03 Nocoes de Direito Constitucional

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Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB

Técnico Municipal de Controle Interno

1 Princípios fundamentais da CF/1988. .............................................................................................. 1

2 Direitos e garantias fundamentais. ................................................................................................... 5

3 Administração Pública. ................................................................................................................... 46

4 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 4.1 Controle Externo e os Sistemas de Controle


Interno. .................................................................................................................................................. 62

5 Finanças públicas e do orçamento. ................................................................................................ 67

Candidatos ao Concurso Público,


O Instituto Maximize Educação disponibiliza o e-mail [email protected] para dúvidas
relacionadas ao conteúdo desta apostila como forma de auxiliá-los nos estudos para um bom
desempenho na prova.
As dúvidas serão encaminhadas para os professores responsáveis pela matéria, portanto, ao entrar
em contato, informe:
- Apostila (concurso e cargo);
- Disciplina (matéria);
- Número da página onde se encontra a dúvida; e
- Qual a dúvida.
Caso existam dúvidas em disciplinas diferentes, por favor, encaminhá-las em e-mails separados. O
professor terá até cinco dias úteis para respondê-la.
Bons estudos!

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1 Princípios fundamentais da CF/1988.

Caro(a) candidato(a), antes de iniciar nosso estudo, queremos nos colocar à sua disposição, durante
todo o prazo do concurso para auxiliá-lo em suas dúvidas e receber suas sugestões. Muito zelo e técnica
foram empregados na edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros de digitação ou dúvida
conceitual. Em qualquer situação, solicitamos a comunicação ao nosso serviço de atendimento ao cliente
para que possamos esclarecê-lo. Entre em contato conosco pelo e-mail: professores @maxieduca.com.br

Quando falamos em princípios, estamos nos referindo à institutos que guardam os valores
fundamentais da ordem jurídica. Os princípios constituem ideias gerais e abstratas que expressam, em
menor ou maior escala, todas as normas que compõem a seara do direito. Poderíamos dizer que cada
área do direito retrata a concretização de certo número de princípios, que constituem o seu núcleo central.
Eles possuem uma força que permeia todo o campo sob seu alcance, daí por que todas as normas que
compõem o direito constitucional devem ser estudadas, interpretadas e compreendidas à luz desses
princípios.
Nos princípios constitucionais, condensam-se bens e valores considerados fundamentos de validade
de todo o sistema jurídico. Assim, os princípios consagrados constitucionalmente servem, a um só tempo,
como objeto da interpretação constitucional, como diretriz para a atividade interpretativa e como guias a
opção de interpretação.
Os princípios constituem a base, o alicerce de um sistema jurídico. São verdadeiras proposições
lógicas que fundamentam e sustentam um sistema.
Sabe-se que os princípios, ao lado das regras, são normas jurídicas. Os princípios, porém, exercem
dentro do sistema normativo um papel diferente dos das regras. As regras, por descreverem fatos
hipotéticos, possuem a nítida função de regular, direta ou indiretamente, as relações jurídicas que se
enquadrem nas molduras típicas por elas descritas. Não é assim com os princípios, que são normas
generalíssimas dentro do sistema.
Serve o princípio como limite de atuação do jurista. No mesmo passo em que funciona como vetor de
interpretação, o princípio tem como função limitar a vontade subjetiva do aplicador do direito, vale dizer,
os princípios estabelecem balizamentos dentro dos quais o jurista exercitará sua criatividade, seu senso
do razoável e sua capacidade de fazer a justiça do caso concreto.
Assim, a Constituição brasileira tem o seu Título I (artigos 1º ao 4º), integralmente dedicado aos
“princípios fundamentais”, que são as regras informadoras de todo um sistema de normas, as diretrizes
básicas do ordenamento constitucional brasileiro. São regras que contêm os mais importantes valores
que informam a elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil, e que por tal motivo
merecem estudo aprofundado, por serem tema constante em provas de concursos.

Vejamos a seguir o texto constitucional pertinente ao assunto:

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição.

O artigo define a forma de Estado (Federativa) e a forma de Governo (República) em duas palavras
“República Federativa”, “formada pela União indissolúvel” (nenhum ente pode pretender se separar),
numa Federação não existe a hipótese de separação, “constitui em Estado Democrático de Direito”. Essa
expressão traz em si a ideia do Estado formado a partir da vontade do povo, voltado para o povo e ao

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interesse do povo (o povo tem uma participação ativa, sempre com o respeito aos Direitos e garantias
fundamentais), e tem por fundamentos:
I - Soberania. Constitui um dos atributos do próprio Estado, pois não existe Estado sem soberania.
Significa a supremacia do Estado brasileiro na ordem política interna e a independência na ordem política
externa.
II - Cidadania. O termo “cidadania” foi empregado em sentido amplo, abrangendo não só a titularidade
de direitos políticos, mas também civis. Alcança tanto o exercício do direito de votar e ser votado como o
efetivo exercício dos diversos direitos previstos na Constituição, tais como educação, saúde e trabalho.
Cidadania, no conceito expresso por Hannah Arendt, o direito a ter direitos.
III - Dignidade da pessoa humana. O valor dignidade da pessoa humana deve ser entendido como o
absoluto respeito aos direitos fundamentais de todo ser humano, assegurando-se condições dignas de
existência para todos. O ser humano é considerado pelo Estado brasileiro como um fim em si mesmo,
jamais como meio para atingir outros objetivos.
IV - Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho e a livre iniciativa foram identificados
como fundamentos da ordem econômica estabelecida no Brasil, ambos considerados indispensáveis para
o adequado desenvolvimento do Estado brasileiro. Esses dois fatores revelam o modo de produção
capitalista vigente. A Constituição pretende estabelecer um regime de harmonia entre capital e trabalho.
V - Pluralismo político. O pluralismo político significa a livre formação de correntes políticas no País,
permitindo a representação das diversas camadas da opinião pública em diferentes segmentos. Esse
dispositivo constitucional veda a adoção de leis infraconstitucionais que estabeleçam um regime de
partido único ou um sistema de bipartidarismo forçado ou que impeçam uma corrente política de se
manifestar no País.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

a) O Poder Executivo é um dos poderes governamentais, segundo a teoria da separação dos poderes
cuja responsabilidade é a de implementar, ou executar, as leis e a agenda diária do governo ou do
Estado.). O poder executivo varia de país a país. Nos países presidencialistas, o poder executivo é
representado pelo seu presidente, que acumula as funções de chefe de governo e chefe de estado.
b) O Poder Legislativo é o poder de legislar, criar leis. No sistema de três poderes proposto por
Montesquieu, o poder legislativo é representado pelos legisladores, homens que devem elaborar as leis
que regulam o Estado. O poder legislativo na maioria das repúblicas e monarquias é constituído por um
congresso, parlamento, assembleias ou câmaras. O objetivo do poder legislativo é elaborar normas de
direito de abrangência geral (ou, raramente, de abrangência individual) que são estabelecidas aos
cidadãos ou às instituições públicas nas suas relações recíprocas.
c) O Poder judiciário é um dos três poderes do Estado moderno na divisão preconizada por
Montesquieu em sua teoria da separação dos poderes. Ele possui a capacidade de julgar, de acordo com
as leis criadas pelo Poder Legislativo e de acordo com as regras constitucionais em determinado país.
Ministros, Desembargadores e Juízes formam a classe dos magistrados (os que julgam).

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:


I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

A nossa Constituição, quanto ao modelo, classifica-se como dirigente, pois estabelece metas que
devem ser buscadas pelo Estado brasileiro, diretrizes que devem informar os programas de atuação
governamental em todas as esferas do poder político.
Atenção! Observa-se que os objetivos previstos neste artigo, não se confundem com os fundamentos
estabelecidos no artigo 1º, tendo em vista que os fundamentos são princípios inerentes ao próprio Estado
brasileiro, fazem parte de sua construção, já os objetivos fundamentais são as finalidades a serem
alcançadas.
Foram estabelecidos quatro objetivos fundamentais para a República Federativa do Brasil: I -
construir uma sociedade livre, justa e solidária (consolidada nos princípios da liberdade, justiça e
solidariedade); II - garantir o desenvolvimento nacional (em todos os sentidos, tanto econômico, como
também social); III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais

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(redução e proteção contra as desigualdades entre os estados); IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (preocupação
com a igualdade e a eliminação da discriminação).

Dica! Processos mnemônicos são muito úteis para auxiliar na fixação do conteúdo, por isso tente
desenvolver métodos que lhe ajudem no estudo. Ex.: Fundamentos memorizar a palavra:
“SoCiDigVaPlu” e Objetivos a frase: “Com garra erra pouco”, que correspondem as suas iniciais.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos
seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política,
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.

Traz os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. A República Federativa do
Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional,
prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não-intervenção, igualdade entre os
Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação
entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. A República Federativa do
Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à
formação de uma comunidade latino-americana de nações.
Outros princípios fundamentais estão espalhados por todo o texto constitucional, de forma explícita ou
implícita. Muitos de forma até repetitiva, para que não sejam desconsiderados. As colisões de princípios
são resolvidas pelo critério de peso, preponderando o de maior valor no caso concreto, pois ambas as
normas jurídicas são consideradas igualmente válidas. Por exemplo: o eterno dilema entre a liberdade de
informação jornalística e a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas
(CF/88, art. 220, §1º). Há necessidade de compatibilizar ao máximo os princípios, podendo prevalecer,
no caso concreto, a aplicação de um ou outro direito.

Questões

01. (DPE/BA - Defensor Público - FCC/2016) De acordo com disposição expressa da Constituição
Federal, a República Federativa do Brasil tem como fundamento
(A) desenvolvimento nacional.
(B) estado social de direito.
(C) defesa da paz.
(D) soberania.
(E) prevalência dos direitos humanos.

02. (Prefeitura de Chapecó/SC - Engenheiro de Trânsito IOBV/2016) Assinale a alternativa que está
incorreta:
(A) A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal.
(B) São Poderes da União, independentes e sucessivos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Conselho Nacional de Justiça.
(C) A soberania e o pluralismo político são fundamentos da República Federativa do Brasil.
(D) É objetivo fundamental da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional.

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03. (IFF - Assistente de Administração - FCM/2016) NÃO é um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil
(A) garantir o desenvolvimento nacional.
(B) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
(C) constituir uma supremacia perante os países da América Latina.
(D) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(E) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

04. (PGE/MT - Técnico Administrativo - FCC/2016) É um dos objetivos fundamentais da República


Federativa do Brasil, previsto no art. 3º da Constituição Federal,
(A) garantir uma renda mínima a todo cidadão.
(B) combater à fome.
(C) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
(D) erradicar o analfabetismo.
(E) garantir a paz no território nacional.

05. (SEGEP/MA - Técnico da Receita Estadual - FCC/2016) NÃO consta entre os princípios que
regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil:
(A) A defesa da paz.
(B) O repúdio ao terrorismo e ao racismo.
(C) A prevalência dos direitos humanos.
(D) A redução das desigualdades regionais na América Latina.
(E) A autodeterminação dos povos.

Respostas

01. Resposta: D
Conforme art. 1º da CF/88: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.

02. Resposta: B
Dispõe o artigo 2º, CF/88: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário”. Assim, observa-se que os Poderes não são sucessivos, mas sim harmônicos
entre si. Ademais, no texto foi substituído o Poder Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça.

03. Resposta: C
Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão previsto no art. 3º da CF/88, não
estando entre eles o de constituir uma supremacia perante os países da América Latina.

04. Resposta: C
Nos termos do que prevê o art. 3º da CF/88, é um dos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

05. Resposta: D
Considerando o que prevê o art. 4º da CF/88, não consta como um dos princípios que regem as
relações internacionais do país a redução das desigualdades regionais na América Latina. Ademais, de
acordo com o previsto no parágrafo único, do referido artigo, a República Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma
comunidade latino-americana de nações.

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2 Direitos e garantias fundamentais.

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

A Constituição de 1988 foi a primeira a estabelecer direitos não só de indivíduos, mas também de
grupos sociais, os denominados direitos coletivos. As pessoas passaram a ser coletivamente
consideradas. Por outro lado, pela primeira vez, junto com direitos foram estabelecidos expressamente
deveres fundamentais. Tanto os agentes públicos como os indivíduos têm obrigações específicas,
inclusive a de respeitar os direitos das demais pessoas que vivem na ordem social.

Constituição Federal:

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pode ser caracterizado como
um dos mais importantes constantes do arcabouço jurídico brasileiro. Tal fato se justifica em razão de
que este apresenta, em seu bojo, a proteção dos bens jurídicos mais importantes para os cidadãos, quais
sejam: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.
A relação extensa de direitos individuais estabelecida no art. 5º da Constituição tem caráter meramente
enunciativo, não se trata de rol taxativo. Existem outros direitos individuais resguardados em outras
normas previstas na própria Constituição (por exemplo, o previsto no art. 150, contendo garantias de
ordem tributária).

Vamos acompanhar em seguida o que prevê os demais dispositivos da norma:

I- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

O inciso supracitado traz, em seu bojo, um dos princípios mais importantes existentes no ordenamento
jurídico brasileiro, qual seja, o princípio da isonomia ou da igualdade. Tal princípio igualou os direitos e
obrigações dos homens e mulheres, porém, permitindo as diferenciações realizadas nos termos da
Constituição.

II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

O inciso supracitado contém em seu conteúdo o princípio da legalidade. Ele garante a segurança
jurídica e impede que o Estado aja de forma arbitrária. Tal princípio tem por escopo explicitar que nenhum
cidadão será obrigado a realizar ou deixar de realizar condutas que não estejam definidas em lei. Ou seja,
para o particular, apenas a lei pode criar uma obrigação. Além disso, se não existe uma lei que proíba
uma determinada conduta, significa que ela é permitida.
Outro ponto importante a ser ressaltado é que legalidade não se confunde com reserva legal. A
legalidade é mais ampla, significa que deve haver lei, elaborada segundo as regras do processo
legislativo, para criar uma obrigação. Já a reserva legal é de menor abrangência e significa que,
determinadas matérias, especificadas pela Constituição, só podem ser tratadas por lei proveniente do
Poder Legislativo (ex.: art. 5.º, inciso XXXIX: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal", este é o famoso princípio da reserva legal).

III- ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

O inciso em questão garante que nenhum cidadão será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante. Tal assertiva se alicerça ao fato de que o sujeito que cometer tortura estará

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cometendo crime tipificado na Lei nº 9.455/97. Cabe ressaltar, ainda, que a prática de tortura caracteriza-
se como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Não obstante as características
anteriormente citadas, o crime de tortura ainda é considerado hediondo, conforme explicita a Lei nº
8.072/90. Crimes hediondos são aqueles considerados como repugnantes, de extrema gravidade, os
quais a sociedade não compactua com a sua realização. São exemplos de crimes hediondos: tortura,
homicídio qualificado, estupro, extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, dentre outros.

IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Este inciso garante a liberdade de manifestação de pensamento, até como uma resposta à limitação
desses direitos no período da ditadura militar. Não somente por este inciso, mas por todo o conteúdo, que
a Constituição da República Federativa de 1988 consagrou-se como a “Constituição Cidadã”. Um ponto
importante a ser citado neste inciso é a proibição do anonimato. Cabe ressaltar que a adoção de eventuais
pseudônimos não afetam o conteúdo deste inciso, mas tão somente o anonimato na manifestação do
pensamento.

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano


material, moral ou à imagem;

O referido inciso traz, em seu bojo, uma norma assecuratória de direitos fundamentais, onde se
encontra assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização correspondente
ao dano causado. Um exemplo corriqueiro da aplicação deste inciso encontra-se nas propagandas
partidárias, quando um eventual candidato realiza ofensas ao outro. Desta maneira, o candidato ofendido
possui o direito de resposta proporcional à ofensa, ou seja, a resposta deverá ser realizada nos mesmos
parâmetros que a ofensa. Assim, se a resposta deverá possuir o mesmo tempo que durou a ofensa,
deverá ocorrer no mesmo veículo de comunicação em que foi realizada a conduta ofensiva. Não obstante,
o horário obedecido para a resposta deverá ser o mesmo que o da ofensa.
Em que pese haja a existência do direito de resposta proporcional ao agravo, ainda há possibilidade
de ajuizamento de ação de indenização por danos materiais, morais ou à imagem. Assim, estando
presente a conduta lesiva, que tenha causando um resultado danoso e seja provado o nexo de
causalidade com o eventual elemento subjetivo constatado, ou seja, a culpa, demonstra-se medida de
rigor, o arbitramento de indenização ao indivíduo lesado.

VI- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Este inciso demonstra a liberdade de escolha da religião pelas pessoas. Não obstante, a segunda
parte deste resguarda a liberdade de culto, garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e
liturgias. Existem doutrinadores que entendem que a liberdade expressa neste inciso é absoluta,
inexistindo qualquer tipo de restrição a tal direito. Contudo, entendemos não ser correto tal
posicionamento. Tal fato se justifica com a adoção de um simples exemplo. Imaginemos que uma
determinada religião utiliza em seu culto, alta sonorização, que causa transtornos aos vizinhos do recinto.
Aqui estamos diante de dois direitos constitucionalmente tutelados. O primeiro que diz respeito à liberdade
de culto e o segundo, referente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, explicitado pelo artigo 225
da CF/88. Como é possível perceber com a alta sonorização empregada, estamos diante de um caso de
poluição sonora, ou seja, uma conduta lesiva ao meio ambiente. Curiosamente, estamos diante de um
conflito entre a liberdade de culto e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos direitos
constitucionalmente expressos. Como solucionar tal conflito? Essa antinomia deverá ser solucionada
através da adoção do princípio da cedência recíproca, ou seja, cada direito deverá ceder em seu campo
de aplicabilidade, para que ambos possam conviver harmonicamente no ordenamento jurídico brasileiro.
Desta maneira, como foi possível perceber a liberdade de culto não é absoluta, possuindo, portanto,
caráter relativo, haja vista a existência de eventuais restrições ao exercício de tal direito consagrado.
O Brasil é um país LAICO ou LEIGO, ou seja, não tem uma religião oficial.

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VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva;

Neste inciso encontra-se assegurado o direito de prestação de assistência religiosa em entidades civis
e militares de internação coletiva. Quando o inciso se refere às entidades civis e militares de internação
coletiva está abarcando os sanatórios, hospitais, quartéis, dentre outros.
Cabe ressaltar que a assistência religiosa não abrange somente uma religião, mas todas. Logo, por
exemplo, os protestantes não serão obrigados a assistirem os cultos religiosos das demais religiões, e
vice versa.

VIII- ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Este inciso expressa a possibilidade de perda dos direitos pelo cidadão que, para não cumprir
obrigação legal imposta a todos e para recusar o cumprimento de prestação alternativa, alega como
motivo crença religiosa ou convicção filosófica ou política.
Um exemplo de obrigação estipulada por lei a todos os cidadãos do sexo masculino é a prestação de
serviço militar obrigatório. Nesse passo, se um cidadão deixar de prestar o serviço militar obrigatório
alegando como motivo a crença em determinada religião que o proíba poderá sofrer privação nos seus
direitos.

IX – é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,


independentemente de censura ou licença;

Este inciso tem por escopo a proteção da liberdade de expressão, sendo expressamente vedada a
censura e a licença. Como é possível perceber, mais uma vez nossa Constituição visa proteger o cidadão
de alguns direitos fundamentais que foram abolidos durante o período da ditadura militar. Para melhor
compreensão do inciso supracitado, a censura consiste na verificação do pensamento a ser divulgado e
as normas existentes no ordenamento. Desta maneira, a Constituição veda o emprego de tal mecanismo,
visando garantir ampla liberdade ao cidadão, taxado como um bem jurídico inviolável do cidadão,
expressamente disposto no caput do artigo 5º.

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação;

Os direitos da personalidade decorrem da dignidade humana. O direito à privacidade decorre da


autonomia da vontade e do livre-arbítrio, permitindo à pessoa conduzir sua vida da forma que julgar mais
conveniente, sem intromissões alheias, desde que não viole outros valores constitucionais e direitos de
terceiro.
A CF/88 protege a privacidade, que abrange: intimidade, vida privada, honra e imagem.
A honra pode ser subjetiva (estima que a pessoa possui de si mesma) ou objetiva (reputação do
indivíduo perante o meio social em que vive). As pessoas jurídicas só possuem honra objetiva.
O direito à imagem, que envolve aspectos físicos, inclusive a voz, impede sua captação e difusão sem
o consentimento da pessoa, ainda que não haja ofensa à honra. Neste sentido, a súmula 403 do STJ:
“Súmula 403 do STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.

Este direito, como qualquer outro direito fundamental, pode ser relativizado quando em choque com
outros direitos. Por exemplo, pessoas públicas, tendem a ter uma restrição do direito à imagem frente ao
direito de informação da sociedade. Também a divulgação em contexto jornalístico de interesse público,
a captação por radares de trânsito, câmeras de segurança ou eventos de interesse público, científico,
histórico, didático ou cultural são limitações legítimas ao direito à imagem.
Por outro lado, o inciso em questão traz a possibilidade de ajuizamento de ação que vise à indenização
por danos materiais ou morais decorrentes da violação dos direitos expressamente tutelados. Entende-
se como dano material, o prejuízo sofrido na esfera patrimonial, enquanto o dano moral, aquele não
referente ao patrimônio do indivíduo, mas sim que causa ofensa à honra do indivíduo lesado.

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Não obstante a responsabilização na esfera civil, ainda é possível constatar que a agressão a tais
direitos também encontra guarida no âmbito penal. Tal fato se abaliza na existência dos crimes de calúnia,
injúria e difamação, expressamente tipificados no Código Penal Brasileiro.

XI- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial;

O conceito de casa é amplo, alcançando os locais habitados de maneira exclusiva. Exemplo:


escritórios, oficinas, consultórios e locais de habitação coletiva (hotéis, motéis etc.) que não sejam abertos
ao público, recebendo todos estes locais esta proteção constitucional.
O referido inciso traz a inviolabilidade do domicílio do indivíduo. Todavia, tal inviolabilidade não possui
cunho absoluto, sendo que o mesmo artigo explicita os casos em que há possibilidade de penetração no
domicílio sem o consentimento do morador. Os casos em que é possível a penetração do domicílio são:

Durante o dia Durante a noite


Consentimento do Consentimento do
morador morador
Caso de flagrante Caso de flagrante
delito delito
Desastre ou Desastre ou
prestar socorro prestar socorro
Determinação --
judicial

Note-se que o ingresso em domicílio por determinação judicial somente é passível de realização
durante o dia. Tal ingresso deverá ser realizado com ordem judicial expedida por autoridade judicial
competente, sob pena de considerar-se o ingresso desprovido desta como abuso de autoridade, além da
tipificação do crime de Violação de Domicílio, que se encontra disposto no artigo 150 do Código Penal.
Todavia, o que podemos considerar como dia e noite? Existem entendimentos que consideram o dia
como o período em que paira o sol, enquanto a noite onde há a existência do crepúsculo. No entanto,
entendemos não ser eficiente tal classificação, haja vista a existência no nosso país do horário de verão
adotado por alguns Estados e não por outros, o que pode gerar confusão na interpretação desse inciso.
Assim, para fins didáticos e de maior segurança quanto à interpretação, entendemos que o dia pode
ser compreendido entre as 6 horas e às 18 horas do mesmo dia, enquanto o período noturno é
compreendido entre as 18 horas de um dia até às 6 horas do dia seguinte (critério cronológico).

XII- é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das


comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que
a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Este inciso tem por escopo demonstrar a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. No entanto, o próprio inciso traz a
possibilidade de quebra do sigilo telefônico, por ordem judicial, desde que respeite a lei, para que seja
possível a investigação criminal e instrução processual penal.
Para que fique mais claro o conteúdo do inciso em questão, vejamos:
- Sigilo de Correspondência: Possui como regra a inviolabilidade trazida no Texto Constitucional.
Todavia, em caso de decretação de estado de defesa ou estado de sítio poderá haver limitação a tal
inviolabilidade. Outra possibilidade de quebra de sigilo de correspondência entendida pelo Supremo
Tribunal Federal diz respeito às correspondências dos presidiários. Visando a segurança pública e a
preservação da ordem jurídica o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível à quebra do sigilo de
correspondência dos presidiários. Um dos motivos desse entendimento da Suprema Corte é que o direito
constitucional de inviolabilidade de sigilo de correspondência não pode servir de guarida aos criminosos
para a prática de condutas ilícitas.
- Sigilo de Comunicações Telegráficas: A regra empregada é da inviolabilidade do sigilo, sendo,
porém, possível à quebra deste em caso de estado de defesa e estado de sítio.

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- Sigilo das Comunicações Telefônicas: A regra é a inviolabilidade de tal direito. Outrossim, a própria
Constituição traz no inciso supracitado a exceção. Assim, será possível a quebra do sigilo telefônico,
desde que esteja amparado por decisão judicial de autoridade competente para que seja possível a
instrução processual penal e a investigação criminal. O inciso em questão ainda exige para a quebra do
sigilo a obediência de lei. Essa lei entrou em vigor em 1996, sob o nº 9.296. A lei em questão, traz em
seu bojo, alguns requisitos que devem ser observados para que seja possível realizar a quebra do sigilo
telefônico.
Isso demonstra que não será possível a quebra dos sigilos supracitados por motivos banais, haja vista
estarmos diante de um direito constitucionalmente tutelado.
A quebra desse tipo de sigilo pode ocorrer por determinação judicial ou por Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI).
O sigilo de dados engloba dados fiscais, bancários e telefônicos (referente aos dados da conta e não
ao conteúdo das ligações).
Quanto às comunicações telefônicas (conteúdo das ligações), existe uma reserva jurisdicional. A
interceptação só pode ocorrer com ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal, sob pena de constituir prova ilícita.

XIII- é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações


profissionais que a lei estabelecer;

Aqui estamos diante de uma norma de aplicabilidade contida. A norma de aplicabilidade contida possui
total eficácia, dependendo, no entanto, de uma lei posterior que reduza a aplicabilidade da primeira. Como
é possível perceber o inciso em questão demonstra a liberdade de exercício de trabalho, ofício ou
profissão, devendo, no entanto, serem obedecidas às qualificações profissionais que a lei posterior
estabeleça. Note-se que essa lei posterior reduz os efeitos de aplicabilidade da lei anterior que garante a
liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão.
Um exemplo muito utilizado pela doutrina é o do Exame aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil
aos bacharéis em Direito, para que estes obtenham habilitação para exercer a profissão de advogados.
Como é notório, a lei garante a liberdade de trabalho, sendo, no entanto, que a lei posterior, ou seja, o
Estatuto da OAB, prevê a realização do exame para que seja possível o exercício da profissão de
advogado.

XIV- é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando


necessário ao exercício profissional;

Este inciso prega a proteção ao direito de liberdade de informação. Aqui estamos tratando do direito
de informar, como também o de ser informado. Tal é a importância da proteção desse direito que a própria
Constituição trouxe no bojo do seu artigo 5º, mais precisamente no seu inciso XXXIII, que todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou
geral. É importante salientar que no caso de desrespeito a tal direito, há existência de um remédio
constitucional, denominado habeas data, que tem por objetivo dar às pessoas informações constantes
em bancos de dados, bem como de retificá-los, seja através de processo sigiloso, judicial ou
administrativo. Cabe ressaltar, ainda, que o referido inciso traz a possibilidade de se resguardar o sigilo
da fonte. Esse sigilo diz respeito àquela pessoa que prestou as informações. Todavia, esse sigilo não
possui conotação absoluta, haja vista que há possibilidade de revelação da fonte informadora, em casos
expressos na lei.

XV- é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

O inciso em questão prega o direito de locomoção. Esse direito abrange o fato de se entrar,
permanecer, transitar e sair do país, com ou sem bens. Quando o texto constitucional explicita que
qualquer pessoa está abrangida pelo direito de locomoção, não há diferenciação entre brasileiros natos
e naturalizados, bem como nenhuma questão atinente aos estrangeiros. Assim, no presente caso a
Constituição tutela não somente o direito de locomoção do brasileiro nato, bem como o do naturalizado e
do estrangeiro.
Desta forma, como é possível perceber a locomoção será livre em tempo de paz. Porém tal direito é
relativo, podendo ser restringido em casos expressamente dispostos na Constituição, como por exemplo,
no estado de sítio e no estado de defesa.

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XVI- todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Neste inciso encontra-se presente outro direito constitucional, qual seja: o direito de reunião. A grande
característica da reunião é a descontinuidade, ou seja, pessoas se reúnem para discutirem determinado
assunto, e finda a discussão, a reunião se encerra. Cabe ressaltar que a diferença entre reunião e
associação está intimamente ligada a tal característica. Enquanto a reunião não é contínua, a
associação tem caráter permanente.
Explicita o referido inciso, a possibilidade da realização de reuniões em locais abertos ao público,
desde que não haja presença de armas e que não frustre reunião previamente convocada. É importante
salientar que o texto constitucional não exige que a reunião seja autorizada, mas tão somente haja uma
prévia comunicação à autoridade competente.
De forma similar ao direito de locomoção, o direito de reunião também é relativo, pois poderá ser
restringido em caso de estado de defesa e estado de sítio.

XVII- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Como foi explicitado na explicação referente ao inciso anterior, a maior diferença entre reunião e
associação está na descontinuidade da primeira e na permanência da segunda. Este inciso prega a
liberdade de associação. É importante salientar que a associação deve ser para fins lícitos, haja vista que
a ilicitude do fim pode tipificar conduta criminosa.
O inciso supracitado ainda traz uma vedação, que consiste no fato da proibição de criação de
associações com caráter paramilitar. Quando falamos em associações com caráter paramilitar estamos
nos referindo àquelas que buscam se estruturar de maneira análoga às forças armadas ou policiais.
Assim, para que não haja a existência de tais espécies de associações o texto constitucional traz
expressamente a vedação.

XVIII- a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização,


sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

Neste inciso está presente o desdobramento da liberdade de associação, onde a criação de


cooperativas e associações independem de autorização. É importante salientar que o constituinte também
trouxe no bojo deste inciso uma vedação no que diz respeito à interferência estatal no funcionamento de
tais órgãos. O constituinte vedou a possibilidade de interferência estatal no funcionamento das
associações e cooperativas obedecendo à própria liberdade de associação.

XIX- as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades


suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

O texto constitucional traz expressamente as questões referentes à dissolução e suspensão das


atividades das associações. Neste inciso estamos diante de duas situações diversas. Quando a questão
for referente à suspensão de atividades da associação, a mesma somente se concretizará através de
decisão judicial. Todavia, quando falamos em dissolução compulsória das entidades associativas, é
importante salientar que a mesma somente alcançará êxito através de decisão judicial transitada em
julgado.
Logo, para ambas as situações, seja na dissolução compulsória, seja na suspensão de atividades,
será necessária decisão judicial. Entretanto, como a dissolução compulsória possui uma maior gravidade
exige-se o trânsito em julgado da decisão judicial.
Para uma compreensão mais simples do inciso em questão, o que podemos entender como decisão
judicial transitada em julgado? A decisão judicial transitada em julgado consiste em uma decisão emanada
pelo Poder Judiciário onde não seja mais possível a interposição de recursos.

XX- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Aqui se encontra outro desdobramento da liberdade de associação. Estamos diante da liberdade


associativa, ou seja, do fato que ninguém será obrigado a associar-se ou a permanecer associado.

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XXI- as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

Este inciso expressa a possibilidade das entidades associativas, desde que expressamente
autorizadas, representem seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Cabe ressaltar que, de acordo com
a legislação processual civil, ninguém poderá alegar em nome próprio direito alheio, ou seja, o próprio
titular do direito buscará a sua efetivação. No entanto, aqui estamos diante de uma exceção a tal regra,
ou seja, há existência de legitimidade extraordinária na defesa dos interesses dos filiados. Assim, desde
que expressamente previsto no estatuto social, as entidades associativas passam a ter legitimidade para
representar os filiados judicial ou extrajudicialmente. Quando falamos em legitimidade na esfera judicial,
estamos nos referindo à tutela dos interesses no Poder Judiciário. Porém, quando falamos em tutela
extrajudicial a tutela pode ser realizada administrativamente.

XXII- é garantido o direito de propriedade;

Este inciso traz a tutela de um dos direitos mais importantes na esfera jurídica, qual seja: a propriedade.
Em que pese tenha o artigo 5º, caput, consagrado à propriedade como um direito fundamental, o inciso
em questão garante o direito de propriedade. De acordo com a doutrina civilista, o direito de propriedade
caracteriza-se pelo uso, gozo e disposição de um bem. Todavia, o direito de propriedade não é absoluto,
pois existem restrições ao seu exercício, como por exemplo, a obediência à função social da propriedade.

XXIII- a propriedade atenderá a sua função social;

Neste inciso encontra-se presente uma das limitações ao direito de propriedade, qual seja: a função
social. A propriedade urbana estará atendendo sua função social quando atender as exigências
expressas no plano diretor. O plano diretor consiste em um instrumento de política desenvolvimentista,
obrigatório para as cidades que possuam mais de vinte mil habitantes. Tal plano tem por objetivo traçar
metas que serão obedecidas para o desenvolvimento das cidades.

XXIV- a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade


pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os
casos previstos nesta Constituição;

O inciso XXIV traz o instituto da desapropriação. A Desapropriação é o procedimento pelo qual o Poder
Público, fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente, priva
alguém de certo bem, móvel ou imóvel, adquirindo-o para si em caráter originário, mediante justa e
prévia indenização. É, em geral, um ato promovido pelo Estado, mas poderá ser concedido a particulares
permissionários ou concessionários de serviços públicos, mediante autorização da Lei ou de Contrato
com a Administração. Assim, desde que sejam obedecidos alguns requisitos o proprietário poderá ter
subtraída a coisa de sua propriedade. São eles:
- Necessidade pública;
- Utilidade pública;
- Interesse social;
- Justa e prévia indenização; e
- Indenização em dinheiro.

XXV- no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

No caso do inciso XXV estamos diante do instituto da requisição administrativa. Este instituto, como o
próprio inciso denota, permite à autoridade competente utilizar propriedades particulares em caso de
iminente perigo público. Desta maneira, utilizada a propriedade particular será seu proprietário
indenizado, posteriormente, caso seja constatada a existência de dano. Em caso negativo, este não será
indenizado. Um exemplo típico do instituto da requisição administrativa é o encontrado no caso de
guerras. A título exemplificativo, se o nosso país estivesse em guerra, propriedades particulares poderiam
ser utilizadas e, caso fosse comprovada a ocorrência de danos, os proprietários seriam indenizados.

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XXVI- a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Este inciso traz a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. É importante salientar que a regra
de impenhorabilidade da pequena propriedade rural para pagamento de débitos decorrentes da atividade
produtiva abrange somente aquela trabalhada pela família. Cabe ressaltar que essa proteção acaba por
trazer consequências negativas para os pequenos produtores. Tal assertiva se justifica pelo fato de que,
não podendo ser a propriedade rural objeto de penhora, com certeza a busca pelo crédito será mais difícil,
haja vista a inexistência de garantias para eventuais financiamentos.

Súmula 364-STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel


pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas.

Súmula 486-STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a
terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da
sua família.

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de


suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

Este inciso tem por escopo a tutela do direito de propriedade intelectual, quais sejam: a propriedade
industrial e os direitos do autor. Como é possível extrair do inciso supracitado esses direitos são passíveis
de transmissão por herança, sendo, todavia, submetidos a um tempo fixado pela lei. Desta maneira, não
é pelo simples fato de ser herdeiro do autor de uma determinada obra que lhe será garantida a
propriedade da mesma, pois a lei estabelecerá um tempo para que os herdeiros possam explorar a obra.
Após o tempo estabelecido a obra pertencerá a todos.

XXVIII- são assegurados, nos termos da lei:


a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz
humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que
participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas;

Este inciso preza a proteção dos direitos individuais do autor quando participe de uma obra coletiva.
Um exemplo que pode ilustrar o conteúdo da alínea “a” diz respeito à gravação de um CD por diversos
cantores. Não é pelo simples fato da gravação ser coletiva que não serão garantidos os direitos autorais
individuais dos cantores. Pelo contrário, serão respeitados os direitos individuais de cada cantor.
Ato contínuo, o inciso “b” traz o instituto do direito de fiscalização do aproveitamento das obras. A
alínea em questão expressa que o próprio autor poderá fiscalizar o aproveitamento econômico da obra,
bem como os intérpretes, representações sindicais e associações.

XXIX- a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico
e econômico do País;

Este inciso trata, ainda, da tutela do direito de propriedade intelectual, explicitando o caráter não-
definitivo de exploração das obras, haja vista a limitação temporal de exploração por lei. Isso ocorre pelo
fato de que há imbuído um grande interesse da sociedade em conhecer o conteúdo das pesquisas e
inventos que podem trazer maior qualidade de vida à população.

XXX- é garantido o direito de herança;

Como um desdobramento do direito de propriedade, a Constituição consagra, no presente inciso, o


direito de herança. Segundo Maria Helena Diniz “o objeto da sucessão causa mortis é a herança, dado
que, com a abertura da sucessão, ocorre a mutação subjetiva do patrimônio do de cujus, que se transmite

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aos seus herdeiros, os quais se sub-rogam nas relações jurídicas do defunto, tanto no ativo como no
passivo até os limites da herança”.
De acordo com a citação da doutrinadora supracitada, podemos concluir que a herança é o objeto da
sucessão. Com a morte abre-se a sucessão, que tem por objetivo transferir o patrimônio do falecido aos
seus herdeiros. É importante salientar que são transferidos aos herdeiros tanto créditos (ativo) como
dívidas (passivo), até que seja satisfeita a totalidade da herança.
Os herdeiros só respondem pelas dívidas de seu sucessor nas forças da herança.

XXXI- a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável à lei
pessoal do de cujus;

Neste inciso estamos diante da sucessão de bens de estrangeiros situados no nosso país. A regra,
conforme denota o inciso supracitado, é que a sucessão dos bens do estrangeiro será regulada pela lei
brasileira. Todavia, o próprio inciso traz uma exceção, que admite a possibilidade da sucessão ser
regulada pela lei do falecido, desde que seja mais benéfica ao cônjuge e aos filhos brasileiros.

XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Este inciso traz, em seu conteúdo, a intenção do Estado em atuar na defesa do consumidor, ou seja,
da parte hipossuficiente da relação de consumo. O inciso supracitado explicita que o Estado promoverá,
na forma da lei, a defesa do consumidor. A lei citada pelo inciso entrou em vigor no dia 11 de setembro
de 1990 e foi denominada como Código de Defesa do Consumidor, sob o nº 8.078/90.

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado;

Aqui encontramos um desdobramento do direito à informação. Como é cediço é direito fundamental


ao cidadão informar e ser informado. Desta maneira, todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse ou de interesse coletivo ou geral. Para que seja efetivado o direito de
informação, em caso de descumprimento, o ofendido poderá utilizar-se do remédio constitucional
denominado habeas data, que tem por escopo assegurar o conhecimento das informações dos indivíduos
que estejam em bancos de dados, bem como de retificar informações que estejam incorretas, por meio
sigiloso, judicial ou administrativo.
É importante salientar que as informações deverão ser prestadas dentro do prazo estipulado em lei,
sob pena de responsabilidade.
Todavia, o final do inciso supracitado traz uma limitação à liberdade de informação qual seja: a restrição
aos dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

XXXIV- são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:


a) o direito de petição aos Poder Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal;

Preliminarmente, é importante salientar que tanto o direito de petição ao Poder Público, como o direito
de obtenção de certidões em repartições públicas são assegurados, independentemente, do pagamento
de taxas. Isso não quer dizer que o exercício desses direitos seja realizado gratuitamente, mas sim, que
podem ser isentos de taxas para as pessoas reconhecidamente pobres.
A alínea “a” traz, em seu bojo, o direito de petição. Tal direito consiste na possibilidade de levar ao
conhecimento do Poder Público a ocorrência de atos eivados de ilegalidade ou abuso de poder.
Posteriormente, a alínea “b” trata da obtenção de certidões em repartições públicas. De acordo com a
Lei nº 9.051/95 o prazo para o esclarecimento de situações e expedição de certidões é de quinze dias.
Todavia, se a certidão não for expedida a medida jurídica cabível é a impetração do mandado de
segurança e não o habeas data.

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XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Neste inciso encontra-se consagrado o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Como explicita o


próprio conteúdo do inciso supracitado, não poderão haver óbices para o acesso ao Poder Judiciário.
Havendo lesão ou ameaça de lesão a direito, tal questão deverá ser levada até o Poder Judiciário para
que possa ser dirimida. Quando a lesão acontecer no âmbito administrativo não será necessário o
esgotamento das vias administrativas. Assim, o lesado poderá ingressar com a medida cabível no Poder
Judiciário, independentemente do esgotamento das vias administrativas. Todavia, há uma exceção a essa
regra. Tal exceção diz respeito à Justiça Desportiva, que exige para o ingresso no Poder Judiciário, o
esgotamento de todos os recursos administrativos cabíveis.

XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Quando este inciso explicita que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada, a real intenção é a preservação da segurança jurídica, pois com a observância deste
estaremos diante da estabilidade das relações jurídicas. Para um melhor entendimento, o conceito dos
institutos supracitados estão dispostos no artigo 6º da LINDB (Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro). São eles:
- Direito adquirido: Direito que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo
começo do exercício tenha termo prefixo ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem;
- Ato jurídico perfeito: Ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou;
- Coisa julgada: Decisão judicial de que não caiba mais recurso.

Estes institutos são de extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro, pois eles garantem a
estabilidade de relações jurídicas firmadas. Imaginemos se inexistissem tais institutos e uma lei que
trouxesse malefícios entrasse em vigor? Estaríamos diante de total insegurança e anarquia jurídica, pois,
transações realizadas, contratos firmados, sentenças prolatadas poderiam ser alteradas pela
superveniência de um ato normativo publicado. Assim, com a existência de tais institutos jurídicos, uma
lei posterior não poderá alterar o conteúdo de relações jurídicas firmadas, o que enseja ao jurisdicionado
um sentimento de segurança ao buscar o acesso ao Poder Judiciário.

XXXVII- não haverá juízo ou tribunal de exceção;

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apresenta no inciso supracitado, a


impossibilidade de adoção no ordenamento jurídico brasileiro, do juízo ou tribunal de exceção. São
considerados juízos ou tribunais de exceção, aqueles organizados posteriormente à ocorrência do caso
concreto. O juízo de exceção é caracterizado pela transitoriedade e pela arbitrariedade aplicada a cada
caso concreto. Esse juízo ofende claramente ao princípio do juiz natural, que prevê a garantia de ser
julgado por autoridade judiciária previamente competente.

XXXVIII- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude da defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

A instituição do Tribunal do Júri foi criada originariamente com o escopo de julgar os crimes de
imprensa. Todavia, com o passar dos tempos, essa instituição passou a ser utilizada com a finalidade de
julgar os crimes dolosos contra a vida.
Os crimes contra a vida, compreendidos entre os artigos 121 a 128 do Código Penal, são os seguintes:
homicídio; induzimento; instigação e auxílio ao suicídio; infanticídio e aborto. Cabe ressaltar que a
instituição do júri somente é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cabendo ao
juízo monocrático ou singular o julgamento dos crimes culposos.
Crime doloso, segundo o Código Penal, é aquele onde o sujeito praticante da conduta lesiva quer que
o resultado lesivo se produza ou assume o risco de produzi-lo. Já, o crime culposo, é aquele onde o
sujeito ativo praticante da conduta agiu sob imprudência, negligência ou imperícia.
Como característica dessa instituição está à plenitude de defesa. A plenitude de defesa admite a
possibilidade de todos os meios de defesa, sendo caracterizado como um nível maior de defesa do que
a ampla defesa, defendida em todos os procedimentos judiciais, sob pena de nulidade processual.

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Outra característica importante acerca da instituição do Tribunal do Júri é o sigilo das votações. No dia
do julgamento em plenário, após os debates, o juiz presidente do Tribunal do Júri efetua a leitura dos
quesitos formulados acerca do crime para os sete jurados, que compõe o Conselho de Sentença, e os
questiona se estão preparadas para a votação. Caso seja afirmativa a resposta, estes serão
encaminhados, juntamente com o magistrado até uma sala onde será realizada a votação. Neste ato, o
juiz efetua a leitura dos quesitos e um oficial entrega duas cédulas de papel contendo as palavras sim e
não aos jurados. Posteriormente, estas são recolhidas, para que seja possível chegar ao resultado final
do julgamento. É importante salientar que essa característica de sigilo atribuída à votação deriva do fato
que inexiste possibilidade de se descobrir qual o voto explicitado pelos jurados individualmente. Isso
decorre que inexiste qualquer identificação nas cédulas utilizadas para a votação.
A última característica referente à instituição do Tribunal do Júri diz respeito à soberania dos
veredictos. Essa característica pressupõe que as decisões tomadas pelo Tribunal do Júri não poderão
ser alteradas pelo Tribunal de Justiça respectivo. No entanto, um entendimento doutrinário atual considera
a possibilidade de alteração da sentença condenatória prolatada no Tribunal do Júri, quando estiver
pairando questão pertinente aos princípios da plenitude de defesa, do devido processo legal e da verdade
real.

XXXIX- não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

Esse princípio, muito utilizado no Direito Penal, encontra-se bipartido em dois subprincípios, quais
sejam: subprincípio da reserva legal e subprincípio da anterioridade.
O primeiro explicita que não haverá crime sem uma lei que o defina, ou seja, não será possível imputar
determinado crime a um indivíduo, sem que a conduta cometida por este esteja tipificada, ou seja, prevista
em lei como crime. Ainda o subprincípio da reserva legal explicita que não haverá pena sem cominação
legal.
Já, o subprincípio da anterioridade, demonstra que há necessidade uma lei anterior ao cometimento
da conduta para que seja imputado o crime ao sujeito ativo praticante da conduta lesiva. Outrossim, não
será possível a aplicabilidade de pena, sem uma cominação legal estabelecida previamente.
Não teria sentido adotarmos o princípio da legalidade, sem a correspondente anterioridade, pois criar
uma lei, após o cometimento do fato, seria totalmente inútil para a segurança que a norma penal deve
representar a todos os seus destinatários.
O indivíduo somente está protegido contra os abusos do Estado, caso possa ter certeza de que as leis
penais são aplicáveis para o futuro, a partir de sua criação, não retroagindo para abranger condutas já
realizadas.
A lei penal produz efeitos a partir de sua entrada em vigor, não se admitindo sua retroatividade
maléfica. Não pode retroagir, salvo se beneficiar o réu.
É proibida a aplicação da lei penal inclusive aos fatos praticados durante seu período de vacatio.
Embora já publicada e vigente, a lei ainda não estará em vigor e não alcançará as condutas praticadas
em tal período.
Vale destacar, entretanto, a existência de entendimentos no sentido de aplicabilidade da lei em vacatio,
desde que para beneficiar o réu.

Vacatio refere-se ao tempo em que a lei é publicada até a sua entrada em vigor. A lei somente será
aplicável a fatos praticados posteriormente a sua vigência.

XL- a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Nesse caso estamos diante da irretroatividade da lei penal. Como é possível perceber, o inciso em
questão veda expressamente a retroatividade da lei penal. Todavia, a retroatividade, exceção
expressamente prevista, somente será possível no caso de aplicação de lei benéfica ao réu.
Cabe ressaltar que o réu é o sujeito ativo praticante da conduta criminosa. No caso específico deste
inciso estamos diante de aplicação de leis penais no tempo. A critério exemplificativo, imaginemos: o
artigo 121, caput, do Código Penal explicita que o indivíduo que cometa o crime de homicídio (matar
alguém) terá contra si aplicada pena de 6 a 20 anos. Um indivíduo que cometa essa conduta na vigência
desta lei terá contra si aplicada a pena supracitada. Agora, imaginemos que após a realização de tal
conduta seja publicada uma lei que aumente o limite de pena a ser aplicada aos praticantes do crime de
homicídio para 10 a 30 anos. Essa lei poderá retroagir e atingir a situação processual do indivíduo que

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cometeu o crime sob a égide da lei anterior mais benéfica? A resposta é negativa. Isso ocorre pelo fato
de que não é possível a retroatividade de lei maléfica ao réu.
Agora, imaginemos que após a realização da conduta criminosa haja a superveniência de uma lei que
reduza a pena aplicada ao sujeito ativo praticante do crime de homicídio para 1 a 3 anos ou determine
que a prática de tal conduta não será mais considerada como crime pelo ordenamento jurídico. Tal lei
poderá retroagir? A resposta é afirmativa. Isso ocorre pelo fato de que a existência de lei mais benéfica
ao réu retroagirá.

XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

Este inciso garante que a lei punirá qualquer conduta discriminatória que atente contra os direitos e
liberdades fundamentais. Todavia, como é possível perceber há necessidade da existência de uma lei
que descreva a punição aos sujeitos praticantes dessas condutas, tendo em vista a obediência ao
princípio da legalidade.

XLII- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de


reclusão, nos termos da lei;

Atualmente, um dos grandes objetivos da sociedade global é a luta pela extinção do racismo no mundo.
A nossa Constituição no inciso supracitado foi muito feliz em abordar tal assunto, haja vista a importância
do mesmo dentro da conjectura social do nosso país.
De acordo com o inciso XLII, a prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito
à pena de reclusão. O caráter de inafiançabilidade deriva do fato que não será admitido o pagamento de
fiança em razão do cometimento de uma conduta racista. Como é cediço, a fiança consiste na prestação
de caução pecuniária ou prestação de obrigações que garantem a liberdade ao indivíduo até sentença
condenatória.
Outrossim, a prática do racismo constitui crime imprescritível. Para interpretar de maneira mais eficaz
o conteúdo do inciso supracitado é necessário entendermos em que consiste o instituto da prescrição. A
prescrição consiste na perda do direito de punir pelo Estado, em razão do elevado tempo para apuração
dos fatos. Assim, o Estado não possui tempo delimitado para a apuração do fato delituoso, podendo o
procedimento perdurar por vários anos. Cabe ressaltar que existem diversas espécies de prescrição,
todavia, nos ateremos somente ao gênero para uma noção do instituto tratado.
Ademais, o inciso estabelece que o crime em questão será sujeito à pena de reclusão. A reclusão é
uma modalidade de pena privativa de liberdade que comporta alguns regimes prisionais, quais sejam: o
fechado, o semiaberto e o aberto.

XLIII- a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de


tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem;

O inciso em questão tem por objetivo vetar alguns benefícios processuais aos praticantes de crimes
considerados como repugnantes pela sociedade. Os crimes explicitados pelo inciso são: tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os hediondos.

LXIV- constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Este inciso demonstra o caráter inafiançável e imprescritível da ação de grupos, armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Como já foi explicitado anteriormente, o
cometimento de tais crimes não são submetidos ao pagamento de fiança, para que o sujeito praticante
do mesmo possa aguardar em liberdade eventual sentença condenatória. Não obstante, a prática de tais
ações se caracteriza como imprescritíveis, ou seja, o Estado não possui um tempo delimitado para
apuração dos fatos, podendo levar anos para solucionar o caso.

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XLV- nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano
e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

Neste inciso estamos diante do princípio da personalização da pena. Preliminarmente, para melhor
compreensão do inciso é necessário explicitar que estamos diante de responsabilidades nos âmbitos civil
e penal.
No âmbito penal, a pena é personalíssima, ou seja, deverá ser cumprida pelo sujeito praticante do
delito, não podendo ser transferida a seus herdeiros. Esta assertiva se justifica pelo fato de que se o
condenado falecer, de acordo com o artigo 107 do Código Penal, será extinta sua punibilidade.
Todavia, quando tratamos de responsabilidade no âmbito civil, a interpretação é realizada de maneira
diversa. De acordo com o inciso supracitado, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento
de bens podem se estender aos sucessores do condenado e contra eles executadas, até o limite do valor
do patrimônio transferido. Isso ocorre pelo fato que no âmbito civil a pena não possui o caráter
personalíssimo.

XLVI- a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:


a) privação ou restrição de liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;

Este inciso expressa o princípio da individualização da pena. Desta maneira, além do princípio da
personalização da pena, há o emprego da individualização no cumprimento da pena, pois é necessário
que exista uma correspondência entre a conduta externalizada pelo sujeito e a punição descrita pelo texto
legal.
Nesse passo, o inciso XLVI traz, em seu bojo, as espécies de penas admissíveis de aplicação no
Direito Pátrio. São elas:
a) privação ou restrição de direitos
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos.
Assim, o inciso apresenta um rol exemplificativo das penas admissíveis no ordenamento jurídico
brasileiro, para, posteriormente, no inciso subsequente expressar as espécies de penas vedadas.

XLVII- não haverá penas:


a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;

Aqui estamos diante do rol taxativo de penas não passíveis de aplicação no ordenamento jurídico
brasileiro. São elas:
- Pena de morte: em regra, não será admitida sua aplicação no Direito Pátrio. Porém, a própria alínea
“a” demonstra a possibilidade de aplicação de tal pena nos casos de guerra declarada.
- Pena de caráter perpétuo: Não é admissível sua aplicação, pois uma das características inerentes
da pena é o caráter de provisoriedade.
- Pena de trabalhos forçados: Essa espécie de pena proíbe o trabalho infamante, prejudicial ao
condenado, em condições muito difíceis. No entanto, é importante salientar que a proibição de trabalhos
forçados não impede o trabalho penitenciário, utilizado como sistemática de recuperação.
- Pena de banimento: A pena de banimento consiste na expulsão do brasileiro do território nacional.
Tal pena é proibida pela nossa Constituição sem qualquer ressalva.
- Pena cruel: Essa espécie de pena é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, a
definição de crueldade é complexa, haja vista se tratar de questão subjetiva, pois cada pessoa pode
atribuir um conceito diverso a tal expressão.

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XLVIII- a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado;

De acordo com o inciso supracitado a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, devendo-se
levar em conta critérios, como: natureza do delito, idade e sexo do apenado. Um exemplo a ser citado é
o da Fundação CASA, para onde são destinados os adolescentes que cometem atos infracionais.

XLIX- é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

A tutela do preso cabe ao Estado. Assim, sua integridade física e moral deve ser preservada, sob pena
de responsabilização do Estado pela conduta dos seus agentes e dos outros presos. O fato de estar preso
não significa que ele poderá receber tratamento desumano ou degradante.
É importante salientar que este inciso é um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa
humana, pois, independentemente do instinto criminoso, o preso é uma pessoa que possui seus direitos
protegidos pela Carta Magna.

L- às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação;

Neste inciso não se busca a proteção dos direitos da presidiária, mas sim dos filhos, pois, como é
cediço, é de extrema importância à alimentação das crianças com leite materno, bem como a convivência
com a mãe nos primeiros dias de vida.

LI- nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum,
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

O presente inciso demonstra a impossibilidade de extradição do brasileiro nato. Em hipótese alguma


o brasileiro nato será extraditado. Contudo, o brasileiro naturalizado, poderá ser extraditado desde que
ocorram as seguintes situações:

Antes da Depois da
naturalização naturalização
- prática de crime
--
comum
- comprovado - comprovado
envolvimento em envolvimento em
tráfico ilícito de tráfico ilícito de
entorpecentes e entorpecentes e
drogas afins drogas afins.

LII- não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Este inciso traz as únicas hipóteses em que o estrangeiro não será extraditado, quais sejam: O
cometimento de crime político ou de opinião. É importante não confundir a expressão “crime político” com
a expressão “crime eleitoral”. Essa diferenciação é de extrema importância, pois crimes políticos são
aqueles que atentam contra a estrutura política de um Estado, enquanto os crimes eleitorais são aqueles
referentes ao processo eleitoral, explicitados pelo respectivo Código.
Com relação aos crimes de opinião, podemos defini-los como aqueles que sua execução consiste na
manifestação de pensamento. Sendo estes a calúnia, a difamação e a injúria.

LIII- ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente;

Este inciso expressa a existência de dois princípios consagrados pela doutrina. O primeiro diz respeito
ao princípio do promotor natural e o segundo ao princípio do juiz natural. O princípio do promotor natural
consiste no fato que ninguém será processado, senão por autoridade competente, ou seja, será
necessária a existência de um Promotor de Justiça previamente competente ao caso, não se admitindo,

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portanto, a designação de uma autoridade para atuar em determinado caso. Já a segunda parte do inciso
demonstra a presença do princípio do juiz natural, onde há a consagração que ninguém será sentenciado,
senão por autoridade competente. Isso importa dizer que não será possível existência de juízos ou
tribunais de exceção, ou seja, especificamente destinados à análise de um caso concreto.

LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

Este inciso denota o princípio constitucional do devido processo legal. Vislumbra-se que para que haja
um processo legal, há necessidade da observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, não
poderão ser utilizadas provas ilícitas bem como julgamento por autoridade incompetente. Assim, como é
possível perceber, o princípio do devido processo legal abrange vários outros princípios, visando, desta
maneira, chegar a um provimento jurisdicional satisfativo.

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Neste inciso estamos diante dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Esses princípios,
definitivamente, são dois dos mais importantes existentes no ordenamento jurídico. É importante salientar
que o contraditório e a ampla defesa devem ser observados não somente em processos judiciais, mas
também nos administrativos.
Todavia, existem questões controversas acerca do contraditório e da ampla defesa. Uma delas diz
respeito ao inquérito policial, onde para alguns doutrinadores não há que se cogitar a aplicação destes
princípios, já que no inquérito inexiste acusação, sendo este apenas um instrumento administrativo
tendente à coleta de provas que visem embasar a propositura da ação penal pelo membro do Ministério
Público.

LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

A Constituição ao explicitar serem inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, diz
respeito às provas adquiridas em violação a normas constitucionais ou legais. Em outras palavras: prova
ilícita é a que viola regra de direito material, seja constitucional ou legal, no momento de sua obtenção
(ex.: confissão mediante tortura). Por outro lado, as provas que atingem regra de direito processual, no
momento de sua produção em Juízo, como por exemplo, interrogatório sem a presença de advogado;
colheita de depoimento sem a presença de advogado, não são taxadas de ilícitas, mas sim de ilegítimas.
Em que pese essas considerações, ambos os tipos de provas são inadmissíveis no processo, sob pena
de nulidade.

LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória;

Aqui estamos diante do princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade. Conforme dispõe


o próprio inciso, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Quando falamos em trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estamos diante
de uma sentença que condenou alguém pela prática de um crime e não há mais possibilidade de
interposição de recursos. Assim, após o trânsito em julgado da sentença será possível lançar o nome do
réu no rol dos culpados.
A sentença de pronúncia é aquela que encerra a primeira fase do procedimento do júri, após verificadas
a presença de autoria e materialidade. Como já dito anteriormente, não é possível efetuar o lançamento
do nome do réu no rol dos culpados após essa sentença, pois este ainda será julgado pelo Tribunal do
Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Outro ponto controverso diz respeito à prisão preventiva. Muito se discutiu se a prisão preventiva
afetaria ao princípio da presunção de inocência. Porém, esse assunto já foi dirimido pela jurisprudência,
ficando decidido que a prisão processual não afeta o princípio esposado no inciso em questão.

LVIII- o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei;

A regra admitida pelo Texto Constitucional é que o indivíduo já identificado civilmente não deverá ser
submetido à outra identificação, para fins criminais. Todavia, o inciso supracitado, traz, em sua parte final,

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uma exceção à regra, admitindo a identificação criminal aos civilmente identificados, desde que haja
previsão legal.

Atualmente, a Lei nº 12.037/2009, traz em seu artigo 3º, as hipóteses em que o civilmente
identificado deverá proceder à identificação criminal. São elas:
– o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
– o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
– o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;
– a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade
judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do
Ministério Público ou da defesa;
– constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
– o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento
apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.

LIX- será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo
legal;

O inciso LIX consagra a possibilidade de ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública.
Preliminarmente, antes de tecer quaisquer comentários acerca dessa espécie de ação, cabe ressaltar
que as ações penais se dividem em: ações penais públicas e ações penais privadas.
As ações penais públicas, que possuem o Ministério Público como legitimado privativo na sua
proposição, se dividem em ações penais públicas incondicionadas e ações penais públicas
condicionadas.
As ações penais públicas incondicionadas independem de qualquer espécie de condição para a sua
propositura. Neste caso, se o membro do Ministério Público, após a análise do caso concreto, se
convencer da ocorrência de crime, deverá oferecer a denúncia, peça processual inaugural da ação penal.
Neste caso, o membro do Ministério Público poderá iniciar a ação penal sem a necessidade de obediência
de qualquer condição.
Noutro passo, as ações penais condicionadas dependem da obediência de algumas condições para
que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, e assim, dar início à ação penal que levará a uma
sentença penal que poderá ter cunho condenatório ou absolutório. As condições a serem obedecidas são
as seguintes: representação do ofendido e requisição do Ministro da Justiça.
É importante salientar que os crimes onde seja necessário o ajuizamento de ação penal pública
condicionada e os de ação penal privada serão expressamente dispostos. Assim, podemos chegar à
conclusão de que, subtraídos os crimes de ação penal pública condicionada e os crimes de ação penal
privada, os demais serão de ação penal pública incondicionada.
Os crimes de ação penal privada são aqueles em que o Estado transferiu a titularidade do ajuizamento
da ação ao ofendido, ou seja, à vítima do crime.
A ação penal privada se divide em algumas espécies, mas vamos nos ater à ação penal privada
subsidiária da pública, objeto do inciso em estudo.
Essa espécie de ação penal privada irá entrar em cena quando o Ministério Público, legitimado
privativamente ao exercício da ação penal pública, ficar inerte, não agir, como por exemplo, deixar de
oferecer a denúncia.
Assim, em caso de inércia do Ministério Público, o próprio ofendido poderá ajuizar a ação penal. Cabe
ressaltar, no presente caso, que mesmo havendo a inércia do Ministério Público e o eventual ajuizamento
da ação pelo ofendido, a legitimidade privativa no ajuizamento da ação penal conferida ao Ministério
Público não é transferida.

LX- a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade
ou o interesse social o exigirem;

A regra, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, é a publicidade de todos os atos processuais. Contudo o inciso LX, dispõe que poderá haver
restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem. Um exemplo do presente caso diz respeito às questões referentes ao Direito de Família (ex.:
ação de reconhecimento de paternidade).

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LXI- ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos caso de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei;

A liberdade é um direito do cidadão constitucionalmente tutelado. Porém, a prisão constitui uma das
restrições à aplicabilidade do direito à liberdade. Este inciso explicita que ninguém será preso, senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos
de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. De acordo com este inciso só
existem duas maneiras de se efetuar a prisão de um indivíduo. A primeira se dá através da prisão em
flagrante, ou seja, quando, em regra, o indivíduo é flagrado praticando o crime. É importante salientar que
existem diversas espécies de prisão em flagrante, todavia, nos ateremos somente ao gênero para
entendimento deste inciso. Cabe ressaltar que a prisão em flagrante não pressupõe a existência de
ordem escrita e fundamentada de juiz competente, pois este tipo de prisão pode ser realizada por qualquer
pessoa.
Já a segunda maneira é a prisão realizada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente (ou seja, mandado de prisão). É importante ressaltar que existem outras espécies de prisão,
tais como: prisão preventiva e prisão temporária. Essas prisões para se efetivarem, necessitam da
existência de um mandado de prisão assinado pelo juiz competente.
Em que pese à garantia de que ninguém será preso senão através das hipóteses supracitadas, cabe
ressaltar que para os militares existem algumas ressalvas. De acordo com a parte final do inciso
comentado, os militares poderão ser presos em razão de transgressão militar ou pelo cometimento de
crime militar, previstos em lei.

LXII- a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente
ao juiz competente e à família ou à pessoa por ele indicada;

Este inciso demonstra alguns dos direitos do preso, dentre eles a comunicação à família ou pessoa
por ele indicada. Ademais, é importante salientar que o juiz competente também será comunicado para
que tome as medidas cabíveis.

LXIII- o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-
lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

Neste inciso, outros direitos do preso estão presentes, quais sejam: o de permanecer calado, de
assistência da família e de advogado. O primeiro deles trata da possibilidade do preso permanecer calado,
haja vista que este não é obrigado a produzir prova contra si. Ademais, os outros garantem que seja
assegurado este a assistência de sua família e de um advogado.

LXIV- o preso tem direito a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial;

Este inciso visa à identificação das pessoas ou autoridades responsáveis pela prisão ou pelo
interrogatório, pois com a identificação destes há facilidade de responsabilização em caso de eventuais
atos abusivos cometidos contra o preso.

LXV- a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

Este inciso é de extrema relevância, pois permite o relaxamento da prisão do indivíduo que porventura
tenha sofrido cerceamento em sua liberdade por uma prisão que esteja eivada de ilegalidade. Esta
ilegalidade pode ocorrer por diversos motivos, como por exemplo, nulidades, abuso de autoridade no ato
da prisão, dentre outros.
Desta maneira, comprovada a ilegalidade da prisão, o relaxamento desta é medida indispensável, ou
seja, deverá ser libertado o indivíduo do cárcere.

LXVI- ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;

Diferentemente do inciso anterior, onde a prisão encontrava-se eivada de ilegalidade, aqui estamos
diante de prisão legalmente realizada, sem ocorrência de nulidades, vícios ou abusos. Todavia, o Código

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de Processo Penal brasileiro admite que o indivíduo responda ao processo pelo crime que cometeu em
liberdade, desde que, previamente, efetue o pagamento de fiança. Contudo, existem outros casos em
que é admissível a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança.
Cabe ressaltar que a liberdade provisória com o pagamento de fiança constitui dever tanto do Juiz de
Direito como do Delegado de Polícia, (sendo deste somente nos casos de infração cuja pena privativa de
liberdade máxima não seja superior a 4 anos). Já, a liberdade provisória, sem o pagamento de fiança
deverá ser analisada somente pelo Juiz de Direito.

LXVII- não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário
e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Este inciso consagra, em regra, a impossibilidade de prisão civil por dívida no ordenamento jurídico
brasileiro. A prisão civil é medida privativa de liberdade, sem caráter de pena, com a finalidade de compelir
o devedor a satisfazer uma obrigação. Nos termos da Constituição Federal a prisão civil será cabível em
duas situações, no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e no caso
do depositário infiel. Porém, o Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil (recepcionado de
forma equivalente a norma constitucional), autoriza a prisão somente em razão de dívida alimentar. Desta
forma, com base no pacto não se admite, por manifesta inconstitucionalidade, a prisão civil por dívida no
Brasil, quer do alienante fiduciário, quer do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que só é possível a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia.

LXVIII- conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Neste inciso estamos diante de um dos remédios constitucionais processuais mais importantes
existentes no ordenamento jurídico, qual seja: o habeas corpus.
Este remédio constitucional tem por escopo assegurar a efetiva aplicação do direito de locomoção, ou
seja, o direito de ir, vir e permanecer em um determinado local.
Como é possível perceber, este remédio constitucional poderá ser utilizado tanto no caso de iminência
de violência ou coação à liberdade de locomoção, como no caso de efetiva ocorrência de ato atentatório
à liberdade supracitada.
Assim, são duas as espécies de habeas corpus:
- Preventivo ou salvo-conduto: Neste caso o habeas corpus será impetrado pelo indivíduo que se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder. Esta espécie de habeas corpus será impetrada na iminência de ocorrência de violência ou coação
à liberdade de locomoção, com a finalidade de obter um salvo-conduto, ou seja, um documento para
garantir o livre trânsito em sua liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer). Por exemplo, Fulano está
sendo acusado de cometer um crime de roubo, porém existem indícios de que não foi ele que comete o
crime, este impetra o Habeas Corpus preventivo, o juiz reconhecendo legítimos seus argumentos concede
a este o salvo-conduto, que permitirá que este se mantenha solto até a decisão final do processo.
- Repressivo ou liberatório: Aqui haverá a impetração quando alguém sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, estamos diante de um ato
atentatório já realizado contra a liberdade de locomoção do indivíduo. Nesse passo, o habeas corpus será
impetrado com a finalidade de obter a expedição de um alvará de soltura (documento no qual consta
ordem emitida pelo juiz para que alguém seja posto em liberdade).

LXIX- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público;

O mandado de segurança é outro importante remédio constitucional que tem por objetivo a tutela de
direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
De acordo com o inciso supracitado, o objeto desta ação constitucional é a proteção de direito líquido
e certo.
Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, através de prova pré-constituída,
sendo, portanto, dispensada a dilação probatória.

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É importante salientar que somente será possível a impetração de mandado de segurança, nos casos
não amparados por habeas corpus ou habeas data. Isso ocorre pelo fato de que é necessário utilizar o
remédio processual adequado ao caso. Caber ressaltar que um dos requisitos mais importantes para a
impetração do mandado de segurança é a identificação da autoridade coatora pela ilegalidade ou abuso
do poder. De acordo com o inciso em questão a autoridade poderá ser pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício das atribuições de Poder Público. Para fins de impetração de mandado de segurança,
autoridade é o agente investido no poder de decisão. É importante tal caracterização, pois, desta maneira,
não há o risco de ilegitimidade passiva na impetração do mandado de segurança.
Similarmente ao habeas corpus, existem duas espécies de mandado de segurança:
- Preventivo: Quando estamos diante de ameaça ao direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de
poder.
- Repressivo: Quando a ilegalidade ou abuso de poder já foram praticados.

LXX- o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:


a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Neste inciso encontra-se presente o remédio constitucional denominado de mandado de segurança


coletivo. Este remédio constitucional tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder referente à proteção ou reparação
de interesses da coletividade.
É importante salientar que somente serão legitimados para a impetração do mandado de segurança
coletivo os disposto no inciso supracitado. São eles:
- Partido político com representação no Congresso Nacional;
- Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
Cabe frisar que deverão ser obedecidos todos os requisitos estabelecidos para que seja possível a
impetração do remédio constitucional. Ressalta-se ainda, que uma associação legalmente constituída há
menos de um ano não pode impetrar mandado de segurança coletivo, pois há necessidade da
constituição legal desta por, no mínimo, um ano. Ademais, há necessidade de que o objeto da tutela seja
a defesa dos interesses dos membros ou associados, sob pena de não consagração do remédio
constitucional supracitado.
Outrossim, para que os partidos políticos sejam legitimados ativos para a impetração de mandado de
segurança coletivo há necessidade de que estes possuam representação no Congresso Nacional.

LXXI- conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Este inciso traz, em seu bojo, o mandado de injunção, que tem por escopo principal combater a
inefetividade das normas constitucionais. Para que seja possível a impetração de mandado de injunção
há necessidade da presença de dois requisitos:
- Existência de norma constitucional que preveja o exercício de direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
- Inexistência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
A grande consequência do mandado de injunção consiste na comunicação ao Poder Legislativo para
que elabore a lei necessária ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

Durante muitos anos não houve uma lei regulamentando o procedimento do mandado de injunção,
e por tal razão, aplicava-se, por analogia, as regras procedimentais do mandado de segurança.
Contudo, após longa espera foi editada a Lei nº 13.300/2016, que disciplina o processo e o
julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo.
A grande consequência do mandado de injunção consiste na comunicação ao Poder Legislativo
para que elabore a lei necessária ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

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LXXII- conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes
de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo;

O habeas data, considerado como um remédio constitucional tem por escopo assegurar o direito de
informação consagrado no artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
De acordo com o princípio da informação todos têm direito de receber informações dos órgãos públicos,
sendo apresentadas algumas ressalvas. Assim, o habeas data é o remédio constitucional adequado à
tutela do direito de informação, pois, através dele busca-se assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais
ou de caráter público.
Não obstante, o habeas data é utilizado para a retificação de dados do impetrante, sempre que não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

LXXIII- qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé,
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Neste inciso estamos diante da Ação Popular, efetivo instrumento processual utilizado para anulação
de atos lesivos ao patrimônio público e para a defesa de alguns interesses de extrema importância como
o meio ambiente.
Tal instrumento, regido pela Lei nº 4.717/65, confere legitimidade de propositura ao cidadão, imbuído
de direitos políticos, civis e sociais. Este remédio constitucional, cuja legitimidade para propositura, é do
cidadão, visa um provimento jurisdicional (sentença) que declare a nulidade de atos lesivos ao patrimônio
público.
Quando o inciso em questão explicita que qualquer cidadão poderá ser parte legítima para proporá a
ação popular, é necessário ter em mente que somente aquele que se encontra no gozo dos direitos
políticos, ou seja, possa votar e ser votado, será detentor de tal prerrogativa.
Existe um grande debate na doutrina sobre um eventual conflito de aplicabilidade entre a ação popular
e a ação civil pública.
A ação civil pública, explicitada pela Lei nº 7.347/85, é um instrumento processual tendente a tutelar
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Neste caso, a Lei da Ação Civil Pública, dispõe,
em seu artigo 5º, um rol de legitimados à propositura da ação, como por exemplo: a União, os Estados,
os Municípios, o Distrito Federal, o Ministério Público, dentre outros. Desta maneira, se formos analisar
minuciosamente o conteúdo disposto no artigo 5º, podemos perceber que o cidadão individualmente
considerado, detentor de direitos políticos, não é legitimado para a propositura de tal ação. Assim, não há
que cogitar de conflito entre essas ações, pois, indubitavelmente, ambas se completam em seus objetos.

LXXIV- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;

De acordo com o inciso supracitado será dever do Estado à prestação de assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desta maneira, com a finalidade de atender
aos indivíduos mais necessitados, a própria Constituição em seu artigo 134, trata da Defensoria Pública,
instituição especificamente destinada a esse fim. De acordo com o artigo 134, a Defensoria Pública é
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em
todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV.

LXXV- o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além
do tempo fixado na sentença;

Este inciso consagra o dever de indenização do Estado no caso de erro judiciário e de prisão além do
tempo fixado na sentença. Aqui estamos diante de responsabilidade objetiva do Estado, ou seja,
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, será exigível a indenização,
independentemente da comprovação de culpa ou dolo.

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LXXVI- são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;

Conforme explicita o inciso em tela, a Constituição garante aos reconhecidamente pobres a gratuidade
do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. É importante salientar que a gratuidade somente
alcança aos reconhecidamente pobres.

LXXVII- são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos
necessário ao exercício da cidadania;

Este inciso expressa a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data, além dos atos
necessários ao exercício da cidadania, como por exemplo, a emissão do título de eleitor, que garante ao
indivíduo o caráter de cidadão, para fins de propositura de ação popular.

LXXVIII- a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do


processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Visando combater a morosidade do Poder Judiciário, este inciso trouxe ao ordenamento jurídico
brasileiro a garantia de razoabilidade na duração do processo. Como é possível perceber, a duração
razoável do processo deverá ser empregada tanto na esfera judicial, como administrativa, fazendo com
que o jurisdicionado não necessite aguardar longos anos à espera de um provimento jurisdicional. Não
obstante, o inciso em questão ainda denota que serão assegurados os meios que garantam a celeridade
da tramitação do processo.

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

O parágrafo em tela demonstra que os direitos e garantias fundamentais constantes no bojo de toda a
Carta Magna passaram a ter total validade com a entrada em vigor da Constituição, independentemente,
da necessidade de regulamentação de algumas matérias por lei infraconstitucional.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do


regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

O parágrafo 2º explicita que os direitos e garantias expressos em toda a Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil
seja parte. Desta maneira, além dos direitos e garantias já existentes, este parágrafo consagra a
possibilidade de existência de outros decorrentes do regime democrático. Não obstante, o parágrafo
supracitado não exclui outros princípios derivados de tratados internacionais em que o Brasil seja
signatário. Quando o assunto abordado diz respeito aos tratados, cabe ressaltar a importante alteração
trazida pela Emenda Constitucional nº 45/04, que inseriu o parágrafo 3º, que será analisado
posteriormente.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em


cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Este parágrafo trouxe uma novidade inserida pela Emenda Constitucional nº 45/04 (Reforma do
Judiciário). A novidade consiste em atribuir aos tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos o mesmo valor de emendas constitucionais, desde que sejam aprovados pelo rito necessário.
Para que as emendas alcancem tal caráter é necessária à aprovação em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros. Contudo, cabe ressaltar que este
parágrafo somente abrange os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Assim, os
demais tratados serão recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro com o caráter de lei ordinária,
diferentemente do tratamento dado aos tratados de direitos humanos, com a edição da Emenda nº 45/04.

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§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha
manifestado adesão.

Este parágrafo é outra novidade inserida ao ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº
45/04. Nos moldes do parágrafo supracitado o Brasil se submete à jurisdição do TPI (Tribunal Penal
Internacional), a cuja criação tenha manifestado adesão. Referido tribunal foi criado pelo Estatuto de
Roma em 17 de julho de 1998, o qual foi subscrito pelo Brasil. Trata-se de instituição permanente, com
jurisdição para julgar genocídio, crimes de guerra, contra a humanidade e de agressão, e cuja sede se
encontra em Haia, na Holanda. Os crimes de competência desse Tribunal são imprescritíveis, dado que
atentam contra a humanidade como um todo. O tratado foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 112, de
6 de junho de 2002, antes, portanto, de sua entrada em vigor, que ocorreu em 1 de julho de 2002.
Tal tratado foi equiparado no ordenamento jurídico brasileiro às leis ordinárias. Em que pese tenha
adquirido este caráter, o mencionado tratado diz respeito a direitos humanos, porém não possui
característica de emenda constitucional, pois entrou em vigor em nosso ordenamento jurídico antes da
edição da Emenda Constitucional nº 45/04. Para que tal tratado seja equiparado às emendas
constitucionais deverá passar pelo mesmo rito de aprovação destas.

Direitos Sociais

Os direitos sociais pertencem à segunda dimensão de Direitos Fundamentais, que está ligada ao
valor da igualdade material (a igualdade formal já havia sido consagrada na primeira geração, junto com
os direitos de liberdade). Não são meros poderes de agir – como o são as liberdades públicas -, mas sim
poderes de exigir, chamados, também, de direitos de crédito:
Há, sem dúvida, direitos sociais que são antes poderes de agir. É o caso do direito ao lazer. Mas assim
mesmo quando a eles se referem, as constituições tendem a encará-los pelo prisma do dever do Estado,
portanto, como poderes de exigir prestação concreta por parte deste.1
Em didática definição, André Ramos Tavares conceitua direitos sociais como direitos “que exigem do
Poder Público uma atuação positiva, uma forma atuante de Estado na implementação da igualdade social
dos hipossuficientes. São, por esse exato motivo, conhecidos também como direitos a prestação, ou
direitos prestacionais”.2
Segundo José Afonso da Silva, os direitos sociais “são prestações positivas proporcionadas pelo
Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade”.
Uadi Lammêgo Bulos esclarece que tais “prestações qualificam-se como positivas porque revelam
um fazer por parte dos órgãos do Estado, que têm a incumbência de realizar serviços para concretizar os
direitos sociais”, e acrescenta que sua finalidade “é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-lhes
situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da realização da igualdade real”.3
Os direitos sociais exigem a intermediação dos entes estatais para sua concretização; consideram o
homem para além de sua condição individualista, e guardam íntima relação com o cidadão e a sociedade,
porquanto abrangem a pessoa humana na perspectiva de que ela necessita de condições mínimas de
subsistência.
Por tratarem de direitos fundamentais, há de reconhecer a eles aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º
da CF/88), e no caso de omissão legislativa haverá meios de buscar sua efetividade, como o mandado
de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

Reserva do possível

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet4, a reserva do possível apresenta tríplice dimensão: a) efetiva
disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais; b) a disponibilidade
jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição de receitas e
competências tributárias, orçamentárias; c) proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua
exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade.

1
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª ed. Rev. E aum. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 50.
2
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 837.
3
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 789.
4
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10ª ed.
Rev. Atual. E ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, 287.

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A reserva do possível, nas suas diversas dimensões, está ligada diretamente às limitações
orçamentárias que o Estado possui. Para se determine a razoabilidade de determinada prestação estatal
é importante pensar no contexto: a saída adequada para A deve ser a saída adequada para todos os
que se encontram na mesma situação que A.
Trata-se, também, de atenção ao princípio da isonomia, capitulado no artigo 5º da Constituição.
Alguns autores denominam este princípio como a reserva do “financeiramente possível”, relacionando-
o com a necessidade de disponibilidade de recursos, principalmente pelo Estado, para sua efetiva
concretização.
Aponta-se este princípio como limitador de certas políticas públicas. Por exemplo, não seria possível
a edição de uma lei para aumentar o valor do salário mínimo, se tal medida implicasse negativamente e
de forma desastrosa nas contas da previdência social, outros gastos públicos. Certamente, medidas não
razoáveis ou em desacordo com o momento e evolução históricos implicam resultados contrários à
própria eficácia dos direitos.
A cláusula da reserva do possível não pode servir de argumento, ao Poder Público, para frustrar e
inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição. A noção de “mínimo
existencial” é extraída implicitamente de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º,
III), e compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir
condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito
geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição
de direitos sociais básicos.

Mínimo existencial

O mínimo existencial deve ser visto como a base e o alicerce da vida humana. Trata-se de um direito
fundamental e essencial, vinculado à Constituição Federal, e não necessita de Lei para sua obtenção,
tendo em vista que é inerente a todo ser humano. Como conceito de mínimo existencial, temos que se
refere ao “conjunto de condições materiais essenciais e elementares cuja presença é pressuposto
da dignidade para qualquer pessoa. Se alguém viver abaixo daquele patamar, o mandamento
constitucional estará sendo desrespeitado”.5
No caso de o Poder Público abster-se de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar
políticas públicas definidas no texto constitucional, transgride a própria Constituição.6 A inércia estatal
configura desprezo e desrespeito à Constituição e, por isso mesmo, configura comportamento
juridicamente reprovável.

Vedação do retrocesso

A vedação do retrocesso não está expressamente prevista no vigente texto constitucional, mas foi
acolhida pela doutrina moderna.
Esse princípio, no dizer de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, “visa a impedir que o legislador
venha a desconstituir pura e simplesmente o grau de concretização que ele próprio havia dado às normas
da Constituição, especialmente quando se trata de disposições constitucionais que, em maior ou menor
escala, acabam por depender dessas normas infraconstitucionais para alcançarem sua pela eficácia e
efetividade”.7
Em síntese, não pode o legislador diminuir ou radicar os direitos humanos fundamentais, aqui inseridos
os de segunda dimensão. Muito embora o constituinte originário tenha elevado à condição de cláusulas
pétreas apenas os direitos e garantias individuais, a doutrina e a jurisprudência parecem corroborar o
entendimento de ser legítima a manutenção de estabilidade nas conquistas dispostas na Carta Política.
Não se trata de conferir imutabilidade às normas relativas a direitos sociais, mas segurança jurídica ao
assegurar que os tais não sejam suprimidos, ou diminuídos em sua importância e alcance.
Tal princípio vincula não só o legislador infraconstitucional, bem como o legislador constituinte
derivado, ao elaborar Emendas à Constituição.

5
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. – São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 202. Cf., a propósito, Ana Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana, 2002,
p. 305: “Esse núcleo, no tocante aos elementos matérias da dignidade, é composto pelo mínimo existencial, que consiste em um conjunto de prestações mínimas
sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignidade (...) Uma proposta de concretização do mínimo existencial, tendo em conta
a ordem constitucional brasileira, deverá incluir os direitos à educação fundamental, à saúde básica, à assistência no caso de necessidade e ao acesso à justiça”.
6
ADI 1.484/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
7
PAULO, Vicente. Resumo de direito constitucional descomplicado/Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 6ª ed. – São Paulo: Método, 2012, p. 101.

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Direitos sociais em espécie

Educação: O direito à educação está tratado nos artigos 6º e 205 da Constituição Federal. Esse direito
tem por sujeito passivo o Estado e a família. O Estado tem o dever de promover políticas públicas de
acesso à educação de acordo com os princípios elencados na própria CF (art. 206), e, por expressa
disposição, obriga-se a fornecer o ensino fundamental gratuito (art. 208, § 1º).
Vale destacar, ainda, que o STF editou a súmula vinculante de número 12, para evitar a violação do
disposto no artigo 206, IV da CF: “A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o
disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”.

Saúde: Apenas em 1988 foi que a saúde passou a ser tratada, pela ordem constitucional brasileira,
como direito fundamental.
Gomes Canotilho e Vital Moreira sinalizam que o direito à saúde comporta duas vertentes: “uma, de
natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenha de
qualquer ato que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas
e prestações estaduais visando à prevenção das doenças e ao tratamento delas”.8

Trabalho: O direito ao trabalho, isto é, de ter um trabalho ou de trabalhar, é o meio mais expressivo
de se obter uma existência digna9, e está previsto na CF/88 como um direito social, e não mais como uma
obrigação social, tal como previa a Constituição de 1946.
Constitui um dos fundamentos do Estado democrático de Direito os valores sociais do trabalho (CF,
artigo 1º, inciso IV), ademais, o artigo 170 da CF/88 funda a ordem econômica na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tudo a assegurar uma existência digna a todos, em atenção à justiça social.
Nos termos do art. 22, I, da CF, compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, não
estando ela obrigada a utilizar-se de lei complementar para disciplinar a matéria, que somente é exigida,
nos termos do art. 7º, I, da mesma Carta, para regrar a dispensa imotivada.

Moradia: O direito à moradia não é necessariamente direito a uma casa própria, mas sim a um teto,
um abrigo em condições adequadas para preservar a intimidade pessoal dos membros da família (art. 5,
X e XI), uma habitação digna e adequada.
Não há dúvidas de que a casa própria seria o meio mais efetivo de se concretizar o direito à moradia,
todavia, esta não é a realidade social vigente.
A própria impenhorabilidade do bem de família, levada a efeito pela Lei n° 8.009/90, encontra
fundamento no artigo 6º da Constituição Federal.

Transporte: Com o advento da Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015, o transporte


passou a figurar no rol dos direitos sociais. A inserção de um direito ao transporte guarda sintonia com o
objetivo de assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos (fundamentais ou não), mediante a garantia
do acesso ao local de trabalho, bem como aos estabelecimentos de ensino, serviços de saúde e outros
serviços essenciais, assim como ao lazer e mesmo ao exercício dos direitos políticos, sem falar na
especial consideração das pessoas com deficiência (objeto de previsão específica no artigo 227, § 2º,
CF) e dos idosos, resulta evidente e insere o transporte no rol dos direitos e deveres associados ao
mínimo existencial, no sentido das condições materiais indispensáveis à fruição de uma vida com
dignidade.

Lazer: A Constituição dispõe, no § 3º do Artigo 217 que “o Poder Público incentivará o lazer, como
forma de promoção social”. Tal direito está relacionado com o direito ao descanso dos trabalhadores,
ao resgate de energias para retomada das atividades.
Costuma-se condenar os empregadores que, entregando excessiva carga de trabalho ao empregado,
retiram-lhe o intervalo interjornada de modo a inibir o convívio social e familiar, suprimindo a oportunidade
de ócio, isto é, de tempo destinado ao lazer, garantida constitucionalmente.

Segurança: A segurança tem o condão de conferir garantia ao exercício pleno, e tranquilo, dos demais
direitos e liberdades constitucionais. Na dimensão de direito social está intimamente relacionada com o
conceito de segurança pública, tratada no artigo 144 da Constituição Federal.

8
Apud José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição. 8ª ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São Paulo: Malheiros
Editores, 2012, p. 188.
9
SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8ª ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São Paulo: Malheiros Editores,
2012, p. 189.

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Ensina José Afonso da Silva que segurança “assume o sentido geral de garantia, proteção,
estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica (...) A
segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento dessa convivência social
que permite que todos gozem de seus direitos e defesa de seus legítimos interesses”.10
O STF afirmou que o direito à segurança “é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante
a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação
pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja
ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.”11

Previdência social: No texto constitucional, estão previstas prestações previdenciárias de dois tipos:
os benefícios, que são prestações pecuniárias para a) aposentadoria por invalidez (CF, art. 201, I), por
velhice e por tempo de contribuição (CF, art. 201, § 7º) b) nos auxílios por doença, maternidade, reclusão
e funeral (art. 201, I, II, IV e V); c) no salário-desemprego (artigos 7º, II, 201, II, e 239); d) na pensão por
morte do segurado (art. 201, V).
Os serviços que são prestações assistenciais: médica, farmacêutica, odontológico, hospitalar, social e
de reeducação ou readaptação profissional.

Proteção à maternidade e à infância: Tal direito está inserido como direito previdenciário (artigo 201,
II), e como direito assistencial (artigo 203, I e II). Destaca-se, também, no artigo 7º, XVIII da CF a previsão
de licença à gestante.

Assistência aos desamparados: A Constituição Federal estabelece que a assistência social será
prestada aos necessitados, independentemente contribuírem ou não com a previdência social.

Texto Constitucional a respeito:

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o


transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (NR Emenda Constitucional Nº 90,
de 15 de setembro de 2015)

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de
lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da
lei;

10
SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8ª ed., atual. Até a Emenda Constitucional 70, de 22.12.2011. – São Paulo: Malheiros Editores,
2012, p. 649.
11
RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 24-6-2011.

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XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento,
salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do
normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º).
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte
dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

Observação: A Lei nº 11.770/2008 instituiu o programa empresa Cidadã, que permite que seja
prorrogada a licença à gestante por mais 60 (sessenta) dias, ampliando, com isso o prazo de 120
(cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias. Contudo, não é obrigatória a adesão a este programa.
Assim, a prorrogação é uma faculdade para as empresas privadas (que ao aderirem o programa
recebem incentivos fiscais) e para a Administração Pública direita, indireta e fundacional.
Cabe destacar, ainda, que esta lei foi recentemente alterada pela lei nº 13.257/2016, sendo instituída
a possibilidade de prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias, além dos 5 (cinco) já
assegurados constitucionalmente as empresas que fazem parte do programa. Contudo, para isso, o
empregado tem que requerer o benefício no prazo de 2 (dois) dias úteis após o parto e comprovar a
participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável.

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos


da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos
da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de
idade em creches e pré-escolas;
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção
do contrato de trabalho;
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do
trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os
profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos;
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o
trabalhador avulso
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos
previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI
e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do
cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de

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trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a
sua integração à previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013).

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:


I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o
registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na
organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa
de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV - a Assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a
cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o
final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e
de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a


oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos
órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de
discussão e deliberação.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um


representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os
empregadores.
Nacionalidade

Nacionalidade é o vínculo jurídico de uma pessoa com determinado Estado Soberano. Vínculo que
gera direitos, porém, também acarreta deveres. Cidadão é aquele que está no pleno gozo de seus direitos
políticos.
Geralmente, cidadão é o nacional, mas pode ocorrer de ser nacional e não ser cidadão (Exemplo: Um
indivíduo preso é nacional, mas não é cidadão, visto estarem suspensos seus direitos políticos, em razão
da prisão).
Povo é o elemento humano da nação, do país soberano. É o conjunto dos nacionais. População é
conceito demográfico, engloba nacionais e estrangeiros. Envolve todas as pessoas que estão em um
território num dado momento histórico.

A nacionalidade apresenta-se de duas formas:


a) Nacionalidade originária: Também denominada nacionalidade primária ou involuntária, é a
nacionalidade dos natos, não dependendo de qualquer requerimento. É um direito subjetivo, potestativo,
que nasce com a pessoa. É potestativo, pois depende exclusivamente de seu titular. Somente a CF
poderá estabelecer quem são os natos.
b) Nacionalidade secundária: Também denominada nacionalidade adquirida ou voluntária, é a
nacionalidade dos naturalizados, sempre dependendo de um requerimento sujeito à apreciação. Em
geral, não é um direito potestativo, visto não ser automático.

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A pessoa é livre para escolher sua nacionalidade ou optar por outra. A pessoa não pode ser
constrangida a manter sua nacionalidade, podendo optar por outra, sendo aceita ou não.
Considerando-se que compete ao direito interno de cada país fixar os critérios de aquisição da
nacionalidade, é possível a existência de polipátridas (pessoas com diversas nacionalidades) e apátridas,
também denominados heimatlos ou apólidos (pessoas que não possuem pátria).

Existem três critérios para definir os natos: O critério do jus soli, o critério do jus sanguinis e o
critério misto.
Critério jus soli ou jus loci: É considerado brasileiro nato aquele que nasce na República Federativa
do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que nenhum deles esteja a serviço de seu país. A
República Federativa do Brasil é o seu território nacional mais suas extensões materiais e jurídicas. Se o
estrangeiro estiver em território nacional a serviço de um terceiro país, que não o seu de origem, o filho
deste que nascer no Brasil será brasileiro nato.
Critério jus sanguinis: É considerado brasileiro nato o filho de brasileiros que nascer no estrangeiro
estando qualquer um dos pais a serviço da República Federativa do Brasil. Como República Federativa
do Brasil entende-se a União, os Estados, os Municípios, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou seja, o brasileiro deve estar a serviço da
Administração Direta ou da Administração Indireta.
Critério Misto: Também poderá exigir a nacionalidade, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro
ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a
residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade,
pela nacionalidade brasileira.

Distinção entre Brasileiro Nato e Naturalizado: Somente a CF/88 pode estabelecer distinções entre
brasileiros natos e naturalizados.

Alguns cargos são reservados aos brasileiros natos:


- Presidente e Vice-Presidente da República: Só poderão concorrer ao cargo brasileiros natos;
- Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado Federal: estão na linha de
substituição do Presidente da República, portanto deverão ser brasileiros natos;
- Presidente do STF: Considerando que todos os Ministros do STF poderão ocupar o cargo de
presidência do órgão, também deverão ser brasileiros natos. Os demais cargos do Poder Judiciário
poderão ser ocupados por brasileiros natos ou naturalizados;
- Ministro de Defesa: Cargo criado pela Emenda Constitucional 23/99, deverá necessariamente ser
ocupado por um brasileiro nato;
- Membros da Carreira Diplomática: Deverão ser, necessariamente, brasileiros natos. Não se impõe
essa condição ao Ministro das Relações Exteriores;
- Parte dos Conselheiros da República (art. 89, VII, da CF/88): O Conselho da República é um órgão
consultivo do Presidente da República, devendo ser composto por seis brasileiros natos;
- As empresas jornalísticas, de radiodifusão, som e imagem são privativas de brasileiros natos ou
naturalizados.

Estatuto da Igualdade (Quase Nacionalidade): O Estatuto da Igualdade é decorrente do Tratado


entre Brasil e Portugal de 1971. Quando são conferidos direitos especiais aos brasileiros residentes em
Portugal são conferidos os mesmos direitos aos portugueses residentes no Brasil. O núcleo do Estatuto
é a reciprocidade. Os portugueses que possuem capacidade civil e residência permanente no Brasil
podem requerer os benefícios do Estatuto da Igualdade e, consequentemente, há reciprocidade em favor
dos brasileiros que residem em Portugal.

Perda da Nacionalidade: Perde a nacionalidade brasileira o brasileiro naturalizado que tiver


cancelada a sua naturalização ou adquirir voluntária e ativamente outra nacionalidade.

Hipóteses de perda de nacionalidade:

a) Cancelamento da Naturalização: O elemento básico que gera o cancelamento é a prática de


atividade nociva ao interesse nacional, reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. Entende-
se que a prática de atividade nociva tem pressuposto criminal (deve ser fato típico considerado como
crime). A sentença tem efeitos ex nunc (não retroativos, valem dali para frente) e atinge brasileiros

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naturalizados. A reaquisição deve ser requerida por meio de ação rescisória que desconstitua os efeitos
da decisão judicial anterior.

b) Aquisição voluntária e ativa de outra nacionalidade: Atinge tanto os brasileiros natos quanto
os naturalizados. O instrumento que explicita a perda da nacionalidade nesta hipótese é o decreto do
Presidente da República. Essa perda ocorre por meio de um processo administrativo que culmina com o
decreto do Presidente da República, que tem natureza meramente declaratória e efeitos ex nunc. A
situação que impõe a perda é a aquisição da outra nacionalidade. O decreto somente irá reconhecer essa
aquisição. A reaquisição deve ser feita por decreto do Presidente da República.
Nem sempre a aquisição de outra nacionalidade implica a perda da nacionalidade brasileira. O Brasil,
além de admitir a dupla nacionalidade, admite a múltipla nacionalidade. Em regra, a aquisição de outra
nacionalidade implica a perda da nacionalidade brasileira, entretanto, há exceções.

São essas exceções:


a) o reconhecimento de outra nacionalidade originária pela lei estrangeira;
b) imposição da naturalização pelo Estado estrangeiro para o brasileiro residente em outro país como
condição de permanência ou para exercício de direitos civis.

Texto Constitucional a respeito do assunto:

CAPÍTULO III
DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros:


I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que
estes não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do
Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;
II - naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há
mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade
brasileira.
§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de
brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta
Constituição.
§ 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos
casos previstos nesta Constituição.
§ 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas.
VII - de Ministro de Estado da Defesa
§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao
interesse nacional;
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado
estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos
civis;

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Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo
nacionais.
§ 2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

Direitos políticos

Direitos políticos: São as regras que disciplinam o exercício da soberania popular e a participação
nos negócios jurídicos do Estado. São os direitos de participar da vida política do País, da formação da
vontade nacional incluindo os de votar e ser votado. Os direitos políticos consistem no exercício da
soberania popular das mais diversas formas.

Regime de Governo ou Regime Político: É um complexo estrutural de princípios e forças políticas


que configuram determinada concepção do Estado e da Sociedade, e que inspiram seu ordenamento
jurídico.

Estado de Direito: É aquele em que todos estão igualmente submetidos à força das leis.

Estado Democrático de Direito: É aquele que permite a efetiva participação do povo na


administração da coisa pública, visando sobretudo alcançar uma sociedade livre, justa e solidária em que
todos (inclusive os governantes) estão igualmente submetidos à força da lei.

Cidadão: Na linguagem popular, povo, população e nacionalidade são expressões que se confundem.
Juridicamente, porém, cidadão é aquele nacional que está no gozo de seus direitos políticos, sobretudo
o voto.

População: É conceito meramente demográfico.

Povo: É o conjunto dos cidadãos.

Cidadania: É conjunto de direitos fundamentais e de participação nos destinos do Estado. Tem sua
face ativa (direito de escolher os governantes) e sua face passiva (direito de ser escolhido governante).
Alguns, porém, por imposição constitucional, podem exercer a cidadania ativa (ser eleitor), mas não
podem exercer a cidadania passiva (ser candidato), a exemplo dos analfabetos (art. 14, § 4.º, da CF).
Alguns atributos da cidadania são adquiridos gradativamente, a exemplo da idade mínima exigida para
alguém concorrer a um cargo eletivo (18 anos para Vereador, 21 anos para Deputado etc.).

Dentre as modalidades de direitos políticos duas classificações merecem destaque. A primeira divide-
os em positivos e negativos. A segunda distingue entre direitos políticos ativos ou cidadania ativa ou
capacidade eleitoral passiva, que é o direito de votar, e direitos políticos passivos ou cidadania
passiva ou capacidade eleitoral passiva, que significa o direito de ser votado (normas de elegibilidade).

Direitos políticos positivos

Normas que possibilitam ao cidadão a participação na vida pública, incluindo os direitos de votar e ser
votado.
O direito de sufrágio é exercido praticando-se o voto. Na Constituição Federal, está previsto o voto
secreto, obrigatório, direto e igual para todos os brasileiros. O voto é secreto porque seu conteúdo
não pode ser revelado pela Justiça Eleitoral, que deve garantir ao eleitor que seu voto será resguardado
e mantido em sigilo. É direto e igual porque o eleitor brasileiro escolhe seus governantes sem
intermediários, e cada pessoa tem direito a único voto de igual valor.
Por fim, o voto é obrigatório, porque, além de um direito, é também um dever jurídico, social e político.
A Constituição declara que, no Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de
18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18
anos.

Sufrágio: Do latim sufragium, apoio. Representa o direito de votar e ser votado e é considerado
universal quando se outorga o direito de votar a todos que preencham requisitos básicos previstos na
Constituição, sem restrições derivadas de condição de raça, de fortuna, de instrução, de sexo ou de

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convicção religiosa. O sufrágio restrito (qualificativo) é aquele só conferido a pessoas que preencham
determinadas condições de nascimento, de fortuna etc. Pode ser restrito censitário (quando impõe
restrições vinculadas à capacidade econômica do eleitor – por exemplo: As Constituições de 1891 e 1934
vedavam o voto dos mendigos) ou restrito capacitário (pela Constituição Federal de 67 e até a Emenda
Constitucional 25/85, o analfabeto não podia votar). O sufrágio identifica um sistema no qual o voto é um
dos instrumentos de deliberação.
O sufrágio é universal porque todos os cidadãos do país podem votar, não sendo admitidas restrições
fundadas em condições de nascimento, de capacidade intelectual, econômicas ou por motivos étnicos.

Voto: É personalíssimo (não pode ser exercido por procuração), pode ser direto (como determina a
atual CF) ou indireto. É direto quando os eleitores escolhem seus representantes e governantes sem
intermediários. É indireto quando os eleitores (denominados de 1º grau) escolhem seus representantes
ou governantes por intermédio de delegados (eleitores de 2º grau), que participarão de um Colégio
Eleitoral ou órgão semelhante. Observe-se que há exceção ao voto direto no § 1º do art. 81 da CF, que
prevê eleição indireta para o cargo de Presidente da República se houver impedimento do Presidente e
do Vice-Presidente nos dois últimos anos do mandato.
O voto é secreto para garantir a lisura das votações, inibindo a intimidação e o suborno. O voto com
valor igual para todos é a aplicação do Direito Político da garantia de que todos são iguais perante a lei
(cada eleitor vale um único voto – one man, one vote).
Não se confunde voto direto com democracia direta. Na verdade, a democracia direta em que os
cidadãos se reúnem e exercem sem intermediários os poderes governamentais, administrando e
julgando, pode ser classificada como reminiscência histórica. Afinal, o tamanho dos Estados modernos e
a complexidade de suas administrações já não permitem tal forma de participação (costuma-se citar como
exceção alguns cantões suíços, com pequenas populações).

Iniciativa Popular, o Referendo e o Plebiscito

Os principais institutos da democracia direta (participativa) no Brasil são a iniciativa popular, o


referendo popular e o plebiscito.

a) Iniciativa popular: Uma das formas de o povo exercer diretamente seu poder é a iniciativa popular,
pela qual 1% do eleitorado nacional, distribuídos por pelo menos cinco Estados-Membros, com não
menos de três décimos de 1% dos eleitores de cada um deles, apresenta à Câmara dos Deputados um
projeto de lei (complementar ou ordinária).

b) Referendo: O referendo popular é a forma de manifestação popular pela qual o eleitor aprova ou
rejeita uma atitude governamental já manifestada. Normalmente, verifica-se quando uma emenda
constitucional ou um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo é submetido à aprovação ou rejeição
dos cidadãos antes de entrar em vigor. Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder
Legislativo ou do Poder Executivo (matéria constitucional, administrativa ou legislativa), bem como no
caso do § 3.º do art. 18 da CF (incorporação, subdivisão ou desmembramento de um Estado), a
autorização e a convocação do referendo popular e do plebiscito são da competência exclusiva do
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, XV, da Constituição Federal, combinado com a Lei nº 9.709/98
(em especial os artigos 2º e 3º).
A iniciativa da proposta do referendo ou do plebiscito deve partir de 1/3 dos Deputados Federais ou de
1/3 dos Senadores. A aprovação da proposta é manifestada (exteriorizada) por decreto legislativo que
exige o voto favorável da maioria simples dos Deputados Federais e dos Senadores (voto favorável de
mais da metade dos presentes à sessão, observando-se que para a votação ser iniciada exige-se a
presença de mais da metade de todos os parlamentares da casa). O referendo deve ser convocado no
prazo de trinta dias, a contar da promulgação da lei ou da adoção de medida administrativa sobre a qual
se mostra conveniente à manifestação popular direta.

c) Plebiscito: O plebiscito é a consulta popular prévia pela qual os cidadãos decidem ou demostram
sua posição sobre determinadas questões. A convocação de plebiscitos é de competência exclusiva do
Congresso Nacional quando a questão for de interesse nacional.

Veto popular: O veto popular é um modo de consulta ao eleitorado sobre uma lei existente, visando
revogá-la pela votação direta. Foi aprovado em 1º turno pela Assembleia Nacional Constituinte, mas
acabou sendo rejeitado no 2º turno, não sendo incluído na Constituição Federal de 1988.

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Recall: É a chamada para voltar, que também não está prevista em nosso sistema constitucional. É
uma forma de revogação de mandato, de destituição, pelos próprios eleitores, de um representante eleito,
que é submetido a uma reeleição antes do término do seu mandato.

Impeachment: É parecido com o recall-político, mas com ele não se confunde. Apesar de ambos
servirem para pôr fim ao mandato de um representante político, os dois institutos diferem quanto à
motivação e à iniciativa (titularidade) do ato de cassação do mandato. Para que se desencadeie o
processo de impeachment, é necessário motivação, ou seja, é preciso que se suspeite da prática de um
crime ou de uma conduta inadequada para o cargo. Já no recall, tal exigência não existe: o procedimento
de revogação do mandato pode ocorrer sem nenhuma motivação específica. Ou seja, o recall é um
instrumento puramente político.
Outra diferença é que, no impeachment, o procedimento é geralmente desencadeado e decidido por
um órgão legislativo, enquanto que, no recall, é o povo que toma diretamente a decisão de cassar ou não
o mandato.

Pluralismo político: Há que se relembrar inexistir uma democracia substancial sem a garantia do
pluralismo político, caracterizado pela convivência harmônica dos interesses contraditórios. Para tanto,
há que se garantir a ampla participação de todos (inclusive das minorias) na escolha dos membros das
casas legislativas, reconhecer a legitimidade das alianças (sem barganhas espúrias) que sustentam o
Poder Executivo e preservar a independência e a transparência dos órgãos jurisdicionais a fim de que
qualquer lesão ou ameaça de lesão possa ser legitimamente reparada por um órgão imparcial do Estado.

Sistemas eleitorais

O sistema eleitoral é o procedimento que vai orientar o processo de escolha dos candidatos.
Para José Afonso da Silva12, sistema eleitoral é “o conjunto de técnicas e procedimentos que se
empregam na realização das eleições, destinados a organizar a representação do povo no
território nacional”. José Jairo Gomes13 igualmente conceitua o sistema eleitoral como “o complexo
de procedimentos empregados na realização das eleições”. São conhecidos três tipos de sistemas
eleitorais:
a) Majoritário
b) Proporcional
c) Misto
O sistema majoritário é aquele em que são eleitos os candidatos que tiveram o maior número de votos
para o cargo disputado. Por esse sistema são disputadas, no Brasil, as eleições para os cargos de
presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. Deve-se observar, ainda, que, para os
cargos de presidente, governador e prefeitos de municípios com mais de duzentos mil eleitores, é
necessária a obtenção da maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos, no
primeiro turno, sob pena de se realizar o segundo turno com os dois candidatos mais votados.
O sistema proporcional, por sua vez, é utilizado para os cargos que têm várias vagas, como vereadores
e deputados, e por ele são eleitos os candidatos mais votados de cada partido ou coligação.
Tal sistema objetiva distribuir proporcionalmente as vagas entre os partidos políticos que participam
da disputa e, com isso, viabilizar a representação de todos os setores da sociedade no parlamento.
A ideia do sistema proporcional é de que a votação seja transformada em mandato, na ordem da sua
proporção, isto é, o partido que obtiver, por exemplo, 10% dos votos deve conseguir transformá-los em
torno de 10% das vagas disputadas. Por fim, o sistema misto é aquele que procura combinar o sistema
proporcional com o sistema majoritário. Muito se tem debatido sobre sua implantação no Brasil e há
propostas para que esse sistema seja chamado de distrital misto, já que, por ele, parte dos deputados é
eleita pelo voto proporcional e parte pelo majoritário.

Alistamento Eleitoral (Capacidade Eleitoral Ativa): Cabe privativamente à União legislar sobre
matéria eleitoral. Tanto o Presidente da República quanto o Tribunal Superior Eleitoral podem expedir as
instruções que julgarem convenientes à boa execução das leis eleitorais; poder regulamentar que
excepcionalmente pode ser exercido também pelos Tribunais Regionais Eleitorais nas suas respectivas
circunscrições.

12 Op. Cit. p. 368.


13 Op. Cit. p. 109.

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O alistamento eleitoral (integrado pela qualificação e pela inscrição) e o voto são obrigatórios para os
maiores de dezoito anos. São facultativos, contudo, para o analfabeto, para os maiores de dezesseis
anos (até a data do pleito, conforme prevê o art. 12 da Resolução n. 20.132/98) e menores de dezoito,
bem como para os maiores de setenta anos.
O art. 7.º do Código Eleitoral especifica as sanções para quem não observa a obrigatoriedade de se
alistar e votar. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou se justificou
devidamente, o eleitor não poderá obter passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em concurso
público, receber remuneração dos entes estatais ou paraestatais, renovar matrícula em estabelecimento
oficial de ensino etc.
Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, o conscrito
(aquele que, regularmente convocado, presta o serviço militar obrigatório ou serviço alternativo, incluindo-
se no conceito os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam o serviço militar
obrigatório após o encerramento da faculdade). O conscrito que se alistou e adquiriu o direito de voto
antes da conscrição tem sua inscrição mantida, mas não pode exercer o direito de voto até que o serviço
militar ou alternativo esteja cumprido.

Condições de Elegibilidade (Capacidade Eleitoral Passiva): São condições de elegibilidade, na


forma da lei:
- A nacionalidade brasileira (observada a questão da reciprocidade, antes destacada quanto aos
portugueses, e que apenas alguns cargos são privativos de brasileiros natos);
- O pleno exercício dos direitos políticos;
- O alistamento eleitoral (só pode ser votado quem pode votar, embora nem todos que votam possam
ser votados – como o analfabeto e o menor de 18 e maior de 16 anos);
- O domicílio eleitoral na cidade ou estado para o qual concorre;
A filiação partidária (pelo menos um ano antes das eleições, nos termos do art. 18 da Lei Federal n.
9.096/95);
A idade mínima de 35 anos para Presidente da República, Vice- Presidente da República e Senador;
a idade mínima de 30 anos para Governador e Vice-Governador; a idade mínima de 21 anos para
Deputado (Federal, Distrital ou Estadual), Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz (mandato de 4 anos – art.
98, II, da CF) e a idade mínima de 18 anos para Vereador.
A aquisição da elegibilidade, portanto, ocorre gradativamente. De acordo com o § 2.º do art. 11 da Lei
nº 9.504/97, a idade mínima deve estar preenchida até a data da posse. Há, contudo, entendimento
jurisprudencial no sentido de que o requisito da idade mínima deve estar satisfeito na data do pleito. Não
há idade máxima limitando o acesso aos cargos eletivos.

Direitos Políticos Negativos: são as circunstâncias que acarretam a perda ou suspensão dos direitos
políticos, ou que caracterizam a inelegibilidade, restringindo ou mesmo impedindo que uma pessoa
participe dos negócios jurídicos de uma nação.

As inelegibilidades (que podem ser previstas pela CF ou por lei complementar): São
absolutamente inelegíveis, ou seja, inelegíveis para qualquer cargo eletivo em todo o território nacional,
os inalistáveis (incluídos os conscritos e os estrangeiros) e os analfabetos. O exercício do mandato não
afasta a inelegibilidade, conforme estabelece a Súmula nº 15 do TSE.
São relativamente inelegíveis (só atinge a eleição para determinados cargos ou em determinadas
regiões) os menores de 35 anos de idade (que não podem ser candidatos a Senador, Presidente da
República ou Vice-Presidente da República) e, no território da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins (afins são os parentes do cônjuge), até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador, de Prefeito ou de quem os haja substituído nos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se o candidato já for titular de mandato eletivo e concorrer à reeleição
(continuidade do mesmo cargo). Os parentes e o cônjuge, porém, são elegíveis para quaisquer cargos
fora da jurisdição do respectivo titular do mandato e mesmo para cargo de jurisdição mais ampla.
Exemplo: O filho de um Prefeito Municipal pode ser candidato a Deputado, a Senador, a Governador
ou a Presidente da República, ainda que não haja desincompatibilização de seu pai.

Perda e Suspensão dos Direitos Políticos: É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda
(privação definitiva) ou suspensão (privação temporária) acontecerá nos casos previstos no art. 15 da
CF/88. A perda diferencia-se da suspensão porque nesta a reaquisição dos direitos políticos é automática,
e naquela, depende de requerimento. Os casos previstos são:

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a) Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado: Somente os nacionais
(natos ou naturalizados) e os portugueses com residência permanente no Brasil (preenchido o requisito
da reciprocidade) podem alistar-se como eleitores e candidatos. O cancelamento da naturalização é
hipótese de perda dos direitos políticos, e a Lei nº 818/49 prevê sua incidência em caso de atividades
nocivas ao interesse nacional.

b) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa: A recusa de cumprir


obrigações a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VII, da CF, implica a perda
dos direitos políticos, pois não há hipótese de restabelecimento automático. A Lei nº 8.239/91 incluiu a
hipótese como sendo de suspensão dos direitos políticos, pois a qualquer tempo o interessado pode
cumprir as obrigações devidas e regularizar a sua situação.

c) Incapacidade civil absoluta: São as hipóteses previstas na lei civil, em especial no art. 5º do
Código Civil, e supervenientes à aquisição dos direitos políticos. Desde a Constituição Federal de 1946,
a incapacidade civil absoluta está incluída como causa de suspensão dos direitos políticos.

d) Condenação criminal transitada em julgado: A condenação criminal transitada em julgado,


enquanto durarem seus efeitos, é causa de suspensão dos direitos políticos.

e) Improbidade administrativa (art. 15, V, da CF): A improbidade administrativa, prevista no art. 37,
§4º, da CF, é uma imoralidade caracterizada pelo uso indevido da Administração Pública em benefício do
autor da improbidade ou de terceiros, não dependendo da produção de danos ao patrimônio público
material. Seu reconhecimento gera a suspensão dos direitos políticos do improbo.

f) Condenação por crime de responsabilidade: A condenação por crime de responsabilidade pode


resultar na inelegibilidade do condenado por até oito anos, mas não afeta o direito de votar.

Vamos conferir os artigos pertinentes da Constituição Federal:

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço
militar obrigatório, os conscritos.
§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito
e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

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§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos
e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um
único período subsequente.
§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses
antes do pleito.
§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído
dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias
contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção
ou fraude.
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor,
na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art.
5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Partidos políticos

Os Partidos Políticos são associações constituídas para a participação da vida política de um país,
para a formação da vontade nacional, com objetivos de propagação de ideias e de conquista, total ou
parcial do poder político. São peças fundamentais de um sistema político democrático, destinadas “a
assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender
os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”. Dentro desse contexto, compete aos partidos
de situação, além de propagar e implantar as ideias constantes do estatuto do partido, dar sustentação
política ao governo no Parlamento, aprovando seus projetos. Aos partidos de oposição, além da
propaganda de ideias e da luta pela conquista do poder político, compete à fiscalização dos atos do
governo, bem como a formulação de políticas alternativas.
Deve existir uma identidade política do candidato com o partido pelo qual concorre às eleições
populares. Pelo princípio da fidelidade partidária, o parlamentar eleito deve observar o programa
ideológico do partido em que se inscreveu e as diretrizes dos órgãos de direção partidária.
O artigo 17 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 determina que é livre a criação, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático,
o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Assegurou também ao partido político
autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, bem como manteve a
exigência do caráter nacional do partido político, instituída pelo Código Eleitoral, Decreto nº 7.586/1945.
A partir de 1988, foi necessário produzir uma norma que disciplinasse o art. 17 da Constituição, uma
vez que a Lei Orgânica dos Partidos Políticos – LOPP (Lei nº 5.682/1971), em vigor na época, já não mais

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cumpria o seu papel dentro da visão inovadora da nova Constituição. Assim, foi sancionada a Lei nº
9.096/95 e editada a Res.-TSE nº 19.406/95, revogada pela Res.-TSE nº 23.282/2010, que disciplinam a
fundação, a organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos de acordo com as ideias
dos legisladores de 1988.
Dentre outras coisas, a legislação permite que o próprio partido estabeleça regras para a realização
de suas convenções, determine prazos superiores àqueles previstos na lei para que o filiado possa
concorrer às eleições e ainda permite criar uma estrutura diferente da existente em outros partidos.
Até a entrada em vigor da nova lei, os partidos não tinham essa autonomia, pois seus atos internos
eram submetidos à norma geral dirigida a todos os partidos – a LOPP –, bem como aos cuidados da
Justiça Eleitoral.
Atualmente, as questões internas são resolvidas dentro do próprio partido, nos termos do estatuto, e,
se questionadas judicialmente, após percorridas todas as instâncias dentro do próprio partido, compete à
Justiça Comum processar e julgar tais casos. Entretanto, há exceções. Dentre elas, aquelas que
envolvam filiados impossibilitados de disputar eleições e não haja mais tempo suficiente para se filiar a
outra legenda, bem como os casos de infidelidade partidária, que são apreciados pela Justiça Eleitoral.
Ressalte-se que, enquanto a LOPP vigorou, o processo de registro de partidos políticos começava no
TSE. Era necessário que o interessado apresentasse cópia do manifesto, do programa, do estatuto e da
ata de sua fundação, a qual comprovasse a formação de, pelo menos, nove comissões regionais
provisórias, com prova de publicação desses atos no Diário Oficial da União (DOU). A partir de então, era
concedido um prazo de doze meses para que o partido se organizasse e obtivesse seu registro definitivo.
Os partidos com registro provisório concedido funcionavam como agremiações de fato e de direito,
podendo, inclusive, participar de eleições, até que obtivessem seus registros definitivos deferidos pela
Justiça Eleitoral. A lei que estabelecia normas para a realização das eleições municipais de 1988 (Lei nº
7.664/88) trazia expressamente essa permissão.
A partir da edição da Lei nº 9.096/95, o registro provisório passou a não mais ser permitido. Para
registrar um partido político, o interessado tem que cumprir todos os requisitos estabelecidos na Lei dos
Partidos Políticos e na Res.-TSE nº 23.282/2010. Assim, devem reunir-se os fundadores (pelo menos 101
eleitores), com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados, para elaborar o programa e o
estatuto do partido, que deverá ser publicado no DOU. Nessa mesma reunião, serão eleitos, em caráter
provisório, os dirigentes nacionais, que vão organizar o partido.
Após a publicação no DOU, promove-se o registro do partido no Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da Capital Federal.
Obtido o registro no cartório, momento em que o partido em formação adquire personalidade jurídica,
deve-se comunicar aos tribunais regionais o nome dos representantes que serão responsáveis pela
entrega das listas do apoiamento mínimo de eleitores nos cartórios eleitorais.
O apoiamento mínimo consiste no colhimento das assinaturas correspondentes, no mínimo, a meio
por cento (0,5%) dos votos válidos, dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não
computados os brancos e nulos, que deverão estar distribuídas em pelo menos nove estados. Além dessa
exigência, em cada estado, deve-se atender ao mínimo de um décimo por cento (0,1%) do eleitorado.
É importante ressaltar que, com esse apoiamento, materializa-se o caráter nacional do novo partido.
Em seguida, o partido deverá constituir, definitivamente, na forma de seu estatuto, os órgãos diretivos
municipais e regionais, registrando-os nos tribunais regionais eleitorais de, no mínimo, nove unidades da
federação.
Registrados os órgãos partidários municipais e regionais nos tribunais regionais, deverá ser solicitado
o registro do programa, do estatuto e do órgão de direção nacional no TSE, última fase do processo de
registro.
A partir desse deferimento, o partido terá assegurada a exclusividade da denominação e da sigla, do
número de legenda e dos símbolos, bem como estará apto a receber recursos do fundo partidário, a ter
acesso gratuito ao rádio e à televisão e a participar do processo eleitoral.
Nota-se que a legislação brasileira evoluiu no sentido de afastar a possibilidade da influência ideológica
do Estado sobre os partidos políticos, garantindo independência e autonomia nos procedimentos ligados
a sua estrutura e a seu funcionamento. Dessa forma, essa liberdade partidária se apresenta como uma
homenagem à natureza republicana e democrática da Constituição de 1988 e como elemento que
fortalece o Estado democrático de direito.

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CAPÍTULO V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou
de subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações
eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
§2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil,
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio
e à televisão, na forma da lei.
§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Questões

01. (Prefeitura de Chapecó/SC - Engenheiro de Trânsito - IOBV/2016) De acordo com o texto


constitucional, é direito fundamental do cidadão:
(A) A manifestação do pensamento, ainda que através do anonimato.
(B) A liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter paramilitar.
(C) Ser compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa somente em virtude de lei.
(D) Ser livre para expressar atividade intelectual e artística, mediante licença do Ministério da
Educação e Cultura.

02. (Prefeitura de Valença/BA - Técnico Ambiental - AOCP/2016) Sobre os direitos fundamentais,


assinale a alternativa correta.
(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, exceto apenas no caso de flagrante delito.
(B) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
(C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo a lei estabelecer qualquer
requisito.
(D) O homicídio constitui crime inafiançável e imprescritível.
(E) No Brasil, não se admite pena de morte em hipótese alguma.

03. (TRF - 3ª REGIÃO - Técnico Judiciário - FCC/2016) Sobre o disposto nos incisos do art. 5º da
Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que é
(A) livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer.
(B) permitido se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente
de autorização ou prévio aviso, desde que a iniciativa não frustre outra reunião anteriormente convocada
para o mesmo local.
(C) livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.
(D) assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nos estabelecimentos
penitenciários.
(E) livre a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independentemente de
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

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04. (IF/PA - Assistente em Administração - FUNRIO/2016) Constituem direitos sociais conforme
Constituição Federal de 1988, dentre outros, os seguintes:
(A) a religião, o lazer e a segurança.
(B) o voto, a cultura e a integração nacional.
(C) o trabalho, a moradia e a segurança.
(D) a igualdade tributária, a cultura e a segurança.
(E) a cultura, a religião e o transporte.

05. (SEJUS/PI - Agente Penitenciário - NUCEPE/2016) Sobre a disciplina constitucional dos direitos
sociais, assinale a alternativa CORRETA.
(A) A assistência gratuita aos filhos e dependentes é garantida desde o nascimento até oito anos de
idade em creches e pré-escolas.
(B) É garantido seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização
a que este está obrigado, desde que tenha agido com dolo.
(C) É proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
(D) É garantido o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos.
(E) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até três anos após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

06. (Câmara de Natal/RN - Guarda Legislativo - COMPERVE/2016) A liberdade do indivíduo, direito


fundamental tradicionalmente caracterizado como de primeira dimensão ou geração, possui
desdobramentos e se expressa em variadas espécies no âmbito do atual Estado Constitucional
Democrático, sendo possível falar em liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade profissional,
dentre outras. No que diz respeito especificamente à liberdade de associação sindical, de acordo com as
diretrizes constitucionais, é possível observar que no Brasil é livre a associação sindical, cabendo aos
sindicatos a defesa dos
(A) direitos individuais da categoria em questões judiciais, excluídas as questões administrativas e de
ordem internacional.
(B) interesses individuais da categoria, excluídos os coletivos, inclusive em questões judiciais ou
administrativas.
(C) direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas.
(D) interesses coletivos da categoria em questões judiciais, excluídos os interesses individuais e as
questões administrativas e incluídas as questões internacionais.

07. (TJ/MT - Analista Judiciário - UFMT/2016) Sobre a nacionalidade, assinale a afirmativa


INCORRETA.
(A) São brasileiros natos os filhos de pais estrangeiros nascidos no Brasil, desde que estes não estejam
a serviço de seu país.
(B) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um
deles esteja a serviço do Brasil.
(C) São brasileiros naturalizados os originários dos países de língua portuguesa, na forma da lei,
residentes por um ano ininterrupto no Brasil.
(D) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há
mais de dez anos e sem condenação penal.

08. (TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - FCC/2016) As irmãs Catarina e Gabriela são
brasileiras naturalizadas. Ambas possuem carreira jurídica brilhante, destacando-se profissionalmente.
Catarina almeja ocupar o cargo de Ministra do Supremo Tribunal Federal e Gabriela almeja ocupar o
cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Neste caso, com relação ao requisito nacionalidade,
(A) nenhuma das irmãs poderá alcançar o cargo almejado.
(B) ambas as irmãs poderão alcançar o cargo almejado, independentemente de qualquer outra
exigência legal.
(C) apenas Gabriela poderá alcançar o cargo almejado.
(D) apenas Catarina poderá alcançar o cargo almejado.
(E) ambas as irmãs só poderão alcançar o cargo almejado se tiverem mais de quinze anos de
naturalização.

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09. (SJC/SC - Agente de Segurança Socioeducativo – FEPESE/2016) Assinale a alternativa correta
acerca da nacionalidade.
(A) Apenas os nascidos na República Federativa do Brasil poderão ser considerados brasileiros
naturalizados.
(B) As pessoas originárias de países de língua portuguesa que contarem com residência permanente
por um ano ininterrupto e possuírem idoneidade moral poderão adquirir a nacionalidade brasileira nata.
(C) O filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que nascido no estrangeiro, sempre será
considerado brasileiro nato.
(D) Passados dez anos de residência ininterrupta na República Federativa do Brasil, poderá o
estrangeiro de qualquer nacionalidade requerer a nacionalidade brasileira.
(E) É brasileiro nato o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros,
desde que estes não estejam a serviço de seu país.

10. (IFF - Operador de Máquinas Agrícolas - FCM/2016) Sobre os Direitos Políticos, previstos na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, analise as afirmativas abaixo, e marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso:
( ) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, na forma e
gradação previstas em lei.
( ) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto indireto e aberto, com valor
igual para todos.
( ) A filiação partidária é uma condição de elegibilidade.
( ) O alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos.

A sequência correta é
(A) V, V, F, V.
(B) F, V, F, F.
(C) V, V, V, F.
(D) F, V, F, V
(E) V, F, V, F.

11. (TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - FCC/2016) A respeito dos direitos políticos,
considere:
I. São condições de elegibilidade, dentre outras, a idade mínima de trinta e cinco anos para Presidente
e Vice-Presidente da República e Senador, trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal e vinte um anos para Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz.
II. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, inclusive para os conscritos, durante o período de
serviço militar obrigatório.
III. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
IV. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, do Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Está correto o que consta APENAS em


(A) II e IV.
(B) I e IV.
(C) I, III e IV.
(D) II e III.
(E) I e III.

12. (Prefeitura de Ilhéus/BA - Procurador - CONSULTEC/2016) É vedada a cassação de direitos


políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de
(A) suspensão da naturalização por sentença transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
(B) incapacidade civil relativa.
(C) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
(D) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do Art. 5º, XVIII
da CF.
(E) improbidade administrativa, exclusivamente para os ocupantes de mandato eletivo.

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13. (TJ/MA - Juiz Substituto - CESPE/2016) De acordo com o que está expresso na CF acerca dos
partidos políticos, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais
da pessoa humana, desde que observado(a)
(A) a obrigação de prestar contas à justiça eleitoral.
(B) a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal para fins de registro.
(C) a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal em caso de
coligações eleitorais.
(D) o caráter regional do novo partido que se pretenda criar.
(E) a ampla publicidade dos orçamentos dos partidos políticos.

14. (TRE/MA - Analista Judiciário - IESES/2015) Sobre os partidos políticos é INCORRETO afirmar
que:
(A) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
(B) Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisão, na forma da lei.
(C) Os partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiros
ou de subordinação a estes.
(D) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma civil e comercial, registrarão
seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral.

15. (CIS - AMOSC/SC - Técnico administrativo - Cursiva/2015) Na Constituição Federal, Art. 17. É
livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional,
o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os
seguintes preceitos. Assinale a alternativa correta.
I - caráter nacional
II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de
subordinação a estes;
III – prestação de constas à Justiça Eleitoral;
IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

(A) I, II, III estão corretos


(B) I, III, IV estão corretos
(C) II, III, IV estão corretos
(D) Todas estão corretos

Respostas
01. Resposta: “C”
A alternativa “A” está incorreta, porque é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato (art. 5º, IV); a “B” está incorreta, porque é plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar (art. 5º, XVII); a “D” está incorreta, pois é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, IX).
Assim, resta somente como correta a alternativa “C”, que traz a redação do art.5º, II, da CF.

02. Resposta: “B”


É o que prevê o art. 5º, XII, da CF/88: “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal”.

03. Resposta: “B”


Conforme Art. 5°, XVI da CF/88: “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.”

04. Resposta: “C”


Os direitos assegurados na categoria de direitos sociais encontram menção genérica no artigo 6º, da
CF/88: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o

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lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição”.

05. Resposta: “C”


Dispõe o art. 7º, XXXIII, da CF/88: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social: [...] proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos.

06. Resposta: “C”


Prevê o art. 8º, III, da CF/88, que é livre a associação profissional ou sindical e dentre outros requisitos,
que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive
em questões judiciais ou administrativas.

07. Resposta: “D”


São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram
a nacionalidade brasileira (art. 12, II, “b” da CF).

08. Resposta: “C”


Somente Gabriela poderá alcançar o cargo almejado, tendo em vista não existe nenhuma vedação
expressa a concessão deste a brasileiro naturalizado. Já, o cargo que almeja Catarina de Ministro do
Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato, nos termos do que dispõe o art. 12, §3º, IV, da
CF.

09. Resposta: “D”.


A alternativa “A” está incorreta, porque, como regra geral, todos os nascidos no Brasil são
considerados brasileiros natos e não naturalizados, sendo exceção somente os casos em que os pais,
ambos estrangeiros, estiverem a serviço de seu país. A alternativa “B”, pois aqueles mencionados na
alternativa serão brasileiros naturalizados e não brasileiros natos. A alternativa “C” está incorreta, pois
neste caso, o filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, somente será considerado
brasileiro nato, se qualquer um deles estiver a serviço da República Federativa do Brasil. A alternativa “E”
está incorreta, uma vez que o tempo exigido é de mais de 15 anos ininterruptos e não 10 anos.

10. Resposta: “E”


Somente são falsas a segunda e quarta afirmativas, tendo em vista que nos termos do que prevê a
Constituição Federal de 1988, “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos” (art. 14, caput) e o alistamento e o voto são obrigatórios para os
maiores de dezoito anos (art. 14, §1º, I).

11. Resposta: “C”


O item II está errado, tendo em vista que os conscritos não podem se alistar durante o serviço militar
(art. 14, §2º, da CF/88).

12. Resposta: “C”


A condenação criminal transitada em julgado justifica a suspensão dos direitos políticos, o que é
disposto no artigo 15, III, CF/88: “é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só
se dará nos casos de: [...] III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”.

13. Resposta: “A”


Nos termos do que disciplina o art. 17, III, da CF/88, a prestação de contas à Justiça Eleitoral é um
dos preceitos que devem ser observados pelos partidos políticos.

14. Resposta: “D”


Prevê o art. 17, § 2º, da CF: Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da
lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

15. Resposta: “D”

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Todos os itens apresentados são corretos, tendo em vista que trazem a literalidade do que prevê o
artigo 17 da CF.

3 Administração Pública.

Podemos considerar administração pública como a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus
delegados, sob o regime de direito público, com fim de atendimento de modo direto e imediato as
necessidades concretas da coletividade.
Conforme previsão constitucional, a administração pública direta e indireta ou fundacional, de qualquer
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Podem ser listadas como características: a pratica de atos tão somente de execução – estes atos são
denominados atos administrativos; quem pratica estes atos são os órgãos e seus agentes, que são
sempre públicos; o exercício de atividade politicamente neutra; sua atividade é vinculada à Lei e não à
Política; conduta hierarquizada; dever de obediência - escalona os poderes administrativos do mais alto
escalão até a mais humilde das funções; prática de atos com responsabilidade técnica e legal; busca a
perfeição técnica de seus atos, que devem ser tecnicamente perfeitos e segundo os preceitos legais;
caráter instrumental – a Administração Pública é um instrumento para o Estado conseguir seus objetivos.
A Administração serve ao Estado; competência limitada – o poder de decisão e de comando de cada área
da Administração Pública é delimitada pela área de atuação de cada órgão.

Disposições gerais

Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer
as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. Em outras palavras,
administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos,
sendo dividida em administração direta e indireta.
A Administração Pública direta se constitui dos serviços prestados da estrutura administrativa da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Já a Administração Pública indireta compreende os
serviços prestados pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas
públicas. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios
constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
Podemos definir a Administração Pública como a atividade mediante a qual as autoridades públicas
tomam providências para a satisfação das necessidades de interesse público, utilizando, quando
necessário, as prerrogativas do Poder Público, para alcançar os fins que não sejam os próprios à
legislação ou à distribuição da justiça.
Sobre Administração Pública, o professor José Afonso da Silva assim explica: “...É o conjunto de meios
institucionais, material, financeiro e humano preordenado à execução das decisões políticas. Essa é uma
noção simples de Administração Pública que destaca, em primeiro lugar, que é subordinada ao Poder
político; em segundo lugar, que é meio e, portanto, algo de que se serve para atingir fins definidos e, em
terceiro lugar, denota os dois aspectos: um conjunto de órgãos a serviço do Poder político e as operações,
as atividades administrativas” (in Curso de Direito Constitucional Positivo).
Por sua vez, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, mas irradia sua
força normativa para os demais entes da federação, traz uma série de princípios administrativos no seu
art. 2º, senão vejamos: Art. 2º “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.

Princípio da supremacia do interesse público

Este princípio consiste na sobreposição do interesse público em face do interesse particular. Havendo
conflito entre o interesse público e o interesse particular, aquele prevalecerá.
Podemos conceituar interesse público como o somatório dos interesses individuais desde que
represente o interesse majoritário, ou seja, a vontade da maioria da sociedade.
O interesse público primário é o interesse direto do povo, é o interesse da coletividade como um todo.
Já o interesse público secundário é o interesse direto do estado como pessoa jurídica, titular de direitos

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e obrigações, em suma, é vontade do estado. Assim, a vontade do povo (interesse público primário) e a
vontade do estado (interesse público secundário) não se confundem.
O interesse público secundário só será legítimo se não contrariar nenhum interesse público primário.
E, ao menos indiretamente, possibilite a concretização da realização de interesse público primário.
Daremos um exemplo para que você compreenda perfeitamente esta distinção.
Este princípio é um dos dois pilares do denominado regime jurídico-administrativo, fundamentando a
existência das prerrogativas e dos poderes especiais conferidos à administração pública para que esta
esteja apta a atingir os fins que lhe são impostos pela constituição e pelas leis.
O ordenamento jurídico determina que o estado-administração atinja uma gama de objetivos e fins e
lhe confere meios, instrumentos para alcançar tais metas. Aqui se encaixa o princípio da supremacia do
interesse público, fornecendo à administração as prerrogativas e os poderes especiais para obtenção dos
fins estabelecidos na lei.
O princípio comentado não está expresso em nosso ordenamento jurídico. Nenhum artigo de lei fala,
dele, porém tal princípio encontra-se em diversos institutos do direito Administrativo. Vejamos alguns
exemplos práticos:
- a nossa Constituição garante o direito à propriedade (art. 5º, XXII), mas com base no princípio da
Supremacia do Interesse Público, a Administração pode, por exemplo, desapropriar uma propriedade,
requisitá-la ou promover o seu tombamento, suprimindo ou restringindo o direito à propriedade.
- a Administração e o particular podem celebrar contratos administrativos, mas esses contratos
preveem uma série de cláusulas exorbitantes que possibilitam a Administração, por exemplo, modificar
ou rescindir unilateralmente tal contrato.
- o poder de polícia administrativa que confere à Administração Pública a possibilidade, por exemplo,
de determinar a proibição de venda de bebida alcoólica a partir de determinada hora da noite com o
objetivo de diminuir a violência.
Diante de inúmeros abusos, ilegalidades e arbitrariedades cometidas em nome do aludido princípio, já
existem vozes na doutrina proclamando a necessidade de se por fim a este, através da Teoria da
Desconstrução do Princípio da Supremacia. Na verdade, esvaziar tal princípio não resolverá o
problema da falta de probidade de nossos homens públicos. Como afirma a maioria da doutrina, o
princípio da Supremacia do Interesse Público é essencial, sendo um dos pilares da Administração,
devendo ser aplicado de forma correta e efetiva. Se há desvio na sua aplicação, o Poder Judiciário deve
ser provocado para corrigi-lo.

Princípio da indisponibilidade do interesse público

Este princípio é o segundo pilar do regime jurídico-administrativo, funcionando como contrapeso ao


princípio da Supremacia do Interesse Público.
Ao mesmo tempo em que a Administração tem prerrogativas e poderes exorbitantes para atingir seus
fins determinados em lei, ela sofre restrições, limitações que não existem para o particular. Essas
limitações decorrem do fato de que a Administração Pública não é proprietária da coisa pública, não é
proprietária do interesse público, mas sim, mera gestora de bens e interesses alheios que pertencem ao
povo.
Em decorrência deste princípio, a Administração somente pode atuar pautada em lei. A Administração
somente poderá agir quando houver lei autorizando ou determinando a sua atuação. A atuação da
Administração deve, então, atender o estabelecido em lei, único instrumento capaz de retratar o que seja
interesse público. Assim, o princípio da Indisponibilidade do Interesse Público tem estreita relação com o
princípio da Legalidade, sendo que alguns autores utilizam essas expressões como sinônimas.
Este princípio também se encontra implícito em nosso ordenamento, surgindo sempre que estiver em
jogo o interesse público. Exemplos da utilização deste princípio na prática:
- os bens públicos não são alienados como os particulares, havendo uma série de restrições a sua
venda.
- em regra, a Administração não pode contratar sem prévia licitação, por estar em jogo o interesse
público.
- necessidade de realização de concurso público para admissão de cargo permanente.
É importante frisar a Administração Pública deverá se pautar nos cinco princípios estabelecidos pelo
“caput” do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Os princípios são os
seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

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Princípio da legalidade

O princípio da legalidade, um dos mais importantes princípios consagrados no ordenamento jurídico


brasileiro, consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer o que a lei permite. É importante
demonstrar a diferenciação entre o princípio da legalidade estabelecido ao administrado e ao
administrador. Como já explicitado para o administrador, o princípio da legalidade estabelece que ele
somente poderá agir dentro dos parâmetros legais, conforme os ditames estabelecidos pela lei. Já, o
princípio da legalidade visto sob a ótica do administrado, explicita que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude lei. Esta interpretação encontra abalizamento no artigo
5º, II, da Constituição Federal de 1988.

Princípio da impessoalidade

Posteriormente, o artigo 37 da CF/88 estabelece que deverá ser obedecido o princípio da


impessoalidade. Este princípio estabelece que a Administração Pública, através de seus órgãos, não
poderá, na execução das atividades, estabelecer diferenças ou privilégios, uma vez que deve imperar o
interesse social e não o interesse particular. De acordo com os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella
Di Pietro, o princípio da impessoalidade estaria intimamente relacionado com a finalidade pública. De
acordo com a autora “a Administração não pode atuar com vista a prejudicar ou beneficiar pessoas
determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que deve nortear o seu comportamento”.14
Em interessante constatação, se todos são iguais perante a lei (art. 5º, caput) necessariamente o serão
perante a Administração, que deverá atuar sem favoritismo ou perseguição, tratando a todos de modo
igual, ou quando necessário, fazendo a discriminação necessária para se chegar à igualdade real e
material.
Nesse sentido podemos destacar como um exemplo decorrente deste princípio a regra do concurso
público, onde a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

Princípio da moralidade administrativa

A Administração Pública, de acordo com o princípio da moralidade administrativa, deve agir com
boa-fé, sinceridade, probidade, lealdade e ética. Tal princípio acarreta a obrigação ao administrador
público de observar não somente a lei que condiciona sua atuação, mas também, regras éticas extraídas
dos padrões de comportamento designados como moralidade administrativa (obediência à lei).
Não basta ao administrador ser apenas legal, deve também, ser honesto tendo como finalidade o bem
comum. Para Maurice Hauriou, o princípio da moralidade administrativa significa um conjunto de regras
de conduta tiradas da disciplina interior da Administração. Trata-se de probidade administrativa, que é a
forma de moralidade. Tal preceito mereceu especial atenção no texto vigente constitucional (§ 4º do artigo
37 CF), que pune o ímprobo (pessoa não correto -desonesta) com a suspensão de direitos políticos. Por
fim, devemos entender que a moralidade como também a probidade administrativa consistem
exclusivamente no dever de funcionários públicos exercerem (prestarem seus serviços) suas funções
com honestidade. Não devem aproveitar os poderes do cargo ou função para proveito pessoal ou para
favorecimento de outrem.

Princípio da publicidade

O princípio da publicidade tem por objetivo a divulgação de atos praticados pela Administração
Pública, obedecendo, todavia, as questões sigilosas. De acordo com as lições do eminente doutrinador
Hely Lopes Meirelles, “o princípio da publicidade dos atos e contratos administrativos, além de
assegurar seus efeitos externos, visa a propiciar seu conhecimento e controle pelos interessados
e pelo povo em geral, através dos meios constitucionais...”.15
Complementando o princípio da publicidade, o art. 5º, XXXIII, garante a todos o direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, matéria essa regulamentada pela Lei nº
12.527/2011 (Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do

14
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005.
15
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005.

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art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
dá outras providências).
Os remédios constitucionais do habeas data e mandado de segurança cumprem importante papel
enquanto garantias de concretização da transparência.

Princípio da eficiência

Por derradeiro, o último princípio a ser abarcado pelo artigo 37, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 é o da eficiência.
Considerando que na iniciativa privada se busca a excelência e a efetividade, na administração outro
não poderia ser o caminho, enaltecido pela EC n. 19/98, que fixou a eficiência também para a
Administração Pública.
De acordo com os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, o princípio da eficiência “impõe a todo
agente público realizar as atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da
comunidade e de seus membros”.16
Outrossim, DI PIETRO explicita que o princípio da eficiência possui dois aspectos: “o primeiro pode
ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor
desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados, e o segundo, em relação
ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo
de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público”.17

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Dica! Para conseguir memorizar e nunca mais esquecer quais são os mais importantes princípios
constitucionais da Administração Pública, basta unir as iniciais de cada destes e, com isso,
chegaremos à palavra mnemônica “LIMPE”. Lembre-se sempre do “LIMPE”, as bancas adoram
questões sobre esse tema.

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em
concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento;
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

16
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005.
17
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005.

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VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Súmula vinculante 42-STF: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de


servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da


administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos
Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos;
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I;
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa
privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras

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específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da
lei ou convênio.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição
da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e
indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da
qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo,
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego
ou função na administração pública.
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente,
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da
administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores
e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou
entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal."
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista,
e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40
ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do
caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e
ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei
Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos
subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.

Acumulação de Cargo Público com Mandato Eletivo

A situação funcional do servidor público que passa a desempenhar mandato eletivo é tratada com
especificidade pelo art. 38 da Constituição Federal, que estabelece as soluções em relação à acumulação
de cargos, empregos ou funções com cargos eletivos.

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Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e,
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo
de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão
determinados como se no exercício estivesse.

Servidores públicos

Podemos conceituar agentes públicos como todos aqueles que têm uma vinculação profissional com
o Estado, mesmo que em caráter temporário ou sem remuneração, comportado diversas espécies, a
saber: a) agentes políticos; b) ocupantes de cargos em comissão; c) contratados temporários; d) agentes
militares; e) servidores públicos estatutários; f) empregados públicos; g) particulares em colaboração com
a Administração (agentes honoríficos).
A Constituição Federal de 1988 tem duas seções especificamente dedicadas ao tema dos agentes
públicos: Seções I e II do Capítulo VII do Título III, tratando respectivamente dos “servidores públicos
civis” (arts. 37 e 38) e dos “militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios” (art. 42).

SEÇÃO II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração
pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 18

Com base nesse parâmetro foi promulgada a Lei nº 8.112/90, que demarcou a opção da União pelo
regime estatutário, no qual os servidores são admitidos sob regime de Direito Público, podem alcançar
estabilidade e possuem direitos e deveres estabelecidos por lei (e que podem, portanto, ser alterados
unilateralmente pelo Estado-Legislador).

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório


observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.

Significa dizer que quanto maior o grau de dificuldade, tanto para ingressar no cargo, quanto para
desenvolver as funções inerentes a ele, melhor deverá ser a remuneração correspondente.

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o


aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.

Essas escolas possuem como objetivo a atualização e a formação dos servidores públicos,
melhorando os níveis de desempenho e eficiência dos ocupantes de cargos e funções do serviço público,
estimulando e promovendo a especialização profissional, preparando servidores para o exercício de

18
O Plenário do STF deferiu medida cautelar na ADI 2.135-MC, em agosto de 2007, para suspender a eficácia do caput do art. 39 da CF, na redação dada pela EC 19/1998
(Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados
pelos respectivos Poderes.), sendo mantida a redação anterior até julgamento em definitivo e solução sobre a regularidade quanto a elaboração da emenda.

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funções superiores e para a intervenção ativa nos projetos voltados para a elevação constante dos
padrões de eficácia e eficiência do setor público.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Vamos conferir o que diz os referidos incisos, do artigo 7º da Constituição Federal:


- Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo
vedada sua vinculação para qualquer fim;
- Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
- Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
- Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
- Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
- Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada
a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
- Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
- Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
- Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
- Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
- Licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
- Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil;

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários


Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, uma
fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos na vigência da Constituição de 1967. E,
ao vedar expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas
categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que compreende o padrão fixado em lei mais as
vantagens pecuniárias de variada natureza previstas na legislação estatutária.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a
relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no art. 37, XI.

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do


subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

O inciso XI do artigo 37 da Constituição refere-se aos tetos remuneratórios, quais sejam:


- Teto máximo: Subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
- Teto nos municípios: O subsídio do Prefeito;
- Teto nos Estados e no Distrito Federal: O subsídio mensal do Governador;
- Teto no âmbito do Poder Executivo: O subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
Poder Legislativo;
- Teto no judiciário: O subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos
Defensores Públicos.

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§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de
recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão,
autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e
produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização
do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

Esses cursos são importantes para obter o envolvimento e o comprometimento de todos os agentes
públicos com a qualidade e produtividade, quaisquer que sejam os cargos, funções ou empregos
ocupados, minimizar os desperdícios e os erros, inovar nas maneiras de atender as necessidades do
cidadão, simplificar procedimentos, inclusive de gestão, e proceder às transformações essenciais à
qualidade com produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos
termos do § 4º.

Ou seja, por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso,
os tetos remuneratórios dispostos no art. 37, X da Constituição Federal.

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.

Para o regime previdenciário ter equilíbrio financeiro, basta ter no exercício atual um fluxo de caixa de
entrada superior ao fluxo de caixa de saída, gerado basicamente quando as receitas previdenciárias
superam as despesas com pagamento de benefícios.
Já para se ter equilibro atuarial, deve estar assegurado que o plano de custeio gera receitas não só
atuais, como também futuras e contínuas por tempo indeterminado, em um montante suficiente para
cobrir as respectivas despesas previdenciárias.
Para se manter o equilíbrio financeiro e atuarial é imprescindível que o regime mantenha um fundo
previdenciário que capitalize as sobras de caixa atuais que garantirão o pagamento de benefícios futuros.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa
ou incurável, na forma da lei;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta)
anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)

Com relação a aposentadoria por idade cabe ainda destacar recente alteração no texto
Constitucional pela Emenda nº 88/2015, onde os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, serão
aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar
(art.40, § 1°, II, da CF).
A Lei Complementar nº 152/2015 foi instituída para regulamentar o novo dispositivo constitucional,
vejamos:

Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de


contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:
I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;
II - os membros do Poder Judiciário;
III - os membros do Ministério Público;

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IV - os membros das Defensorias Públicas;
V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos
de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Em resumo:

Aposentadoria Voluntária
Idade Contribuição
Proventos Homem 60 35
integrais Mulher 55 30
Proventos Homem 65 -
proporcionais Mulher 60 -
Obs.: tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício e 5 (cinco) no cargo efetivo.

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão


exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos
regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I- portadores de deficiência;
II- que exerçam atividades de risco;
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A redução só é permitida nos casos em que o tempo de contribuição é exclusivamente no magistério.


Ou seja, não é possível somar o tempo de magistério com o tempo em outra atividade e ainda reduzir 5
(cinco) anos. A soma é possível, no entanto, sem a redução de 5 (cinco) anos.

§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta


Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência previsto neste artigo.

Os cargos acumuláveis são: Dois de professor; um de professor com outro técnico ou científico;
dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

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II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite,
caso em atividade na data do óbito.
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O valor real refere-se ao poder aquisitivo, em outros temos, se no início do recebimento do


benefício, o beneficiário conseguia suprir suas necessidades com alimentação, saúde, lazer,
educação, etc. Após alguns anos, o mesmo benefício deveria, em tese, propiciar o mesmo poder
aquisitivo.

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de


aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição
fictício.
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive
quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras
atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma
desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de
cargo eletivo.
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares
de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de
previdência social.
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o
regime geral de previdência social.
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de
previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão
fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este
artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no
que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza
pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na
modalidade de contribuição definida.
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de
instituição do correspondente regime de previdência complementar.
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no §
3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo
regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores titulares de cargos efetivos.
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as
exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os
servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime
em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos
de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando
o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

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Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.

Referido instituto corresponde à proteção ao ocupante do cargo, garantindo, não de forma absoluta,
a permanência no Serviço Público, o que permite a execução regular de suas atividades, visando
exclusivamente o alcance do interesse coletivo.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o
eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização,
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo
de serviço.

Reintegração é o instituto jurídico que ocorre quando o servidor retorna a seu cargo após ter sido
reconhecida a ilegalidade de sua demissão.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em


disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.

A disponibilidade é um instituto que permite ao servidor estável, que teve o seu cargo extinto ou
declarado desnecessário, permanecer sem trabalhar, com remuneração proporcional ao tempo de
serviço, à espera de um eventual aproveitamento.
Desde já, cumpre-nos ressaltar: o servidor estável que teve seu cargo extinto ou declarado
desnecessário não será nem exonerado, nem, muito menos, demitido. Será ele posto em disponibilidade!
Segundo a doutrina majoritária, o instituto da disponibilidade não protege o servidor não estável quanto
a uma possível extinção de seu cargo ou declaração de desnecessidade. Caso o servidor não tenha,
ainda, adquirido estabilidade, será ele exonerado ex officio.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de


desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta de Gestão de Pessoas que corresponde a


uma análise sistemática do desempenho do profissional em função das atividades que realiza, das metas
estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu potencial de desenvolvimento.

Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

Estamos diante aqui de uma classe de servidor público especial denominada militares dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios, como bem assevera o artigo 42 da CF, inclusive ao designar-lhes
lugar separado em seção III, tratando-os como "Dos Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios".
Deste modo, aos militares a própria Constituição impôs regime especial e diferenciado do servidor civil.
Os direitos e deveres dos militares e dos civis não se misturam a não ser por expressa determinação
constitucional. Não pode o legislador infraconstitucional cercear direitos ou impor deveres que a
Constituição Federal não trouxe de forma taxativa, tampouco não se pode inserir deveres dos servidores
civis aos militares de forma reflexa.

Seção III
DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições


organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios.

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§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que
vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.
§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se
o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.

Súmula vinculante 39-STF: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos
membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.

Regiões

O art. 43 da Constituição dispõe que, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação
em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das
desigualdades regionais. E ainda, o mesmo dispositivo prevê que caberá à lei complementar dispor
sobre as condições para integração de regiões em desenvolvimento e a composição dos organismos
regionais que executarão, na forma da lei (ordinária), os planos regionais, integrantes dos planos
nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.

Seção IV
DAS REGIÕES

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
§ 1º - Lei complementar disporá sobre:
I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;
II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos
regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados
juntamente com estes.
§ 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade
do Poder Público;
II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas
físicas ou jurídicas;
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água
represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.
§ 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e
cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas
glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.

Questões

01. (IF Sudeste/MG - Auxiliar de Biblioteca - FCM/2016) NÃO é um princípio constitucional previsto
de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988:
(A) Legalidade.
(B) Moralidade.
(C) Publicidade.
(D) Impessoalidade.
(E) Competitividade.

02. (CRQ - 19ª Região (PB) - Assistente Administrativo - EDUCA/2017) De acordo com a
Constituição Federal, em seu Art.37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte, EXCETO:
(A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

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(B) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
(C) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
(D) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira.
(E) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.

03. (PC/GO - Escrivão de Polícia Substituto - CESPE/2016) No que se refere à administração


pública, assinale a opção correta.
(A) É vedada a acumulação não remunerada de cargos, empregos e funções públicos na
administração direta, nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
(B) As obras, os serviços, as compras e as alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, permitindo-se exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, nos
termos da lei.
(C) Agente público que cometer ato de improbidade administrativa estará sujeito à cassação de direitos
políticos, à perda da função pública, à indisponibilidade dos bens e ao ressarcimento ao erário, na forma
e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
(D) A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira não pode ser fixada
exclusivamente por subsídio constituído de parcela única.
(E) Os cargos em comissão, que devem ser ocupados exclusivamente por servidores de carreira,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

04. (EBSERH - Advogado - IBFC/2017) Assinale a alternativa correta com base nas previsões da
Constituição Federal sobre a Administração Pública.
(A) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Legislativo
(B) São garantidas a vinculação e a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público
(C) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
(D) É vedado ao servidor público civil o direito qualquer associação sindical
(E) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência, mas não poderá definir critérios de sua admissão.

05. (TRE-MS - Analista Judiciário - CESPE) Com relação aos servidores públicos da administração
direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo, assinale a opção correta.
(A) No caso de afastamento de servidor público para exercício de mandato eletivo, os valores devem
ser determinados, para efeito de benefício previdenciário, como se o servidor em exercício estivesse.
(B) O servidor público eleito prefeito deve ficar afastado do cargo que ocupa e perceber,
necessariamente, a remuneração referente ao cargo eletivo.
(C) O servidor público investido no mandato de vereador deve ser necessariamente afastado do cargo,
independentemente da compatibilidade de horários.
(D) O tempo de serviço de servidor público afastado do cargo para o exercício de mandato eletivo deve
ser contado para todos os efeitos, inclusive para efeito de promoção por merecimento.
(E) O servidor público investido em mandato de deputado estadual deve acumular o exercício do cargo,
emprego ou função pública com o cargo para o qual tenha sido eleito.

06. (TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - FCC/2016) Henrique, servidor público efetivo
do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, pretende se aposentar voluntariamente, uma vez que

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completou o requisito de idade mínima previsto na Constituição Federal. Neste caso, será necessário ele
ter cumprido tempo mínimo de
(A) dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.
(B) dez anos de efetivo exercício no serviço público e no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
(C) cinco anos de efetivo exercício no serviço público e no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.
(D) dez anos de efetivo exercício no serviço público apenas, independentemente do tempo exercido
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
(E) quinze anos de efetivo exercício no serviço público e três anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.

07. (TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - FCC/2016) Sobre as normas constitucionais que
versam sobre os servidores públicos,
(A) o servidor público estável poderá perder o cargo, dentre outras hipóteses, mediante procedimento
de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa.
(B) o servidor público será exonerado do serviço público, mediante pagamento de indenização
proporcional ao tempo de serviço prestado, paga em parcela única, se seu cargo for extinto.
(C) a realização de avaliação especial de desempenho é condição facultativa para aquisição da
estabilidade por servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo.
(D) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público,
vinculados à Administração Municipal, são estáveis após dois anos de efetivo exercício, nos termos da
lei, computando-se como de efetivo exercício o período de licença-gestante.
(E) o salário mínimo deve sempre ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público.

08. (UFPB - Técnico em Segurança do Trabalho - IDECAN/2016) Nos termos do capítulo destinado
à Administração Pública na Constituição Federal, é correto afirmar que
(A) a aposentadoria compulsória independe da carência de dez anos de exercício do serviço público.
(B) o servidor estável tem direito à recondução ao cargo efetivo no caso de invalidação de sua
demissão.
(C) o servidor eleito para mandato eletivo de vereador deve afastar-se do cargo para exercício da
vereança.
(D) a estabilidade do servidor público ocupante de cargo em comissão depende de avaliação de
desempenho.

09. (TJ/MT - Distribuidor, Contador e Partidor - UFMT/2016) Quanto à aposentadoria do servidor


público, assinale a afirmativa correta.
(A) A aposentadoria do servidor público se dará voluntariamente, com proventos integrais aos 60 anos
de idade e 35 de contribuição para os homens e 55 anos de idade e 30 de contribuição para as mulheres,
após 10 anos de efetivo exercício no serviço público.
(B) A aposentadoria do servidor público se dará compulsoriamente, com proventos integrais aos 60
anos de idade e 35 de contribuição para os homens e 55 anos de idade e 30 de contribuição para as
mulheres, após 10 anos de efetivo exercício no serviço público.
(C) A aposentadoria do servidor público se dará voluntariamente, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição aos 60 anos de idade para os homens e 55 anos de idade para as mulheres
(D) A aposentadoria do servidor público se dará voluntariamente, com proventos integrais aos 60 anos
de idade e 35 de contribuição para os homens e 55 anos de idade e 30 de contribuição para as mulheres,
após 5 anos de efetivo exercício público.

10. (TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - FCC/2016) Sobre servidores públicos no sistema
constitucional brasileiro, é INCORRETO afirmar:
(A) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira.
(B) São garantidos ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o direito de greve.
(C) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.

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(D) Os servidores fiscais da administração fazendária terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos.
(E) A estabilidade do servidor público nomeado por concurso público é imediata à posse e efetivo
exercício.
Respostas

01. Resposta: “E”


Segundo o caput do art. 37, da CF/88, a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

02. Resposta: “C”


Considerando o disposto no art. 37, III, da CF/88: o prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

03. Resposta: “B”


Disciplina o art. 37, XXI, da CF/88: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações.

04. Resposta: “C”


Considerando o que dispõe o art. 37, XIV, da CF/88: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

05. Resposta: “A”


Art. 38, V da CF.

06. Resposta: “A”


Nos termos do art. 40, III, da CF/88: “voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições”.

07. Resposta: “A”


Art. 41 § 1º, da CF/88: O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa.

08. Resposta: “A”


Art. 40, § 1º, da CF/88: Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
(...)
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos
de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.

09. Resposta: “A”


Art. 40, §1º, III, “a”, da CF/88: voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, com
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e
trinta de contribuição, se mulher.

10. Resposta: “E”


Art. 41, da CF/88. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

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4 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 4.1 Controle Externo e
os Sistemas de Controle Interno.

Conforme bem leciona Antonio Henrique Lindemberg19, a função fiscalizadora teve origem no estado
de direito implantado com a Revolução Francesa, com atribuição ao Poder Legislativo, ao qual cabe a
criação das leis, sendo consequência lógica a fiscalização do Poder Executivo, a quem cabe a execução
da administração.
Desse modo, ao Poder Legislativo cabe o denominado controle externo na área contábil, financeira,
orçamentária, operacional (verificação da eficiência na aplicação dos recursos) e patrimonial dos outros
Poderes.
A atual Administração, baseada nas modernas técnicas de gestão empresarial, também adota o
sistema de autocontrole, ou seja, o controle interno de que é titular cada um dos Poderes, conforme art.
70 da atual Lei Fundamental.

O sistema de controle interno:


A Constituição Federal estabelece, no artigo 74, que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Este controle é exercido pelos superiores em
relação aos subordinados que sejam responsáveis pela execução dos programas orçamentários e pela
aplicação do dinheiro público; trata-se de controle de natureza administrativa.
As finalidades do controle interno estão estabelecidas no artigo 74 da Constituição Federal,
merecendo destaque que uma de suas funções é apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional, razão pela qual os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária (consiste na possibilidade de se exigir o total da dívida de apenas um, uma
pessoa acaba respondendo pelos atos de outra em igual intensidade, como se os tivesse praticado –
CF/88, art. 70,§ 1 º).

O sistema de controle externo:


O controle externo, como dito acima, é função atribuída ao Poder Legislativo, nos respectivos âmbitos
federais, estaduais e municipais com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas, com destaque para
o artigo 31 da Constituição Federal, segundo o qual o controle externo dos municípios será exercido pela
Câmara dos Vereadores como auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, sendo atualmente vedada a criação de
Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
A fiscalização exercida pelo Legislativo atende ao postulado republicano, o qual exige que o povo,
através de seus representantes, verifique e controle a Administração, devendo se dar em relação aos
aspectos contábeis (aplicação dos recursos públicos conforme as técnicas contábeis); orçamentários
(aplicação dos recursos públicos conforme as leis orçamentárias); financeiros (fluxo de recursos
[entradas e saídas] gerenciados pelo administrador) ; Operacionais (verificação do cumprimento das
metas resultados, eficácia e eficiência na aplicação dos recursos públicos); patrimoniais (controle e
conservação do patrimônio público).

Este controle deverá ser feito baseando-se nos aspectos objetivos da legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas.

1. Legalidade dos atos: Conferência da validade dos atos exercidos pelo fiscalizado tendo como
parâmetro as normas constitucionais e infraconstitucionais (princípio da legalidade, conforme CF, art. 37,
caput).

2. Legitimidade: A Constituição emprega o termo legitimidade de modo separado da legalidade, ou


seja, parece permitir um controle sobre o mérito a fim de verificar se, embora a medida seja legal, é
também legítima, ou seja, se atendeu ao interesse público.

19 Adaptado de :
https://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/AntonioLindemberg/lindemberg_toq15.pdf

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3. Economicidade: Possibilita-se o controle do procedimento do órgão a fim de verificação da
utilização do meio mais econômico para a consecução do objetivo (princípio da eficiência, CF, art. 37,
caput).

4. Aplicação das Subvenções: Subvenção conceitua-se como um auxílio concedido pelo Estado;
Deste modo, há gasto público, sendo necessário, obviamente, o controle destes atos.

5. Renúncia de receitas: Deve ser verificado se a renúncia de receitas não irá comprometer a
arrecadação do ente e, portanto, comprometer suas metas de resultado esperado.
Assim, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 70 da Lei Fundamental, prestarão contas todas
as pessoas, quer sejam físicas ou jurídicas, públicas ou privadas desde que, de alguma forma, guardem,
arrecadem, gerenciem, administrem ou utilizem bens e valores públicos.

Texto Constitucional sobre o assunto:

Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e


das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que
não alterem o fundamento legal do ato concessório;
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas,
ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas,
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao
dano causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara
dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

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§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º - Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de
título executivo.
§ 4º - O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas
atividades.

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de
despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de
subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo
de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.
§ 1º - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão
solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.
§ 2º - Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa
causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua
sustação.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que
couber, as atribuições previstas no art. 96.
§ 1º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que
satisfaçam os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração
pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados no inciso anterior.
§ 2º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois
alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em
lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;
II - dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-
se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.
§ 4º - O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos
do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal
Regional Federal.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema
de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

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Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização,
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas
respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

Questões

01. (ALERJ – Procurador - FGV/2017) O Tribunal de Contas da União é o órgão integrante do


Congresso Nacional que tem a função constitucional de auxiliá-lo no controle financeiro externo da
Administração Pública. De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete à mencionada Corte de
Contas:
(A) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na
administração direta e indireta, incluindo as nomeações para cargo de provimento em comissão;
(B) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal;
(C) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
da Administração Pública, exceto entidades da administração indireta;
(D) apreciar as contas prestadas semestralmente pelo Presidente da República, mediante parecer
prévio que deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu recebimento;
(E) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, sanções
como multa proporcional ao dano causado ao erário, por meio de decisão com eficácia de título executivo
judicial.

02. (ANVISA - Técnico Administrativo - CESPE/2016) Julgue o item a seguir com base na CF.

O Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, tem competência para fiscalizar a legalidade contábil,
financeira, orçamentária e patrimonial da União, mediante controle externo.

( ) Certo ( ) Errado

03. (TRT - 11ª Região (AM e RR) - Analista Judiciário - FCC/2017) Michel é brasileiro, tem 66 anos
de idade, idoneidade moral e reputação ilibada. Advogado há mais de trinta anos, é conhecido por seus
notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros. Michel
(A) não poderá ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União por não estarem presentes todos
os requisitos necessários previstos na Constituição Federal.
(B) poderá ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União, pois preenche todos os requisitos
necessários, desde que seja escolhido pelo Presidente da República ou pelo Senado Federal.
(C) poderá ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União, pois preenche todos os requisitos
necessários, desde que seja escolhido pelo Presidente da República ou pelo Congresso Nacional.
(D) não poderá ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União sem prestar concurso público
de provas e títulos para o exercício desse cargo.
(E) poderá ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União, pois preenche todos os requisitos
necessários, desde que seja escolhido pelo Poder Executivo após o envio de sua indicação em lista
sêxtupla pela Ordem dos Advogados do Brasil.

04. (TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico Judiciário - CESPE) Com referência ao princípio da
separação das funções do poder e à fiscalização financeira, contábil e orçamentária, assinale a opção
correta.
(A) Cabe ao presidente da República representar ao poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados mediante o controle externo do Poder Executivo.
(B) Os ministros que compõem o TCU devem possuir, entre outras exigências constitucionais,
idoneidade moral e reputação ilibada.
(C) O poder, no sistema jurídico-constitucional brasileiro, está dividido em funções, sendo elas:
legislativa, executiva e jurisdicional. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária é exercida
precipuamente pelo Poder Judiciário.
(D) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação

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das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelos tribunais superiores, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder.
(E) Compete ao Congresso Nacional o controle interno dos Poderes Executivo e Judiciário por meio
da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, com o auxílio do TCU.

05. (PGM-RJ - Auxiliar de Procuradoria - FJG - RIO) De acordo com o disposto no artigo 70 da
Constituição Federal, os convênios realizados entre o Município do Rio de Janeiro e a União Federal, nos
quais houve repasse de verbas públicas da União para a Saúde Pública, será fiscalizado:
(A) pelo Tribunal de Contas do Estado
(B) pelo Ministério Público Federal
(C) pela Assembleia Legislativa do Estado
(D) pelo Tribunal de Contas da União

06. (TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - FCC) A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida, mediante controle externo, pelo
(A) Ministro da Justiça.
(B) Advogado Geral da União.
(C) Chefe da Casa Civil.
(D) Supremo Tribunal Federal.
(E) Congresso Nacional.
Respostas

01. Resposta: “B”


Segundo o que prevê o art. 71, X, da CF/88: Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal.

02. Resposta: “Certo”


É o que dispõe o art. 71, caput, da CF/88.

03. Resposta: “A”


De acordo com os requisitos previstos no art. 73, §1º, da CF/88, a idade de Michel é superior à
permitida para exercício do cargo. É o que prevê a norma:
“Art. 73, §1º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que
satisfaçam os seguintes requisitos: I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade; II - idoneidade moral e reputação ilibada; III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis,
econômicos e financeiros ou de administração pública; IV - mais de dez anos de exercício de função ou
de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior”.

04. Resposta: “B”


A questão correta é a letra B, conforme o artigo 73, § 1°, II:

05. Resposta: “D”


CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município;

06. Resposta: “E”


Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

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5 Finanças públicas e do orçamento.

Finanças públicas.

O Capítulo II do Título VI da Constituição (arts. 163 a 169) trata da atividade financeira do Estado.
As finanças públicas envolvem a aplicação e fiscalização dos recursos públicos. A expressão “finanças
públicas” designa os métodos, princípios e processos financeiros por meio dos quais os governos federal,
estadual, distrital e municipal desempenham suas funções: alocativas, distributivas e estabilizadoras.

Função Alocativa: processo pelo qual o governo divide os recursos para utilização no setor público e
privado, oferecendo bens públicos, semipúblicos ou meritórios, como rodovias, segurança, educação,
saúde, dentre outros, aos cidadãos.

Função Distributiva: distribuição, por parte do governo, de rendas e riquezas, buscando assegurar
uma adequação àquilo que a sociedade considera justo, tal como a destinação de parte dos recursos
provenientes de tributação ao serviço público de saúde, serviço – por essência – mais utilizado por
indivíduos de menor renda.

Função Estabilizadora: aplicação das diversas políticas econômicas, pelo governo, a fim de promover
o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade, diante da incapacidade do mercado em assegurar o
atingimento desses objetivos.

Dessa forma, a organização político-administrativa do Estado determina quem são os entes públicos
e suas responsabilidades e as finanças públicas indicam a maneira como estes entes deverão trabalhar
para atingir seus fins, planejando, executando e prestando contas das receitas e dos gastos realizados
pelo Estado. Para tanto, o Estado dispõe de instrumentos de planejamento, tais como: Plano Plurianual
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Normas gerais.

A constituição abre um capítulo para as finanças públicas, nele cuidando de normas gerais sobre dívida
pública, emissão de moeda, função do banco central e do sistema orçamentário. O art. 163 declara que
a lei complementar disporá sobre, finanças públicas, dívida pública externa e interna, concessão de
garantias da dívida pública, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização das instituições
financeiras e operações de câmbio.

Segue abaixo os dispositivos Constitucionais referentes ao tema:

CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
Seção I
NORMAS GERAIS

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:


I - finanças públicas;
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades
controladas pelo Poder Público;
III - concessão de garantias pelas entidades públicas;
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;
V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas
as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco
central.

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§ 1º - É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro
Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.
§ 2º - O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o
objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das
empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos
em lei.
Orçamentos.

Orçamento é um dos mais antigos e tradicionais instrumentos utilizados na gestão dos negócios
públicos, sendo concebido inicialmente como um mecanismo eficaz de controle parlamentar sobre o
Executivo. Ao longo do tempo sofreu mudanças no plano conceitual e técnico (aspectos jurídico,
econômico, financeiro, de planejamento e programação, gerencial e controle administrativo, por exemplo)
para acompanhar a própria evolução das funções do Estado.
Os primeiros Orçamentos que se têm notícia eram os chamados orçamentos tradicionais, que se
importavam apenas com o gasto (ênfase no gasto). Eram meros documentos de previsão de receita e
autorização de despesas sem nenhum vínculo com um sistema de planejamento governamental.
Simplesmente se fazia uma estimativa de quanto se ia arrecadar e decidia-se o que comprar, sem
nenhuma prioridade ou senso distributivo na alocação dos recursos públicos.
Era compreendido como uma peça que contém apenas a previsão das receitas e a fixação das
despesas para determinado período, sem preocupação com planos governamentais de desenvolvimento,
tratando-se assim de mera peça contábil - financeira. Tal conceito revela-se ultrapassado, pois a
intervenção Estatal na vida da sociedade aumentou de forma acentuada e com isso o planejamento das
ações do Estado é imprescindível.
O Orçamento evoluiu ao longo da história para um conceito de Orçamento-programa, segundo o qual
o Orçamento não é apenas um mero documento de previsão da arrecadação e autorização do gasto, mas
um documento legal que contém programas e ações vinculados a um processo de planejamento público,
com objetivos e metas a alcançar no exercício (a ênfase no Orçamento-programa é nas realizações do
Governo).

Receita Pública é tida como o conjunto de recursos financeiros que ingressam nos cofres públicos,
conforme lei orçamentária, compreendendo as rendas e demais ingressos decorrentes, por exemplo
de doações, subvenções, empréstimos.

Despesas Pública, refere-se a parte orçamentária que autoriza a execução de gastos para
remunerar servidores, adquirir bens, executar obras e empreendimentos. Indica também a destinação
de quantia certa de dinheiro em prol do interesse público pela autoridade competente.

O orçamento é utilizado hodiernamente como instrumento de planejamento da ação governamental,


possuindo um aspecto dinâmico, ao contrário do orçamento tradicional já superado, que possuía caráter
eminentemente estático.

Segue abaixo os dispositivos Constitucionais referentes ao tema:

Seção II
DOS ORÇAMENTOS

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:


I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,

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orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre,
relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério
populacional.
§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares
e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
§ 9º - Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem
como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão
adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e
limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art.
166.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao


orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso
Nacional, na forma do regimento comum.
§ 1º - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas
apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais
previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem
prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de
acordo com o art. 58.
§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e
apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem
somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas
quando incompatíveis com o plano plurianual.

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§ 5º - O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor
modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão
mista, da parte cuja alteração é proposta.
§ 6º - Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual
serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei
complementar a que se refere o art. 165, § 9º.
§ 7º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta
seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o
caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização
legislativa.
§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%
(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado
pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços
públicos de saúde.
§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º,
inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada
a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.
§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o §
9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da
receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução
equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.
§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de execução
obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.
§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da programação prevista
no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da
adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente
líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.
§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a
programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:
I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, o Poder
Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder
Legislativo as justificativas do impedimento;
II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará
ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;
III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder
Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento
seja insuperável;
IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III,
o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato
do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.
§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações orçamentárias previstas no
§ 11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação
prevista no inciso I do § 14.
§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução
financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita
corrente líquida realizada no exercício anterior.
§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não
cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o
montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação
incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.
§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda
de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.

Art. 167. São vedados:


I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;

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III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do
ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado,
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de
crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste
artigo;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e
da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos,
inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por
antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para
pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I,
a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201.
§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de
crime de responsabilidade.
§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que
forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao
orçamento do exercício financeiro subsequente.
§ 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública,
observado o disposto no art. 62.
§ 4.º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os
arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação
de garantia ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta.
§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e
inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções,
mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no
inciso VI deste artigo.

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos


suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em
duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação
de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

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1368335 E-book gerado especialmente para FLAVIO XAVIER DA SILVA
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação
aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas
federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os
referidos limites.
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo
fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios adotarão as seguintes providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções
de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para
assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor
estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de
pessoal.
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização
correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto,
vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo
de quatro anos.
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto
no § 4º.

Princípios constitucionais

Princípio da unidade

De acordo com este princípio previsto no artigo 2º da Lei nº 4.320/1964, cada ente da federação (União,
Estado ou Município) deve possuir apenas um orçamento, estruturado de maneira uniforme.
Tal princípio é reforçado pelo princípio da “unidade de caixa”, previsto no artigo 56 da referida Lei,
segundo o qual todas as receitas e despesas convergem para um fundo geral (conta única), a fim de se
evitar as vinculações de certos fundos a fins específicos.
O objetivo é apresentar todas as receitas e despesas numa só conta, a fim de confrontar os totais e
apurar o resultado: equilíbrio, déficit ou superávit.
Atualmente, o processo de integração planejamento-orçamento tornou o orçamento necessariamente
multidocumental, em virtude da aprovação, por leis diferentes, de vários documentos (Plano Plurianual –
PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA), uns de planejamento e
outros de orçamento e programas. Em que pese tais documentos serem distintos, inclusive com datas de
encaminhamento diferentes para aprovação pelo Poder Legislativo, devem, obrigatoriamente ser
compatibilizados entre si, conforme definido na própria Constituição Federal.
O modelo orçamentário adotado a partir da Constituição Federal de 1988, com base no § 5º do
artigo165 da CF 88 consiste em elaborar orçamento único, desmembrado em: Orçamento Fiscal, da
Seguridade Social e de Investimento da Empresas Estatais, para melhor visibilidade dos programas do
governo em cada área. O artigo 165 da Constituição Federal define em seu parágrafo 5º o que deverá
constar em cada desdobramento do orçamento:

“§ 5º –A lei orçamentária anual compreenderá:


I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.”

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Princípio da universalidade
Segundo os artigos 3º e 4º da Lei nº 4.320/1964, a Lei Orçamentária deverá conter todas as receitas
e despesas. Isso possibilita controle parlamentar sobre todos os ingressos e dispêndios administrados
pelo ente público.

“Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de


crédito autorizadas em lei.
Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por
antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo
e passivo financeiros.

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo
e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o
disposto no artigo 2°.”

Tal princípio complementa-se pela “regra do orçamento bruto”, definida no artigo 6º da Lei
nº4.320/1964:

“Art. 6º. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.”

Princípio da anualidade ou periodicidade

O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente um
ano. No Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil, conforme dispõe o artigo 34 da Lei nº
4320/1964:

“Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.”

Observa-se, entretanto, que os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro
meses do exercício podem ser reabertos, se necessário, e, neste caso, serão incorporados ao orçamento
do exercício subsequente, conforme estabelecido no § 3º do artigo 167 da Carta Magna.

Princípio da exclusividade

Tal princípio tem por objetivo impedir a prática, muito comum no passado, da inclusão de dispositivos
de natureza diversa de matéria orçamentária, ou seja, previsão da receita e fixação da despesa. Previsto
no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, estabelece que a Lei Orçamentária Anual não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a
autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita orçamentária (ARO), nos termos da lei. As leis de créditos adicionais também
devem observar esse princípio.

Princípio do equilíbrio

Esse princípio estabelece que o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não
poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período. Havendo reestimativa de
receitas com base no excesso de arrecadação e na observação da tendência do exercício, pode ocorrer
solicitação de crédito adicional. Nesse caso, para fins de atualização da previsão, devem ser
considerados apenas os valores utilizados para a abertura de crédito adicional.
Conforme o caput do artigo 3º da Lei nº 4.320/1964, a Lei de Orçamentos compreenderá todas as
receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.
Assim, o equilíbrio orçamentário pode ser obtido por meio de operações de crédito. Entretanto,
conforme estabelece o artigo 167, III, da Constituição Federal é vedada a realização de operações de
crédito que excedam o montante das despesas de capital, dispositivo conhecido como “regra de ouro”.
De acordo com esta regra, cada unidade governamental deve manter o seu endividamento vinculado à
realização de investimentos e não à manutenção da máquina administrativa e demais serviços.
A Lei de Responsabilidade Fiscal também estabelece regras limitando o endividamento dos entes
federados, nos artigos 34 a 37:

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1368335 E-book gerado especialmente para FLAVIO XAVIER DA SILVA
“ Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos
após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente
ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive
suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou
postergação de dívida contraída anteriormente.
§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira
estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se
destinem a:
I – financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;
II – refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.
§ 2º O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União
como aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir,
no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da
dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:


I – captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato
gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7 o do art. 150 da Constituição;
II – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma
da legislação;
III – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de
crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;
IV – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento
a posteriori de bens e serviços.”

Princípio da legalidade

Tem o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual
cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou
seja, se subordina aos ditames da lei.
A Constituição Federal de 1988, no artigo 3720 estabelece os princípios da administração pública,
dentre os quais o da legalidade e, no seu art. 165 estabelece a necessidade de formalização legal das
leis orçamentárias:

“ Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:


I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.”

Princípio da publicidade

O princípio da publicidade está previsto no artigo 37 da Constituição Federal e também se aplica às


peças orçamentárias. Justifica-se especialmente no fato de o orçamento ser fixado em lei, e esta, para
criar, modificar, extinguir ou condicionar direitos e deveres, obrigando a todos, há que ser publicada.
Portanto, o conteúdo orçamentário deve ser divulgado nos veículos oficiais para que tenha validade.

20 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (...)

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Princípio da especificação ou especialização

Segundo este princípio, as receitas e despesas orçamentárias devem ser autorizadas pelo Poder
Legislativo em parcelas discriminadas e não pelo seu valor global, facilitando o acompanhamento e o
controle do gasto público. Esse princípio está previsto no artigo 5º da Lei nº 4.320/1964:

“Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender


indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou
quaisquer outras [...]”

O princípio da especificação confere maior transparência ao processo orçamentário, possibilitando a


fiscalização parlamentar, dos órgãos de controle e da sociedade, inibindo o excesso de flexibilidade na
alocação dos recursos pelo poder executivo. Além disso, facilita o processo de padronização e elaboração
dos orçamentos, bem como o processo de consolidação de contas.

Princípio da não-afetação da receita

Tal princípio encontra-se consagrado, como regra geral, no inciso IV, do artigo 167, da Constituição
Federal de 1988, quando veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa:

“Art. 167. São vedados:


[...]
IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do
ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado,
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de
crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste
artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003); [...]

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os


arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação
de garantia ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta.”

As ressalvas são estabelecidas pela própria Constituição e estão relacionadas à repartição do produto
da arrecadação dos impostos (Fundos de Participação dos Estados – FPE e dos Municípios – FPM e
Fundos de Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste), à destinação de recursos
para as áreas de saúde e educação, além do oferecimento de garantias às operações de crédito por
antecipação de receitas.
Trata-se de medida de bom-senso, uma vez que possibilita ao administrador público dispor dos
recursos de forma mais flexível para o atendimento de despesas em programas prioritários.
No âmbito federal, a Constituição reforça a não-vinculação das receitas por meio do artigo 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, ao criar a “Desvinculação das Receitas da
União – DRU”, abaixo transcrito:

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% (vinte
por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais
e respectivos acréscimos legais.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5º; 157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b;
e II, da Constituição, bem como a base de cálculo das destinações a que se refere o art. 159, I, c,
da Constituição.
§ 2º Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo a arrecadação da
contribuição social do salário-educação a que se refere o art. 212, § 5º, da Constituição.”

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Princípio da programação
Considerado um dos princípios orçamentários mais modernos, consistindo na organização das ações
governamentais através de programas de trabalho, com objetivos claramente definidos e dispondo de
meios para alcançá-los, sendo ainda elos de ligação entre o planejamento e o orçamento.

Princípio da exatidão

Desde os primeiros diagnósticos e levantamentos das necessidades, para fins de elaboração da


proposta orçamentária, deve existir grande preocupação com a realidade e com a efetiva capacidade do
setor público intervir para solucioná-las através do orçamento. A regra é válida não apenas para os setores
encarregados da política orçamentária, mas também para todos os órgãos que solicitam recursos para
execução em programas e projetos. Tal princípio tem concepção doutrinária, porém passou a ter também
previsão legal a partir da LRF, que exige memória e metodologia de cálculo para as metas fiscais de
receitas, despesas, resultado primário e nominal, dentre outros.

Princípio da clareza

O orçamento deve ser claro e compreensível para qualquer indivíduo, sem, no entanto, descuidar das
exigências da técnica orçamentária, especialmente em matéria de classificação das receitas e despesas.

Princípio da uniformidade

O orçamento deve conservar estrutura uniforme através dos distintos exercícios, permitindo uma
comparação ao longo do tempo.

Questões

01. (Prefeitura de Fortaleza/CE - Analista de Planejamento e Gestão - Pref. de Fortaleza-CE/2016)


A respeito das leis orçamentárias, assinale a opção correta.
(A) A CF/88 possibilita de forma ampla que a Lei Orçamentária Anual contenha dispositivos estranhos
à previsão das receitas e à fixação das despesas.
(B) A Lei Orçamentária Anual conterá: (1) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público; (2) o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; (3) o orçamento da seguridade
social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
(C) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes
e para as relativas aos programas de duração continuada.
(D) O Plano Plurianual compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

02. (TCU - Auditor Federal de Controle Externo - CESPE) Configura crime de responsabilidade a
realização de investimento público cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, caso a inclusão
desse investimento não tenha sido feita no plano plurianual e inexista lei que autorize essa inclusão.
( ) Certo ( ) Errado

03. (TCU - Auditor Federal de Controle Externo - CESPE)


Os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual são disciplinados por leis cuja
iniciativa é do Poder Executivo.
( ) Certo ( ) Errado

04. (ANS - Atividade Téc. de Suporte - FUNCAB) Quanto às normas que disciplinam o orçamento
público na Constituição Federal, é correto afirmar que:

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(A) a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
(B) o investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia
inclusão no plano plurianual.
(C) caberá a uma Comissão Extraordinária de Senadores examinar e emitir parecer sobre os projetos
de lei relativos ao plano plurianual e aos créditos adicionais e sobre as contas apresentadas anualmente
pelo Presidente da República.
(D) o Congresso Nacional poderá rejeitar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
(E) admite-se a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.

05. (SUDECO - Agente Administrativo - FUNCAB) Quais são os orçamentos compreendidos na Lei
Orçamentária Anual que têm entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo o
critério populacional?
(A) Fiscal e de investimento.
(B) Fiscal e especial.
(C) Da seguridade social e de investimento.
(D) Fiscal e da seguridade social.
(E) De investimento e de capital.

06. (DPE/DF - Defensor Público - CESPE) Considerando as disposições da CF sobre os orçamentos


e as finanças públicas, julgue os itens subsecutivos. Os recursos orçamentários destinados aos Poderes
Legislativo e Judiciário, ao MP e à DP devem ser entregues pelo Poder Executivo, em duodécimos, até o
dia vinte de cada mês.
( ) Certo ( ) Errado

07. (TJ/SP - Contador - VUNESP) É correto afirmar que:


(A) o Banco Central poderá conceder empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou
entidade.
(B) as emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias poderão ser aprovadas mesmo que
revelem incompatibilidade com o Plano Plurianual.
(D) não serão admitidas emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual.
(D) a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco do Brasil.
(E) a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
estadual.

08. (TJ/AM - Analista Judiciário - FGV) O processo legislativo relativo às leis orçamentárias possui
diversas particularidades, devido às especificidades da matéria. Sobre as emendas ao projeto de lei do
orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, assinale a afirmativa correta.
(A) As emendas são apresentadas em Comissão do Senado Federal, que sobre elas emitirá parecer,
e apreciadas pelo plenário das duas casas do Congresso nacional.
(B) Tais emendas somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis ao menos com o plano
plurianual ou a lei de diretrizes orçamentárias.
(C) As emendas em questão devem, necessariamente, indicar os recursos necessários, vedados os
provenientes de anulação de despesa.
(D) É possível que as emendas sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões.
(E) Estas emendas devem ser propostas pelo parlamentar ao líder do seu partido, que as encaminhará
para a mesa diretora.

09. (TJ/AM - Analista Judiciário - FGV) Assinale a alternativa que apresenta vedação constitucional
relacionada às leis do orçamento.
(A) O início de programas ou projetos incluídos na lei orçamentária anual.
(B) A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, exceto quando a própria
Constituição trouxer autorização para tal vinculação.
(C) A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização do Tribunal de Contas.
(D) A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, pelos Governos Federal e
Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, não se
aplicando esta vedação ao pagamento de despesas com pessoal inativo.

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(E) A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação
para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização do ministro da pasta correspondente.

10. (MF - Analista de Finanças e Controle - ESAF) No que concerne à interpretação das disposições
constitucionais relacionadas com finanças públicas, assinale a opção correta.
(A) A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central.
(B) O Banco Central pode conceder empréstimos à entidade que não seja instituição financeira.
(C) O depósito da remuneração de servidor público estadual só pode ser realizado em instituição
financeira estatal, ressalvados os casos previstos em lei federal.
(D) A lei orçamentária federal anual compreenderá: o orçamento fiscal referente aos Poderes da União;
o orçamento das despesas de custeio das empresas estatais; e o orçamento da seguridade social.
(E) A lei orçamentária anual não conterá qualquer dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa.
Respostas

01. Resposta: “B”


Dispõe o art. 165, § 5º, da CF/88: “A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder
Público.”

02. A afirmativa está correta.


Fundamentação legal “§1º do art. 167 CF”. Neste caso temos o princípio da plurianualidade das
despesas de investimento.

03. A afirmativa está correta


Literalidade do art. 165 da Constituição Federal:
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.

04. Resposta: “A”.


Art. 169 CF. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

05. Resposta: “A”.


Previsão Legal: Art. 165, § 5º, I e II e § 7º, CF/88.
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
(...)
§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual,
terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

06. Resposta: correta.


O art. 168, da CF/88 dispõe que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês,
em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

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07. Resposta: “E”
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) – é o planejamento tático de vigência anual. Planeja o rumo
que a LOA (Lei orçamentária anual) deve tomar. A LDO orienta a LOA, sendo assim, a LDO deve ser
elaborada antes da LOA, obedecendo ao que diz o PPA (Plano plurianual)

08. Resposta: “D”


CF. artigo 166:
§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e
apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente
podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa,
excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

09. Resposta: “B”


Vejamos a previsão legal:
Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para
as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização
de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212
e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no
art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação
dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação
para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

10. Resposta: “A”


Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.

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