Sarmento Adpf
Sarmento Adpf
Sarmento Adpf
DE PRECEITO FUNDAMENTAL
DANIEL SARMENTO*
1. Introdução
I Vide, a propósito, o explícito reconhecimento deste fato feito por MENDES, Gilmar Ferreira,
em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (l). in Revista Jurídica Virtual n° 7 -
dezembro/1999, disponível no site http://www.planalto.gov.br.
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. lO" ed, São Paulo: Malheiros
Ed., 1995, p. 530.
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propósito da nova ação, contribuindo para este debate que certamente ainda provo-
cará muita polêmica.
Pelo que se depreende da Lei n°. 9.882/98, existem duas espécies distintas de
ADPF, que chamaremos doravante, na esteira dos ensinamentos de Juliano Taveira
Bernardes 3 , de argüição autônoma e argüição incidental.
A argüição autônoma constitui típica hipótese de processo objetivo, vocacionada
ao controle abstrato de constitucionalidade, à semelhança da ADIN, da Ação Decla-
ratória de Constitucionalidade e da ADIN por Omissão. Ela deve ser utilizada
exatamente nas hipóteses em que estas outras ações constitucionais não forem
cabíveis, ou não se revelarem idôneas para afastar ou impedir a lesão à preceito
fundamental da Constituição, consoante o disposto no art. 4°, § 1°, da Lei n° 9.882/99.
Já a Argüição Incidental, cuja existência infere-se da leitura de diversos dispo-
sitivos esparramados assistematicamente pelo corpo da lei, como o art. 5°, § 3°, e o
6°, § 1°, representa um mecanismo destinado a provocar a apreciação do Supremo
Tribunal Federal sobre controvérsia constitucional relevante, que esteja sendo dis-
cutida em processo submetido a qualquer juízo ou tribunal, quando inexistir outro
meio idôneo para sanar a lesividade ao preceito fundamental. Se o Supremo conhecer
da argüição incidental, ele não vai julgar a causa, como acontecia no instituto da
Avocatória 4 , de triste memória. Irá tão-somente manifestar-se sobre a questão cons-
titucional, resolvendo-a, sem decidir o caso concreto, à semelhança do que já ocorre
no incidente de argüição de inconstitucionalidade nos tribunais 5, característico do
controle difuso, e que se encontra regulado nos art. 480 a 482 do Código de Processo
Civil.
No entanto, diversamente do que ocorre naquele incidente, aqui a decisão da
controvérsia constitucional vinculará não apenas o julgamento do caso concreto que
a provocou, mas também a todos os outros em que a mesma questão estiver sendo
discutida, a teor do disposto no art. 10, caput e § 3° da Lei n°. 9.882/99. Além disso,
se aquele incidente regulado pelo CPC pode ser suscitado pelas partes, pelo MP ou
até de ofício, na argüição incidental só os órgãos legitimados para a propositura da
ADIN, arrolados no art. 103 da Constituição, estão habilitados a fazê-lo, conforme
dispõe o art .. 2° da Lei da ADPF.
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o objetivo do novo instituto é antecipar decisões do Supremo Tribunal Federal
sobre controvérsias constitucionais relevantes, que antes só chegariam ao seu conhe-
cimento muito depois, após o percurso das tortuosas vias recursais. Evita-se com
isto que, neste ínterim, seja criada e alimentada uma situação de incerteza jurídica,
congestionando os tribunais, ensejando a possibilidade de decisões discrepantes e
permitindo a consolidação no tempo de situações subjetivas que possam vir a con-
trariar a orientação que, depois, o Supremo venha a adotar em relação a certas
questões de índole constitucional.
A doutrina tem traçado um paralelo entre a argüição incidental pátria e o recurso
de amparo, do direito constitucional espanhol, e o recurso constitucional (Veifas-
sungsbeschwerde), do direito germânico, o que, no nosso entendimento, deve ser
visto com cautelas, em razão das diferenças marcantes entre, de um lado, o sistema
brasileiro de controle de constitucionalidade, e, do outro, os sistemas espanhol e
alemão, estes muito semelhantes entre si 6 • De fato, tanto na Espanha como na
Alemanha, não existe o controle difuso de constitucionalidade, razão pelo qual,
diferentemente do que ocorre no Brasil, os juízes e tribunais ordinários não estão,
em nenhum destes países, autorizados a tutelar direitos fundamentais violados,
quando a ofensa decorrer da aplicação de lei contrária à Constituição. Os juízes e
tribunais podem apenas suscitar a questão de inconstitucionalidade, que será decidida
pelas respectivas Cortes Constitucionais, em decisão dotada de caráter erga omnes.
Na Alemanha, o recurso constitucional é um instrumento que pode ser utilizado
pelo cidadão para provocar a tutela, pelo Tribunal Constitucional, dos seus direitos
fundamentais violados por atos do poder públic07, desde que exauridas as demais
instâncias judiciais. Através do recurso, podem ser impugnados atos normativos,
administrativos e judiciais, que atinjam diretamente o direito de um cidadão. Ade-
mais, no julgamento do recurso constitucional, a Corte Constitucional tem o poder
reconhecer, com eficácia erga omnes. a inconstitucionalidade de norma cuja aplica-
ção tenha lesado o direito fundamental do requerente. Vale observar que embora o
recurso constitucional sirva primariamente à tutela dos direitos fundamentais, ele
também pode ser definido, como observou o Prof. Klaus Schlaich, "como um meio
específico para a proteção da ordem constitucional objetiva" 8. Neste sentido, aver-
bou Hans G. Rupp:
6 Vide, sobre o sistema espanhol, ENTERRÍA, Eduardo García de, la Constitucion como Norma
y el Tribunal Constitucional, Madrid: Editorial Civitas, 1988, p 121/155, e sobre o sistema alemão,
MENDES, Gilmar Ferreira, Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996.
7 Cfr. SCHLAICH, Klaus, "Procédures et Techniques de Protection des Droits Fondamentaux
- Tribunal Constitutionnel Fédéral Allemand " In Cours Constitutionnelles Européenes et Droits
Fondamentaux, Louis Favoreax (org)., Paris: Economica, 1981, p. 125.
8 Op. cit., p. 109.
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desenvolvem perante o Tribunal Constitucional Federal, ele tem igualmente
uma finalidade objetiva, que é o esclarecimento dos problemas de direito
constitucional pela interpretação da lei fundamental" .9
2. Objeto da ADPF
Segundo reza o art. 1° da Lei n° 9.882/99, a ADPF tem por obj~to "evitar ou
reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público". O
parágrafo único do referido dispositivo, em seu inciso I, dispõe que a ADPF caberá
também "quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre
lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição". Tais hipóteses de cabimento da ADPF foram, no entanto, severamente
restringidas pelo art, 4°., § 4°, da lei, que consagrou o princípio da subsidiariedade
da nova ação, ao estabelecer que esta não será admissível "quando houver outro
meio eficaz de sanar a lesividade".
9 .GRUPP, Hans G., "Objet et Portée de la Protection des Droits Fondamentaux - Tribunal
Constitucionnel Fédéral Allemand", in Cous Copnstitucionelles Européenes et Droits Fondamen-
taux, op. cit., p. 242.
10 Conforme ENTERRÍA, op. cit., p. 141.
99
Tais dispositivos são aplicáveis, na nossa opinião, tanto à argüição autônoma
quanto à incidental 11, que também está sujeita ao princípio da subsidiariedade, mas
com nuances e temperamentos que serão adiante examinados.
Por outro lado, não podemos concordar com a aproximação que alguns autores
vem estabelecendo entre a ADPF e o writ of certiorari do direito norte-americano I2 .
Neste instituto, que hoje representa o principal instrumento de acesso à Suprema
Corte para fins de controle de constitucionalidade, há plena discricionariedade judi-
cial em relação à sua admissibilidade. Conforme ressaltaram John E. Nowak e Ronald
D. Rotunda,
11 Contra, Juliano Taveira Bemardes, op. cit., pp 01/02 que sustenta que o caput do art. 10 trata
da argüição abstrata, enquanto o parágrafo cuidaria apenas da argüição incidental.
12 Vide, por exemplo, MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 8" ed., São Paulo: Atlas,
2000, p. 615, e MENDES, Gilmar Ferreira, Vítimas do ócio (ou: Da importância da leitura do
Diário Oficial). Revista Jurídica Virtual n° 11 - abriI/2000, disponível no site http://www.planal-
to.gov.br.
13 A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito, in "Temas de
Direito Processual Civil (Segunda série)". Rio de Janeiro: Saraiva, 1980, p. 83/95.
14 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 5" ed. Coimbra: Almeidina, pp. 1961197
e BARROSO, Luis Roberto, Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996,
p. 187.
100
conforme averbaram Celso Bastos e Alexis Galiás de Souza Vargas a propósito da
ADPF, " ... não se trata de fiscalizar a lesão a qualquer dispositivo da que é, sem
dúvida, a maior Constituição do mundo, mas tão-somente aos grandes princípios e
regras basilares deste diploma" 15. Entre os preceitos fundamentais situam-se, sem
sombra de dúvidas, os direitos fundamentais, as demais cláusulas pétreas inscritas
no art. 60, § 4°, da Constituição da República, bem como os princípios fundamentais
da República, previstos no art. 1° ao 5° do texto magno.
Neste sentido, parece-nos que o legislador agiu bem ao não arrolar taxativamente
quais, dentre os dispositivos constitucionais, devem ser considerados como preceitos
fundamentais. Ao valer-se de um conceito jurídico indeterminado l6 , a lei conferiu
uma maleabilidade maior à jurisprudência, que poderá acomodar com mais facilidade
mudanças no mundo dos fatos, bem como a interpretação evolutiva da Constituição.
Caberá, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, definir tal conceito, sempre a partir
da consideração do dado axiológico subjacente ao ordenamento constitucional.
Pela própria redação do caput art. 1°, é possível notar a enorme abrangência da
ADPF, que pode ser utilizada não apenas com o objetivo de censurar atos normativos,
mas também atos administrativos e até mesmo atos jurisdicionais, agora sujeitos
também ao crivo do controle concentrado de constitucionalidade. As hipóteses são
as mais diversas: contratos administrativos, editais de licitação e de concurso, deci-
sões dos tribunais de contas, entre inúmeros outros atos estatais.
A expressão "ato do Poder Público", empregada pelo legislador, deve ser
compreendida em seu sentido mais lato, e alcança também, no nosso entendimento,
os atos de particulares que agem investidos de autoridade pública, como os praticados
por empresas concessionárias e permissionárias de serviço público. Parece-nos, neste
particular, perfeitamente cabível a analogia com o mandado de segurança, que pode
também ser impetrado contra atos de pessoas jurídicas de direito privado, no exer-
cício de atribuições do Poder Público 17 .
Nos Estados Unidos, em que, pelo entendimento dominante, as normas consti-
tucionais - com exceção da 13 a Emenda que aboliu a escravidão - vinculam apenas
o Estado (state action douctrine;I8, criou-se a teoria de que quando particulares agem
no exercício de atividades de natureza tipicamente estatal, estão também sujeitos às
limitações constitucionais. O caso mais emblemático de aplicação da public function
101
theorie foi o Marsh v. Alabama l9 • Tratava-se de uma localidade cujas ruas, resi-
dências, estabelecimentos comerciais etc, situavam-se integralmente dentro das terras
de uma companhia privada. Tal empresa resolveu proibir que, no interior das suas
terras, fosse realizada a pregação por testemunhas de Jeová, mas a Suprema Corte
declarou inválida tal proibição, pois ao manter um "cidade privada" (private owned
town), a empresa se equiparava ao Estado e se sujeitava à la Emenda da Constituição
norte-americana, que assegura a liberdade de culto.
Parece-nos que os atos privados que, pela sua natureza, forem equiparáveis à
ação estatal, poderão sujeitar-se também ao controle por via de ADPF, caso inexista
outro meio para sanar a lesividade. Num contexto como o atual, em que a tônica
constitui a substituição do Estado por atores privados, através de desestatizações,
terceirizações, parcerias com a iniciativa privada, e outros mecanismos assemelha-
dos, é assaz importante vincular estes atores ao respeito aos direitos fundamentais
e à Constituição, através de todos os meios e remédios disponíveis.
No entanto, a ADPF não é, infelizmente, instrumento hábil para o controle do
respeito das normas constitucionais, por entidades não estatais, no exercício de
atividades tipicamente privadas. Neste particular, pecou por omissão o legislador,
que poderia ter aproveitado o novo instrumento para reforçar a eficácia horizontal
dos direitos fundamentais (DrittwirkungpO, criando instituto que permitisse ao Su-
premo Tribunal Federal, nos cases mais graves e emblemáticos de lesão coletiva,
proteger o respeito aos direitos humanos no domínio das relações privadas.
102
Alexandre de Moraes sustenta que e extensão do controle abstrato de constitu-
cionalidade aos atos normativos municipais seria inconstitucional, pois violaria o
desígnio do constituinte originário de restringir este controle às normas federais e
estaduais, cristalizado na redação do art. 102, I, alínea" a" , do texto magn0 22 • Não
comungamos deste seu posicionamento. A Constituição Federal limitou apenas o
cabimento da ADIN às normas federais e estaduais, mas não estendeu este regra-
mento a todos os mecanismos de fiscalização concentrada de constitucionalidade.
Não há qualquer restrição ao controle de atos normativos municipais no art. 102, §
1°, da C.F., e não há porque traçar, neste particular, qualquer analogia entre a ADPF
e a ADIN. Até porque, uma das razões que motivou a criação da ADPF foi a sua
possibilidade de atingir situações que os outros mecanismos já existentes de controle
de constitucionalidade não tinham aptidão de alcançar.
A contrário do que afirma Alexandre de Moraes, não se trata, no nosso enten-
dimento, de extensão da competência do STF por meio de lei, o que efetivamente
seria vedado, já que a competência do Supremo foi discriminada, de modo exaustivo,
pelo texto constitucional. Na verdade, há expressa previsão constitucional da com-
petência do STF para julgamento da ADPF, e a Lei nO. 9.882/99 cingiu-se a regula-
mentar dito instituto, como lhe determinara a Constituição.
Aliás, a nosso ver, é digna de encômios a extensão do controle abstrato à lei
municipal, que permitirá ao STF resolver, de uma vez por todas e com eficácia erga
omnes, as controvérsias envolvendo a constitucionalidade do direito municipal,
evitando com isto o congestionamento ocioso do Judiciário, acarretado pela repetição
desnecessária de demandas idênticas, com atrasos na prestação jurisdicional e riscos
à isonomia do jurisdicionad023 . E nem se diga que tal extensão agrava a sobrecarga
de trabalho do Supremo Tribunal, hoje já tão assoberbado, pois cada ADPF sobre
lei municipal julgada corresponderá, seguramente, a um grande número de recursos
extraordinários, envolvendo a mesma questão, que o Pretório Excelso não terá de
apreciar.
Ora, se a ADPF pode seu utilizada para o controle de constitucionalidade do
direito municipal, é evidente que o seu emprego também será cabível em se tratando
de normas do Distrito Federal, editadas no exercício de competência legislativa de
natureza tipicamente municipal.
Isto porque, o Distrito Federal, ao qual vedou-se a divisão em municípios,
acumula as competências legislativas estaduais e municipais (CF, art. 32, § 1°), afora
as ressalvas constantes na própria Constituição. Diante disso, o STF vinha afirmando
que as normas distritais só poderiam ser objeto de controle abstrato, quando decor-
rentes do exercício de competência legislativa de índole estadual. Com o advento
da Lei n° 9.882/99, pensamos que os contornos normativos desta questão se modi-
ficam, para permitir o preenchimento de mais esta lacuna no controle abstrato de
normas.
22 MORAES, Alexandre, Direito Constitucional. 8" ed., São Paulo: Atlas, p. 616.
23 No mesmo sentido LOURENÇO, Rodrigo Lopes, O Controle de Constitucionalidade à Luz da
Jurisprudência do STF. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 57/58.
103
2.4 Normas anteriores à Constituição
24 Esta tese, entretanto, não é pacífica. O Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da ADIN
n° 2, julgada en 06 de fevereiro de 1992, defendeu, com fortes e eruditos argumentos, que o conflito
entre a Constituição e outras normas envolve sempre questão de inconstitucionalidade, tendo o seu
voto sido acompanhado pelos Ministros Néri da Silveira e Marco Aurélio. Concordamos, no
particular, com o Ministro Pertence e com Gilmar Ferreira Mendes, o qual averba que "há de se
partir do princípio de que, em caso de colisão de nonnas de diferentes hierarquias, o postulado
lex superior afasta outras regras de colisão. Do contrário, chegar-se-ia ao absurdo, destacado por
Ipsen, de que a lei ordinária, enquanto lei especial ou lex posterior pudesse afastar a norma
constitucional enquanto lex generalis ou lex prior." In Jurisdição Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 1996, p. 166. Vide também, sobre tal questão, o alentado estudo feito por Luis Roberto
Barroso, op. cit., p. 69/79, bem como CLEVE, Clemerson Merlin, A Fiscalização Abstrata de
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 148/153.
25 Na Alemanha, em Portugal, na Itália e na Espanha é admissível o controle abstrato de consti-
tucionalidade do direito anterior à Constituição. Vide, a propósito, ENTERRÍA, Eduardo Garcia
de, La Constitucion como norma y el Tribunal Constitucional. 3" ed. Ed. Civitas: Madrid, 1988, p.
83/94.
104
o exame da compatibilidade entre a norma impugnada e aquela que lhe empresta
fundamento. Com base nesta orientação, o Supremo não tem admitido exercitar o
controle de constitucionalidade sobre regulamentos, a não ser quando autônomos 26 .
No entanto, esta posição não era isenta de críticas. Conforme averbou Clemerson
Merlin Cleve, a cuja lição aderimos,
26 Não é esta a sede própria para tomar partido na tormentosa controvérsia que envolve a existência
ou não de regulamentos autônomos no direito brasileiro. Porém, dela não depende o reconhecimento
de que, se for editado regulamento autônomo, caberá sempre o exercício do controle de constitu-
cionalidade, pois inexistirá qualquer questão prévia de ilegalidade a ser solucionada.
27 Op. cit., p. 143.
105
Como se sabe, esta possibilidade, até então, inexistia no ordenamento pátrio.
No Brasil, o controle jurisdicional de constitucionalidade é, em princípio, repressivo,
afora as hipóteses de controle concreto preventivo, reconhecidas pelo STF apenas
nos casos (a) de violação, na processo legislativo, das regras constitucionais perti-
nentes, ou (b) e ofensa às cláusulas pétreas por projeto de emenda à Constituição,
haja vista a redação do art. 60, § 4°, da Lei Maior. Em ambas as hipóteses, segundo
a orientação do Pretório Excelso, o controle preventivo só pode ser provocado pela
via incidental, através de mandado de segurança impetrado por parlamentar, já que
este possui direito líquido e certo de não participar de processo legislativo incom-
patível com a Constituição 28 • O cidadão comum, segundo o Supremo, não poderia
provocar tal controle preventivo, pois enquanto não existir norma, não há nenhuma
possibilidade de aplicação da mesma, em violação ao seu direito subjetivo.
De qualquer maneira, o controle abstrato de normas, no Brasil, pelo menos até
o advento da Lei n° 9.882/99, era sempre repressivo, ao contrário do que ocorre na
França, em que, ao inverso, ele é sempre preventivo, ou do que se dá em outros
países, como Portugal, Espanha, Alemanha e Áustria, cujos ordenamentos admitem,
em algumas hipóteses, o controle jurisdicional abstrato preventivo, ao lado do
repressi V0 29 .
Será que este quadro, no direito brasileiro, se alterou com a nova lei? Parece-nos
que não. Apesar da redação do caput do art. 1°, o certo é que foram vetados, por
alegada inconstitucionalidade, o art. 5°, § 4°, e o art. 9°, da lei em questão, que
conferiam explícito amparo ao controle preventivo de constitucionalidade das leis,
por via da ADPF. Nas razões de veto, constantes da Mensagem n° 1.807, de 03 de
dezembro de 1999, o Presidente da República afirmou que tais normas conferiam
poder exagerado ao STF para realizar intervenção em questão interna corpo ris do
Legislativo.
Na nossa opinião, uma mudança tão drástica no sistema de controle de consti-
tucionalidade seria até salutar, por reforçar ainda mais a supremacia da Constituição,
mas não poderia ser implementada através de simples lei ordinária, demandando
emenda constitucional.
28 Vide, a propósito, MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 8" ed. São Paulo: Ed. Atlas,
p.569/578.
29 Sobre o controle preventivo de constitucionalidade em geral, vide Zeno Veloso, op. cit., p.
155/161
30 Tal entendimento já é bem antigo, mas foi reiterado recentemente no julgamento do MS
22.5033/DF, Dl de 06 de junho de 1997, p. 24.872. Há, no entanto, posição minoritária defendida
106
incompatível com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como
com a cláusula do devido processo legal, que, como não poderia deixar de ser,
estende-se também ao processo legislativo. O STF não pode furtar-se do ônus de
apreciar tal questão, pois ela diz respeito à regularidade formal das normas jurídicas,
matéria diretamente afeta aos direitos não só dos parlamentares, mas de toda a
população, destinatária destas normas.
A Lei n° 9.882/99 continha, na sua redação original, dispositivo que estenderia
o controle do STF sobre tais questões, ao estabelecer o cabimento da ADPF "em
face de interpretação ou aplicação dos regimentos internos das respectivas Casas,
ou regimento comum do Congresso Nacional, no processo legislativo de elaboração
das normas previstas no art. 59 da Constituição Federal." (art. 1°, Parágrafo único,
inciso 11). Contudo, infelizmente, o referido dispositivo foi vetado pelo Presidente
da República, por suposta inconstitucionalidade, sob o argumento de que a "a
intervenção autorizada do supremo tribunal Federal no âmbito das normas cons-
tantes de regimentos internos do Poder Legislativo retringe-se àquelas em que se
reproduzem normas constitucionais. "
Perdeu o legislador, no nosso entendimento, ótima oportunidade para corrigir
uma das maiores distorções na jurisprudência do STF a propósito da jurisdição
constitucional.
pelos Min. Celso de Mello, Marco Aurélio e Ilmar Galvão, que advoga, ao nosso sentir com acerto,
a tese do cabimento do controle juridicional nestes casos.
nd
31 Vide, a propósito, TRlBE, Laurence H., American Constitucional Law. 2 . ed. New York: The
Foundation Press, 1988, p. 96/107, e NOV AK Jonh E. & ROTUNDA, Ronald D., op. cit., p.
106//117.
107
Car?2. Há hoje, inclusive, um refluxo no emprego desta teoria, desde o julgamento
do caso United States v. Nixon 33 , em que a Justiça norte-americana decidiu que era
suscetível de controle jurisdicional a recusa do Presidente Nixon de entregar ao
Ministério Público fitas que continham gravações de conversas sigilosas na Casa
Branca, que o comprometiam no caso Watergate.
A doutrina da insindicabilidade dos atos políticos não pode, no nosso entendi-
mento, ser invocada no ordenamento pátrio, quando o ato examinado contrariar, de
forma manifesta, a Constituição Federal, que é parâmetro inafastável para aferição
da validade de todos os atos estatais ou privados, revestidos ou não de colorido
político. Conforme observou Rui Barbosa, em lição clássica, mas que não perdeu
sua atualidade,
108
cer parâmetros minimamente objetivos que legitimem seu controle por via jurisdi-
cional 36 •
36 Ainda assim, entendemos que, em casos extremados, o Judiciário pode apreciar alegação de
desvio de poder, na prática dos atos políticos.
37 Sobre esta temática há vasta literatura. Vide, em especial, CANOTILHO, J. J. Gomes, Consti·
tuição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra: Coimbra Editora.
38 Vide, dentre outros, BARROSO, Luis Roberto, O Direito Constitucional e a Efetividade de
suas Normas. Rio de Janeiro: Renovar, 1990, p. 171/182.
109
magno e de uma interpretação ortodoxa do princípio da Separação dos Poderes,
adotou posição mais conservadora, equiparando os efeitos da decisão do mandado
de injunção aos da que é proferida na ADIN por Omissão. Em outras palavras, para
o STF, o Judiciário, no julgamento do mandado de injunção limitar-se-ia a notificar
o órgão responsável pela elaboração da norma, mas não poderia, ao contrário do que
a doutrina dominante advoga, elaborar a regra para o caso concreto, suprindo a
omissão do legislador e possibilitando, com isso, o gozo imediato, pelo autor da
ação, do direito constitucional em causa. Com isso, a Corte Suprema esvaziou o
mandado de injunção, tornando-o um instrumento extremamente limitado.
É certo que, em julgamentos posteriores, o STF flexibilizou esta sua orientação
e passou a admitir que fossem conferidos efeitos concretos ao julgamento do man-
dado de injunção, quando o devedor do direito constitucional em jogo fosse a pessoa
jurídica cujos órgãos ou poderes tivessem responsabilidade pela omissão constitu-
cional. O leading case foi o julgamento do Mandado de Injunção n° 283-5, relatado
pelo Ministro Sepúlveda Pertence, em que o impetrante postulava o direito à repa-
ração econômica, prevista no art. 8°, § 3°, do ADCT, devida aos cidadãos que
tivessem sido vítimas de atos discricionários do Ministério da Aeronáutica durante
a ditadura militar. Naquele caso, o STF decidiu fixar prazo de 60 dias para o
Congresso elaborar a norma regulamentadora do preceito constitucional, sob pena
de, em não o fazendo, reconhecer o direito do impetrante de obter da União, pela
via processUal adequada, a reparação a que fizesse jus. Em outros julgamentos
subseqüentes, o Supremo manteve a mesma orientação, furtando-se sempre, todavia,
de elaborar a norma para o caso concreto, para suprir a lacuna constitucional.
Sem embargo, mesmo depois deste avanço, o ordenamento brasileiro continuou
sem contar com um mecanismo mais amplo, que tivesse como efetivamente corrigir
esta séria disfunção da ordem jurídica, que é a inconstitucionalidade por omissão,
total ou parcial. Nesse sentido, em que pese o silêncio do legislador, parece-nos que
a ADPF, desde que interpretada de modo generoso e progressista, poderá colmatar
esta lacuna.
Com efeito, cumpre notar, em primeiro lugar, que a lesão a preceito fundamental
da Constituição pode resultar de ato omissivo ou comissivo dos Poderes Públicos.
E, dentre as omissões que podem traduzir-se em ultraje aos preceitos magnos, não
há porque excluir-se aquelas imputáveis ao legislador.
No momento em o presente estudo está sendo elaborado, pende de apreciação
no STF a ADPF n° 4, que gravita precisamente em torno desta questão. Trata-se de
ação ajuizada pelo PDT, em que se alega que a MP 2.019/2000, que fixou o valor
do salário mínimo em cento e cinqüenta e um reais viola o preceito fundamental
inscrito no art. 7°, inciso IV, da Lei Maior. Cuida-se de uma típica hipótese de
inconstitucionalidade por omissão parcial, em que, por um lado, a norma elaborada
pelo legislador está longe de atender aos imperativos constitucionais pertinentes,
mas, por outro, a sua supressão do mundo jurídico, com a decretação da sua incons-
titucionalidade, não resolveria o vício, mas antes o aprofundaria. Dos onze Ministros
do STF, cinco já votaram contra o cabimento da ação (Octávio Gallotti, Nelson
Jobim, Maurício Corrêa, Sydney Sanches e Moreira Alves), enquanto outros cinco
manifestaram-se favoravelmente à admissibilidade da ADPF (Sepúlveda Pertence,
110
Celso de Mello, Marco Aurélio, lImar Galvão e Carlos Velloso), por considerarem
que a ADIN por Omissão não é, no caso, suficiente para sanar a lesividade ao preceito
fundamental. Está pendente o voto do Ministro Néri da Silveira, que terá de desem-
patar o julgamento.
Parece-nos inquestionável que não só na hipótese tratada na ADPF n° 4, mas
em qualquer caso de inconstitucionalidade por omissão, total ou parcial, em que o
dispositivo constitucional possa ser considerado, pela sua relevância, como preceito
fundamental, e a omissão não recaia sobre órgão administrativo, a Argüição será
cabível. É evidente, neste sentido, que a ADIN por Omissão não basta para sanar a
lesividade em tais hipóteses, já que a sua decisão é praticamente inócua, cingindo-se
à mera ciência do poder competente para adoção das providências cabíveis, sem
fixação de qualquer prazo ou estabelecimento de sanção.
Contudo, o mais difícil é definir qual será o efeito da decisão da ADPF nestes
casos. Entendemos que o STF não pode, a princípio, substituir-se ao legislador,
editando comando geral e abstrato, o que seria incompatível com o princípio da
separação dos poderes, que é cláusula pétrea na nossa Constituição. Contudo, pare-
ce-nos que o que não pode persistir é a ofensa a preceito fundamental, decorrente
do omissão total ou parcial do legislador. O dever do STF, como guardião da
Constituição, será o de encontrar alguma forma para viabilizar a aplicação do
preceito, até que o legislador se desincumba do seu mister constitucional de disci-
pliná-lo adequadamente.
Uma saída possível é a de possibilitar que o STF fixe prazo para os órgãos
competentes elaborarem a norma em conformidade com a Constituição. Findo este
prazo sem que a norma seja editada, reconhecer-se-ia o poder do Supremo de suprir
provisoriamente a lacuna, valendo-se de qualquer dos meios de integração do direito,
previstos no art. 48 da Lei de Introdução ao Código Civil.
É certo que a adoção desta proposta exegética agravaria o fenômeno da judi-
cialização da política, e transferiria para STF um poder extremamente amplo, fugindo
à ortodoxia da concepção clássica do princípio da separação de poderes. Porém, é
importante frisar que tal transferência seria apenas provisória, e decorreria não de
uma invasão do Supremo nas esferas próprias dos demais poderes, mas da inércia
destes poderes em editar normas essenciais à aplicação dos preceitos que representam
os pilares da ordem constitucional. A efetividade da Constituição não pode continuar
refém da vontade política do legislador.
A Constituição brasileira já está em vigor há mais de 12 anos, e inúmeros dos
seus dispositivos ainda não foram regulamentados, enquanto outros o foram de forma
incompleta ou deficiente, ficando muito aquém dos desígnios do constituinte origi-
nário. Já é tempo buscar uma solução que, se não resolva, pelo menos possa atenuar
esta crônica patologia que caracteriza o constitucionalismo brasileiro. A omissão
reiterada dos poderes eleitos legitima o Judiciário a assumir uma postura mais ativa
em defesa dos valores fundamentais em que se alicerça a ordem jurídica, cuja
observância não pode ficar à disposição das forças políticas hegemônicas do Estado.
E a ADPF pode revelar-se uma valioso instrumento para este fim.
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4- O Princípio da Subsidiariedade
Segundo dispõe o art. 4°, § 1°, da Lei n° 9.882/99, "não será admitida a argüição
de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de
sanar a lesividade." Tal dispositivo consagra o princípio da subsidiariedade da
ADPF, que restringe de forma severa as suas hipóteses de cabimento.
Este princípio inspirou-se em condicionamento semelhante existente no recurso
constitucional alemão e no recurso de amparo espanhol, cujo cabimento também
encontra-se condicionado ao esgotamento de todas as demais instâncias judiciais
para a tutela do direito fundamental.
O STF, no julgamento da ADPF n° 03, já aplicou o referido princípio, ao rejeitar
a ação, proposta contra decisão judicial de Tribunal de Justiça, em virtude do
cabimento de outros meios para sanar a Iesividade.
Não há dúvidas de que o princípio em questão exclui a possibilidade da Argüi-
ção, sempre que outro instrumento de fiscalização abstrata de constitucionalidade
for suficiente para sanar a lesão ou ameaça ao preceito fundamental. Assim, por
exemplo, não cabe a ADPF para a retirada do mundo jurídico de lei ou ato normativo
estadual, posterior à Constituição, pois para isso já existe a ADIN. Do mesmo modo,
a ADPF será inadmissível para a declaração da constitucionalidade de lei ou ato
normativo federal superveniente à ordem constitucional, pois para tal finalidade é
possível o uso da ADCON.
Contudo, em relação à Argüição Incidental, a questão torna-se mais complexa.
É possível sustentar, a partir do teor literal do art. 4°, § l°, da Lei 9.882/99, que a
simples existência de qualquer recurso contra a decisão judicial questionada é sufi-
ciente para afastar o cabimento da ADPF. Tal entendimento reduziria a quase nada
tal modalidade de ADPF, pois, com a pletora de recursos e instrumentos processuais
hoje existentes, é praticamente impossível que não exista, em um caso concreto,
algum remédio apto para tutelar o direito das partes revestido de dimensão consti-
tucional .
Gilmar Ferreira Mendes, no entanto, defende entendimento diverso, partindo da
premissa de que o objetivo que prevalece na ADPF, mesmo incidental, é a tutela da
higidez da ordem jurídica, e não a defesa dos interesses concretos do Autor. Segundo
o eminente Professor,
112
pletora de recursos extraordinários idênticos poderá, em verdade, consti-
tuir-se em ameaça ao livre funcionamento do Supremo Tribunal Federal." 39
ll3
Nestas hipóteses de Argüição incidental, entendemos que o STF deverá exami-
nar, caso a caso, se realmente a questão constitucional ventilada ostenta relevante
interesse público. O interesse público deve ser entendido aqui não como o consistente
na resolução da controvérsia concreta que tenha ensejado a argüição, pois, por mais
relevante que seja o caso, para dirimi-lo devem ser utilizados os inúmeros recursos
próprios do ordenamento processual. Caso contrário, permitir-se-ia o acesso indis-
criminado ao Supremo para resolver conflitos intersubjetivos concretos, com o
atropelo das instâncias recursais competentes, o que representaria uma afronta ao
devido processo legal e ao princípio do juiz natural. Além disso, acabar-se-ia invia-
bilizando por completo o Pretório Excelso, pela sobrecarga de trabalho.
No nosso entendimento, esta Argüição Incidental, sem a prévia exaustão das
instâncias ordinárias, só pode ser admitida naqueles casos em que existirem um
grande número de processos idênticos, gravitando em torno da mesma questão
constitucional. Nestas hipóteses, quando não for cabível a resolução da questão
constitucional através dos instrumentos abstratos de controle de constitucionalidade,
será possível o emprego da ADPF. Isto evitará que se estenda desnecessariamente
a insegurança jurídica decorrente da dúvida sobre a constitucionalidade de certos
atos estatais, e evitará o congestionamento desnecessário do Poder Judiciário, que
será poupado do ônus de julgar um sem-número de processos rigorosamente iguais.
5- Partes
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9.882/99, mas também o próprio direito constitucional de petição (art. 5°, XXIV,
alínea a, CF). Porém, caso o PGR resolva não ajuizar a ação, o interessado não
contará com qualquer remédio para provocar a apreciação do STF, em razão do veto
presidencial aposto ao § 2° do art. 2° da Lei 9.882/99, que previa o cabimento de
representação ao STF nesta hipótese.
Tais legitimados ativos são parte apenas em sentido formal, pois não possuem
qualquer disponibilidade sobre a ação, tendo apenas o poder de deflagrá-la, tal como
ocorre nas demais ações do controle concentrado de constitucionalidade41 • Embora
a Lei 9.88299 tenha se silenciado a este propósito, entendemos que, tal como na
ADIN e ADCON, não se deve considerar admissível a desistência manifestada pelo
autor no julgamento da ADPF, pelo caráter eminentemente objetivo do processo.
Por outro lado, parece-nos que caberá, nesta matéria, aplicar-se a orientação
jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal a propósito da ADIN, em
relação à existência de legitimados universais e não universais para propositura da
ação, exigindo-se destes últimos o requisito da pertinência temática como pressu-
posto para a admissibilidade do process0 42 . Do mesmo modo, parece-nos que, apesar
da omissão da Lei 9.882/99, a legitimidade ativa do Governador e da Câmara
Legislativa do Distrito Federal para ADPF deverá também ser reconhecida na ADPF,
na linha da jurisprudência do STF a propósito da ADIN, agora já consolidada através
do art. 2° da Lei n° 9.868/99.
No que tange ao pólo passivo, entendemos que, diante do seu caráter predomi-
nantemente objetivo, a ADPF é uma ação sem réu. Pode-se, no máximo, considerar
que as entidades responsáveis pelo ato impugnado sejam os legitimados passivos,
constituindo, no entanto, parte em sentido meramente formal.
Mesmo na Argüição Incidental, em que as partes do processo judicial em que
se suscitou a ADPF sofrem diretamente os efeitos da decisão, estas, a rigor, não
integram nenhum dos pólos da relação processual, como se depreende do disposto
no art. 6°, § l°, que apenas faculta ao relator da ação a ouvir, se entender necessário,
tais partes.
Não vislumbramos nisso qualquer inconstitucionalidade, porque o STF já deixou
assentado, no julgamento proferido na ADCON n° l-I DF, que as garantias consti-
tucionais do contraditório a ampla defesa não se estendem aos processos de índole
objetiva, cuja finalidade não é a tutela de direitos, mas a proteção da higidez da
ordem constitucional. Consoante observou o Ministro Moreira Alves naquele im-
portante julgamento,
"Num processo objetivo, que se caracteriza por ser um processo sem partes
contrapostas, não tem sentido pretender-se que devam ser asseguradas as
41 Vide, a propósito das características do processo objetivo, Gilmar Ferreira Mendes, Controle
de Constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 249/26l.
42 No mesmo sentido, Zeno Veloso, op. cit., p. 302. Sobre as diferençass entre legitimação universal
e não universal há farta doutrina, como, e. g .. , Gilmar Ferreira Mendes, Jurisdição Constitucional.
São Paulo: Saraiva, 1996, p. 128/153, e Clemerson Merlin eleve, op. cit., p. 119/125.
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garantias individuais do princípio do contraditório e da ampla defesa, que
pressupõem a contraposição concreta de partes cujo conflito se visa dirimir
com a prestação jurisdicional do Estado. "
6. Conclusões
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