La Protection Des Marques de Services Et de Commerce
La Protection Des Marques de Services Et de Commerce
La Protection Des Marques de Services Et de Commerce
La marque constitue dans la majorité des cas, le bien le plus important d’une entreprise. Ceci
est dû à l’impact que porte la marque sur l’environnement commercial, vu que celle-ci, dans un monde
d’abondance de choix, influant sur les décisions des clients, employés, investisseurs et autorités
gouvernementales. 1
Elle ne se résume pas seulement à des noms et des symboles mais elle cristallise les perceptions
et les sentiments des consommateurs à l’égard d’un produit ou service et de ses performances et
représente tout ce que le produit ou le service signifie pour eux.2
L’article 133 de la loi 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle, définit la marque
comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou
services d’une personne physique ou morale ».
Il s’agit des :
Marques nominales : elles sont représentées au moyen de mots, assemblages de mots, lettres,
chiffres...
Marques mixtes : elles combinent à la fois des signes verbaux et des figures.
Marques sonores : elles sont représentées sous forme graphique telle une notation musicale.
Marques tridimensionnelles
A ce stade ; le présent sujet présente un intérêt théorique dans une mesure que la loi 17 -97
relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05 protège
la marque et son titulaire de toute usurpation dans un cadre juridique et judicieux . Sans oublier
l’importance de l’intérêt pratique que les titulaires des marques personnes physiques que personnes
morales soient abrités de tout atteinte a la véracité de la propriété de leurs marque.
ALORS ; quel est le cadre générale sur l’idée de la protection et la relation de la marque avec
les autres droits de la propriété intellectuelle ! quel sont les dispositions spécifiques de la marque !
et quel est la procédure d ' acquisition des droits dans le domaine des marques !
Pour pour ce faire et répondre à cette problématique nous pensons dresser le plan suivant :
Partie 1 : Objet et portée de la protection et les droits accordées en matière des marques
1
Guide sur les marques de fabrique de commerce et de service ; page 3
2
WWW.ompic.org.ma
Chapitre 2 : Disposition spécifique à la marque
PARTIE 1 : Objet et portée de la protection et les droits accordées en matière des marques
A- Données générales
La propriété intellectuelle constitue l’un des thèmes d’actualité sur le plan international en
matière économique et juridique. Elle a une grande influence sur les relations entre les pays, suite à
l’instauration du libre-échange dans le cadre de la globalisation de l’économie. Le Maroc a connu sa
première législation sur la propriété industrielle depuis 1916. Les préjudices portés aux intérêts des
pays ou de leurs ressortissants par les violations des droits intellectuels, notamment ceux relatifs à la
marque par la contrefaçon ou l’imitation, ont poussé certains pays développés à insister sur la
programmation de la protection de ces droits dans les négociations commerciales multilatérales lors
de l’Uruguay round. Au terme de ces négociations, l’accord sur les ADPIC/TRIPS a été adopté. Il
regroupe tous les droits de propriété intellectuelle courants : Droits d’auteur et droits voisins, droits
de propriété industrielle et les obtentions végétales.
L’accord sur les ADPIC est reproduit à l’annexe de l’accord de Marrakech instituant
l’Organisation Mondiale du Commerce, signé à Marrakech le 15/04/1994. Parmi les objectifs de cet
accord, qui fait référence à certaines dispositions stipulées par la convention de Paris, une protection
internationale ayant une efficacité qui garantit les droits de propriété intellectuelle relative au
commerce et ce, à travers la mise en œuvre et l’amélioration des règles, des dispositions et des critères
exigés pour cette protection. Une telle initiative nécessite une révision des législations nationales afin
que les procédures de ces règles, dispositions et critères soient efficaces contre toute violation de ces
droits, à condition que les mesures prises soient justes, équitables, simplifiées et à prix raisonnable et
sans qu’elles deviennent des obstacles entravant le déroulement normal de l’échange commercial.
Nul doute que la manière de réglementer les droits de propriété intellectuelle et leur application
adéquate ont une incidence sur l’évolution dans le domaine de l’innovation, de la créativité et du
développement économique, ainsi que sur la création de nouvelles opportunités d’emploi et une
attractivité pour les investissements extérieurs. Actuellement, le terme ressource intellectuelle
exprime une catégorie précise de ressources humaines, dotée de capacité de création et d’innovation
et qui attire des ressources de façon indépendante, étant donné que l’effort intellectuel ne se limite
plus uniquement au rendement, il est désormais devenu, par son échange, un capital réel et une
motivation pour la création de la richesse . Par ailleurs, la préservation des droits exige que la justice
s’acquitte de sa mission en bonne et due forme. Dans ce sens, le rôle du juge, qui statue sur les
contentieux, lui permet d’insuffler une âme au droit et de conférer à sa terminologie une véritable
interprétation. Le juge assume l’application des normes dictées par le droit. Son rôle est devenu plus
important dans le cadre des dispositions de l’ADPIC, conformément aux obligations du Maroc en sa
qualité de membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), et également à cause de
l’importance économique de la propriété intellectuelle, qui exige la précision sur le plan de la justice.
Le juge est tenu de prendre en considération la réalité économique et de statuer en faveur du droit et
de sa protection, en s’inspirant de l’avis des consommateurs pour déduire le concept de confusion. Le
juge est tenu également par la célérité en cas de décision de justice concernant les contentieux ou
dans le cadre des mesures provisoires, tout en étant capable de convaincre par les motivations de son
jugement. L’atteinte de cet objectif gagnerait par la contribution de l’avocat, qui maîtrise la matière et
qui aspire à illuminer la justice par ses conclusions et mémoires, ses plaidoiries et les efforts consentis
dans la recherche
et la prospection. En outre, et à l’instar du juge, ce but exige une formation continue des avocats
pour suivre et accompagner les évolutions enregistrées dans ce domaine. Par ailleurs, il ne faut pas
perdre de vue le rôle des autres intervenants dans le cadre de ce domaine tel que les bureaux de
conseil et d’expertise spécialisés en la matière et qui doivent se mettre à niveau.
La marque constitue un droit de propriété intellectuelle qui est régi aussi bien par des lois
nationales, que par des principes agréés internationalement, vu les engagements qui découlent des
conventions adoptées par le Maroc.
L’art.133 définit la marque comme étant : «un signe susceptible de représentation graphique
servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». Il s’agit des :
marques nominales marques figuratives marques sonores marques olfactives
Maroc le 08/10/1999. L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC) (1994), adopté par le
Le principe de la territorialité
Les normes stipulées dans les lois nationales ainsi que celles des conventions internationales
imposent des limites à la liberté d’action en matière de concurrence économique saine, mais elles ne
constituent qu’une partie des nombreux obstacles issus des usages industriels et commerciaux, des
systèmes de commerce et d’industrie et de la concurrence interdite. Dans le cadre de ces obstacles,
on trouve ce qu’on appelle en commerce extérieur le « dumping », qui signifie une concurrence illicite
par l’importation de marchandises à un prix inférieur à celui du prix de revient, ce qui engendre une
perturbation du marché et met les concurrents dans une mauvaise posture face au prix à défier.
Concernant la protection de la marque, en cas d’opposition entre le droit national et le droit
international, la priorité est donnée au droit international.
Il est question de définir la place de la marque dans ses relations aux droits intellectuels en
général, et chacun des droits de la propriété industrielle en particulier. A. La position de la marque par
rapport aux autres droits de propriété intellectuelle
Il existe une relation entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle qui sont
repartis traditionnellement en deux sections principales dont chacune comprend un certain nombre
de droits : les droits de propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique. Cette
relation varie selon le rapprochement de la marque à l’un de ces droits. Cependant, la marque se
caractérise par le « principe de spécialité » qui constitue la pièrre angulaire de tout le dispositif
concernant la marque, que ce soit sur le plan national ou international, et qui la distingue nettement
des autres droits, et spécialement des droits de propriété industrielle. Ce principe (article 153), signifie
que les droits exclusifs d’exploitation dont dispose le titulaire d’une marque concernent les produits
ou services spécifiques dans une rubrique désignée lors du dépôt, de sorte qu’il est permis à une autre
entreprise d’utiliser la même marque pour des produits ou services différents. La plupart des
législations actuelles autorisent les déposants de demander la protection de la marque pour plusieurs
classes, alors que d’autres exigent le dépôt de dossiers séparés pour chaque classe.
La marque assure une protection privative au profit du signe distinctif sous lequel un produit ou
un service est mis en concurrence, abstraction faite de la protection qui peut être assurée par les autres
droits de propriété intellectuelle. Cependant, la loi institue une hiérarchie entre la marque et les autres
droits privatifs, la marque qui n’est qu’un droit d’occupation, étant inférieure aux autres droits
intellectuels qui sont des droits de créativité ou de personnalité.
Ainsi, selon l’article 137 de loi 17.97, ne peut être adopté comme marque, un signe portant
atteinte à des droits antérieurs et notamment à un nom commercial ou à une enseigne, à une
appellation d’origine protégée, à un droit d’auteur ou droits voisins, ou encore à un droit résultant
d’un dessin ou modèle protégé ;
B. Cadre spécifique de la relation entre la marque et les autres droits de propriété intellectuelle
Le brevet protège par la reconnaissance d’un monopole temporaire d’exploitation, une création
nouvelle de caractère technique désignée par « invention » (art.17), alors que la marque constitue
quant à elle un signe distinctif dont la protection peut être conservée aussi longtemps que le souhaite
le titulaire grâce au renouvellement successif (art.152). La coexistence entre le brevet et la marque
pourra se matérialiser dans un même objet physique tout en conservant des rôles différents
Un objet déterminé peut être protégé à la fois par un droit des dessins et modèles et par un
droit de marque. Le droit des dessins et modèles est un droit temporaire (5+5+5 = 15 ans, art. 122),
alors que la marque est un droit perpétuel (art.152), c’est donc au déposant que revient le choix de la
voie la plus efficace pour la protection de son droit.
Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une entreprise exploite son fonds de
commerce. A la différence de la marque qui est un signe servant à distinguer les produits ou les
services, le nom commercial sert à distinguer l’entreprise par rapport à ses concurrents. (art. 177).
Contrairement à la marque qui est facultative, le nom commercial est obligatoire. (art. 30).
Le nom commercial est unique car on ne voit pas comment peut on désigner de plusieurs
manières différentes un même établissement alors que l’on peut être titulaire de très nombreuses
marques différentes
Le nom commercial peut être choisi à titre de marque s’il s’agit du même propriétaire. Dans le
cas contraire, l’autorisation du propriétaire est requise conformément aux termes de l’article 137, qui
oblige le déposant de tenir compte des droits antérieurs à la marque. A la différence de la marque, le
nom commercial et la dénomination commerciale ne font pas l’objet d’une protection par l’action en
contrefaçon. (art.201).
5. La marque et l’enseigne
L’enseigne peut être définie comme étant un signe distinctif qui ne fait pas l’objet d’une mention
à l’article premier de la loi 17.97. Cependant, il est un signe distinctif permettant le rattachement de
la clientèle à une entreprise. C’est ainsi que l’enseigne est apposée sur les locaux de l’exploitation de
sorte qu’elle constitue un signe extérieur et visuel. L’analyse déjà constatée au niveau du nom
commercial s’applique ici.
La notion d’indication géographique est « … toute indication qui sert à identifier un produit
comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité de ce territoire, dans les cas où
une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique… » art. 180. Par ailleurs, l’article 181 définit l’appellation
d’origine . Ainsi, tous les producteurs de ce lieu bénéficient de la protection réservée aux appellations
d’origine à condition de respecter les normes relatives à la production. Contrairement à la marque, les
indications géographiques ne concernent pas les services, d’autant plus qu’elles ne sont pas régies par
les règles de la contrefaçon (art. 201 et 231). 7. La marque et le nom de domaine
Le nom de domaine est l’adresse textuelle permettant d’accéder facilement à un site web. Le
nom de domaine est constitué par le radical de l’adresse Internet : les éléments compris entre le
préfixe www. et le suffixe de fin de l’adresse tels : .ma .com, .net, etc. Le caractère distinctif du nom
de domaine pour une entreprise ou une organisation est désormais reconnu, au même titre que celui
de la marque, car il permet d’identifier son image sur Internet. Il est donc conseillé avant de déposer
un nom de domaine, de vérifier s’il n’entre pas en conflit avec une marque antérieure. Le principe de
spécialité s’applique pour les noms de domaine
C’est la marque que le fabricant appose sur les produits qu’il fabrique, le produit concerné peut
être aussi bien un produit fini qu’un produit de base. Un produit commercialisé peut donc être revêtu
de plusieurs marques appartenant à des fabricants successifs.
C’est la marque qu’un distributeur appose sur le produit qu’il commercialise. On l’appelle aussi
une marque de distribution.
La marque de commerce peut coexister avec la marque de fabrique. Dans ce cas, la garantie
provient pour le consommateur de la confiance qu’il place dans le choix des produits par le distributeur
.
La marque de service est destinée à accompagner les différents services. A l’instar de la marque
de commerce et la marque de commerce, la marque de service manque de support concret vu le
caractère immatériel du service. Elle est généralement utilisée comme enseigne ou nom commercial.
Toutefois, elle peut trouver parfois un support matériel qui en permet l’apposition.
La marque collective est une marque déposée par un groupement de personnes permettant de
distinguer les produits ou services de ses membres de ceux d’autres entités. On distingue entre :
marque collective proprement dite, et marque collective de certification.
L’article 166 alinéa 1 dispose que : « la marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée
par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement ». Elle
est généralement exploitée par les coopératives et les associations.
L’importance de ce genre de marque réside dans le fait d’offrir des solutions juridiques aux
entreprises souhaitant commercialiser leurs produits qui trouvent des difficultés à être reconnus par
le consommateur ou par les grands distributeurs, s’ils étaient lancés individuellement.
C’est une marque qui s’applique à un produit ou à un service qui respecte certaines normes
précisées dans le règlement de l’enregistrement. Selon l’article 166 alinéa 2 de la loi 17-97, la marque
collective de certification a une fonction de garantie.
B. Les marques notoires
La loi 17.97 a classé la marque notoire parmi les droits antérieurs interdisant l’enregistrement
d’une marque .Une marque est qualifiée de notoire lorsqu’elle est connue d’une large fraction du
public, il en résulte que le caractère notoire de la marque est soumis au principe de la territorialité. De
ce fait, il est nécessaire de le prouver dans le pays dont on souhaite obtenir la protection.3
a) la forme de la marque
Le choix d’une marque implique de tenir compte des multiples considérations d’ordre
économique, psychologique, mais aussi juridique. Si l’on s’en tient uniquement aux seules contraintes
juridiques, l’article 133 exige que le signe soit susceptible de représentation graphique, et être en
mesure de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
La loi 17.97 indique dans l’article susvisé de façon non limitative une liste des signes qui peuvent
notamment constituer une marque, il s’agit des :
dénominations,
signes figuratifs,
signes sonores,
signes olfactifs.
La loi cite des exemples qui peuvent être rangés dans la catégorie des marques nominales, il
s’agit des :
1.Les noms patronymiques, à savoir les noms de famille, peuvent constituer une marque valide.
C’est une marque qui a été déposée en reprennent le patronyme d’un individu comme nom de
marque.
En cas de protection comme marque, les noms patronymiques deviennent un élément du fonds
de commerce. Il perd alors presque totalement son aspect personnel pour être soumis à toutes les
règles du droit des marques.9. Il devient donc, cessible, saisissable, etc.
L’usage du nom patronymique comme marque peut être celui du nom dont le déposant est lui-
même titulaire. Ça peut aussi être le nom d’un tiers.10
La marque est le nom patronymique du déposant Le titulaire d’un nom patronymique a toujours
la possibilité de le déposer à titre de marque. N’importe quel patronyme peut faire l’objet d’un dépôt
3
La jurisprudence a élargi le concept de la marque notoire en interdisant son utilisation sur des produits et services différents de
ceux d’origine, ainsi une décision de la cour d’appel de Casablanca en date du 19/11/2001 - dossier n° 727.2000 - a considéré que le fait de
commercialiser des produits sous une marque notoire appartenant à un tiers laisse croire qu’il en est le propriétaire et par conséquent cette
utilisation indue de la marque est de nature à tromper le public.
à titre de marque, à condition de représenter un caractère distinctif par rapport au produits et services
pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Une femme pourra également déposer le nom de son mari comme marque. Si elle vient à en
perdre l’usage suite d’un divorce, en principe elle conserve sur cette marque un droit acquis puisqu’il
s’agit d’un élément incorporel d’un fonds de commerce qui lui appartient, sauf si cette usage apparaît
comme de nature à tromper le public ou à nuire anormalement au titulaire du nom.
Les tribunaux peuvent limiter ou interdire au récent déposant de la marque de son nom par
l’homonyme qui est déjà enregistrée par une autre personne comme marque. Ils ordonnent à cet effet
une adjonction à ce nom afin d’éviter le risque de confusion.
L’article 137 de la loi 17-97 précise que l’usage d’un nom patronymique d’un tiers comme
marque est soumis à l’autorisation de ce dernier.
Le titulaire du nom peut parfois faire interdire l’usage de son patronyme comme marque. Cette
action ne paraît légitime que dans la mesure où le titulaire du nom patronymique établit l’existence
d’un préjudice que lui cause l’utilisation commerciale et le dépôt de ce terme à titre de maque. 12
Ont ainsi pu interdire l’usage commercial de leur nom : les héritiers de Cézanne pour une galerie
de tableau, Arnaud de France pour la vaisselle, certains titulaires du nom de Luynes pour des rouges à
lèvres…
4. Les pseudonymes
Un pseudonyme est une dénomination de fantaisie, un nom supposé sous lequel une personne
dissimule sa véritable identité dans l’exercice de ses activités publiques, notamment littéraires ou
artistiques. L’article 133 alinéa a de la loi 17-97 indique que le pseudonyme peut être déposé à titre
de marque. Les règles du nom patronymique sont notamment applicables au pseudonyme.13
Ainsi, pour que le titulaire d’un pseudonyme puisse s’opposer à ce qu’il soit adopté comme
marque par un tiers, il est nécessaire qu’il puisse se prévaloir d’un préjudice ce qui exige une certaine
notoriété de ce pseudonyme.
Les noms de personnages littéraires ou du cinéma qui ne constituent pas des pseudonymes ni
des noms patronymiques peuvent être aussi déposés licitement à titre de marques. Si ces noms sont
originaux, ils sont couverts par un droit d’auteur au profit de leur créateur et en conséquence, leur
dépôt à titre de marque par un autre que ce dernier, nécessite une autorisation du titulaire des droits,
exemple : le cas du personnage Tarzan.
5. Noms géographiques
Les noms géographiques peuvent faire sujet d’un dépôt à titre de marque. Sauf que, il y a une
certaine imprécision par rapport aux noms géographiques.
- L’appellation géographique est définie par l’article 181 de la loi 17-97 comme étant «
L’appellation d’origine est la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité
servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou autres
caractéristiques déterminées sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique,
comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »
Une indication géographique est constituée de tout signe ou toute combinaison de signes tels
que des mots, y compris les noms géographiques et de personnes, ainsi que des lettres, chiffres,
éléments figuratifs et couleurs, y compris les couleurs uniques quelle qu’en soit la forme. »
Le choix d’un nom géographique à titre de marque est interdit dans les hypothèses suivantes :
1 . Lorsqu’il s’agit d’une appellation d’origine qui ne peut être valablement déposée à titre de
marque, car c’est une richesse collective que tous les producteurs d’une région peuvent utiliser
(art.181), ce qui justifie l’interdiction de son utilisation à titre exclusif par une seule personne
2 . Lorsque l’appropriation à titre de marque est de nature à porter atteinte au nom, à l’image
ou à la renommée d’une collectivité locale (art. 137).
3. Lorsque le nom géographique est de nature à tromper le public sur la provenance du produit
ou service (art. 135).
En général, tous les mots sont susceptibles de constituer une marque valide. A savoir :
➢ Les mots de fantaisies ou inventés comme Kodak ➢ Les mots composés exemple du Jacuzzi.
Les noms composés, les néologismes et les slogans sont un assemblage de mots, et peuvent
être déposés comme marque. A condition de ne pas être descriptifs de la qualité ou des
caractéristiques du produits ou services.
➢ Les mots composés peuvent être sous forme de termes du langage courant.
Selon les dispositions de l’article 133, peuvent constituer une marque les lettres, les chiffres ou
initiales. Ainsi, constituent des marques valides :
L’article 133.b énumère les exemples des signes figuratifs, qui sont :
Dessins
Le dessin peut être défini comme toute disposition de trait ou de couleur représentant une
image ayant un sens déterminé, cela peut être la figuration d’un joueur ou d’un crocodile tel que «
Lacoste » pour les marques des vêtements. Pour constituer une marque valide, le dessin ne doit pas
porter atteinte aux droits de son auteur si le dessin n’a pas été réalisé par le déposant.
2. Etiquettes
Parmi les signes pouvant être protégés dans le cadre de la marque, se trouvent les étiquettes,
c’est l’exemple des étiquettes de jeans.
Ils sont susceptibles de constituer une marque à condition d’être distinctifs, c’est-à-dire avoir
une forme non imposée par la nature du produit ou répond à la fonction normale du produit.
4. Logos
Par logo, on désigne un symbole formé d’un ensemble de signes graphiques constituant une
marque pour un produit ou une firme. Lorsqu’ils bénéficient d’un droit d’auteur, les logos ne peuvent
faire l’objet d’un dépôt à titre de marque sans l’autorisation écrite de leur auteur.
Ce type de signe peut faire l’objet d’un dépôt à titre de marque à condition d’être distinctif.
La validité de tels signes exprime la volonté du législateur de tenir compte des nouvelles réalités
technologiques.
6. Les formes
La loi considère les formes comme des signes distinctifs. Elle se contente alors d’énumérer
quelques exemples des différentes formes pouvant constituer une marque, l’art.133.b désigne « ... les
formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service…
»
Elles constituent l’une des innovations notables de la loi 17.97 tel que modifié et complété par
la loi 31.05. L’article 133.c mentionne les sons et les phrases musicales pouvant constituer une marque
à condition d’être susceptibles de représentation graphique
Après avoir dépassé l’étape préliminaire du choix d’un signe, on aura intérêt à s’assurer de la
validité juridique de ce signe.
C’est ainsi que le signe doit être licite (art.135), il doit être distinctif (art.134), non déceptif
(article 135 et disponible (article 1374).
Il existe en premier lieu des signes insusceptibles de toute protection à titre de marque, soit
parce qu’ils contreviendraient à une disposition particulière d’origine nationale ou internationale, soit
parce qu’ils seraient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. (précis)
La convention de Paris exclut que l’on puisse déposer comme marque les armoires, drapeaux et
autres emblèmes des pays de l’Union. Notamment, les si et poinçons officiels de contrôle et de garantie
adoptés par ceux-ci .( article 3 de la convention)
Le législateur marocain a interdit d’adopter comme marque les signes contraires à l’ordre public
ou aux bonnes mœurs, ainsi que les signes déceptifs ou trompeurs.
selon les dispositions de l’article 135 de la loi 17-97, ne peuvent être valide comme marque :«
a) qui reproduit l'effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d'un membre de la Famille Royale, les armoiries,
drapeaux, insignes ou emblèmes officiels du Royaume ou des autres pays membres de l'Union de Paris,
les sigles ou dénominations de l'Organisation des Nations Unies et des organisations internationales
adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à
4
article 137 :« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et
notamment:
a. à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle;
b.à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
c.à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de
confusion dans l’esprit du public;
d. à une indication géographique ou à une appellation d’origine protégées;
e. aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques;
f. aux droits résultant d’un dessin ou modè le industriel protégé;
g.au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son
image;
h.au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale »
assurer leur protection, les décorations nationales ou étrangères, les monnaies métalliques ou
fiduciaires marocaines ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
Une marque ne doit pas être constituée par un signe de nature à induire la clientèle en erreur
sur la nature ou la qualité du produit ou du service et cela conduit à l’écarter de la protection.
L’article 135 alinéas c de la loi 17 - 97 déclare, en effet, nulles la marque de nature à tromper le
public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
La tromperie sur la nature du produit ou service a été illustrée, dans la jurisprudence française, par
l’annulation des marques (Capillosérum) et (Servi frais), respectivement déposées pour un produit
capillaire ne consistant pas en un sérum pharmaceutique et des surgelés
La marque n’est pas une création, donc il n’est pas nécessaire qu’elle soit nouvelle. (Guide p39)
23. Ainsi, l’originalité n’est nullement requise en la matière.
L’appréciation du caractère déceptif ou trompeur est une prérogative souveraine des juges du
fond. Le caractère déceptif d’une marque ou d’un élément de marque prévu par l’article 135 concerne
:
La tromperie sur la qualité, le cas des marques hyper garantie, associées à l’image d’un
contrat alors que la lecture de ce contrat montrait que la garantie était limitée dans le temps
et l’espace.
Selon l’article 133, la marque est un signe « servant à distinguer les produits ou services ». Par
« caractère distinctif », il faut entendre la capacité du signe d’identifier des produits ou services par
rapport à d’autres produits ou services qui leur sont identiques ou similaires. Il en résulte que le
caractère distinctif est donc relatif et non pas absolu.
Le caractère disponible du signe signifie qu’un tiers n’est pas déjà acquis de droits
sur le signe en cause.
On dit parfois que le terme doit être ‘ nouveau’, il ne s’agit pas d’une nouveauté
comparable à celle exigé en matière d’invention ou dessin et modèle.il suffit que la
marque ne soit pas au moment de son dépôt, l’objet d’un droit concurrent dans le
même secteur d’activité.
L’appréciation de la disponibilité implique que l’on détermine dans un premier
temps la nature des droits antérieurs opposables , et que l’on précise dans le
second les limites à l’opposabilité de ces droits antérieurs
L’article 137 propose une liste non exhaustive, de ce qui peut être désigné par l’expression «
droits antérieurs » à la marque, il s’agit de :
Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit
du public.
Droits protégés par la loi relative la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Il est à signaler que la jurisprudence peut ajouter d’autres cas considérés comme des droits
antérieurs vu que la liste des antériorités mentionnées par l’article 137 n’est pas exhaustive.
Cette protection est explicitée dans le tableau ci-après, qui montre une comparaison entre les
durées de validité des droits de propriété industrielle :
Après avoir traité le cadre général de la marque et les moyens de son choix, nous allons
développer deux sortes de procédures dans le domaine des marques à savoir la procédure de
l’acquisition du droit sur la marque. En effet l’objectif indispensable pour le propriétaire de la marque
est de protéger sa marque à l’intérieur du pays où il exerce son activité et où il a des intérêts. Il se peut
que dans certains cas le propriétaire de la marque recherche également une protection à l’extérieur
des frontières dans le but d’étendre son activité. Et pour cela, il est suivre un ensemble de procédures,
que ce soit dans le cadre national ou encore dans le cadre international. A ne pas oublier qu'ils existent
un certain nombre d'obstacles inhérents à ces procédures, parmi lesquels on vise l’opposition contre
la demande d’enregistrement. A ajouter, a cela que parmi ses obstacles la marque peut être mener à
faire face à d'autres qui vont la projeter à un danger potentiel, ce qui nous a mené à parler des moyens
de protection de la marque d'un propriétaire déterminée.
Section 1 : Le Dépôt
Le droit sur la marque peut être acquis de deux manières soit par usage ou par dépôt.
L’usage veut dire que celui qui prouve la propriété de la marque par l’usage public et non
économique du signe lui attribue le droit sur la marque. En effet, l’usage public implique un contact du
signe avec la clientèle à travers, par exemple, la vente des produits comportant la marque. Avec la loi
17.97, le droit marocain a abandonné le système d’acquisition de la marque par l’usage, au profit de
celui de l’acquisition par l’enregistrement. L’acquisition de la marque par l’enregistrement nécessite,
dans premier lieu une formalité administrative par laquelle celui qui souhaite acquérir un droit sur une
marque doit manifester sa volonté à auprès de l’OMPIC, et dans second lieu l’accomplissement d’un
nombre de procédures afin d’enregistrer la marque. Il faut toutefois distinguer le dépôt de la «
demande d’enregistrement » de « l’enregistrement » proprement dit, qui n’est attribué qu’à la suite
du dépôt et d’un examen de forme et le cas échéant d’une procédure d’opposition. Cette distinction
n’a aucune influence sur la date d’effet de l’enregistrement. En effet, ce dernier va produire ses effets
à compter de la date du dépôt de la demande5. La seule exception à ce principe est celle de la marque
notoire.
Pour distinguer ses produits ou services, toute personne physique ou morale a le droit
d’enregistrer une marque6, au moyen d’un dépôt d’une demande à cet effet, soit personnellement,
soit par l’intermédiaire d’un mandataire7, à l’exception bien entendu des marques collectives de
certification qui nécessitent une personne morale pour leur dépôt8. La marque qui fait l’objet de la
copropriété, doit faire l’objet d’une demande par l’ensemble des copropriétaires9. L’acquisition de la
propriété de la marque ne s’acquiert que par son enregistrement 10pour bénéficier de la protection
instituée par la loi 17.97, ainsi que l’obtention d’un « certificat d’enregistrement de la marque de
fabrique, de commerce ou de service ». En effet, pour pouvoir obtenir ce certificat, ce dernier est
soumis aux conditions suivantes : Le dépôt du dossier de la marque, chaque dossier concerne une seule
marque. Le dépôt s’effectue au niveau de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale. Le dossier de la marque est déposé par le propriétaire de la marque ou son mandataire.
5
Article 143 : Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l’organisme chargé de la propriété
industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt.
L’enregistrement d’une marque donne lieu à l’établissement d’un titre de propriété industrielle appelé «
certificat d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service «, déposée et enregistrée dans
les formes et conditions prévues à la section II du présent chapitre.
6
(art.133) LOI n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et
31-05
7 (art.144) LOI n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et
31-05
8 (art.171) LOI n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et
31-05
9 (art. 140). LOI n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et
31-05
10 (article 140)
Le maintien du droit acquis sur l’enregistrement d’une marque peut avoir un aspect positif par
le renouvellement de l’enregistrement, ou un aspect négatif par la perte de ce droit de façon volontaire
par le biais des actes relatifs au droit de la marque, ou bien non volontaire telle que la prononciation
des décisions judiciaires entraînant la perte de ce droit.
IL faut savoir que l’enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date du dépôt
pour une période de 10 ans.11 L’expiration de cette période entraîne la perte des droits sur la marque
sauf s’il y’a «renouvellement», on peut donc conclure que le renouvellement est une
procédure importante qui permet de sauvegarder ses droits sur la marque au-delà de la période
initiale. La loi de sa part ne prévoit aucune limite pour le nombre des renouvellements. En effet, le
renouvellement de la marque obéit aux mêmes formalités de dépôt prévues à l’article 144 et suivant
conformément à l’article 152. al.1. La demande de renouvellement doit se limiter à une partie des
produits ou services couverts par l’enregistrement, si le renouvellement porte uniquement sur une
partie des produits ou services en question. En revanche, le déposant est dans l’obligation de procéder
à un nouvel enregistrement s’il entend élargir le domaine de la protection à d’autres éléments ne
faisant pas partie du dépôt initial.
Le propriétaire d’un droit sur la marque possède la possibilité d’exploiter sa marque soit
personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers. En outre, il peut renoncer à ce droit au profit d’un
tiers, il peut aussi en transférer l’usage par le biais d’une cession ou d’une licence d’exploitation. La
marque peut également faire l’objet d’un nantissement. Ces actes juridiques peuvent porter sur la
totalité ou sur une partie seulement du droit de la marque. La loi a attribué au propriétaire d’une
marque plusieurs prérogatives, il bénéficie à cet effet de certaines garanties ayant pour finalité le
maintien de sa marque, ce qui lui permet de faire face à toute usurpation indue de sa propriété. Par
ailleurs, la loi prévoit une règle commune aux actes portant sur une transmission ou une licence. Ces
actes doivent être constatés par écrit à peine de nullité.12
Cette section de la 2ème partie traitera les points relatifs à l’enregistrement international, en
l’occurrence, sa définition, les procédures permettant l’accès à cet enregistrement, son
renouvellement et ses effets.
11
Article 152 : L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une
période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé tous les dix ans sur demande du titulaire
ou son mandataire muni d’une procuration avec la justification de l’acquittement des droits exigibles. Les
formalités de renouvellement sont fixées par voie réglementaire.
12
(Article 156.5).
A ces traités, il faut ajouter les textes d’application ; à savoir : Le règlement d’exécution commun,
et les instructions administratives pour l’application de l’arrangement et du protocole.
Les conditions liées à la marque : La marque doit être susceptible de reproduction graphique (y
compris photographie), et doit être identique à la marque qui figure dans la demande ou
l’enregistrement initial.
Les produits ou services pour lesquels l’enregistrement international de la marque est demandé
; Les Etats dans lesquels le déposant souhaite étendre la protection de sa marque.
La marque enregistrée sur le plan international dispose d’une protection perpétuelle à travers
le renouvellement de l’enregistrement, tant que le propriétaire de la marque demande ce
renouvellement dans le délai prescrit et en s’acquittant des émoluments et taxes nécessaires. Le
renouvellement se fait pour la même durée que celle de la protection précédente13.
13
- L’Article 6.1 et 7.1 du Protocole Article 6.1) L’enregistrement d’une marque au Bureau international est
effectué pour 10 ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l’article 7. Article 7.1) Tout
enregistrement international peut être renouvelé pour une période de 10 ans à compter de l’expiration de la
période précédente, par le simple paiement de l’émolument de base et, sous réserve de l’article 8.7, des
émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments prévus à l’article 8.2).
Il faut toutefois, savoir que le non renouvellement, à cause du non-paiement ou du paiement
partiel des taxes, entraîne l’arrêt des effets de l’enregistrement international. Dans ce cas, le bureau
international informe tous les bureaux nationaux concernés.
Tout d'abord il est fondamental faire une distinction, d’une part, l’opposition contre une
demande d’enregistrement de marque et, d’autre part, l’opposition en tant que voie de recours
ordinaire prévue par le code de procédure civile et pénale.
L’Office joue un rôle de neutralité à l’égard des parties, exception faite des questions de l’ordre
public et de bonnes mœurs et des règles impératives qui doivent être appliquées sans aucune
restriction14. Etant donné que le système d’enregistrement selon la nouvelle législation marocaine se
base sur le dépôt de la demande d’enregistrement, la publicité de la demande d’enregistrement et
l’opposition par toute personne ayant un intérêt, dès lors, les parties concernées sont tenues de suivre
les opérations de publication relatives aux marques déposées dans le but de l’enregistrement afin de
protéger leurs droits et agir pour leur prévention. L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale peut recevoir dans la même journée, la demande de dépôt d’enregistrement de deux
marques ou plus de la part de différentes personnes, même si elles sont de nature contradictoires.
Cependant, l’Office n’intervient pas et les parties ont droit à l’opposition après publication. Dans ce
cas, l’opposition devient réciproque, chaque partie s’oppose au dépôt de l’autre.
L’opposition peut être soulevée par plusieurs personnes à la fois, c’est le cas de l’opposition
émanant aussi bien d’un titulaire d’une marque protégée, que d’un bénéficiaire d’un droit exclusif
d’exploitation. L’opposition peut être soulevée par plusieurs personnes à la fois, c’est le cas de
14
Article 148.3 : L’opposition est instruite selon la procédure suivante : 1. l’opposition est notifiée sans délai au
titulaire de la demande d’enregistrement ou son mandataire, le cas échéant. …….. Les modalités de dépôt de la
demande d’extension ou de suspension prévues ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
l’opposition provenant aussi bien d’un titulaire d’une marque protégée, que d’un bénéficiaire d’un
droit exclusif d’exploitation.
Le délai imparti à la publication ne doit pas excéder un mois à partir de la date du dépôt régulier
des demandes d’enregistrement. L’article 148.2 limite le délai d’opposition à deux mois. Ce délai
compte à courir de la publication de la demande d’enregistrement. Concernant les marques
étrangères, l’article 66.2 du Dec, subordonne la date de la publication à la date de la réception par
l’OMPIC du bulletin des marques internationales publié par l’OMPI et qui est mis à la disposition du
public. Ainsi, concernant les marques étrangères, le délai de l’opposition court à partir du 1er jour du
mois suivant la réception du bulletin des marques internationales par l’office.
En principe, la procédure d’opposition prend fin par la décision de l’OMPIC, qui se traduit par la
déclaration soit de son admission soit de son rejet. Toutefois, l’article 148.3 précise que la procédure
d’opposition peut faire l’objet d’une clôture au cours du déroulement de la procédure, c’est le cas :
Lorsque l’opposant retire à son opposition, puisqu'il n’y a plus de litige; et lorsqu’il y a accord
entre les deux parties sur une solution à leur différend, ce qui signifie qu’il n’y a plus d’objet
d’opposition.
L’article 148.5 énonce la possibilité de former le recours contre la décision de l’Office Marocain
de Propriété Industrielle et Commerciale en matière d’opposition.
Il faut tout de même savoir que ni la loi 17.97 ni le décret d’application n’ont mentionné les
formalités de ce recours. Il est à rappeler que l’article 2 du Dahir en date de 28 septembre 1974 relatif
à la promulgation du code de procédure civile, prévoit que les dispositions du code de procédure civile
sont applicables à défaut de règles spécifiques régissant une question traitée par des textes légaux et
réglementaires spéciaux.
Lorsque la cour d’Appel de commerce, statue sur les recours formés contre la décision de l’Office
Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale, son rôle se limite au contrôle des arguments
exprimés par l’office. La cour se substitue à l’office dans l’examen de l’opposition et dans le contrôle
de sa conformité au droit sur le plan de la forme et du fond, dans les limites de la demande des parties.
Cette décision ne doit pas toucher aux compétences dévolues au tribunal, par la force de la loi, pour
statuer sur d’autres aspects liés au sujet.
Les moyens de protection du droit à la marque sont répartis entre ceux qui protègent le
droit du propriétaire de la marque enregistrée et ceux qui protègent les droits d’autrui alléguant un
droit sur cette marque , parmi ces moyens, seront traités dans cette partie l’action en déchéance ,
l’action en nullité, l’action en revendication et l’action en contrefaçon , tout en présentant la procédure
de prévention relative aux mesures aux frontières
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, il s’agit de
toute personne ayant l’intention d’exploiter la marque y compris un concurrent.
L’action en déchéance peut être exercée soit à titre principal, soit à titre reconventionnel.
L’effet principal de la déchéance est l’extinction du droit sur la marque. D’autres effets peuvent
être aussi relevés :15
La déchéance prend effet à la date de l’expiration de la durée de 5 ans pour non exploitation
de la marque (art. 163 dernier alinéa) et non à la date du jugement. De ce fait, les actes précédant la
15
Il a été considéré par la jurisprudence française que le délai de non exploitation de 5 ans prévu à
l’article L.714.5 du code de la propriété intellectuelle commence à courir à compter de la publication au
bulletin officielle de la propriété industrielle del’enregistrement de la marque .Considérant, qu’il n’est pas contesté
que l’enregistrement de la marque « ATHLON » a été publié le premier Mars 2002 de sorte que le délai de 5
ans n’est pas expiré, par conséquent l’action en déchéance était irrecevable.C.A. Paris 4ème Ch.13 décembre
2006, PIBD, n° 845 III-86.
déchéance sont réputés valables, et les actes portant atteinte au droit sur la marque commis durant
cette période, sont susceptibles d’être punis à titre de contrefaçon.
La déchéance peut être totale ou partielle, elle est partielle lorsqu’elle ne porte que sur une
partie des produits ou services couverts par l’enregistrement (art. 163. al. 3).
Le cas de « la nullité de l’enregistrement d’une marque » visé à l’article 161 constitue un cas
parmi d’autres, qui engendre un anéantissement de l’effet juridique de la marque. Il s’agit de
l’anéantissement de l’acte juridique de l’enregistrement déclenché par l’existence des causes
spécifiées à l’article susvisé. Toute décision définitive prononçant la nullité de la marque doit être
inscrite au RNM (art. 165).
La nullité de l’enregistrement est encourue dans les cas énoncés par les articles 161 et 162, il
s’agit de :
Tout signe qui n’est pas de nature à constituer une marque, au sens de l’article 133.
Tout signe qui est déceptif et contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui
est interdit par la loi, au sens de l’article135.
Tout signe adopté en violation des droits antérieurs stipulés à l’article 137 (art. 161. al
2).
Toutefois, seul le titulaire du droit antérieur peut intenter une action en nullité de la
marque, sous réserve de deux conditions :
Tout signe de nature à créer une confusion avec une marque Notoire conformément à
l’article 6 bis de la CUP (art. 162).
Dans le premier cas, le tribunal se limite à déclarer irrecevable le moyen de nullité soulevé par
celui qui prétend avoir un droit antérieur sur la marque déposée.
En revanche, dans le 2ème cas, le tribunal prononce la nullité lorsque la preuve justifiant la
nullité a été rapportée par le titulaire du droit antérieur.
La nullité a un caractère absolu (art.161 al.3) qui emporte essentiellement la nullité de
l’ensemble des actes afférents à la marque concernée, notamment, les licences accordées pour son
exploitation.
Au terme de l’art.142 al.1 : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un
tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit
sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice….. »
La demande d’enregistrement d’une marque qui porte atteinte aux droits des tiers n’est
contestée en justice qu’à la preuve de l’existence de l’une des deux conditions posées par l’article 142
; à savoir :
La 1ère condition implique le dépôt d’un signe pour l’enregistrement à titre de marque dans
le but de priver un tiers de l’usage de ce signe, autrement dit, le déposant avait comme intention de
faire échec au droit d’un tiers. Ce dernier est tenu alors d’établir qu’il a antérieurement utilisé le signe
publiquement ou manifesté l’intention de le faire.16
La deuxième condition qui porte sur la violation d’une obligation légale ou conventionnelle,
qui découle du principe de l’application de la loi et de l’exécution des contrats de bonne foi. Ce cas
peut être illustré par l’exemple d’un distributeur ou un concessionnaire qui a l’obligation
d’exécuter ses engagements contractuels de bonne foi.
Par conséquent, il doit s’abstenir de déposer à son nom la marque du fabricant ou du concédant
faisant l’objet du contrat de distribution ou de la licence, au détriment des droits de ceux-ci.
L’action en revendication est considérée comme une action en nullité pour fraude. La décision
pour revendication accorde la propriété sur la marque à celui qui en a le droit.
La marque, en tant que signe distinctif, se distingue des autres droits de propriété industrielle
dans la mesure où elle fait l’objet d’une protection par l’action en contrefaçon, comme c’est le cas
16
C’est l’exemple d’un commerçant ou un importateur qui dépose une marque qui est très connue à
l’étranger, mais qui n’est pas encore exploitée au Maroc.Un autre exemple tiré de la jurisprudence
Française porte sur un ancien employé qui reproduit, à titre de marque, l’enseigne appartenant à son ancien
employeur.
C.A Paris, 4ème ch. 10 juill.1985, ann. prop. ind. 1986, 234.
pour le brevet, les dessins et les modèles industriels et à la différence des autres signes qui ont le
même rôle de distinction, notamment, le nom commercial. Cependant, la protection par l’action en
contrefaçon ne peut avoir lieu qu’en cas de marque enregistrée.
Dans l’action en contrefaçon, on distingue entre les conditions de fond et celles de forme 17:
La contrefaçon de marque est considérée en droit marocain aussi bien un délit civil que pénal.
Toutefois les conditions d’exercice de l’action en contrefaçon restent toujours les mêmes.
Les peines prévues pour la marque sont applicables en matière de marques collectives ainsi
qu’en matière de marques collectives de certification. (Art. 229).
a) L’acte de contrefaçon :
La notion de contrefaçon est le terme général usuel pour toutes les formes d’atteintes
portées à la marque, en particulier, la reproduction de la marque, l’imitation frauduleuse de la marque
et l’usage illicite de la marque.18
Les différentes atteintes susceptibles d’être portées à la marque sont prévues par les articles
154 et 155
b) L’élément intentionnel
Pour être tenu pour acte de contrefaçon, l’acte d’exploitation doit comporter, outre
l’élément matériel, un élément intentionnel.
La première condition fixée par le législateur pour exercer l’action en contrefaçon c’est que les
faits soient postérieurs à l’enregistrement de la marque. Ainsi l’article 207 stipule expressément
que : « Les faits antérieurs …à l’enregistrement des marques de fabrique, de commerce ou de service
sur les registres tenus par l’organisme chargé de la
Toutefois, ces enregistrements ne prennent effet qu’à compter de la date de leur dépôt
(art.143).
L’action en contrefaçon nécessite, d’une part, l’intérêt pour agir en contrefaçon et d’autre
part, la qualité pour agir en contrefaçon.
17
A noter que, la marque est soumise à la règle de la spécialité.
18
L’article 201 al.1 de la loi 17.97 a traité la contrefaçon au sens large du terme, dans la mesure où toute
usurpation de marque, conformément aux articles 154 - 155, est considérée comme contrefaçon.
Sous section 2: l’action en concurrence déloyale :
L’action en concurrence déloyale est régie par l’article 184 de la loi 17.97 qui stipule que : «
Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes
en matière industrielle ou commerciale. »Sont notamment interdits :
tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec
l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;
les indications ou allégations dont l’usage dans l’exercice du commerce est susceptible
d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques,
l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises. »
L’apport de la loi 17.97 se conçoit au niveau de la distinction claire et nette entre les actes
de concurrence déloyale et ceux de la contrefaçon.
A. La faute
L’article 184 donne, à titre indicatif et non restrictif, des cas pouvant constituer des actes de
concurrence déloyale..
B. Le préjudice :
Comme toute action civile, le recours à l’action en concurrence déloyale exige que soit
respectées les règles de procédures dont la compétence et la prescription .
A. La compétence
La loi 17.97 a transféré la compétence en matière civile aux tribunaux de commerce (art. 15).
B. La prescription
En vertu de l’art. 205 al.3 : « les actions civiles et pénales prévues par le présent titre sont
prescrites par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause ».
La victime d’un acte de concurrence déloyale cherche par l’exercice de son action en justice,
le rétablissement de la situation antérieure à la faute, par la revendication, d’une part, de la
cessation du comportement déloyal et, d’autre part, de la réparation pécuniaire sous forme de
dommages et intérêts, mais la réparation peut être aussi en nature sous forme de publication du
jugement.