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La teoría jurídica del delito es la que estudia los principios y elementos que son
comunes a todo delito, así como las características por las que se diferencian los delitos
unos de otros.
La Teoría del Delito, como parte de la Ciencia Penal, se ocupa de explicar qué es el acto
ilícito para tales fines; es decir, tiene la misión de señalar cuáles son las características o
elementos esenciales de cualquier delito. De esa forma debe superar definiciones genéricas
y ambiguas que pueden ser admisibles en ciertas áreas de estudio o útiles para otros efectos
(por ejemplo en el ámbito social o criminológico), pero no para precisar el hecho específico
que la legislación represiva castiga. En síntesis, como apunta el profesor Raúl Zaffaroni,
la Teoría del Delito es una construcción dogmática que nos proporciona el camino
lógico para averiguar si hay delito en cada caso concreto, razón por la que no puede
limitarse a definirla como una conducta dañosa que afecta intereses de terceros, o que
vulnera los derechos de sus semejantes, o peligrosa para la convivencia social, etc.,
como tantas propuestas que suelen hacerse para significar un hecho contrario a las
costumbres ciudadanas dentro de una comunidad.
PREGUNTA 2
Las bases de la moderna teoría del delito fueron sentadas por VON LISZT que fue el
primer autor que deslindó el problema de la consideración subjetivista del delito y la
consideración objetivista de éste, introduciendo en el Derecho Penal la idea de
antijuricidad (que previamente había sido formulada en el ámbito del Derecho Privado
por Ihering) en la segunda mitad del siglo XIX. Remató la teoría analítica del delito con
una clara formulación del elemento "tipicidad" BELING, por ello se habla del sistema
LISZT-BELING para expresar la moderna y analítica teoría del delito, y que, además, es el
sistema denominado naturalista-causalista.
PREGUNTA 3
PREGUNTA 4
1º.- El delito “es una infracción de la ley del Estado; antes que un hecho o una
acción, es un ente jurídico porque su esencia debe consistir necesariamente en la violación
de un derecho. El delito está integrado por dos órdenes de fuerzas; una moral (voluntad
consciente y daño moral) y otra física (acción corporal y daño material) que unidas originan
la criminosidad de la acción.”
2º.- La responsabilidad penal para esta escuela es, ante todo, responsabilidad fundada
en el libre albedrío
2º.- La responsabilidad penal para esta escuela es, ante todo, responsabilidad
fundada en el libre albedrío; el sujeto responde penalmente solo en cuanto teniendo la
posibilidad de obras lícitamente, escogió con voluntad libre el camino del delito. La
responsabilidad presupone, pues, conocimiento previo de la existencia de una norma que
prohíbe y sanciona esa conducta; previsión de los efectos penales de la infracción legal;
libertad de elegir entre los varios comportamientos posibles aquél que los llevó a la
comisión del delito, y voluntad de obrar contra la norma del derecho.
Esta escuela tuvo el mérito de haber hecho un estudio sistemático muy completo,
del delito como entidad jurídica, además de haber realizado enormes campañas para
humanizar la pena y para tutelas con garantías al delincuente.
PREGUNTA 5
Como principales fundadores de esta escuela está Cesare Lombroso, quien con sus
investigaciones sobre la población carcelaria del norte de Italia lo llevaron a la conclusión
de que el delincuente es un anormal, con ciertos caracteres sicosomáticos que permiten
diferenciarlo de las demás personas: se planteó así una teoría sobre el “delincuente nato”.
La contribución específica de Lombroso a las ciencias criminales fue pues, la observación
directa y sistemática del hombre delincuente.
PREGUNTA 6
4º.-La pena es una medida de defensa social de carácter preventivo; no debe ser
impuesta a termino fijo porque siendo su finalidad la readaptación del delincuente, resulta
imposible determinar en el futuro la duración de ese proceso de rehabilitación. Además
debe la pena adecuarse a la personalidad del delincuente por razón del delito cometido.
Y como sucedió con la escuela clásica: a pesar de haber aportado grandes logros, también
la escuela positiva es objeto de varias críticas como son estas: “a).- Postulan el
determinismo que es una doctrina extrema, tan in demostrada como el libre albedrío; b) La
defensa social tiene un fundamento con tendencia clasista, y no constituye el único fin de
la pena; c).- Su clasificación de los delincuentes, como cualquier otro intento
esquematización de la persona humana, no deja de ser artificioso.”
PREGUNTA 7
Esta escuela que bien puede considerarse como una variedad del positivismo crítico,
nació en Italia por obra de Emanuele Carnevalle , profesor de la Universidad de Palermo y
autor de un importante trabajo que denominó “Una terza scuola di diritto penale in Italia”,
publicada en el año de 1891; Bernardino Alimena y Gian Battista Impallomeni,
profesores de la Universidad de Roma y predecedores de Enrico Ferri en la cátedra de
derecho penal de esa misma universidad pueden considerarse también como integrantes de
esta escuela.
PREGUNTA 8
Sus principios fundamentales en opinión del penalista español Eugenio Cuello Calón,
son los siguientes: “a).- Imputabilidad basada en la dirigibilidad de los actos del hombre;
b).- La naturaleza de la pena radica en la coacción psicológica; y c).- La pena también tiene
como fin la defensa social.” Aunque un tanto incompleta en sus apreciaciones, otros
destacados autores mencionan que esta escuela dentro de sus principios estipuló que el
derecho penal es una ciencia autónoma; junto al delito en su aspecto jurídico deben
estudiarse el ilícito desde el punto de vista antropológico y sociológico.
PREGUNTA 9
PREGUNTA 10
¿Cuáles son sus principios básicos?
Entre los principios básicos que hicieron distinguir a esta escuela, podemos señalar
los siguientes: 1º.-Postularon que debe emplearse el método jurídico para indagar el
contenido del derecho penal positivo y el método experimental para el trabajo
criminológico; 2º.-Los delincuentes normales son imputables; a los anormales dada su
peligrosidad, debe aplicárseles medidas asegurativas; 3º.-El delito “ es un no solo un ente
abstracto, sino un fenómeno ocasionado por factores endógenos y exógenos por propia
naturaleza”; 4º.-La pena no debe ser retributiva sino preventiva; su finalidad es la
protección de los intereses comunes.
PREGUNTA 11
PREGUNTA 12
La Escuela Finalista. También conocida como “Teoría finalista de la acción”, nació esta
corriente doctrinal en Alemania por obra de Hans Welzel, quien sistematizó siguiendo las
teorías filosóficas de Honogswald y Hartmann, en cuanto a estos autores sostienen que toda
acción humana implica una dirección final del suceso casual, de donde deducen que la
acción, es una actividad final humana.
Para esta escuela, en resumen, “la acción es elemento básico del tipo y dentro de ella
existe la ubicación del dolo, entendido como la voluntad de acción que se manifiesta en un
resultado, con lo que se desplaza esta figura del ámbito de la culpabilidad al de la tipicidad.
PREGUNTA 13
La palabra delito “deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar,
apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley.” Por esta razón, el
máximo representante de la Escuela Clásica, Francesco Carrara escribió que el delito es el
abandono de la Ley.
PREGUNTA 14
Así pues, el Código penal de 1871, disponía en su artículo 1º.el concepto de delito
en los siguientes términos: “Delito es la infracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo
que ella prohíbe o dejando de hacer lo que manda.” Este concepto contiene datos
indicativos y dogmáticos de gran valía, pues el delito no es una acción, sino una infracción
por ser un dato antijurídico que lo distingue de otras conductas; además no se refirió a una
sanción, sino a la prohibición de hacer o dejar de hacer lo que la ley penal estipulada. Por
último, presenta tres caracteres propio que lo distinguen: primero, que se trata de un acto;
segundo, que es una oposición a la ley penal; y tercero, que se involucra en elemento
psicológico: la voluntariedad.
PREGUNTA 15
Luego entonces, el Código Penal de 1929, que como sabemos, vino a abrogar al
anterior, establecía es su Libro Primero, Título Primero, en su primer párrafo del artículo
11, que: “Delito es: la lesión de un derecho protegido legalmente por una sanción legal.”
De primera intención pareciera que este concepto solo esta tomando en cuenta el resultado,
esto es, la lesión de un derecho, que podría ser producido por cualquier causa: pero en el
segundo párrafo del mismo numeral se aclara esta situación al perceptuar que “los actos y
las omisiones conminados con una sanción en el Libro Tercero de este Código, son los
tipos legales de los delitos.” De ahí, que únicamente pueden ser delito las acciones y las
omisiones.
Sin embargo, respecto a este concepto, nos quedan todavía algunas consideraciones
que hacer notar, debido a que muestra una notoria falta técnica jurídica y legislativa, pues
no es lo bastante claro, en el sentido de que únicamente menciona sus efectos como si no
existieran sus causas, además “no comprende los delitos de peligro y olvida que hay delitos
que no lesionan derechos, sino los bienes por ellos protegidos.”
PREGUNTA 16
PREGUNTA 17
PREGUNTA 18
PREGUNTA 19
Federico Hegel: Este autor nos dice que "entiende que a la voluntad irracional, de que el
delito es expresión, debe oponerse la pena representativa de la voluntad racional, que la ley
traduce, el delito es negación del derecho y la pena es negación del delito.
Pablo Juan Anselmo Von Feuerbach: Dice que la imposición de la pena precisa de una
ley anterior (nulla poena sine lege). La aplicación de una pena supone la existencia de la
acción prevista por la amenaza legal (nulla poena sine crimine). Es la ley creadora del
vínculo entre la lesión del derecho y el mal de la pena (nullum crimen sine poena legalis).
El crimen es una acción contraria al derecho de los demás reprimido por una pena.
Encontramos en este autor una de los principios que nos han dado gran aportación a nuestro
derecho, (no hay crimen sin pena, y no hay pena sin ley).
Franz Von Liszt: Este penalista Alemán, sostuvo que el delito no es resultante de la
libertad humana, sino de factores individuales, físicos y sociales, así como de causas
económicas. De todas estas nociones, hemos visto que partimos de factores internos que
nos dan los autores desde los sentimientos internos hasta llegar a los factores externos, el
medio donde se desenvuelve el individuo, su situación socio-económica, factor que nos da
la pauta para determinar una de las causas por la que el sujeto activo del delito actúa.
PREGUNTA 20
Esta teoría estudia el elemento culpabilidad del delito que consiste en el nexo causal que
une al sujeto con su acto. Dirige su atención en la culpabilidad para darnos su concepción
del delito. La culpabilidad con base Psicológica, consiste en un nexo Psíquico entre el
sujeto y su conducta o el resultado material según se trate de un delito de mera conducta o
de resultado material. En el delito de únicamente conducta hay un solo nexo Psicológico, en
el delito de resultado material nos dice esta teoría que además de existir el nexo psíquico
entre el sujeto y la conducta debe haber nexo entre el sujeto y el resultado, es decir hay dos
nexos, por lo tanto para la teoría Psicológica, la culpabilidad se origina en cuanto existe el
nexo Psicológico. Esta teoría es criticada y estoy de acuerdo en cuanto a la culpa ya que no
es posible afirmar categóricamente que la culpa es la conexión Psicológica en la voluntad
del autor y el resultado de su acción, en cierta situación si tiene verdad, en cuanto a un
delito realizado dolosamente, el sujeto planea, piensa en el acto que va a realizar y esta
consiente del resultado, desea ese resultado dañino, pero cuando un sujeto por descuido,
negligencia o desconocimiento de causa realiza un acto y en el resultado comete un delito,
en el actuar de este sujeto su conducta no estaba encaminada a delinquir, no piensa en la
posibilidad del resultado, su pensamiento no esta dirigido a cometer un delito, esta fuera de
él, es por lo que se ha criticado a esta Teoría, en la cual estamos de acuerdo con a tal critica,
como sabemos en nuestro derecho encontramos delitos doloso, culposos.
PREGUNTA 21
PREGUNTA 22
Esta teoría nos dice que la acción no es solo un proceso causalmente dependiente de la
voluntad, sino por su propia esencia, ejercicio de la actividad final. La finalidad obedece a
la capacidad del hombre de prever, dentro de ciertos limites, las consecuencias de su
comportamiento causal y de conducir el proceso según un plan a la meta perseguida. Los
finalistas consideran a la voluntad como factor de conducción que supradetermina el acto
causal externo, es decir el agente para cometer el hecho delictivo piensa el ilícito y realiza
la conducta delictiva, porque su voluntad lleva un fin y éste es el último acto que provoca la
aparición del delito. La voluntad lleva un contenido, la intención de cometer el ilícito, el
propósito de llegar a algo, encontramos aquí en esta teoría la parte contraria de la
causalista, aquí se considera la finalidad del acto cometido, la voluntad de querer llevar a
cabo su cometido. Para los finalistas, la acción es conducida, desde que el sujeto
anticipadamente piensa su objetivo, eligiendo los medios para lograrlo, finalmente concluye
su objetivo con la realización de la acción manifestada al mundo externo. Dicen los
finalistas que la acción es un comportamiento anticipado mentalmente, de carácter
consciente, podemos decir que el agente para cometer el hecho delictivo piensa el ilícito y
realiza la conducta, por que su voluntad lleva un fin y éste es el último acto que provoca tal
conducta, donde aparece el delito, la voluntad lleva un contenido, la intención de cometer
el delito, el propósito de llegar a algo. Aunque esta teoría su estudio y su razonamiento es el
fin, la última consecuencia de la voluntad, no es del todo aceptada también, por que si bien
es cierto que el sujeto piensa, medita y lleva a cabo el acto delictivo, lo que cuenta para los
finalistas es el resultado de ese acto, al igual que a la teoría causalista, se le critica con
respecto a los delitos imprudenciales, ya que pueden darse hechos finales no dolosos, sin la
voluntad del sujeto. Por citar un ejemplo: una acción de muerte la comete tanto el que
dispara apuntando con voluntad de matar, como el que al limpiar su pistola la descarga
sobre otro accidentalmente, olvidan la referencia del actuar con el resultado. En el primer
caso el sujeto actúa finalmente en relación al homicidio, comete una acción de muerte, ese
es su propósito, estamos de acuerdo con los finalistas, pero en el segundo caso, la finalidad
esta limitada a la conducta de limpiar su arma, su voluntad esta sobre la limpieza del arma,
lo cual se lleva a cabo un final irrelevante para el tipo, que por un descuido, causa el
resultado típico, es donde se critica la teoría finalista por que no es posible imputarle una
conducta dolosa a un acto imprudencial, no era su fin, no era su cometido. Entre las dos
teorías anteriores mencionadas su aportación al Derecho Penal fue de gran importancia.
Podemos distinguir a las teorías causalistas y finalistas de la acción, en la primera considera
a la acción como mecánica un producto causal, mientras que la segunda determina
dirección o propósito a ese producto causal, es decir, existe una voluntad orientada en
determinado sentido.
PREGUNTA 23
El modelo Lógico: Dentro del derecho penal contemporáneo se ha expuesto una forma
para conocer y adentrarse en la ciencia jurídico penal , denominada "modelo lógico
matemático del derecho penal", en nuestro país, sus mejores exponentes han sido los
doctores Olga Islas de González Mariscal y Elpidio Ramírez Hernández, contando con los
estudios de los modelos lógicos matemáticos de Lian Karp S. Y Eduardo G. Terán.
Para explicar su teoría los doctores Islas y Ramírez utilizan dos latices las cuales se
pueden definir como las representaciones gráficas ordenadas de un conjunto de
proposiciones lógicas. La primera se proyecta sobre la segunda, teniendo ésta última la
función del latiz interpretativo. Para tratar de explicar su teoría, además de las latices, se
refieren a las aportaciones a la teoría del tipo obtenidas del modelo lógico matemático del
derecho penal, misma que sintetizan en ocho, siendo las siguientes:
1. - La ubicación del tipo frente a la teoría del delito. En este punto, el tipo ocupa un lugar
preferente y fundamental.
2.- La segunda aportación se refiere a la agrupación de los elementos en dos subconjuntos;
en el primero, se encuentra los presupuestos del delito y en el segundo, los elementos
típicos constitutivos del ilícito.
3.- En una tercera aportación, se incorpora al tipo como uno de los elementos, la norma de
cultura reconocida por el legislador; este criterio tiene sus antecedentes en el pensamiento
de Carlos Binding y Max Enerst Mayer.
4.- Como una cuarta aportación es la ubicación de la imputabilidad en el renglón o ámbito
del sujeto activo, en el este punto se considera que el sujeto tiene una capacidad genérica
para el delito, la cual adquiere relevancia en cuanto se le relaciona con el caso concreto
sometido a la consideración jurídico penal.
5.- En esta aportación se considera como elemento típico a la lesión o puesta en peligro del
bien jurídico; tales elementos son para el elemento matemático, una noción fundamental.
6.- En la sexta aportación, se incluye en el tipo, como uno de sus elementos a la
Antijuridicidad, la cual se concibe dentro de un juicio valorativo, donde se da la violación
de la norma de cultura reconocida por el legislador.
7.- Se incluye como aportación el vocablo " kernel", mismo que significa "núcleo": se
utiliza la palabra "kernel", a juicio de los expositores Islas y Ramírez, por ser mas
afortunado que la denominación "núcleo", pero esta última, para algunos tratadistas, es el
puro verbo, para otros el algo más además del verbo, así la palabra "kernel", se utiliza en un
sentido de conducta típica, entendida tal como la describe el tipo, es decir la sola conducta.
8.- En la octava aportación se presentan los llamados elementos normativos y subjetivos,
cuyos conceptos históricos no satisfacen el modelo lógico matemático. Tal criterio se
sustenta, con relación a los elementos normativos, el mismo no es solo valoración jurídica o
cultural, o bien, Antijuridicidad incluida en el tipo, y por ello, se elimina la expresión
"elementos objetivos del delito", aspecto parecido sucede con los llamados elementos
subjetivos, ello se debe al criterio de que el ilícito únicamente hay dolo y no tales
elementos.
Para concluir con sus defensas de sus aportaciones y en particular de las ventajas del
modelo lógico matemático del derecho penal, los doctores Olga Islas y Elpidio Ramírez nos
dicen que las aportaciones expuestas por ellos son de tal significación que constituyen
nuevas y auténticas directrices, hacia todos los renglones del derecho penal.
Bastaba con la ubicación del tipo al frente, con lo que se da la plena vigencia al "nullum
crimen sine lege", para declarar la bondad del método. Pero la segunda aportación consiste
en la división de los elementos típicos en dos subconjuntos: presupuestos y elementos del
delito, es algo ya definitivo. La lesión, o puesta en peligro, del bien jurídico, plenamente
identificada y con el rango de elemento autónomo del delito, no solo llena el vacío que
existía en la teoría del delito, sino que la confiere a ésta la explicación y sentido que
carecía, justificando, en último termino al mismo derecho penal. Este nuevo elemento
puede servir, además de criterio, y el mejor, para distinguir entre el delito consumado y
delito en grado de tentativa. Se requiere, para la validez del criterio, que la consumación
implique necesariamente una lesión y la tentativa una puesta en peligro; o sea, estaremos
frente a un delito consumado cuando, y solamente cuando, el bien jurídico sea lesionado, y
estaremos frente a un delito en grado de tentativa cuando, y solamente cuando, el bien
jurídico sea puesto en peligro.
PREGUNTA 24
¿Cuál es la definición del tratadista Max Ernesto Mayer respecto del delito?
PREGUNTA 27
PREGUNTA 28
PREGUNTA 29
A pesar de los diversos esfuerzos realizados por los especialistas en la materia para
unificar criterios en cuanto a los aspectos positivos y negativos del delito que
necesariamente derivan del mismo por los elementos que lo integran, ha sido una tarea
intelectual hoy en día un tanto difícil de resolver, debido a los diferentes criterios o posturas
de los mismos tratadistas, que al elaborar su propia definición de delito desprenden del
mismo los elementos, por tanto, veremos a continuación esta diferenciación en la doctrina
penal para tener una visión sobre esta problemática.
Para el maestro Luis Jiménez de Asúa, los aspectos positivos y negativos del delito, son
los siguientes:
Por lo que se refiere a los aspectos positivos y negativos del concepto legislativo del
delito que contiene el artículo 7º. del vigente Código Federal, son los siguientes:
PREGUNTA 31
Desde el punto de vista jurídico, los elementos del delito es todo componente sine qua
non, indispensable para la existencia del delito en general o especial.
PREGUNTA 32
La conducta es el primero de los elementos que requiere el delito para existir, y ésta, se
caracteriza por ser un comportamiento humano voluntario, activo (un hacer positivo); o,
negativo (inactividad o no hacer) que produce un resultado relevante en el ámbito jurídico-
penal.
PREGUNTA 33
La conducta(llamada acción, acto o hecho, por otros, que sólo contemplan una
forma particular de ella) constituye un elemento del delito.
PREGUNTA 34
PREGUNTA 35
PREGUNTA 36
PREGUNTA 37
PREGUNTA 38
¿Qué es el resultado?
El resultado de la acción debe ser sancionado por la ley penal, deberá configurar un
delito descrito y penado en la ley, ya sea que lesione intereses jurídicos protegidos por la
ley o sólo los ponga en peligro según lo requiera el precepto legal. El resultado de la acción
será la consecuencia de la acción, que la ley considera decisiva para la realización del
delito, es el resultado que estará previsto en el Código Penal, es la modificación que con esa
conducta se realiza en el mundo exterior, y que cada como resultado una pena prevista en la
ley. El resultado no es solo daño cometido por el delito, no consiste únicamente en el
cambio material en el mundo exterior, sino también en mutaciones de orden moral, citando
un ejemplo, las amenazas son daños que se producen, no de índole material, pero si de
manera psíquica, de peligro, que de alguna manera alteran el orden social, se causa un
desequilibrio en la vida común de un grupo determinado de personas, el solo hecho de
quedar como tentativa, produce un desorden, hay una alteración en la vida de la persona
puesta en peligro, su seguridad, la tranquilidad y sobre todo el orden colectivo, respecto al
resultado de los delitos pueden ser formales o materiales con independencia del propósito,
los formales son los delitos de actividad y los materiales son los de resultado externo, que
atacan intereses jurídicos. En los delitos formales o de simple actividad, en éstos no es
posible distinguir otro resultado diferente a la conducta corporal, tomando nuevamente el
delito de amenazas como ejemplo; los delitos de resultado material son en los que se
produce materialmente un resultado externo, el delito de robo, por ejemplo.
PREGUNTA 39
PREGUNTA 40
PREGUNTA 41
Los delitos de omisión se clasifican en: delitos de omisión simple o propios, y delitos de
comisión por omisión o impropios, esto respondiendo a la naturaleza de la norma; los
delitos de omisión simple o propios, consisten en omitir la ley, violan una ley preceptiva,
no producen un resultado material; mientras que los delitos de comisión por omisión, se
configura en realizar la omisión con un resultado prohibido por la ley, hay un resultado
material. En los delitos de omisión simple se sanciona la omisión únicamente, no hay
resultado material alguno, mientras que en los delitos de comisión por omisión, se sanciona
el resultado producido, hay una relación causal, por que existe nexo de causa a efecto,
producen un cambio en el mundo exterior, un cambio material además del resultado
jurídico. En estos delitos de omisión (simple omisión y comisión por omisión) al igual que
en los delitos de acción, hay teorías que se refieren a la causalidad de estos delitos y
presentan controversias.
PREGUNTA 42
PREGUNTA 43
Esta teoría sostiene que la causalidad se encuentra entre el acto precedente a la omisión
y el resultado. No se puede aceptar dicha teoría por que no puede haber nexo causal entre
ésta que no siempre se presenta, y el resultado, ya que no tendría valor la causa, ya que no
basta para producir el resultado.
PREGUNTA 44
Aquí el sujeto domina el impulso que lo empuja a actuar y el nexo causal se encuentra
entre la energía producida para dominar el impulso del sujeto y el resultado en ésta, se trata
de encontrar una causa física del resultado. Su objeción se basa en que no siempre la
omisión va a desprenderse de un estimulo que impulsa a obrar al sujeto, en los delitos
culposos no se presenta este estimulo.
PREGUNTA 45
PREGUNTA 46
¿En definitiva que se puede decir de los delitos de omisión?
En los delitos de omisión, vemos que el sujeto realiza una inactividad voluntaria, teniendo
el deber jurídico de hacer, podemos encontrar en estos delitos que su comprobación se
dificultará en ocasiones ya que el sujeto activo del delito por omisión, invocara para su
defensa que desconocía que el acto realizado(omisión), tendría como resultado un acto
delictivo, en el caso que fuera así tal justificación se lo da el derecho, en el apartado
correspondiente a las excluyentes de responsabilidad, toda acción u omisión, que lleve a la
realización de un delito estará penado por el derecho y para su penalización el juzgador
tomará en cuenta las circunstancias de los hechos, como se realizo dicho acto delictivo, si la
conducta fue encaminada a la realización de una acción o de una omisión, tenemos como
primer elemento la conducta.
PREGUNTA 47
PREGUNTA 48
PREGUNTA 49
La fuerza mayor es cuando se presenta una conducta delictiva por causa de fuerza
mayor, es decir, cuando el sujeto realiza una acción en sentido amplio (acción u omisión)
coaccionado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza. En la fuerza
mayor como en la fuerza física exterior, no hay voluntad en el sujeto, la diferencia de una
con otra estriba que en la vis absoluta, es una fuerza irresistible proveniente del hombre,
mientras que en la vis mayor es una fuerza física e irresistible proveniente de la naturaleza.
PREGUNTA 50
Son causa de ausencia de conducta, por que al igual que en las anteriores, tampoco
participa la voluntad del sujeto. Sin embargo, se ha considerado la posibilidad de
culpabilidad del sujeto, cuando éste haya previsto el resultado o cuando no lo haya previsto,
debiéndolo hacer, en donde se presentarán tanto la culpa con representación como sin
representación, los movimientos reflejos son actos corporales involuntarios, no funcionarán
como factores negativos de la conducta, si se pueden controlar o retardar.
PREGUNTA 51
PREGUNTA 52
PREGUNTA 54
PREGUNTA 55
En otras palabras, el tipo es la descripción legal de una conducta estimada como delito que
lesiona o hace peligrar bienes jurídicos protegidos por la norma jurídico-penal. Es una
concepción legislativa. Es la descripción de una conducta hecha dentro de los preceptos
legales, lo cual constituye un instrumento de seguridad jurídica al establecerse, el conjunto
de ellos, las conductas prohibitivas y susceptibles de dar lugar a la imposición de una pena
al sujeto activo del hecho punible.
PREGUNTA 56
PREGUNTA 57
PREGUNTA 58
¿Son sinónimos penalísticos el tipo penal y la tipicidad?
PREGUNTA 59
PREGUNTA 60
PREGUNTA 61
PREGUNTA 62
¿Cuáles son los delitos de estado?
PREGUNTA 63
Por lo que hace a los delitos de acción y de omisión, los primeros son aquellos donde la ley
prohibe la realización de una conducta positiva y en los de omisión el sujeto se encuentra
obligado a actuar o efectuar determinadas acciones y al no hacerlo es castigado por los
ordenamientos penales.
PREGUNTA 64
En los delitos de un acto, el tipo legal exigirá una sola acción, mientras que en los de
pluralidad de actos, el tipo requerirá la concurrencia de varias acciones a realizar, y en los
alternativos se plasma en el ordenamiento jurídico, la ejecución de una u otra acción.
PREGUNTA 65
PREGUNTA 66
¿Qué es la atipicidad?
PREGUNTA 67
PREGUNTA 68
Por su ordenación metodológica: Los tipos penales pueden ser fundamentales o básicos,
especiales y complementados.
Fundamentales o básicos: Son los tipos con plena independencia, formados con una
conducta ilícita sobre un bien jurídicamente tutelado.
Especiales: Son los tipos que contienen en su descripción algún tipo de características,
es decir, al tipo básico, se le agrega algún elemento distintivo, pero sin existir
subordinación.
Complementados: Son aquellos que dentro de su descripción legislativa requieren de la
realización previa de un tipo básico; no tienen autonomía.
PREGUNTA 69
PREGUNTA 70
PREGUNTA 71
PREGUNTA 72
¿Cuándo se da la atipicidad?
PREGUNTA 73
PREGUNTA 74
PREGUNTA 75
PREGUNTA 76
Algunos penalistas Italianos han delimitado las causas de justificación y las causas de
inimputabilidad; las primera, como hechos externos, como la legítima defensa, el estado de
necesidad, etc. Y las segundas tienen su causa exclusiva o principal en la psique del sujeto,
como es el caso de las enfermedades mentales y la edad, entre otras. Las causas de
justificación son aquellos actos realizados conforme al derecho, es decir, que les hace falta
la Antijuridicidad requerida para poderlos tipificar en un delito.
PREGUNTA 77
La Legítima Defensa se define, según Augusto Kehler, como: “La repulsa de una
agresión antijurídica y actual por el atacado o por tercera persona, contra el agresor cuando
no se traspase la medida necesaria para la protección”.
Por lo tanto se puede asegurar que toda defensa presupone conceptualmente una
ofensa y la defensa integran los elementos del Instituto en cuestión, pero están sometidos a
determinados requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico.
PREGUNTA 78
La primera doctrina sobre el fundamento de la Legítima Defensa, nos dice Luis Jiménez
de Asúa, citando a Kant, que sostiene que “ninguna necesidad puede transformar a la
justicia e injusticia, pero como la necesidad carece de Ley, esto es, como el momento de la
necesidad, la Ley no puede obrar eficazmente es obvio que el caso sobre la pena no pueda
ejercitar ninguna influencia permanezca impune. Por tanto, la defensa privada no es una
acción inculpable, sino tan sólo una acción no punible.
Los Códigos Penales colocan entre las exculpantes, la Legítima Defensa de la persona,
del honor o de los bienes de uno mismo, o de la defensa de la vida, del honor o de los
bienes de otra persona, y el uso de este Derecho esta Consagrado.
PREGUNTA 79
Para Vicenzo Manzini, quien dice que: “Es vano y fantástico buscar el fundamento de la
Legítima Defensa, como causa justificante, fuera del Derecho Positivo y de la necesidad. Se
trata de un deber del individuo por que cuando se dice defensa necesaria, se entiende
defensa determinada por la necesidad, y no defensa que todo agredido deba hacer
necesariamente.
Al respecto Raúl Carrancá nos dice: “Que el fundamento natural de la defensa privada
lo es la necesidad, y el fundamento jurídico es la afirmación del derecho contra quien lo
niega mediante la injusta agresión. Tomando la necesidad como derecho comprensivo de la
acción(estado de necesidad). Nos dice Carrancá al respecto: “El fundamento de la
Legitimidad lo es la cesación del derecho de penar, el cual corresponde a la sociedad y
compete a la Autoridad social y emana de la Ley eterna del orden.
PREGUNTA 80
Es una situación de peligro actual para los intereses protegidos por el derecho, en el
cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro jurídicamente
protegidos.
PREGUNTA 81
¿Cómo se caracteriza?
PREGUNTA 82
PREGUNTA 83
¿Cuáles son las diferencias entre ele estado de necesidad y la legítima defensa?
PREGUNTA 84
PREGUNTA 85
PREGUNTA 86
Una acción de la Legítima Defensa puede afectar a un tercero, tanto cuando un bien de
éste es usado como un medio de agresión que hay que lesionar para impedir ésta, como
cuando un bien es de tercero es empleado, y dañado, como un medio de defensa.
Como el tercero inocente no puede ser objeto de una defensa punitiva, las situaciones de
defensa en las que puede verse involucrado se presuponen a los del Estado de necesidad,
por lo que substancialmente irrelevante clasificar al daño que se causa bajo un rubro u otro,
sin embargo hay ciertas conveniencias en analizar en forma unitaria todas las consecuencias
de una situación de defensa, con el fin de facilitar la comparación de los beneficios y
perjuicios del que su legitimidad depende.
Por cierto que el tercero inocente pueda actuar de acuerdo con el estado de necesidad
justificante para preservar sus bienes primarios o bienes de mayor valor.
PREGUNTA 87
El exceso consciente o doloso dará lugar a una responsabilidad de esta clase, y que el
exceso inconsciente, ya culposo, ya inculpable, dejará o no subsistente la culpa, atendida la
naturaleza o invencible del error.
En el exceso, puede suceder que el agredido no haga una estimación acertada y creyendo
necesario el uso de medios determinados o el causar determinados daños, proceda en esa
forma a su defensa., tendrá entonces, por lo que ve el exceso en que por tales errores
incurra, la exculpante que siempre que siempre trae consigo el error sobre la concurrencia
perfecta de una causa de justificación. No habrá en tales circunstancias excluyente de
Antijuricidad ni licitud en el acto., pero si puede haber excluyente de culpabilidad, por error
inculpable.
PREGUNTA 89
No hay necesidad racional en ella y, cuando hay mucha desproporción entre la defensa y
el ataque.
En tales casos no hay Legítima Defensa, no hay licitud en el hecho, por no estarse en el
supuesto justificado por la Ley.
PREGUNTA 90
PREGUNTA 91
Los elementos esenciales para que se integre la Legítima Defensa son los siguientes:
Una agresión o ataque injusto.
Un peligro de daño derivado de este.
Una defensa o un rechazo.
PREGUNTA 92
Real,
Que provenga de una conducta humana.
Que sea actual.
Que sea con violencia.
Sin derecho y
De la cual resulte un peligro inminente.
PREGUNTA 93
No provocada,
necesaria,
proporcionada,
puede ser ejecutada no sólo por el agredido sino también por un tercero.
La agresión o ataque debe ser objetivo, pues de los contrario no existiría la Legítima
Defensa, ya que simple querer, o la voluntad no actuada, ni exigida no puede considerarse
delictuosa. Esta agresión debe entenderse como la conducta humana realizada
voluntariamente tendiente a lesionar, amenazar o poner en peligro intereses jurídicamente
protegidos. Cuando la agresión no existe, no hay Legítima Defensa.
La agresión sólo puede existir cuando se amenaza con una pistola, no siendo necesaria la
producción de algún efecto para considerar la existencia de la agresión o ataque, la
materialidad u objetividad de la agresión puede servir de criterio para diferenciar la
agresión de la provocación, pues ésta puede ser verbal.
PREGUNTA 94
La agresión debe ser objetiva no supuesta, y además provenir de una conducta humana,
Pues cualquier mal o daño causados por graves que sean sus consecuencias individuales o
sociales, no podrá ser estimado un delito sino tiene su origen en una conducta humana, o
sea, los hechos producidos por la naturaleza misma, sin intervención del hombre, no pueden
considerarse delictuosa.
Esta situación debe juzgarse con cautela para evitar que la reacción defensiva se
convierta en venganza, como el caso de una persona que espera días, meses o hasta años
para repeler la agresión sufrida, en este caso se tratará de otra agresión del parte del
agredido anteriormente en contra de su ex-agresor, pues antes de que el peligro aparezca no
es necesario la defensa y cuando el peligro he cesado es superfluo, aún cuando
naturalmente, el amenazado no necesite esperar a que sus intereses jurídicos sean
efectivamente lesionados.
PREGUNTA 95
La previsión de la agresión y la posibilidad de evitarla por otros medios legales son causa
inexistente de la Legítima Defensa y, por ello, una condición negativa de la misma.
Pasando de ser un excluyente de responsabilidad a una atenuante como lo será la Riña, ya
que si se previó la agresión y fácilmente podía evitarse hubo una voluntad de contener de
ambas partes.
La agresión, además debe ser antijurídica, es decir, el que ataca no debe tener ningún
fundamento jurídico para ello, ninguna norma jurídica debe autorizar al agresor para atacar
de forma violadora del orden jurídico. Por tanto se puede afirmar que la referida agresión
debe ser sin derecho.
PREGUNTA 96
PREGUNTA 97
La Agresión ha de ser:
Real.
Objetiva, verdadera, concretamente existente y no imaginaria.
Actual.
Contemporánea del acto de defensa., que éste contenido, o bien, muy próxima o cercana
y no remota.
Sin Derecho.
Antijurídica, ilícita, contraria a normas objetivas del Derecho. Si la agresión es justa, la
reacción no puede quedar legitimada.
PREGUNTA 98
a).- La Persona.
Los ataques a la persona pueden ser en su vida, integridad corporal y en su libertad física o
sexual.
b).- El Honor.
PREGUNTA 99
PREGUNTA 100
PREGUNTA 101
Como podemos observar los legisladores actuales han extendido el derecho de defensa a
todos los bienes jurídicos ya sean propios o de terceros.
PREGUNTA 102
Siendo así podemos determinar que los elementos esenciales de la Legítima Defensa
son:
PREGUNTA 103
El Dr. Porte Petit ha recogido las hipótesis que se pueden presentar con respecto a los
sujetos en la Legítima Defensa:
La Legítima Defensa propia: Son cuando menos dos sujetos, el injusto agresor y el que
se defiende legítimamente.
La Legítima Defensa a favor de terceros, son como mínimo tres sujetos, el injusto
agresor, el injustamente agredido y el que interviene en favor de éste último.
PREGUNTA 104
Para Manzini, solo puede ser sujeto activo de esta causa de excluyente de
responsabilidad el hombre provisto de capacidad de derecho penal e imputable. El agrega
que no es dudoso que también la persona que padece alguna insuficiencia mental, por
ejemplo, pueda defenderse contra el peligro de ofensa., pero su defensa respecto al derecho,
no tiene mayor valor que la del pero que da una dentellada en la pierna de quien lo golpea.
En suma decimos que cualquier persona imputable puede ser sujeto activo de la
Legítima Defensa, luego entonces no son sujetos activos de la Legítima Defensa, los no
nacido, pero ya concebidos, y los cadáveres, los dementes, los menores y lo que gozan de
privilegios en razón de sus funciones y los adolescentes, pueden ser defendidos por un
tercero.
PREGUNTA 105
PREGUNTA 106
Surge como garantía individual, formando parte del conjunto de postulados del Estado de
Derecho, actuando como limites de la potestad punitiva, convirtièndose en elementos
necesarios para la atribución de la responsabilidad penal, así como también para la
imposición de la pena.
PREGUNTA 107
En la responsabilidad por el hecho propio el Sujeto solo es responsable por sus conductas,
nunca lo será por conductas llevadas a cabo por terceros.
PREGUNTA 109
En la responsabilidad penal del acto debe tenerse en cuenta el acto cometido y todo lo
que a éste concierne; pero no debe atenderse a conductas personales del autor para atribuir
la responsabilidad del acto.
PREGUNTA 110
PREGUNTA 111
PREGUNTA 112
* Jackobs* La concibe como una "Prevención General", ya que el culpable - quien ha sido
infiel al Derecho, sufrirá una sanción que será conocida por la sociedad, y ésta al
vislumbrar las consecuencias de la comisión de un hecho ilícito, no infringirá la norma.
PREGUNTA 113
¿Qué es la culpabilidad?
Los conceptos sobre la culpabilidad son abundantes en la doctrina penal, y para efectos
de nuestro estudio, únicamente atenderemos a dos.
Afirma el maestro Sergio Vela Treviño que la culpabilidad “es el elemento subjetivo del
delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la
subjetividad del autor de la conducta”. Esto significa que la culpabilidad es la resultante de
un juicio por el que se reprocha al sujeto activo haber actuado en contra de la norma
jurídico-penal, o sea, antijurídicamente, cuando era exigible un comportamiento adecuado a
la pretensión normativa y que el reproche, que es por el hecho concreto realizado, se dirige
a la total personalidad del sujeto activo del hecho punible.
Por su parte el tratadista español Eugenio Cuello Calón sostiene que la culpabilidad
“pude definirse como el juicio de reprobación por la ejecución de un hecho contrario a lo
mandado por la ley. La noción de culpabilidad está íntimamente ligada con la de
antijuricidad, sin una conducta antijurídica no hay culpabilidad, aquélla es condición previa
para la existencia de ésta”.
PREGUNTA 114
Así pues, la culpabilidad representa el aspecto subjetivo más relevante del acto ilícito-
penal pues encarna el momento de su vinculación con el sujeto activo del hecho punible.
De este modo, la antijuricidad está relacionada al tipo, constituyendo características
antinormativas del hecho punible; en tanto que la culpabilidad, juicio valorativo del sujeto
activo y su conducta, da cabida al reproche jurídico-penal de la misma. La culpabilidad
conduce a la reprochabilidad de la conducta típica y antijurídica, ante la ausencia de causas
de inculpabilidad.
PREGUNTA 115
La culpabilidad se define como cuando de una conducta delictuosa no sólo sea típica y
antijurídica sino además culpable, se considera culpable cuando a causa de las relaciones
psíquicas existentes entre la conducta y su autor, debe serle jurídicamente reprochada, se
dice que el concepto de la culpabilidad, dependerá de la teoría que se adopte, ya que no será
igual la de un Psicológista a la de un normativista o de un finalista, así los primeros dicen
que la culpabilidad consiste en el nexo psicológico que una al sujeto con la conducta o el
resultado material, para esta concepción, la culpabilidad radica en un hecho de carácter
psicológico, dejando toda valoración jurídica para la Antijuridicidad, ya supuesta; la
esencia de la culpabilidad consiste en el proceso intelectual-volitivo desarrollado en el
autor. El estudio de la culpabilidad requiere el análisis del psiquismo del agente, a fin de
indagar en concreto cual ha sido su actitud respecto al resultado objetivamente delictuoso.
Lo cierto es que la culpabilidad con base psicológica consiste, en un nexo psíquico entre el
sujeto y el resultado; lo cual quiere decir que contiene dos elementos: un volitivo,
emocional y otro intelectual. El primero indica la suma de dos quereres: de la conducta y
del resultado; y el segundo, el intelectual, el conocimiento de la Antijuridicidad de la
conducta. Hay otras doctrinas que nos dicen, la culpabilidad es considerada como la
relación subjetiva que media entre el autor y el hecho punible, y como tal, su estudio
supone el análisis del psiquismo del autor, con el objeto de investigar concretamente cual
ha sido la conducta psicológica que el sujeto ha guardado con relación al resultado
objetivamente delictuoso.
PREGUNTA 116
PREGUNTA 117
PREGUNTA 118
La culpabilidad reviste dos formas; dolo y culpa, según el agente dirija su voluntad
consciente a la ejecución del hecho tipificado en la ley como delito, o cause igual resultado
por medio de su negligencia o imprudencia. Se puede delinquir mediante una determinada
intención delictuosa(dolo), o por descuidar las precauciones indispensables exigidas por el
estado para la vida gregaria(culpa).
PREGUNTA 119
Así, cuando dicha actitud se orienta hacia un fin típicamente antijurídico, surge entonces
el dolo; y cuando, en cambio, se encamina hacia una finalidad indiferente, estamos ante la
culpa.
PREGUNTA 120
¿Qué es el dolo?
PREGUNTA 121
En este orden de ideas, los tratadistas han definido al dolo, y que en opinión del maestro
Eduardo López Betancourt, “consiste en el conocimiento de la realización de circunstancias
que pertenecen al tipo y voluntad o aceptación de realización del mismo”. Para el maestro
Eugenio Cuello Calón, “puede definirse el dolo como la voluntad consciente dirigida a la
ejecución de un hecho que la ley prevé como delito”. Mientras que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha dicho en jurisprudencia definitiva que “dolo es, en materia penal, el
conocimiento que del carácter delictuoso de un hecho, tiene el agente que lo ejecuta”. Por
consiguiente, el dolo es un modo de causar intencionalmente el resultado típico, con
conocimiento y conciencia de la antijuricidad del hecho. Así, el dolo opera cuando el sujeto
activo se ha representado en su mente la conducta que va a realizar y el resultado de una
conducta, y decide en un acto de voluntad llevar a cabo lo que en su mente se representó.
La conducta dolosa es intencional y voluntaria.
PREGUNTA 122
PREGUNTA 123
La escuela clásica define al dolo. Como la intención más o menos perfecta de ejecutar
un hecho que se sabe es contrario a la ley. El dolo es la voz más patente de la culpabilidad,
para fundamentar el dolo es indispensable unir dos teorías: una llamada de la voluntad y la
otra llamada de la representación.
PREGUNTA 124
El dolo contiene un elemento ético y otro volitivo o emocional. El elemento ético está
constituido por la conciencia de que se quebranta el deber. El volitivo o psicológico
consiste en la voluntad de realizar el acto; en la volición del hecho típico.
PREGUNTA 125
Sí. En cuanto a los elementos que integran al dolo, el maestro Eduardo López
Betancourt, señala acertadamente que “el dolo está compuesto por los siguientes elementos:
a).- Intelectual. Implica el conocimiento por parte del sujeto que realiza circunstancias
pertenecientes al tipo, y, b).- Emocional. Es la voluntad de la conducta o del resultado”. De
esta manera, podemos señalar, de igual modo, que los elementos del dolo son el moral y el
psicológico: el primero contiene el sentimiento, la conciencia de que se vulnera una norma
jurídico-penal y traer consigo consecuencias de esa naturaleza; y el psicológico es la
voluntad, la decisión de realizar la conducta típicamente antijurídica.
PREGUNTA 126
PREGUNTA 127
Dolo Eventual: En este tipo de dolo hay una representación del resultado, pero no hay
voluntariedad del mismo, por que no se quiere el resultado, sino que se acepta en caso de
que se produzca, aquí el sujeto tiene presente que puede ocurrir un resultado, puede ser
posible, y sin embargo actúa para que se verifique, si siquiera tratar de impedir que se
realice.
PREGUNTA 128
PREGUNTA 129
Determinado: Este tipo de dolo forma la intención directa. Se tiene dolo determinado
cuando la intención exclusiva e inequívocamente se dirige hacia el delito cometido.
PREGUNTA 130
PREGUNTA 131
Es aquel que ya existe antes de la consumación del delito, precede al inicio del iter
criminis. El agente es responsable, sea que llegue con igual estado de ánimo a la
consumación, sea que ésta se realice después de haber él mudado de propósito.
PREGUNTA 132
PREGUNTA 133
PREGUNTA 134
Cuando la voluntad tiende a conseguir un fin especial, requerido por la ley para
distinguir de otro un título de delito.
PREGUNTA 135
Hay dolo de daño cuando el resultado que el agente tiende a producir, es un daño
efectivo, es decir, la destrucción o disminución real de un bien jurídico.
PREGUNTA 136
Este se produce cuando el agente inicia una acción encaminada a realizar un daño
efectivo, y el producto es nada más un peligro.
PREGUNTA 137
PREGUNTA 138
PREGUNTA 139
La doctrina finalista toma en cuanta el motivo o fin que el agente ha querido obtener,
dicho fin hace que el sujeto realice determinada acción, la cual puede tener un resultado
típico, mediando un nexo causal, el contenido de la voluntad se estudia dentro de la acción
típica, lo que denota que ésta es un actuar dirigido a obtener un fin determinado, en el cual
no sólo se prevé la acción sino los posibles resultados secundarios. Al nivel de la tipicidad
podemos distinguir entre las acciones dolosas y culposas; esta distinción se hace en la
doctrina tradicional en la esfera de la culpabilidad.
PREGUNTA 140
¿Qué es la culpa?
Existe culpa cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, causando un
resultado dañoso, previsible y penado por la ley, actúa culposamente quien infringe un
deber de cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado puede prever.
Consideramos que existe culpa cuando se realiza la conducta sin encaminar la voluntad a la
producción de un resultado típico , pero éste surge a pesar de ser previsible y evitable, por
no ponerse en juego, por negligencia o imprudencia, las cautelas o precauciones legalmente
exigidas. Por ser necesaria la conducta humana para la existencia del delito, ella constituirá
el primer elemento; es decir, un actuar voluntario, positivo o negativo, en segundo termino
que esa conducta voluntaria se realice sin las cautelas o precauciones exigidas por la ley;
tercero, los resultados del acto han de ser previsibles y evitables y tipificados penalmente;
por ultimo, precisa una relación de causalidad entre el hacer o no hacer iniciales y el
resultado no querido.
PREGUNTA 141
En cuanto a la culpa, dice el maestro Eugenio Cuello Calón, que “existe culpa cuando
obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y
penado”. De acuerdo con esta definición la existencia de la culpa requiere: una conducta
voluntaria pero sin intención de cometer un hecho punible (delito) alguno, previsibilidad
del resultado ocasionado, omisión de la atención debida, cautelas o precauciones
necesarias; y por último, relación de causalidad entre la acción ejecutada y el efecto típico
producido.
En este sentido, refiere el maestro Miguel Ángel Cortes Ibarra, que “actúa
culposamente, quien sin prever el resultado, siendo previsible y evitable, o habiéndolo
previsto confiando en que no ocurra, produce un daño típico penal. De esta noción se
desprende como elementos los siguientes: a).- Conducta (acción u omisión); b).- Daño
típico penal; c).- Falta de previsión del resultado siendo previsible; o habiéndose previsto,
abrigar la esperanza de que no ocurra; y, d).- Relación de causalidad entre la conducta y el
daño causado”.
Finalmente, dice nuestro máximo tribunal que “la esencia de la culpa radica en obrar sin
poner en juego las cautelas y precauciones exigidas por el Estado para evitar que se cause
daño de cualquier especie”. Por ello, el sujeto que comete un hecho punible culposo,
previsto en la ley penal, causa un resultado típicamente antijurídico, sin dolo, se configura
aquél y que no previó lo que pudo y debió prever, o cuando habiéndolo previsto, no realiza
lo necesario para evitar el acontecimiento dañoso mediante una conducta contraria a la que
observó y dio como resultado una responsabilidad penal.
PREGUNTA 142
Los elementos de la culpa son los siguientes: a).- Una conducta positiva o negativa; b).-
Ausencia de cuidados o precauciones exigidas por la norma jurídico-penal; c).- Resultado
típico, previsible, evitable, no deseado; y, d).- Una relación causal entre la conducta y el
resultado.
PREGUNTA 143
Son dos las especies principales de la culpa: consciente, con previsión o con
representación, e inconsciente, sin previsión o sin representación.
PREGUNTA 144
¿Qué es la culpa consciente, con previsión o con representación?
PREGUNTA 145
PREGUNTA 146
PREGUNTA 147
La amplia: excluye, tanto a la culpabilidad, como a la peligrosidad del autor, por lo tanto,
éste queda liberado del alcance del Derecho Penal, dejando también sin aplicación las
medidas de seguridad.
PREGUNTA 148
PREGUNTA 149
Es necesario que quien actúa, conozca la figura o situación típica, así como también que
conozca la antijuricidad del hecho. Cuando el sujeto no cuenta con esta capacidad de
conocimiento y discernimiento, se está en presencia de error de prohibición, el cual puede
ser vencible o invencible.
PREGUNTA 150
El sujeto por falta de cuidado no ha advertido la antijuricidad del acto -imprudencia iuris
- dando lugar a una atenuación de la responsabilidad criminal.
PREGUNTA 151
PREGUNTA 152
PREGUNTA 153
PREGUNTA 154
PREGUNTA 155
PREGUNTA 156
¿Qué es la pena?
El profesor Constantino Bernardo Quiroz, define la pena como “la reacción social
jurídicamente organizada contra el delito; para el maestro Fernando Castellanos Tena la
pena “es el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el
orden jurídico”; para Jorge Ojeda, la pena “es la real privación o restricción de bienes del
autor del delito que el poder ejecutivo lleva a cabo para la prevención especial, determinada
jurídicamente en su máximo por la punición impuesta, y en su mínimo por ciertas
condiciones temporales y personales del reo que la sufre”.
PREGUNTA 157
PREGUNTA 158
Las teorías relativas fundamentan la pena en su necesidad para evitar los delitos futuros.
La pena se justifica por sus efectos preventivos. Suelen distinguirse la prevención gral. y la
prevención especial. la prevención gral. se identifica la amenaza y la aplicación de la pena
pueden infundir temor a los posible delincuentes y moverles a abtenerse de cometer el
delito.
PREGUNTA 159
Las teorías unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena pero
consideran que ésta ha de perseguir al mismo tiempo los fines de la prevención gral. y la
prevención especial.
Otros autores (Antón Oneca) sustentan una teoría relativa pues justifica la pena
exclusivamente por su necesidad para evitar la comisión de delitos futuros. Para él solo será
ejemplar la pena proporcionada a la gravedad del delito. Mas tarde abandona la idea de la
retribución como fundamento de la pena y la culpabilidad aparece solo como limite de la
misma en virtud de las exigencias del Estado de Derecho.
PREGUNTA 160
Estas teorías tratan de armonizar los diversos puntos de vista de las dos teorías
anteriormente expuestas, es decir, pretenden asociar la justicia absoluta (teorías
absolutistas) con el fin socialmente útil (teorías relativas). El castigo se aplica al conciliar el
concepto retributivo de la pena y el fin utilitario de la misma. El delito es la razón de la
pena y la retribución es la esencia de la misma, pero sin olvidar como fines de la pena el
mantenimiento del orden y el bien social futuro.
PREGUNTA 161
Afirma la doctrina dominante que la pena debe aspirar a los siguientes fines: obrar en el
delincuente, creando en él, por el sufrimiento, motivos que le aparten del delito en lo
porvenir y reformarlo para readaptarse a la vida social. Tratándose de inadaptables,
entonces la pena tiene como finalidad la eliminación del sujeto. Además, debe perseguir la
ejemplaridad, patentizando a los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley.
Indudablemente el fin último de la pena es la salvaguarda de la sociedad.
PREGUNTA 162
Intimidatoria, pues lo son todas las verdaderas penas, pero con exclusividad de la multa
y la prisión; y se afecta el bien jurídico, pues “la pena de prisión es sin duda una afectación
al bien jurídico libertad; la multa repercute en su patrimonio.
PREGUNTA 163
Ejemplar, toda vez que para que no sólo exista una conminación de teorías en los
Códigos Penal (Federal, Militar y Estatales), sino que todo sujeto calificado de delincuente,
sepa y sienta que la amenaza estatal es de tipo efectivo y real.
PREGUNTA 164
Correctiva, no sólo porque siendo una pena debe hacer reflexionar sobre el delito o
delitos que ocasionan, de constituir una experiencia educativa y saludable, sino que cuando
afecte la libertad deba de aprovecharse el tiempo de su duración para llevar a efecto los
tratamientos de enseñanza, curativos o reformadores que en cada sujeto resulten los
indiciados para prevenir la reincidencia.
PREGUNTA 165
Eliminatoria, esto es, temporalmente mientras se crea lograr la enmienda del penado y
de suprimir su peligrosidad; o perpetuamente si se trata de sujetos incorregible, quizá esta
clase de sanciones, desde que se ha suprimido todo agregado con que antes quería darles
mayor carácter aflictivo, corresponda más bien a la medida de seguridad, y aún cuando muy
respetables opiniones rechazan la exclusividad de este carácter por no tener vista el efecto
intimidatorio que no se desprende de ellas.
PREGUNTA 166
Justas, pues el orden social debe tratar de mantener el equilibrio, por lo tanto debe la
justicia ser justa, no tratando de sobrepasar los límites que se encuentren fijados en la
misma ley penal, dando a cada cual lo que le corresponde para poder evitar de esta manera
las venganzas privadas o públicas.
PREGUNTA 167
Penas:
I.- Prisión;
II.- Multa;
III.- Reparación del daño;
IV.- Trabajo a favor de la comunidad;
V.- Suspensión, destitución, inhabilitación o privación del empleo, cargo o comisión;
VI.- Suspensión o privación de derechos;
VII.- Publicación especial de sentencia;
VIII.- Decomiso de bienes producto del enriquecimiento ilícito; y
IX.- Decomiso de los instrumentos, objetos y efectos del delito.
PREGUNTA 168
1º.- Principales, ya que son las que la ley penal señala para el delito y el juzgador
debe imponer en su sentencia.
3º.- Accesorias, pues sin mandato expreso del juzgador resultan agregadas
automáticamente a la pena principal, por ejemplo, que no pueda el sentenciado ser albacea,
perder la patria potestad sobre un menor de edad o incapacitado, o suspensión de derechos
familiares, entre otros.
PREGUNTA 169
2º.- Correctivas, con el carácter que debe suponerse también en toda pena excepto en
las que recurren a una eliminación definitiva.
3º.- Eliminatorias, que lo son en tiempo breve, como las privativas o restrictivas de la
libertad.
PREGUNTA 170
3º.- Penas contra la libertad, que pueden ser sólo las restrictivas de este derecho, como
es el confinamiento, o bien, las privativas de la libertad: la prisión.
PREGUNTA 171
PREGUNTA 172
PREGUNTA 173
c).- Es aflictiva, bien puede de ella pensarse cualquier cosa, definirla de cualquier manera,
atribuirle los fines que se desee, pero nadie puede convertir la pena en premio sin abolirla.
La pena causa sufrimiento y genera dolor, aunque ya no consista ni pueda consistir directa e
inmediatamente en ellos, ni pueda perseguirlos como fines imprescindibles. La aflicción no
puede ser un fin de la pena, pero tampoco puede dejar de ser uno de sus más salientes
efectos psicosociales, el que la torna temible de suyo, por parte del delincuente o sujeto
activo del delito sentenciado.
PREGUNTA 174
Es costosa, desde múltiples puntos de vista, la pena implica un costo social muy
elevado. Su costo se traduce en el sostenimiento de un poderoso y aparato de fuerza estatal
para su imposición, si bien pensamos en los salarios devengados por el ministerio público,
policía ministerial, juzgadores, y el personal de una penitenciaria, así como el
mantenimiento, la comida, entre otros factores; en el sufrimiento que impone al que la sufre
y a su familia, con el sacrificio de algunos de sus bienes y a veces la destrucción de su vida
o de su propia personalidad.
PREGUNTA 175
Es útil, pues nada hay más irracional que una pena inútil, entendiendo por tal la que no
admite de antemano la posibilidad de servirle al reo para algo positivo o bueno porque
recae sobre un incapaz o sobre el que no la requiere, así como la que se impone sin que
pueda surtirse el beneficio social de la “prevención” de la delincuencia.
La pena sirve (esta es su utilidad, su efecto final) como último recurso para preservar los
bienes y valores fundamentales de la convivencia armónica en cuanto tal, pero también para
conservar los valores fundamentales de la autoridad del Estado y de la legitimidad de la
norma jurídico-penal.
PREGUNTA 176
f).- Es proporcional, ya que la proporción entre delito y sanción penal es uno de los
principios rectores del derecho penal moderno de nuestros tiempos. Según el principio de
economía de la pena, todo lo que pasa de la necesidad, no solamente es otro tanto mal
superfluo sino que produce una multitud de inconvenientes, que esquivan los fines de la
justicia. La pena desproporcionada no es entonces necesaria ni útil, sino, por el contrario,
innecesaria y contraproducente; por lo que hoy en día está prohibida toda pena excesiva y
desproporcionada.
PREGUNTA 177
Para el tratadista Ignacio Villalobos, las medidas de seguridad “son aquellas que, sin
valerse de la intimidación y por tanto sin tener carácter definitivo, buscan el mismo fin de
prevenir futuros atentados de parte de un sujeto que se ha manifestado propenso a incurrir
en ellos; así, en tanto que la multa y la prisión son verdaderas penas, todas las demás que
menciona....nuestro Código Penal pueden tomarse como simples medidas de seguridad”.
Para el tratadista Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, las medidas de seguridad “es la
consecuencia jurídica del “injusto típico” realizado por un sujeto inimputable (incurso en
una causa de inimputabilidad, esto es, ausencia de capacidad de culpabilidad) o
semiimputable (sujeto con capacidad de culpabilidad disminuida o incompleta), o bien
incluso por un sujeto imputable que en todo caso acredita una cualificada actitud de
“peligrosidad criminal” de futuro y que requiere para desvirtuar ésta un tratamiento
singularmente adecuado a su personalidad”.
Finalmente, apunta el tratadista Antonio Beristaín que las medidas de seguridad “son
medios asistenciales, consecuentes a un hecho típicamente antijurídico, aplicados por los
órganos jurisdiccionales a tenor de la ley, a las personas peligrosas para lograr la
prevención especial”.
Atendiendo a las ideas anteriores sobre las medidas de seguridad, podemos definirlas
como los medios legales o los instrumentos jurídicos idóneos por medio de los cuales el
Estado en forma individualizada y singular, sanciona a los delincuentes con el fin de evitar
la comisión de nuevos delitos, o la reincidencia de los mismos en la ejecución de hechos
punibles, sin que dicha sanción tenga carácter aflictivo o retributivo.
PREGUNTA 178
PREGUNTA 179
PREGUNTA 180
PREGUNTA 181
PREGUNTA 182
PREGUNTA 183
PREGUNTA 184
PREGUNTA 185
PREGUNTA 186
La pena es una reacción del Poder Penal del Estado en contra de un sujeto que cometió
un delito; mientras que la medida de seguridad se origina y se proyecta a la prevención de
delitos futuros, y no corresponde precisamente a un hecho punible (delito).
PREGUNTA 187
PREGUNTA 188
PREGUNTA 189
La pena solamente puede ser impuesta a sujetos imputables, es decir, a todos aquellos
que saben y quieren el resultado en forma voluntaria de su conducta antijurídica y culpable;
mientras que la medida de seguridad puede ser impuesta tanto a imputables como a
inimputables.
Y no se puede perder de vista un dato que las identifica a ambas: que es su carácter
impositivo y coercitivo; el primero se manifiesta porque la impone un órgano jurisdiccional
atendiendo al interés de la sociedad; y el segundo, que su aplicación debe de obedecerse
aún en contra de la voluntad del delincuente.
PREGUNTA 190
Existe concurso de delitos cuando un hecho constituye dos o más delitos o cuando
varios hechos de mismo sujeto constituyen otros tantos delitos. En el primer caso de habla
de concurso ideal, mientras que en el segundo de produce un concurso real
PREGUNTA 192
PREGUNTA 193
PREGUNTA 194
Hay concurso ideal cuando con una sola acción se producen varias infracciones a la ley
penal. También lo hay cuando se comete un delito como medio para la ejecución de otro.
PREGUNTA 195
Existe concurso real de delitos cuando un mismo sujeto activo del delito realiza dos o
más conductas típicas, antijurídicas y culpables independientes que importan cada una la
integración de un delito, cualquiera que sea su naturaleza de éste, sino ha caído sentencia
irrevocable respecto de ninguno de ellos y la acción para perseguirlos no ha causado
prescripción.
PREGUNTA 196
Existe concurso ideal en aquellos casos en que un solo comportamiento lesiona varias
veces la misma disposición penal (concurso ideal homogéneo); o bien, cuando lesiona
varias disposiciones jurídicas que no se excluyen entre sí (concurso ideal heterogéneo).
Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se violan diversas
disposiciones legales que no se excluyen entre sí. Esta norma, alude tan sólo al concurso
heterogéneo. No obstante, la existencia del concurso homogéneo debe ser afirmada en
virtud de una aplicación analógica "in bonam partem", ya que de lo contrario la alternativa
sería regular el caso según las reglas del concurso real, las que resultarían más gravosas
para el delincuente. Por lo demás, la expresión "diversas disposiciones legales", no debe
llamar a error. Si se toma en cuenta que toda norma protege un bien relevante para el
derecho, resulta claro que, en última instancia, la lesión de un precepto entraña siempre la
de un bien, y es esto último lo relevante para el Ordenamiento Jurídico.
PREGUNTA 197
¿Cómo distinguir el concurso ideal con el concurso aparente de normas?
PREGUNTA 198
PREGUNTA 199
¿Qué es la acumulación?
Se presenta cuando se han realizado varios delitos y los mismos no han sido
sancionados, si alguno de ellos hubiera sido sancionado se podría presentar otras figuras
denominadas reincidencia y la habitualidad
PREGUNTA 200
La reincidencia significa que el sujeto activo del delito tiene la situación de que comete
un delito una y otra vez, en determinadas y diferentes circunstancias. La habitualidad es un
grado mayor a la reincidencia, incurre en ella el reincidente al volver a cometer un delito.
PREGUNTA 201
Tanto doctrinal como legal se distingue entre autores y partícipes sobre todo, cuando
más o dos personas intervienen en la realización de un tipo penal de naturaleza
unisubjetiva, es decir, se distingue el actuar de cada persona, sobre todo para efecto de la
punibilidad valorándose aspectos subjetivos como lo es, el acuerdo previo de voluntades así
como objetivos, traduciéndose en actos materiales que penetran en el núcleo del tipo penal,
no obstante se considera que la temática que se trata se sale del tipo-tipicidad para
trasladarse a una técnica sobre atribuibilidad, lo que permite formular una regulación
genérica sobre quien o quienes deben atribuirse las conductas hipotéticamente previstas en
el Código Penal, y haciendo especial hincapié al nexo causal entre la conducta desplegada y
el resultado. La institución de la participación delictiva la podemos clasificar en ésta como
género, y en sus especies la autoría y que da sustento a la teoría del dominio del hecho,
teoría objetivo-material, teoría objetivo-formal que comprende la directa, la mediata, la
coautoría y los de propia mano. Mientras que en la participación como especie ubicamos la
inducción u hostigación y la complicidad.
PREGUNTA 202
PREGUNTA 203
PREGUNTA 205
PREGUNTA 206
PREGUNTA 207
PREGUNTA 208
PREGUNTA 209
¿Qué es la coautoría?
Implica la concurrencia de varios individuos que mediante el reparto del trabajo, realiza
cada quien diversas funciones que buscan en común la obtención de la meta delictiva. Este
enfoque admite la realización parcial del hecho típico por varios sujetos, incluso permite
otorgar el carácter de coautor a quien aporta una contribución que se considera
indispensable para la comisión del delito. La fracción III del citado artículo se reviere a los
coautores del delito como: "Los que realicen conjuntamente".
PREGUNTA 210
PREGUNTA 211
Son diversas las tesis que en el desarrollo de la dogmática han intentado dilucidar la
naturaleza jurídica de la participación. Un sector de la doctrina llevó hasta sus últimas
consecuencias la teoría de la equivalencia de las condiciones, en aras de extraer los
fundamentos que avalarán la existencia de un concepto monista de intervención delictiva
que por definición impedía distinguir entre autor y partícipe.
PREGUNTA 212
PREGUNTA 213
PREGUNTA 214
¿Qué es la inducción u hostigamiento?
Como primera forma de la participación como especie, consiste en hacer nacer en otro
la idea de delinquir o de terminar dolosamente a otro para que realicen un injusto doloso.
Cuando el objeto pasivo de la instigación ya estaba decidido a cometer el delito, no existe
inducción, aunque podría estarse en un acto de presión psicológica, debido al refuerzo
moral que supone la actividad verbal de la gente.
PREGUNTA 215
Conviene destacar que ambos sujetos, instigador e instigado, son delincuentes y que la
inducción necesariamente debe recaer en individuos imputables, pues de no ser así, existiría
autoría inmediata, por otra parte, la inducción debe referirse a la realización de una
conducta delictiva, concreta, sin que sea necesario que el instigador haga referencia a
detalles específicos originados a su comisión. La inducción, por sí sola, no es digna de
represión dado su carácter accesorio, ya que se tiene que dar el delito o cuando menos en
grado de tentativa.
PREGUNTA 216
PREGUNTA 217
Como otra especie de la participación, se define como quien de manera dolosa colabora
o auxilia al autor de un injusto doloso. La complicidad puede ser:
Complicidad Primaria.- Consiste en el aporte materialmente necesario para la comisión
del hecho doloso y antijurídico, existiendo opiniones en contrario en el sentido de que en
este caso debía ser incluida en el ámbito de la coautoría, aunque desde el punto de vista
ontológico, el hecho no se puede reputar como propio. En la fracción VI del artículo 13, en
donde dice. "Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión".
PREGUNTA 218
PREGUNTA 219
PREGUNTA 220
En la fracción VIII del citado artículo, abarca este supuesto, diciendo: "Los que sin
acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se puede precisar el
resultado que cada quien produjo". Doctrinalmente existen opiniones en el sentido de que al
no existir un acuerdo previo para la producción de un resultado, no existe participación, aún
cuando intervengan varios activos en la producción de uno o varios resultados.
Para los casos de la complicidad, así como de la correspectiva, en el último párrafo del
artículo 13 del Código Penal Federal, y para efecto de la aplicación de la pena reenvía al
diverso 64 bis en donde dispone que se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de
la correspondientes al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad
respectiva.
PREGUNTA 221
En opinión de Carrancá y Trujillo imputar es, poner una cosa en cuenta de alguien, lo
cual no puede darse sin ese alguien, y para el derecho penal sólo es alguien aquél que por
sus condiciones psíquicas es sujeto de voluntariedad. Y continua diciendo que mientras
que la imputabilidad es una situación psíquica en abstracto, la culpabilidad es la concreta
capacidad de imputación legal.
Dice Ignacio Villalobos que la imputabilidad debe aceptarse como un tecnicismo que se
refiere a la oportunidad del sujeto: capacidad para dirigir sus actos dentro del orden
jurídico y que por lo tanto hace posible la culpabilidad.
PREGUNTA 222
¿Qué es la inimputabilidad?
Jiménez de Asúa sostiene que son causas de inimputabilidad la falta de desarrollo y salud
de la mente, así como los trastornos pasajeros de las facultades mentales que privan o
perturban en el sujeto la facultad de conocer el deber, esto es en aquellas causas en las que
sí el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agente en condiciones de que se le
pueda atribuir el acto que perpetró.
PREGUNTA 223
¿Qué es la imputabilidad disminuida?
PREGUNTA 224
¿Qué es la inculpabilidad?
PREGUNTA 225
PREGUNTA 226
PREGUNTA 227
¿Qué es la imputabilidad?
PREGUNTA 228
PREGUNTA 229
A la imputabilidad se le asignan dos límites: el físico, o límite de edad que, por ejemplo,
precisamente el artículo 3º., del vigente Código Penal para el Estado de México fija en los
siguientes términos: “Este código se aplicará a nacionales o extranjeros que hayan
cumplido 18 años de edad. Respecto de los segundos, se considerará lo pactado en los
tratados celebrados por la federación con otras naciones y lo dispuesto en el derecho de
reciprocidad. Los menores de esta edad quedan sujetos a la legislación de la materia”. Y el
segundo, que es el límite psíquico, lo cual significa y se refieren a las capacidades de
comprender y de conducirse. Y por consiguiente, cuando un menor de edad ha cometido un
delito, se le aplicará lo conducente en la legislación en la materia, que es la vigente Ley de
Prevención Social y Tratamiento de Menores.
PREGUNTA 230
Un limite físico es decir una edad mínima en la que el sujeto al alcanzar determinado
desarrollo logra el desarrollo psíquico suficiente para podérsele considerar imputable:
Un limite Psíquico, o sea, la capacidad de entender, considerándola en un plano
intelectivo o de comprensión, y a la capacidad de .querer" en un plano de voluntad
PREGUNTA 231
Atendiendo a lo anteriormente transcrito, tenemos entonces, que para los sujetos adultos
imputables, mayoría de edad (dieciocho años en adelante) y capacidad psíquica son dos
parámetros por medio de los cuales una persona puede convertirse en sujeto de derechos y
deberes, es decir, adquirir la capacidad jurídica que lo convertirá en sujeto de relaciones
reguladas por el derecho penal.
PREGUNTA 232
¿La imputabilidad es una calidad específica del sujeto activo del delito?
Sí. En este mismo orden de ideas consideramos que la imputabilidad es una calidad
personal del sujeto activo, toda vez que surge al cumplir aquél determinada edad, la cual
hace que jurídicamente entre en posesión de una capacidad psíquica que le atribuye la
posibilidad de argumentar, juzgar, seleccionar y decidir determinada voluntad ilícita penal.
Esta calidad debe estar presente en el sujeto activo del hecho punible, al momento de
cometer el mismo, para que el tipo penal le señale la sanción correspondiente a
consecuencia de su conducta típica y antijurídica.
PREGUNTA 233
¿En la imputabilidad qué significa el elemento de "capacidad de querer y entender?"
Esas dos capacidades de la imputabilidad se pueden explicar que tanto el querer como el
entender necesariamente se unen y se requieren para considerar imputable al sujeto activo
del hecho punible. La capacidad de entender, va más allá de la comprensión pura y simple
de la acción, normalmente existen también la capacidad de evaluar el acto mismo; sus
consecuencias morales y jurídicas, sus contradicción a los principios éticos, sociales y
jurídicos, y de conducirse de acuerdo con esa comprensión. La capacidad de querer es la
aptitud para dirigir libremente las propia conducta, fundándola en los motivos más
razonables, así también, consiste también en que el sujeto activo selecciona entre una o
varias acciones para cometer el ilícito penal que se propone, lo cual está influido por
determinados motivos propios o ajenos.
PREGUNTA 234
¿Qué es la inimputabilidad?
PREGUNTA 235
Concretamente puede decirse que las causas de inimputabilidad serian aquellas que
marquen los casos en que el sujeto que ha ejecutado una conducta típica y antijurídica, no
resulta imputable por que no reúne las condiciones psíquicas previstas en la norma, es decir
trastorno mental, desarrollo intelectual retardado, miedo grave y minoría de edad; además
de una gama de enfermedades psicológicas que padecen las personas que han cometido
delitos, bien sea dolosos o culposos.
PREGUNTA 236
PREGUNTA 237
PREGUNTA 238
Madurez Mental.- Dentro de este supuesto, encontramos el caso de los menores, los
cuales no pueden ser castigados en igualdad de condiciones a los mayores de edad, sino que
son sujetos pasivos de medidas educativa y preventivas. Se destacan dos ideas fuerza por
las cuales se sostiene la idea planteada: a) antes de cierta edad no concurre la imputabilidad
(menores impúberes); b) cuando el menor va creciendo y va incorporando pautas de
comportamiento, podría ser sujeto de imputación conforme a la tesis clásica, pero también
queda incluido dentro de esta categoría por razones de política criminal, dado que se
considera mejor el tratamiento educativo al puro castigo (menores adultos).
Salud Mental.- En el presente acápite, cabe incluir a las alteraciones morbosas de las
facultades y la letra del artículo hace referencia a un término no del todo claro en cuanto a
sus límites, cual es el de la enajenación.
A esto deben ineludiblemente sumarse una serie de cuadros mentales no objetivados, pero
que sin embargo producen una perturbación funcional de la esfera psíquica.
PREGUNTA 239
PREGUNTA 240
Esos son:
a) imposibilidad de comprender la criminalidad del acto: la cual no ha de ser total, pues si
la norma no puede ser recibida por su destinatario debido a causas de inimputabilidad,
faltará toda posibilidad de ser motivado por la norma, por tanto aunque dicha posibilidad
sea mínima, deberá existir a efectos de dar cabida a la atribuibilidad del injusto que requiere
la culpabilidad.
b) imposibilidad de dirigir las acciones: lo cual genera una deficiente formación de la
voluntad en conformidad con la comprensión de la criminalidad del acto.
PREGUNTA 241
Locución latina empleada en el derecho penal para referirse al hecho delictivo cometido
por el sujeto en situación de inimputabilidad, pero habiendo provocado tal situación el
propio sujeto, bien activamente, o porque no hizo lo que debió hacer para impedir que se
produjera, o porque libremente quiso realizar el delito. Así, partiendo del supuesto de la
ebriedad voluntaria como una acción ilícita, se aplica a tal supuesto la solución procedente
del principio versari in re illicita, o sea de que quien voluntariamente se coloca en
situación de inimputabilidad responde de lo que hace en ese estado a título de dolo.
Es además, una teoría, receptada por el Código Penal Español, según la cual la exención
de responsabilidad penal se excluirá cuando se haya provocado intencional o
imprudentemente por el sujeto, una perturbación mental transitoria para cometer el hecho
concretamente realizado, o cuando se hubiera previsto o debido prever su comisión.
PREGUNTA 242
PREGUNTA 243
No hay una definición clara y concisa de enfermedad mental que englobe a sus múltiples
variedades y características; Jaspers opina que éstas son psicológicamente específicas del
hombre; López Ibor la define como: El ser humano, por aquella riqueza y singularidad de
su posición ante el mundo, es por lo que es capaz de enfermar de ese modo extraño y
personal que es la enfermedad mental.
PREGUNTA 244
PREGUNTA 245
PREGUNTA 246
Las neurosis se clasifican en: 1°. Neurosis de angustia. 2°.Neurosis histérica (conversiva y
disociativa). 3°. Neurosis fóbica. 4°. Neurosis obsesivo-compulsiva. 5°. Neurosis depresiva.
6°. Neurastenia. 7°. Hipocondría.
PREGUNTA 247
PREGUNTA 248
PREGUNTA 249
Hubo una época, durante el período de mayor auge y expansión de la psicometría, en que
el retraso mental fue definido en base a los resultados obtenidos en las pruebas de
inteligencia. Así, un sujeto que en un test de inteligencia alcanzara una puntuación por
debajo del promedio era calificada como retrasado mental, sin tener en consideración sus
otras características mentales. Puesto que las pruebas de inteligencia no son capaces de
explorar y evaluar otras áreas de funcionamiento psicológico, ocurría que muchos niños
diagnosticados de retrasados mentales podían desempeñarse con tanta idoneidad como un
niño normal fuera del aula. Como resultado de esta observación, al clásico criterio
intelectual, se añadió el de adaptación social, con el fin de que la definición estuviere más
acorde con los hechos.
PREGUNTA 250
PREGUNTA 251
El maestro Porte Petit dice: “Que cuando existe una hipótesis de ausencia de condiciones
objetivas de punibilidad, concurre una conducta o hecho, adecuación al tipo, antijuricidad,
imputabilidad y culpabilidad, pero no punibilidad en tanto no se llene la condición objetiva
de punibilidad, que confirma que esto es un elemento sino una consecuencia del delito.
PREGUNTA 252
Las excusas absolutorias son aquellas circunstancias que impiden que un acto típico,
antijurídico, imputable a un sujeto y culpable no se le sancione por razón de utilidad
pública.
Para Kohler son circunstancias en las que, a pesar de subsistir la antijuricidad, queda
excluida desde el primer momento la posibilidad de imponer la pena al autor.
PREGUNTA 253
Para Liszt Schmidt las circunstancias exteriores nada tienen que ver con la acción
delictiva, pero su presencia condiciona la aplicación de la sanción.
Existen varias diferencias entre las condiciones objetivas de punibilidad y los elementos
constitutivos del delito:
Los elementos constitutivos integran el hecho vivificado por el elemento psicológico: las
condiciones de punibilidad lo presuponen.
PREGUNTA 254
¿Qué es la punibilidad?
PREGUNTA 255
¿Qué es la tentativa?
PREGUNTA 256
El iter criminis es el camino recorrido por el delito que va desde su ideación en la mente
del agente hasta su ejecución. Este camino o vida del delito, tiene dos fases: una interna y
subjetiva; y, otra fase externa y objetiva, en la que se da su ejecución.
PREGUNTA 257
PREGUNTA 258
POR CONDUCTA existen de acción (simple omisión) y omisión (comisión por omisión)
POR EL DAÑO lesión o daño (efectivo) y peligro (presunto)
POR EL RESULTADO formal, acción o mera conducta y material o de resultado POR SU
DURACIÓN instantáneo, instantáneo con efectos permanentes, continuado y permanente
POR LA MATERIA común, federal, militar, político internacional
POR EL NÚMERO DE SUJETOS unisubjetivo y plurisubjetivo
POR EL NÚMERO DE ACTOS unisubsistente y plurisubsistente
POR SU ESTRUCTURA simple y complejo.
POR SU PROCEDIBILIDAD O POR PERSEGUIBILIDAD oficio y querella
POR SU REPROCHABILIDAD doloso o intencional culposo, imprudencial o no
intencional.
POR EL BIEN JURÍDICO TUTELADO (LEGAL), contra la vida: contra el patrimonio:
contra la nación: contra la libertad sexual etc.
POR SU ORDENACIÓN METÓDICA básico o fundamental: especial; complementado
POR SU COMPOSICIÓN normal y anormal
POR SU ANATOMÍA autónomo o independiente subordinado
POR SU FORMULACIÓN casuística y amplio
POR LA DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS descriptivos; normativo y subjetivo.
PREGUNTA 259
Conjunto de actos voluntarios del fuero interno de la persona que no entran en el campo
sancionatorio del Derecho Penal. La Concepción, Deliberación y la Resolución no pueden
ser sancionados porque están en el fuero interno del individuo.
La Concepción o ideación es el momento en que surge en el espíritu y mente del sujeto
la idea o propósito de delinquir. La Deliberación es el momento de estudio y apreciación de
los motivos para realizar el delito. La Resolución o determinación, es el momento de
decisión para realizar el delito en base a uno de los motivos de la fase anterior. Se resuelve
en el fuero interno el ejecutar la infracción penal.
PREGUNTA 260
PREGUNTA 261
Es en esta fase en que el delito cobra vida, y esta compuesta por los Actos Preparatorios
y los Actos de Ejecución.
PREGUNTA 262
Son actos para proveerse de instrumentos adecuados y medios para cometer un delito.
Los clásicos dicen que no son punibles porque no siempre reflejan la intensión del autor.
Porque persona puede comprar un arma para uso diverso. Las positivistas dicen que son
punible si estos actos son realizados por personas que ya cometieron delitos. Por excepción,
sin embargo, si sanciona, siempre y cuando el conseguir medios e instrumentos refleje
inequívocamente la comisión de un delito, pero los sanciona como delito especial, no como
acto preparatorio.
PREGUNTA 263
Son actos externos que caen en el tipo penal punible. Pertenecen a estos actos la
tentativa, el delito frustrado, el delito imposible, el delito consumado y el delito agotado
PREGUNTA 264
PREGUNTA 265
PREGUNTA 266
Son aquellas acciones que a falta de medios, de objetivo o inadecuado uso de los medios
el delito no llega a consumarse. Ejemplo, dar azúcar creyendo que era veneno. Tratar de
hacer abortar a una mujer no embarazada. El primero es uso inadecuado de la substancia y
el segundo es falta de objeto material sobre el cual recaer la acción delictiva. No es
punible , el juez debe aplicar una medida de seguridad (Ejemplo de ello es internamiento en
centro psicológico).
PREGUNTA 267
El sujeto activo realiza la acción típicamente antijurídica que planeó ejecutar. Son descritas
en la parte especial de todo Código Penal.
PREGUNTA 268
Es la última fase del "iter criminis" hasta conseguir lo planeado y la finalidad. Se presenta
luego del delito consumado.
PREGUNTA 269
Para que exista una tentativa punible es necesario que concurran una serie de elementos:
el dolo, un principio de ejecución y, que no se produzca el resultado por causas ajenas a la
voluntad del sujeto.
PREGUNTA 270
Los grados de la ejecución del delito se refieren exclusivamente a los delitos dolosos, ya
que sólo en ellos el sujeto persigue la producción del resultado. El delito intentado se podrá
dar incluso cuando el sujeto actúe simplemente con dolo eventual.
PREGUNTA 271
PREGUNTA 272
a. Teoría de la univocidad: formulada en Italia por Carrara. Según este autor los
actos preparatorios son equívocos, pueden estar dirigidos a la comisión de un delito o a la
realización de una conducta lícita, mientras que los ejecutivos son unívocos, se deduce de
ellos que están dirigidos a la comisión de un delito. El el tratadista Rogelio Montes objetó
que es inadmisible que la naturaleza de los actos dependa de que se pueda probar o no que
están dirigidos a la comisión de un delito. Además, es sumamente impreciso pues si se
exige, como Carrara, que del acto en si, independientemente del contexto, se deduzca que
está dirigido a la comisión de un delito, se produce una drástica restricción del ámbito de
los actos ejecutivos, mientras que si se tiene en cuenta el contexto en que se realizó pueden
ser unívocos y por tanto ejecutivos actos claramente preparatorios. El criterio de la
univocidad, aunque tuvo gran éxito en España, hoy en día ha sido prácticamente
abandonado.
PREGUNTA 273
PREGUNTA 274
¿Cómo lo explica la Teoría del comienzo de peligro concreto del bien jurídico?
d. Teoría del comienzo del peligro concreto del bien jurídico: también se trata de
una teoría material. Formulada en Alemania por Mayer y en España por Ferrer Sama. En
opinión de estos autores un acto es ejecutivo cuando pone ya en peligro concreto el bien
jurídico; los actos preparatorios, por el contrario, todavía no lo ponen en peligro. La
objeción que se le hace a este planteamiento es que es discutible que en los actos
preparatorios no haya ya un comienzo del peligro concreto para el bien jurídico.
PREGUNTA 276
e. Teoría del comienzo del ataque al bien jurídico. Un acto será ejecutivo cuando
suponga el inicio del ataque al bien jurídico.
f.
g. Según Welzel el acto es ya ejecutivo cuando el sujeto se dispone inmediatamente
a realizar la acción típica. Es insatisfactorio porque en ese momento todavía no podemos
decir que haya comenzado la ejecución.
Para hallar la solución de este problema hay que partir del criterio de la acción típica de
Beling, estrechamente vinculado al principio de legalidad. El problema de la delimitación
de los actos preparatorios y ejecutivos consiste en la delimitación de la acción típica.
Ejecutivos serán los actos comprendidos en el núcleo del tipo, en el verbo con el que se
designa la conducta típica y, en su caso, en la zona periférica. Para precisar la delimitación
y evitar una excesiva restricción del ámbito de la tentativa, habrá que acudir a los criterios
materiales de la unidad natural de Frank y al del comienzo del ataque al bien jurídico
protegido.
Problemas que plantea la necesidad de un principio de ejecución en la tentativa en relación
con determinados tipos de delitos:
PREGUNTA 277
PREGUNTA 278
PREGUNTA 279
PREGUNTA 280
PREGUNTA 281
h. p.e.: intentar robar una cartera que realmente no existe pese a que el autor cree lo
contrario; disparar a una persona que ya está muerta creyendo que aún vive; pretender
practicar un aborto en una mujer no embarazada pensando que lo está.
Por inidoneidad del sujeto activo del delito: la existencia de esta figura se planteó ya en
el siglo XX. Según algunos autores como Cerezo sí se trata de tentativa imposible, para
otros, como Welzel, se trata de un delito putativo o imaginario.
i. Por ejemplo, es el caso del que creyéndose funcionario sin serlo quiere realizar
uno de los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo Como podría ser
un delito de cohecho.
PREGUNTA 282
En esta teoría se distingue entre la tentativa absolutamente inidónea, que sería impune,
de la relativamente inidónea que seria punible. Se distingue entre ambos tipos de tentativa
desde una perspectiva ex post, colocándose el intérprete en el momento en que ya ha
ocurrido el hecho y teniendo en cuenta los datos que se conocen en ese momento. Sólo se
hace referencia a la inidoneidad de los medios y del objeto:
Objeto: se distinguen casos de inexistencia del objeto, que son considerados de tentativa
absolutarnente inidónea y por tanto impunes; y la mera falta ocasional de presencia del
objeto, siendo esta segunda relativamente inidónea y, por tanto, punible.
PREGUNTA 283
Teoría del peligro concreto: es la moderna teoría objetiva. Parte de una contemplación
ex ante. Es idónea la tentativa peligrosa, es decir, aquélla en la que en un juicio de
previsibilidad objetiva aparece ex ante como posible la producción del resultado delictivo; e
inidónea la tentativa no peligrosa, en la que en un juicio de previsibilidad objetiva aparece
como imposible que se produzca el resultado. Para sus defensores la tentativa inidónea debe
ser impune. La moderna teoría objetiva de la tentativa ha hallado acogida en el Código
penal italiano.
PREGUNTA 284
Según sus defensores la tentativa inidónea debe castigarse siempre, porque toda
tentativa -ex post- es inidónea y una resolución delictiva puesta de manifiesto por actos
externos, de carácter ejecutivo, representa ya un peligro serio para el ordenamiento jurídico.
Las teorías subjetivas son muy numerosas y variadas, coincidiendo en los puntos
fundamentales. Para Buri si el resultado no se había producido es porque faltaba alguna de
las condiciones necesarias para su producción y la tentativa es, por ello, siempre inidónea.
Las teorías subjetivas de la tentativa han hallado acogida en el Código penal alemán y en el
Código penal suizo.
La dificultad con la que tropiezan las teorías subjetivas propiamente dichas es que,
según ellas, habría que castigar, en principio, también la tentativa irreal o con medios
supersticiosos, en la que el plan delictivo está totalmente desconectado de la realidad
empíricamente comprobable, invadiendo el ámbito de lo sobrenatural o de lo supersticioso.
PREGUNTA 285
¿Qué es el desistimiento?
PREGUNTA 286
PREGUNTA 287
Se han formulado una serie de teorías para explicar la impunidad de la acción dirigida a
la realización de un delito que fue desistida voluntariamente.
La más antigua de las fundamentaciones dadas es la teoría del "puente de plata". indica
ésta que debe estimularse el desistimiento, ofreciéndole al sujeto la impunidad si desiste de
su tentativa e impide la producción del resultado. Se ha criticado a esta teoría, indicando que
la promesa de no penalización generalmente no es la causa por la que el sujeto desiste,
resultando que muchas veces ni siquiera conoce dicha promesa.
PREGUNTA 288
La teoría del premio o de la gracia, señala que la impunidad del desistimiento es un premio
que se da al sujeto que ha desistido, el que ha borrado la mala impresión que su hecho ha
causado en la comunidad. A lo que se añade que la culpabilidad propia de la tentativa se ve
compensada hasta cierto punto por la actividad meritoria reflejada al desistir de la tentativa.
La teoría de la culpabilidad insignificante dice que el fundamento de la no punición de la
tentativa desistida, es que en tal supuesto la culpabilidad del sujeto es insignificante .
La teoría del fin de la pena indica que el sujeto que se aparta voluntariamente de la
comisión del delito, demuestra que su voluntad de cometer éste no era lo suficientemente
enérgica, no siendo necesaria la imposición de una pena, atendiendo a los fines de
prevención general y especial que tiene ésta.
Algunos, dentro de los que me ubico, pretenden la aceptación de varios argumentos. Así
existirían razones de política criminal que tienden a facilitar y estimular el desistimiento.
Además tendría cabida la idea de que el sujeto es menos culpable en la consideración global
del hecho, haciendo innecesaria la pena.
PREGUNTA 289
El desistimiento para que dé lugar a la no punición de la acción del que lo lleva a cabo,
supone la voluntariedad. Generalmente se expresa que el desistimiento es voluntario,
siguiendo la fórmula de Frank, cuando el sujeto se ha dicho "no quiero aunque puedo"; y
que no es voluntario cuando ha expresado "no puedo aunque quisiera". Esta posición, es
conocida como teoría psicológica del desistimiento.
Dentro de ella algunos limitan los casos de desistimiento voluntario a cuando el sujeto se
abstiene de proseguir ejecutando, aun cuando considere posible la consumación de acuerdo
con su representación. Así el desistimiento es voluntario si el sujeto abandona por temor a
que testigos presenciales que no pueden evitar la consumación lo denuncien posteriormente.
Otros consideran que tampoco existe desistimiento voluntario cuando la consumación
todavía es posible, pero el proseguir en la ejecución del delito puede producirle al sujeto
consecuencias tan graves que racionalmente no podía haberlas aceptado. Se cita como
ejemplo el desistimiento de violación al ser reconocido por la víctima. Esta última posición
es la que debe ser aceptada, ya que existe imposibilidad de consumación no sólo en los casos
en que la imposibilidad es física, sino también cuando es psíquica.
La teoría valorativa del desistimiento señala que a través de la fórmula Frank no queda claro
cuándo es que el sujeto puede o no puede. Dice que deben seguirse criterios valorativos, "...
fundados sobre la prevención general (sólo cuando el desistimiento implica borrar
totalmente el mal ejemplo del comportamiento respecto de la sociedad) o de prevención
especial, es decir cuando el sujeto se ha vuelto a someter a las reglas sociales". Esta posición
es propia de los que sostienen que el fundamento del desistimiento es que es innecesaria la
pena atendiendo criterios de prevención general y especial.
El hecho de que el temor del sujeto fuese infundado, no hace que el desistimiento deje de ser
involuntario. Tampoco el desistimiento es voluntario cuando la consumación del delito deja
de tener sentido para el autor, debido a la insignificancia de lo que obtendría con ésta, con
relación a lo que esperaba obtener, por ejemplo el botín hallado en la caja de caudales es
insignificante.
No es necesario que el sujeto abandone definitivamente la resolución delictiva. Solamente
bastará que no pretenda aprovecharse para la ejecución posterior, de los actos de ejecución
realizados. Por ejemplo no existiría desistimiento si el sujeto penetra en una casa que se
encuentra sin ocupantes, y separa los objetos que desea sustraer, pero decide postergar dicha
sustracción, para el día siguiente (pensando aprovechar lo ya hecho), debido a que le ha
tomado mucho tiempo la selección de los objetos, y debe acudir a laborar; pero sí habría
desistimiento si inmediatamente después de penetrar en la casa, decide que la sustracción de
objetos la llevará mejor el día siguiente, ya que la selección de los objetos a sustraer, tardará
mucho tiempo, y ese día no dispone de suficiente por cuanto pronto debe acudir a trabajar.
En la tentativa acabada la doctrina ha dicho que el desistimiento es posible antes de que el
hecho sea descubierto por una tercera persona de quien se pueda esperar que evitará la
consumación o que denunciará el hecho. Por supuesto que el descubrimiento debe ser
conocido por el agente para que el desistimiento no sea voluntario. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que "el descubrimiento no excluye el desistimiento cuando es necesario de
acuerdo con el tipo en cuestión, como en los delitos en los que se emplea violencia o
intimidación, ya que de lo contrario resultaría prácticamente imposible en estos delitos el
desistimiento". Por ejemplo el conocimiento por la víctima en estos delitos, de la identidad
del autor, que no ha sido ocultada por éste.
No se requiere que el desistimiento esté fundado en motivos éticos valiosos, por ejemplo
remordimiento, arrepentimiento vergüenza, piedad, etc. Por ejemplo no deja de ser
voluntario el desistimiento en una tentativa de violación, si es como consecuencia de la
promesa de la mujer de tener relaciones sexuales con posterioridad; o bien a causa de la
promesa de la víctima de pagar una cantidad de dinero.
PREGUNTA 290
Ya sea que se acepte que la naturaleza jurídica del desistimiento es el de una causa personal
de exclusión de la penalidad o bien una causa de atipicidad, debe sostenerse que el autor no
se ve beneficiado con el desistimiento del partícipe.
Siguiendo a Wessels, existe desistimiento del partícipe que da lugar a su no castigo, en los
siguientes casos:
a) cuando (haciendo inofensiva su contribución al hecho o de otro modo) impide
espontáneamente la consumación del hecho en cuya tentativa había participado, o b)
cuando se empeña espontánea y seriamente en impedir la consumación, si el hecho (como
por ejemplo, en una tentativa inidónea), no se consuma sin su intervención o se comete
independientemente de su anterior contribución.
PREGUNTA 291
Existe arrepentimiento activo cuando la no consumación del delito se debe a que su autor,
una vez ejecutó todos los actos necesarios para ello, se arrepiente e impide la producción
del típico, antijurídico y culpable.
PREGUNTA 295
PREGUNTA 296
PREGUNTA 297
¿Existe el daño causado en la tentativa?
No, por no llegar la conducta típica a la consumación, por lo que no es posible hablar de
un daño causado, pero en la tentativa punible existe un peligro corrido cuando pone en
peligro un bien jurídicamente tutelado por la norma jurídico-penal.
PREGUNTA 298
PREGUNTA 299
PREGUNTA 300
Sí, toda vez que la tentativa es un delito imperfecto ya que los actos u omisiones que la
constituyen no llegan al momento de la consumación. Por lo que debe sancionarse con pena
inferior o mínima con respecto al delito típicamente consumado.