Derecho Sucesoral 2
Derecho Sucesoral 2
Derecho Sucesoral 2
DERECHO DE
Mónica Andréa García
SUCESIONES Gómez
Fecha: 2023- 1
DERECHO SUCESORAL
SUCESION
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haciéndole continuador o partícipe de cuantos bienes, derechos y
obligaciones tenía este al morir”.
Pero el patrimonio comprende también las obligaciones que son el pasivo y en las
que la relación jurídica representa una carga económica para su titular.
CARACTERÍSTICAS DE LA SUCESION
1. Es un hecho jurídico.
2. Es un modo de adquirir el dominio por causa de muerte.
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3. En un modo de adquirir derivativo y de efecto Traslaticio.
4. Implica continuidad entre el de cujus y sucesor, en la titularidad de la relación
activa y pasiva.
5. Es a título gratuito.
6. Los asignatarios son voluntarios.
7. Se trasmiten bienes a título singular o universal.
8. Siempre hay difunto, herencia y asignatario.
9. Nace con la muerte.
10. Se basa en la organización familiar.
11. Toda persona fallece y la sucesión es en forma testada, intestada o mixta.
12. Toda persona antes de fallecer puede disponer de sus bienes (trasmitirlos),
conforme a la ley.
13. Se adjudican los bienes sin atender su origen, sexo ni progenitura
14. Salvo voluntad expresa, se presume que todo asignatario acepta con
beneficio de inventario.
15. Administran la herencia los Albaceas con tenencia de bienes (cuando la
sucesión es testada) o los Herederos
16. Es un fenómeno de interés económico de los llamados a la sucesión
(Herederos y Legatarios).
17. Los acreedores sucesorales conservan todos sus derechos y garantías de
sus créditos
18. Se trasmite una universalidad jurídica.
19. Se inicia con la muerte y termina con la Partición y Adjudicación, aprobada
judicialmente1.
CLASES DE SUCESIONES
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LAFONT PIANETA Pedro, Derecho de Sucesiones, Tomo I, Editorial Librería del Profesional, Pág. 154/5.
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3. Traslativa (Según se derive del muerto) y Constitutiva (si solo constituye
derechos. v. gr. Un legado de constitución de Usufructo.
4. Voluntaria (Según sea del querer del testador) o Necesaria (ordenada por la
ley).
5. Definitiva (Según sea pura y simple) y Provisional (Si está sujeta a condición).
6. Testada (con testamento), Intestada (sin testamento) y Mixta. (Si tiene parte
testada y parte intestada).
7. Judicial o contenciosa (ante el juez) y Notarial o voluntaria (ante notario y por
escritura pública).
8. Vacante (No hay asignatarios que acepten la herencia) y con Asignatarios (Hay
herederos que comparezcan y acepten la herencia).
9. La sucesión contractual o convencional, es aquella en la cual el causante en
vida acuerda con sus hijos en cómo repartir sus bienes e inclusive comienza a
dárselos o donárselos en vida, para que posteriormente se proceda a las
“colaciones de la herencia” respectivas. Debe tenerse en cuenta que en vida, el
padre puede adelantar parte de las legítimas o de las mejoras a que tiene
derechos sus descendientes (artículo 1520 numeral 2º y 1256 del código Civil).
Y podrá señalar que bienes de las legítimas le corresponderán, como consta en
el artículo 1255 Ejusdem.
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3. Diversas asignaciones testamentarias;
4. Las asignaciones forzosas;
5. Regulación del desheredamiento, Revocación y Reforma del Testamento y la
Partición de la herencia.
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c. Normas jurídicas MIXTAS, aquellas que contienen parte de Impositivas y de
Supletivas: como en el caso de las mejoras que contiene parte de: IMPERATIVAS
cuando no pueden ser violadas por el testador en cuanto a sus beneficiarios y
SUPLETIVAS cuando en el Testamento pueden ser ampliadas, la ley no prohíbe
dejar una asignación superior a lo que forzosamente exige la ley, siempre que se
ajuste a la limitada libertad de testar. Ejemplo: La cuarta de mejoras, es obligación
dejarla únicamente a descendientes, pero el testador puede escoger a cualquiera
de ellos y en la proporción que quiera dentro del cuarto.
Es necesario que existan los tres (3) elementos para que nazca la “sucesión mortis
causa” y sus efectos, de lo anterior se desprende:
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columna vertebral de toda nación. Se dice que los bienes Herenciales deberían
volver en calidad de vacantes a la comunidad, pero siendo el derecho de propiedad
anterior al Estado y que éste no crea sino que protege, no ha tenido aceptación ni
acogida ésta tesis filosófica.
LA MUERTE O DEFUNCION
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Nuestra legislación Colombiana consagra y define la muerte en el Decreto 1172 de
1989, que fija una definición de muerte así: “Fenómeno biológico por él cual existe
ausencia de funciones del tallo encefálico”.
LA MUERTE REAL
NOCIÓN.
Es aquel hecho consistente en la cesación física y total de la vida del ser humano:
La cesación física supone que anteriormente el ser haya nacido y vivido
legalmente. (Los seres que han nacido muertos, son seres que para el derecho ni
han nacido ni han muerto) y que sea de carácter real (se excluye el fenómeno de
carácter aparente); ésta cesación deberá extenderse a toda la corporeidad humana
como tal, es decir, como ente debidamente organizado, lo cual por lo tanto, no
impide (pesar de la muerte) que sobreviva algunos órganos en lugares mecánicos
(Ej. Los semen y los ojos conservados en laboratorios) o dentro de otro cuerpo
humano (Ej. Los trasplantes de órganos extraídos de cuerpos humanos de
fallecidos).
CARACTERÍSTICAS
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―La muerte extingue la personalidad del difunto (tesis de la extinción) acarreada
de manera consecuencial, la cesación de las relaciones personalísimas y la
trasmisiones de las restantes relaciones de las cuales era titular el causante, sin
perjuicio de que posteriormente al fallecimiento principien o continúen realizándose
efectos jurídicos, tales como ocurre con el testamento y utilización del nombre y /o
apellido etc.‖.
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traslados del caso. El registro de defunción está reglado en el Decreto ley 1260 de
1970 (Estatuto del registro civil), cuando estipula su inscripción en el artículo 8º.
El archivo del registro del estado civil se compone de los siguientes elementos:
1. El registro de nacimientos.
2. El registro de matrimonios.
3. El registro de defunciones.
4. Los índices de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones.
5. El libro de visitas, y
6. El archivador de documentos.
En el mismo Decreto se fijan los términos, exigencias y trámite del tan importante
documento denominado ―Registro de Defunción‖, en el artículo 73: “El registro
de defunción deberá formularse dentro de los dos días siguientes al
momento en que se tuvo noticia del hecho, en la oficina de registro del estado
civil correspondiente del lugar donde ocurrió la muerte o se encontró el
cadáver”. Están en el deber de denunciar la defunción: el cónyuge sobreviviente,
los parientes mayores más próximos del occiso, las personas que habiten en la
casa en que ocurrió el fallecimiento, el médico que haya asistido al difunto en su
última enfermedad, y la funeraria que atienda a su sepultura. Si la defunción ocurre
en cuartel, convento, hospital, clínica, asilo, cárcel o establecimiento público o
privado, el deber de denunciarla recaerá también sobre el director o administrador
del mismo. También debe formular el denuncio correspondiente la autoridad de
policía que encuentre un cadáver de persona desconocida o que no sea reclamado.
(Art. 74. D. 1260/70.). El artículo 75 del Decreto 1260 de 1970, quedará así:
Transcurridos dos (2) días desde la defunción sin que se haya inscrito, a su
registro se procederá sólo mediante orden impartida por el inspector de policía,
previa solicitud escrita del interesado en la que se explicarán las causas del
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retardo. El funcionario administrativo impartirá la orden de inscripción y en todo
caso calificará las causas del retardo, y si considera que éste se debe a dolo o
malicia, impondrá al responsable, mediante resolución motivada, multa de
cincuenta (50) a mil (1.000) pesos, sin perjuicio de la acción penal a que
hubiere lugar. En los municipios en que es competente el alcalde para llevar el
registro del estado civil, corresponde a este funcionario adelantar el trámite a
que se refiere el presente artículo‖. (Art. 75. D. 1260/70.).
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No se inscribirá en el registro de defunciones el fallecimiento de criatura nacida
muerta. El funcionario del estado civil que tuviere notificación del hecho, lo
comunicará a las autoridades de higiene, con expresión de los mismos datos que
se exigen para la inscripción del deceso, a fin de que ellas otorguen permiso de
inhumación (Art. 78. D. 1260/70.).
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MUERTE PRESUNTIVA
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en guerra o naufragio u otro peligro semejante y han transcurrido cuatro años
de ello.- En este caso se tomara como presunto día de la muerte el de la herida,
naufragio o peligro, y no pudiendo determinarse esa fecha, se tomará un día
intermedio dentro del comienzo y el fino de los acontecimientos señalados. La
fecha señalada servirá para señalar los herederos presuntivos, testamentarios o
legítimos, lo mismo que para patrimonio, derechos y acciones del desaparecido
(art. 100 del CÓDIGO CIVIL).
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DECLARATORIA DE LA MUERTE PRESUNTA
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7. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio,
contado desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos dos años más
desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del
desaparecido.
8. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o
naufragó la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro peligro
semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces
cuatro años y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los
números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la
acción de guerra, naufragio o peligro; o no siendo determinado ese día,
adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo
ocurrir el suceso; y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los
bienes del desaparecido‖. Y el código de procedimiento civil reglamenta ―el
trámite para la declaración‖ de dicha muerte presunta, en el artículo 657 así:
―Presunción de muerte por desaparecimiento. Para la declaración de muerte
presuntiva de una persona, se observarán las siguientes reglas: 1. Como
hechos de la demanda deberán expresarse sucintamente los indicados en el
numeral 1º del artículo 97 del Código Civil. 2. En el auto admisorio de la
demanda se ordenará emplazar por edicto al desaparecido y se prevendrá a
quienes tengan noticias de él para que las comuniquen al juzgado. El edicto
contendrá un extracto de la demanda, se sujetará a lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 97 del Código Civil y su publicación se hará en la forma prevista
en el artículo precedente. 3. Surtido el emplazamiento se designará curador ad
litem al desaparecido. 4. El juez dará cumplimiento a lo dispuesto en el numeral
3º del artículo precedente.
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sentencia y si declara la muerte presunta del desaparecido en ella fijará la fecha
presuntiva en que ocurrió con arreglo a las disposiciones del Código Civil,
ordenará transcribir lo resuelto al funcionario del estado civil del mismo lugar
para que extienda el folio de defunción y dispondrá que se publique el
encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia, una vez ejecutoriada en la
forma prevista para el edicto de que trata el numeral 2º. 6. Efectuada la
publicación de la sentencia, podrá promoverse por separado el proceso de
sucesión del causante y la liquidación de la sociedad conyugal, pero la
sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación que en él se dicte podrá
rescindirse en favor de las personas indicadas en el artículo 108 del Código
Civil si promueven el respectivo proceso ordinario dentro de los diez años
siguientes a la fecha de dicha publicación. En la sentencia del proceso
ordinario, si fuere el caso, se decretará la restitución de bienes en el estado en
que se encuentren, pero si se hubieren enajenado se decidirá de conformidad
con la ley sustancial.
Entre otras son: Los efectos que produce la sentencia de declaración de muerte
presunta son iguales a los de la muerte real, son ellos:
1. Se puede inscribir en el registro del estado civil, esto lo dispone el código
general del proceso su artículo 584 num. 5.
2. Da legitimidad para abrir el proceso de sucesión y liquidación de la sociedad
conyugal del desaparecido (art. 584 num. 3 del Código General del Proceso).
3. Como el matrimonio y la sociedad conyugal se disuelven con la muerte real,
con esta, también queda disuelto el matrimonio y en consecuencia la sociedad
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conyugal. Sostener lo contrario sería condenar al viudo o viuda a un lazo eterno
con el desaparecido, que la ley civil no puede admitir.
Para todos los efectos legales la fecha de la muerte presunta fijada por el juez en la
sentencia, es la muerte verdadera o real. Este último efecto está consagrado en el
artículo 107 del C. C. que expresa:
“El que reclama un derecho para cuya existencia se suponga que el
desaparecido ha muerto en la fecha de la muerte presunta, no estará
obligado a probar que el desaparecido ha muerto verdaderamente en esa
fecha; y mientras no se presente prueba en contrario, podrá usar de su
derecho en los términos de los artículos precedentes. Y, por el contrario, todo
el que reclama un derecho para cuya existencia se requiera que el
desaparecido haya muerto, antes o después de esa fecha, estará obligado a
probarlo; y sin esa prueba no podrá impedir que el derecho reclamado pase a
otros, ni exigirles responsabilidad alguna”.
Esto quiere decir que, si por ejemplo al muerto presunto por testamento, un tío le
había dejado una finca, y el testador murió después de la ejecutoria de la sentencia
que declaro muerto al sobrino; y el día de la muerte presuntiva fijada por el juez
conforme al artículo 97 num. 6 del Código Civil; se entiende que el legatario, que
era muerto presunto premurió, no tendrían derecho sus herederos a reclamar el
legado, ya que este pueda extinguido con la muerte presunta del sobrino, este
heredaba y les trasmitía a sus herederos el derecho. Aquí los interesados en probar
que la muerte real del desaparecido ocurrió en fecha posterior, son los herederos
del muerto presunto, para recibir de este modo la asignación que el tío le había
dejado a su causante.
Esta norma citada del artículo 107 del código civil es muy importante, ya que ha
reglamentado cuando, en la reclamación de un derecho herencial es o no necesaria
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la prueba de la muerte por desaparecimiento. Hoy la sentencia que declara la
muerte de una persona por presunción, produce los mismos efectos legales que la
muerte real, y con copia de la sentencia en firme y del sobre todo con el registro de
defunción, se prueba la declarada muerte y permite iniciar el respectivo proceso de
sucesión. (Art. 657 del Código De Procedimiento Civil).
sentencia que declaraba muerto al ausente una vez transcurridos dos años desde
su desaparecimiento; en segundo término, la posesión provisional de los bienes del
desaparecido a los herederos presuntos una vez transcurridos dos años más; por
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último, la posesión definitiva de los bienes si pasados cuatro años de decretada la
posesión provisional no se hubieran tenido noticias del declarado muerto. Esta
reglamentación y los casos especiales para los desaparecidos mayores de 70 años
y los que hubieren participado en un peligro (guerra, naufragio, etc.), fueron
derogados por el nuevo Código Procesal de 1970
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EL PATRIMONIO HERENCIAL:
El patrimonio herencial único, es decir, uno solo, todo el activo y el pasivo. Todo el
patrimonio dejado por el finado se considera o valora como uno solo. Es decir, el
bloque de bienes, derechos y deudas forman el llamado “patrimonio herencial,
haz herencial, bienes relictos o simplemente herencia”.
El derecho herencial empieza con “la delación de la herencia”, (artículo 1013 del
CC) ya que éste es el punto de partida legal. El artículo 665 del CÓDIGO CIVIL lo
cita como uno de los clásicos derechos Reales, por recaer sobre bienes y cosas,
que fueron de propiedad del causante.
“Los diplomas, retratos, cartas familiares, cuadros y otros objetos suelen tener
acentuado valor afectivo, aunque carezcan de todo valor económico. Se trasmiten
a los herederos, y si hubiere disputa de quien o quienes han de tener su posesión,
será el caso de aplicar lo que dispone el tercer párrafo del art. 842 del código civil
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francés, según el cual el juez escogerá el depositario. Este será de preferencia el
viudo o viuda”.
b) el derecho al uso de la carta, el que se trasmite a los herederos, salvo que sea
confidencial; empero, las cartas que se refieren al estado civil de las personas
pueden ser empleadas por los herederos, especialmente en un proceso. así el
ordinal 3º del artículo 4º de la ley 45 de 1936 autoriza al hijo para investigar su
paternidad extramatrimonial con fundamento en cartas o escritos que
contengan una confesión inequívoca de paternidad.
A la muerte del causante por regla general trasmiten todos sus bienes a sus
herederos o continuadores, pero existen algunos derechos llamados NO son
transmisibles y son los reconocidos como derechos Extrapatrimoniales como:
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causante, y los patrimoniales que son los si transmisibles, como son los bienes
PATRIMONIALES generales.
También se habla de los llamados derechos vitalicios o sea que mueren con la
persona misma, entre otros son:
a. -El honor sin que se transmita, si puede ser defendido por sucesores.
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4. El derecho que tiene el FIDEICOMISARIO al FIDEICOMISO no lo trasmite
cuando su fallecimiento ocurre antes de la restitución (Art. 821 del CÓDIGO
CIVIL)
Existen ciertos derechos que poseen todas las características para formar parte de
la herencia y, en efecto a ella pertenece, pero que por disposiciones especiales
tienen un tratamiento diferente al común, sea por que tenga unos beneficiarios
especiales (a veces coinciden con las ordenes hereditarias) o porque la ley autorice
su entrega directa fuera del proceso de sucesión, Tales derechos según son entre
otros los siguientes:
1. Ciertos depósitos de ahorro. (el numeral 7 del artículo 127 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero -EOSF- (Decreto 663 de 1993).
2. Las remuneraciones laborales causadas por accidente de trabajo y
enfermedades profesionales.
3. El Seguro de vida como prestación de muerte.
4. Los gastos de entierro del trabajador que el patrono tiene que suministrar.
5. La pensión de jubilación en caso de muerte.
6. El seguro de vida colectivo obligatorio.
7. Los créditos laborales que tenía el causante (art. 347 del C. S. del T.).
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8. El derecho de cesantías se paga directamente a los beneficiarios por el
procedimiento del art. 1212 del C.S. del T.
9. Los seguros de vida mercantiles, se entregan directamente a los beneficiarios.
10. Por regla general, los frutos y accesiones de la masa hereditaria producida
post-morten no forman parte de la herencia distribuible dentro de proceso de
sucesión, por cuanto no requiere la inclusión en la audiencia de inventaros y
avalúos.
11. Los derechos laborales del sector oficial en general, y en especial, el seguro
por muerte. (Capitulo X del decreto 1848 de 1969) pensión de jubilación post
mortem (arts. 80 y 97 del d.1848 y ley 33 de 1969), la cesantía y demás
derechos laborales causados a favor del de cujus y que no se hubieren
satisfecho antes de su muerte (art 58 D. 1848 de 1969).
ASIGNATARIO O HEREDERO
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CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE HEREDERO
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Existen herederos que a pesar de adquirir el apellido o filiación de su padre, no
tienen derecho a reclamar herencia del mismo, tal como se ve en los casos
previstos en el artículo 10 de la ley 75 de 1968, reformada por el artículo 7º. De la
Ley 45 de 1936 y en su tenor literal reglamenta: "Las reglas de los artículos 395,
398, 399, 401, 402, 403 y 404 del Código Civil se aplican también al caso de
filiación natural. Muerto el presunto padre de la acción de investigación de la
paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge”
La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos
precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes
hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro
de los dos años siguientes a la defunción".
CLASES DE LEGATARIOS
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2. El Heredero representa a la persona del difunto, jurídicamente se identifican.
Los legatarios no.
7. Los Herederos son instituidos por Testamento o por Ley; los legatarios solo por
Testamento.
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11. El desheredamiento solo se aplica a los herederos, no a los legatarios.
LA CAPACIDAD SUCESORAL
LA INCAPACIDAD SUCESORAL
INCAPACIDAD RELATIVA
Sucesoral por incapacidad relativa, para determinados casos especiales, que por
no ser absolutos, son saneables, y se producen en dos (2) casos, como son:
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b. INCAPACIDAD DEL NOTARIO, TESTIGOS Y CIERTOS PARIENTES SUYOS,
que hubiesen intervenido en la elaboración de la disposición testamentaria, con la
finalidad de evitar también, posibles influencias al testador en su libre decisión
repartidora de su patrimonio, en los casos en que hubiese testado solemnemente
(abierto o cerrado), así lo podemos observar en el artículo 1119 del CÓDIGO CIVIL:
“No vale disposición alguna testamentaria a favor del notario que autorizare
el testamento o del funcionario que haga veces de tal, o del cónyuge de dicho
notario o funcionario, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes,
hermanos, cuñados o sirvientes asalariados del mismo. Lo mismo se aplica a
las disposiciones en favor de cualquiera de los testigos”.
Por analogía del artículo 1022 del Código Civil (en la redacción del artículo 84 de la
Ley 153 de 1887) también quedan como inhábiles para suceder
testamentariamente las personas que tienen el cuidado del testador enfermo. Las
personas que tienen el cuidado directo del enfermo, como son los médicos
titulados o no, los enfermeros y las auxiliares de medicina (terapeutas, dietistas)
que tienen a su cargo el respectivo tratamiento médico.
Los deudos por consanguinidad o afinidad del tercer grado del tratante médico.
Este cuidado o tratamiento para la enfermedad viene a ser equivalente a la
actividad confesional realizada por el eclesiástico como solución a la enfermedad
espiritual. Implícitamente también es inhábil el cónyuge de éste último.
1. Los animales, y las cosas, estos pueden recibir beneficios materiales mas no
jurídicos.
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2. Los seres humanos que nunca han existido y ni siquiera se encuentran
concebidos.
La regla general del artículo 1019 del C.C tiene numerosas excepciones:
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La asignación está sujeta a la condición de existir el asignatario. Pero, como la
incertidumbre no puede perdurar indefinidamente, el artículo 1019 previene que
es menester que el asignatario llegue a existir antes de expirar los 20 años
subsiguientes a la apertura de la sucesión, conforme al artículo 1º .Ley 50 de
1936. Ejemplo: valdrá la asignación a favor de los hijos del matrimonio de Juan
María, y serán llamados a suceder aquellos que nazcan en el referido plazo de
10 años. (ley 791 de 2002).
3. Las asignaciones en premio a servicio importantes. El art. 1019, inc. 4º, del
CÓDIGO CIVIL previene que valdrán con la misma limitación, las asignaciones
ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo
preste no haya existido al momento de la muerte del testador.
La expresión la misma limitación alude al plazo de 20 años a que se había
referido el inciso anterior. El servicio de que se trata ha de presentarse en dicho
plazo, contado desde el fallecimiento del causante. Ej.: fallece una persona,
víctima de cáncer y deja un legado a quien descubra un remedio contra esta
enfermedad.
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5. El derecho de transmisión. Señala el art. 1019, inc. 1º, una última excepción, en
el caso de que se suceda por derecho de transmisión, “pues entonces
bastara existir al abrirse la sucesión del primer causante, por s parte, el
transmitido debe existir cuando se abra la sucesión del transmitente.
Ejemplo: en el marzo de 2012 se le defiere a una persona una herencia o
legado, esta fallece en abril de 2012 sin aceptarla o repudiarla, pero tuvo
un hijo en 1995. En este evento, este hijo adquiere el derecho a aceptar o
repudiar la herencia o legado que se le había deferido a su padre. El hijo
será el heredero del de cujus por transmisión. Esto se debe a que la
capacidad sucesoral que se tiene en cuenta no es la del asignatario
transmitido (quien recibe la asignación transmitida) sino la del
asignatario transmitente”
LA TRANSMISION
2. SI REPUDIA y muere. (Nada Transmite. Ver art. 1296 del CÓDIGO CIVIL).
2. TRANSMITENTE O TRANSMISOR.
3. TRANSMITIDO O ADQUIRENTE.
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5. La causa de la transmisión ha de ser la post-muerte del transmitente. No opera la
transmisión en incapaces, indignos, repudiantes y desheredados, ni en la
conmurencia.
LA REPRESENTACIÓN
Es otra figura jurídica muy importante en materia sucesoral, ya que es otra forma
de reclamar herencia, cuando no quisiese o pudiese aceptarla un heredero, tiene
como características que se ocupa directamente el puesto del representado por ley,
solo hay una sucesión. Se puede representar a quien a su vez también es
representante de otra persona (art.1041 del C. C.).
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3. Solo opera en ordenes 1º y 3º sucesoral, art. 3º por ley 29/82 (art.1043 del
CÓDIGO CIVIL).
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ende entre la descendencia en cuyo beneficio despliega sus efectos. A ocupar
el lugar y el grado del representado, es requisito indispensable que este
último falte, lo cuales se dá cuando es desheredado, declarado indigno, es
incapaz o repudia la herencia”
Por cabezas, cuando heredan del causante; y por Estirpes, cuando heredan por
intermedio de otra persona, como el caso de nieto que recibe del abuelo su
herencia a través de su padre. Se encuentra consagrado en la ley sustancial en el
artículo 1042 C.C que reza: “los que suceden por representación heredan en
todos casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los
hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales
partes la porción que hubiere cabido al padre o madre representado”
“Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, toman
entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama, a menos
que la misma ley establezca otra división diferente”.
Nuestro derecho fija los dos únicos casos en que es procedente la representación,
como lo contempla el código civil en el artículo 1043. -Modificado. L. 140/60, art. 1º;
Modificado. L. 5ª/75, art. 1º; Modificado. L. 29/82, art. 3º: “Hay siempre lugar a la
representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus
hermanos”.
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2. El derecho del Trasmitido emana de su calidad de heredero del transmitente o
trasmisor. En la Representación el derecho del representante emana
directamente de la ley.
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9. Por el derecho de la Transmisión puede adquirir una herencia, cualquier
persona que invoque la calidad de heredero del transmisor. La Transmisión no
exige parentesco y aprovecha a cualquier heredero. Por la Representación solo
pueden adquirir las personas que enumera el artículo 1043 del C. C. El derecho
de Representación exige un parentesco.
2. Hay Trasmisión en caso de pos muerte (después de la del causante) sin haber
aceptado o repudiado, a diferencia de la representación, la cual se presenta en
caso de pre-muerte (antes de la del causante).
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3. La Transmisión puede predicarse de cualquier clase de sucesión, (intestada y
testada), mientras que la representación se encuentra limitada a la sucesión
intestada, con la advertencia hecha para las legítimas y las mejoras.
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respecto de la misma el derecho de opción, el cual encontrándose intacto, se
trasmite así a su propio heredero”.
DERECHO DE TRANSMISION:
1. Hay dos (2) sucesiones, la del transmisor y la del transmitente, o sea la del
causante mediato y la del causante inmediato.
DERECHO DE REPRESENTACION:
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transmisión a cierta persona (el primer causante) sino aceptando previamente
la herencia del trasmisor
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herencia del transmisor, tenga que aceptar previamente la herencia del
transmitente”.2
2
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de febrero 4/93. M.P. Héctor Marín Naranjo
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QUE ES LA VOCACION HEREDITARIA O SUCESORAL
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1045 y s.s. del CÓDIGO CIVIL) y en la testada, depende puede ser absoluta y
relativa (Art.113 y s.s. del CÓDIGO CIVIL).
PUBLICA. La vocación sucesoral que sea otorgada debe ser pública, estos es que
sea susceptible de ser conocida por los demás interesados, lo cual indica que no
puede haber simulación en este aspecto, excepto aquella que se halla en el
albaceazgo fiduciario (Arts. 1368 y s .s. del CÓDIGO CIVIL). Esta especie de
simulación de creación de vocación sucesoral (hereditaria, legataria o alimentos) de
asignatarios, valdrá en la medida en que estos sean capaces (art. 1371 del
CÓDIGO CIVIL).
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CLASES DE VOCACIÓN
Ya hemos visto que con base en las fuentes de las asignaciones la vocación
sucesoral puede ser legal, testamentaria, mixta o convencional o mixta; y la
segunda puede ser Libre o Forzosa, al respecto podemos establecer algunas
diferencias entre las dos primeras, que suelen ser las más comunes:
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5. La vocación sucesoral legal es siempre otorgada pura y simplemente y nunca
de manera condicional (o termino o modo) lo que si puede acontecer con la
testamentaria.
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Singular, como en los casos en que se otorga un legado a una sola persona un
bien determinado; Y conjunta, cuando se torga un legado sobre un bien en forma
conjunta a varias personas, es decir, para todos sin distinción de cuota de cada
uno.
LA INDIGNIDAD SUCESORAL
Estos agravios, por ser una especie de “castigo o pena civil”, deben hallarse
expresamente establecidos en la ley. Es la falta de mérito para recibir o reclamar
derechos o bienes provenientes del causante. En otras palabras la indignidad o
falta de merecimiento, se refiere a la exigencia de ley a los herederos y legatarios,
de quienes se solicita ser: “correcto, justo, prudente, solidario, equitativo y
meritorio”, para poder reclamar y recibir legítimamente la herencia o legado.- Es
56
decir, para que justa y merecidamente se pueda reclamar y recibir una herencia
debe ser persona digna, desde todo punto de vista, social, familiar, legal etc.
Es una pena civil que el juez impone al responsable de ciertos agravios inferidos al
causante o a su memoria. Dada la naturaleza, la indignidad solo tiene existencia a
partir de la ejecutoria de la sentencia que la impone; no produce efectos de pleno
derecho. Quien ha cometido los hechos que la ley erige en causales de indignidad,
pero no ha sido juzgado y condenado, puede recibir la asignación y disponer de los
bienes. Esta realizada determina la necesidad de estudiar los efectos de la
sentencia de indignidad, o de la indignidad misma que es la ausencia es uno de los
requisitos para suceder, respecto del heredero indigno, y respecto del terceros
adquirentes del indigno.
3
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia Junio 30 de 1998, Exp. 4832. M.P. Jorge Antonio Castillo Rúgeles
57
declarada por sentencia ejecutoriada. Una vez pronunciada, se extingue en el
asignatario la aptitud legal para recibir toda herencia o legado, como si no la
hubiere tenido jamás, y la restitución debe comprender todos los bienes con
las accesiones y frutos producidos durante el tiempo que los haya gozado" 4
4
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia mayo 25 de 1961
58
12. Administrador irregular de los bienes del hijo (art.172) (art 8º del Dcto. 2820
de 1974).
13. Participación en el falso parto o suplantación. (art.338).
14. Ejercicio irregular del cargo de Albacea (art. 1357).
15. Prevaricato del Partidor (art.1386).
16. Rechazo del cargo de partidor (arts. 1384, 1028, 1334 y 1335).
SEMEJANZAS
59
4. No conllevan la pérdida de los alimentos legales, exceptuando la indignidad
consagrada en las causales del artículo 1025 Código Civil;
5. La incapacidad (por pre-muerte) y la indignidad son fenómenos que pueden
constituir causas de representación (CÓDIGO CIVIL, art. 1044), sustitución
(CÓDIGO CIVIL, art. 1215) y acrecimiento (CÓDIGO CIVIL, art. 1206).
DIFERENCIAS.
60
Código Civil) de las asignaciones que se le han deferido en la sucesión de un
difunto determinado.
LA PÚRGA DE LA INDIGNIDAD
La palabra Purga proviene del latín "purgare" que significa, “perdonar, liberar o
purificar”. Es la forma de liberar o extinguir a un asignatario de los hechos causales
de indignidad, que le impedirían reclamar y recibir la asignación hereditaria.
61
nuestra legislación en los artículos 1032 del código civil cuando estipula: “La
indignidad se purga en diez años de posesión de la herencia o legado”.-
Corte Constitucional,
Sentencia C-432 de 2004
Sentencias C-105 de 1994.
Sentencia C-544 de 1994
Sentencia C-174 de 1996
62
EL TESTAMENTO
CONCEPTO
La palabra TESTAMENTO viene de ―TESTATIO MENTIS” que significa
TESTIMONIO DE LA MENTE O VOLUNTAD. En la sucesión Testada prima la
―última voluntad del testador- Cualquier persona puede disponer como quiere que
se repartan sus bienes y deudas cuando fallezca.
Pero ésta no es ilimitada, debe respetar las ―asignaciones forzosas y las deudas-.
Según el artículo 1055 del CÓDIGO CIVIL: “El testamento es un acto más o
menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus
bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la
facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”.
Esta definición legal se le ha criticado lo de un acto más o menos solemne, ya que
o es más o es menos y que en el fondo es un acto o negocio jurídico solemne, ya
que debe cumplirse con ciertas formalidades, como los testigos etc. etc.
63
La facultad de testar y disponer de los bienes es teóricamente amplia, sin embargo,
esta facultad, si bien sujeta a restricciones permite al testador tomar, por ejemplo,
entre otras, las siguientes disposiciones:
1. Otorgar su testamento de alguna de las maneras que señala la ley, según las
circunstancias en que se encuentre.
2. Revocarlo libremente cuando a bien lo tenga.
3. Reconocer hijos extramatrimoniales con la advertencia de que tal
reconocimiento se torna irrevocable.
4. Favorecer con la cuota de mejoras a descendientes legítimos, hijos
extramatrimoniales, descendientes legítimos de estos o hijos adoptivos.
5. Asignar a su talante la cuarta de libre disposición, o, en su caso la mitad de sus
bienes.
6. Si carece de legitimarios, disponer libremente de todo el caudal relicto, instituir
herederos y legatarios.
7. Hacer la partición de sus bienes en el mismo acto testamentario ―en cuanto no
fuere contraria a derecho ajeno, según los arts. 1375 del CODIGO CIVIL. Y ,
estas facultades que tiene el testador, sin embargo, están sujetas a ciertas
limitaciones establecidas por la ley, tales como la de reponer las asignaciones
forzosas cuando su destinación no se acomode a la ley quienes resulten
vulnerados en sus derechos pueden hacerlos valer por la vía judicial, entre
otros, en los siguientes casos: 1. Cuando el testador asigna a un legitimario
determinada cuota que resulta inferior a la que legalmente le corresponde, este
puede ejercer la acción de reforma del testamento consagrada en el artículo
1274 del Código civil si, por el contrario lo pasa en silencio y por lo tanto nada le
asigna, se está en presencia de la preterición que consagra el artículo 1276 del
código civil, en virtud del cual, el legitimario preterido, por ministerio de la ley, se
entiende instituido en su legítima.
64
LOS REQUISITOS DE TODO TESTAMENTO
CLASES DE TESTAMENTOS
A. SOLEMNES y
65
B. NO SOLEMNES O PRIVILEGIADOS.
Debe ser leído en voz alta por el notario al menos una vez por el notario y falta de
este por uno de los testigos (art. 1074 del CODIGO CIVIL.).
Si el testador es ciego, debe ser leído el testamento en dos ocasiones, una por el
notario y otra por quien designe el testador (ver art. 1076 del CODIGO CIVIL.) En
los casos en que “no hubiere notario o en que faltare” (art.1071); el notario podrá
otorgarse ante cinco (5) testigos, y posteriormente deberá publicarse como lo exige
el artículo del CÓDIGO DE GENERAL DEL ROCESO. Este testamento se conoce
como nuncupativo subsidiario, accesorio o supletorio.
66
limita a presentar un escrito contentivo del llamado testamento, en sobre cerrado, y
lacrado (art. 1078). ''El testamento cerrado (o secreto) es aquél en que el
testador quiere que nadie sepa cuáles son sus disposiciones testamentarias.
Tres elementos son necesarios para la validez de este testamento: un escrito
debidamente guardado en un sobre o cubierta; otorgamiento del testamento
ante notario, y escritura pública del otorgamiento'' 5
5
VALENCIA ZEA Arturo, Derecho Civil, Tomo VI, Editorial Temis, Pag. 197.
67
o no pudieren firmar, lo harán otros por los que no supieron o no pudieron
hacerlo, de manera que en la cubierta aparezcan siempre 7 firmas; la del
testador, las de los 5 testigos y la del notario (CODIGO CIVIL., art. 1080 incs.
5o y 6o);
e) asistencia ininterrumpida del testador, un mismo notario y unos mismos
testigos, salvo los breves intervalos que algún accidente exigiere (CODIGO
CIVIL., art. 1080 inc. 7o).
a) Siempre debe testar en forma abierta: El CIEGO (art.1076 del CODIGO CIVIL.)
y el ANALFABETA (art. 1079 del CC).
6
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de marzo 3/77.
68
b) No deben testar en forma abierta: El SORDOMUDO y El EXTRANJERO QUE
NO CONOCE EL IDIOMA Español (art. 1081 del CODIGO CIVIL.).
LA FE LOS TESTIGOS
7
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia, Abril de 25/56.
69
Son aquellos que no exigen tantas formalidades estrictas como los solemnes, y son
de cuatro (4) clases:
70
de volver a los Estados Unidos de Colombia, arribare a un puerto extranjero
en que haya un agente diplomático o consular colombiano, el comandante
entregará a este agente un ejemplar del testamento, exigiendo recibo, y
poniendo nota de ello en el diario, a fin de que puedan surtirse los efectos y
requisitos de que se trata en los incisos 5º, 6º y 7º del artículo 1085 y en el
artículo 1086. Si el buque llegare antes a Colombia, se enviará dicho
ejemplar, con las debidas seguridades, al poder ejecutivo nacional para que
puedan surtirse los mismos efectos expresados en el inciso anterior”.
1. Son menos solemnes, se les exige menos requisitos esenciales que a los
testamentos abiertos, nuncupativos o públicos y cerrados.
2. Respecto a los testigos solo requiere de 3 y las inhabilidades de los mismos
son mucho menos numerosas que la de los testamentos solemnes: solo las del
número 8 del artículo 1068 y que no sean ciegos, sordos, entiendan al testador
y sepan leer y escribir.
3. Están sometidos a caducidad si una vez superadas las circunstancias que
permitieron testar privilegiadamente, el testador no falleciere o no se hubiere
puesto por escrito.
4. Deben otorgarse conforme a la legislación colombiana, no podrán regirse por
legislación extranjera como se autoriza excepcionalmente a los solemnes.
5. El acto testamentario es uno solo continuo e ininterrumpido.
6. Requiere que se otorgue en circunstancia de peligro inminente de muerte del
testador.
71
DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS CONCEPTO Y CLASES
Las asignaciones forzosas son aquella parte de la herencia que todo testador debe
respetar al momento de disponer de sus bienes por testamento. Son asignaciones
de ―orden público-, es decir, no pueden ser desconocidas, ni transadas o
negociadas por los particulares (Art.1226 del C.C.).
Están directamente enunciadas y definidas en nuestra legislación en el artículo
1226 del C.C. ―Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer,
y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones
testamentarias expresas.
72
Lo dicho anteriormente no pasa de ser el fiel trasunto de la tradicional doctrina de la
Corte armónica con el principio de la libertad de disponer por testamento, “que
desde luego no es absoluta, pues tiene como límites las asignaciones forzosas, las
cuales, reguladas como están por leyes de orden público fincadas en motivos de
protección a la familia, en ningún caso pueden ser afectadas por el testador y se
suplen cuando éste no las ha hecho".
a) En la Sucesión testada se han fijado jurisprudencialmente reglas a seguir en
presencia de legitimario de primer orden: En ese orden de ideas, dentro de la
sucesión testada de JUAN debía cumplirse con las siguientes pautas: Respetar
las asignaciones forzosas "que se suplen..., aun con perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas" (C.C., art. 1226);
b) Dentro de esas asignaciones forzosas, que imperaban para el presente caso,
se encuentran las legítimas y la cuarta de mejoras;
c) La legítima, a su vez, corresponde a "aquella cuota de los bienes de un difunto
que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarías" (art. 1239 ibídem);
d) Son legitimarios por su parte, los herederos, y dentro de éstos, en primer grado,
"los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente o
representados por su descendencia legítima o extramatrimonial" (art. 1240
ibídem), y
e) En presencia de legitimarios del primer orden, la herencia se divide en cuatro
partes: dos de ellas para satisfacer las legítimas rigorosas; una cuarta, para las
mejoras; y, otra cuarta parte de la que el testador puede disponer a su arbitrio
(art. 1242).
73
LAS LEGITIMAS (ART. 1239 DEL C.C.)
Es aquella parte de la herencia que la ley designa a los herederos forzosos, que
corresponde a la mitad de todo el acervo (50%), se encuentra excesivamente
protegida por la ley y no puede ser sometida a modalidad alguna.
CLASES DE LEGÍTIMA
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Son dos las clases de legítimas:
A. LEGITIMA RIGUROSA, que es la parte normal, ordinaria o estrictamente legal
que la conforma, es decir, el cincuenta por ciento de la herencia; y
B. LEGÍTIMA EFECTIVA, es aquella parte de la herencia que real o efectivamente
recibe cada legitimario, o sea, la mitad de la herencia aumentada en todo o una
parte de la mejoras o de la porción conyugal (art. 1249 C.C.).
75
Es la misma Rigorosa cuando es aumentada por una parte o toda la cuarta mejoras
y la de libre disposición, que se haya recibido. El cónyuge NO se favorece con ella;
y está relacionada con acervos imaginarios (Arts. 1243/4 del C.C.).
COMO SE PAGA
Se paga o entrega dependiendo si el asignatario ha recibido donación o
asignación que deban imputársele, según los acervos hereditarios.
Es importante precisar y fijar cuales son los actos o negocios jurídicos que le SON
DESCONTABLES o IMPUTABLES A LAS LEGÍTIMAS, que son:
1. Donaciones revocables e irrevocables (Art. 1256-1 del C.C.).
2. Legados dejados por el causante (Art. 1256 del C.C.).
3. Desembolsos hechos por el testador para el pago de deudas al legitimario
hechos por el causante al legitimario (Art. 1261 del C.C.).
76
valiosos si: ‖la identidad el sentido gramatical de las palabras donar y
regalar, no trae modificación alguna en el campo de la ley que no solamente
refiere la donación aun hecha con causa onerosa, el concepto de enajenación
gratuita o puramente benévola como lo hace el artículo 1462 del código civil
sino que reconoce expresamente esa identidad de significación de los
vocablos, cuando al fijar determinados principios sobre la donación establece
el artículo 246 que: ―ni se tomará en cuenta los regalos moderados
autorizados por la costumbre, en ciertos días y casos, ni los dones manuales
de poco valor‖; lo que en otras palabras significa, que si deben tomarse en
cuenta y están por consiguiente sometidos a la regulación legal, los regalos o
dones no moderados o de importante valor, siquiera sea con ocasión de
circunstancias en que la costumbre suele justificarse”
77
3. Si las imputaciones exceden a las legítimas y las mejoras, y afectan a la cuarta
de libre disposición. Al respecto regla el artículo 1252 del C.C.: Si las mejoras
(comprendiendo el exceso de que habla el artículo precedente en su caso) no
cupieren en la cuarta parte del acervo imaginario, este exceso se imputará a la
cuarta parte restante, con preferencia a cualquier objeto de libre disposición, a que
el difunto la haya destinado‖.
Las legítimas tienen preferencia para su cumplimiento y pago, en su orden:
1º. La Legítima.
2º. La Cuarta de Mejoras.
3º. La cuarta de Libre Disposición.
4°. (Art. 1254 del C.C.). En caso en que de todos modos no haya como pagar las
legítimas y las mejoras, se rebajaran unas y otras a prorrata, tal como señala el
artículo 1254 del C.C.: “Si no hubiere cómo completar las legítimas y mejoras
calculadas en conformidad con los artículos precedentes, se rebajarán unas y otras
a prorrata”.
78
una legítima puede anticiparla a una o más legitimarios y cuando suceda se
procede como corresponde según el artículo 1243 y siguientes del código civil, esto
es, no olvidándola, sino trayéndola a colación. Además, en su caso, habrá que
demostrar que ha sido tan excesiva que menoscaba las legitimas rigurosas de uno
o más de los legitimarios restantes, a fin de que estas se complete.
CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS
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7. Y se tiene en cuenta el activo líquido o imaginario correspondiente.
8. Puede darse el acrecimiento. (Art. 1249 – 1253 del C.C.).
9. Puede ser objeto de Estipulación (Art. 1262 del C.C.).
Por regla general no pueden convenirse el derecho a suceder por causa de muerte
a una persona viva, determinándola como una ilegalidad del pacto sobre derecho a
suceder, constituyéndola como objeto ilícito, así lo podemos ver en el artículo 1520
del C.C.: ―El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no
puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el
consentimiento de la misma persona. Las convenciones entre la persona que debe
una legítima y el legitimario, relativas a la misma legítima o a mejoras, están sujetas
a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas‖. La
excepción a lo anterior, es lo reglado en el artículo 1262 del C.C. “Convención
celebrada entre legitimarios y el causante para que este no disponga de la cuarta
de mejoras”. Los efectos están consagrados en éste artículo, fija quienes tienen
derecho a reclamar: “lo que habría valido el cumplimiento de la promesa”. Se
deberán resolver las donaciones hechas en razón de las mejoras a quien al
momento de fallecer el causante no tenía derecho a ellas. (art.1259). ―Es siempre
una parte o equivalente a la cuarta parte del patrimonio herencial y es la mitad de la
legitimaria rigurosa‖. (Art. 1242 inc.3º. del C. C.) La norma textualmente rige: ―Si
el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos, a un descendiente
legítimo, que a la sazón era legitimario, no donar ni asignar por testamento parte
alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su promesa, el dicho
descendiente legítimo tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le
enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que
su infracción les aprovechare. Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión
80
futura, entre un legitimario y el que le debe la legítima, serán nulas y de ningún
valor‖
81
8. Ambas asignaciones se encuentran protegidas en su cantidad, por las
acumulaciones imaginarias; en su conservación, por la restricción del
desheredamiento, y en la reparación de su violación, mediante el otorgamiento
de acción de reforma del testamento. (Sent. 18-07-44).
9. Son asignaciones independientes (Art.1226 del C.C.).
SEGÚN LA CUANTÍA:
La legítima sale de la mitad de la herencia, en tanto que las mejoras salen de la
cuarta parte de la herencia.
SEGÚN LA NATURALEZA:
La legítima es esencialmente una asignación a título universal (cuota hereditaria)
en consecuencia los legitimarios son herederos forzosos, en tanto que la mejora
puede ser a título universal o singular por lo que el titular de las mejoras podrá ser
heredero o legatario.
SEGÚN LA AUTONOMÍA:
82
En la sucesión intestada la Legítima es principal y la mejora es accesoria. En la
sucesión testada, las mejoras pueden adquirir el carácter de asignación principal y
autónoma.
SEGÚN LA EFICACIA:
La legítima es una asignación pura y simple (Art. 1250 inc. 1 del C.C.) las mejoras
pueden estar sujeta a modalidades (Arts.1250 y 1253 del C.C.).
SEGÚN EL PAGO:
Las legítimas por tener el carácter de forzosos, tienen preferencia en el pago en
relación con las mejoras.
SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN:
El testador no puede asignar curador al hijo cuando exista cónyuge sobreviviente
para que administre los bienes que constituyen su legítima rigorosa (Art.1250 del
C.C.) pero si puede hacerlo cuando dichos bienes se asignen como mejoras (art.
573 del C.C.).
LA PORCION CONYUGAL
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1251 y 1278de la legislación civil colombiana. Así el artículo 1230 Ibídem hace
referencia a esta institución jurídica en los siguientes términos:
“La porción conyugal es aquélla parte del patrimonio de una persona difunta
que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su
congrua subsistencia”.8
En primer lugar hay que tener claro que si bien la porción conyugal representa una
de las asignaciones forzosas que la ley dispone para el cónyuge sobreviviente, esta
prestación no tiene la calidad de ganancial, herencia, donación ni legado, pues la
condición jurídica del consorte es diversa de la de éstos, sino que se trata
simplemente de un bienes o ingresos que por pertenecer al patrimonio del consorte
fallecido deben ser otorgados al cónyuge supérstite a fin de garantizarle su
alimentación y subsistencia como lo dispone la ley.
85
La porción conyugal como institución jurídica dentro derecho se concibe entonces
como un crédito a cargo de la sucesión “el cual se deduce como baja general del
acervo bruto herencial en todos los órdenes de sucesión menos en el de los
descendientes legítimos”.
Todo lo anterior evidencia el interés económico tan valioso que representa dicha
asignación para el consorte sobreviniente, sirviéndole como garantía eficaz de sus
derechos sucesorales frente al patrimonio de su cónyuge difunto, es de ahí de
donde surge su importancia, pues incluso la misma ley dispone que en caso de que
la voluntad del testador vulnere dichas asignaciones, estas deben cumplirse
forzadamente, así con ello se cause un perjuicio de las disposiciones legales
testamentarias que lego en vida el testador.
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En primer lugar hay que mencionar que nos encontramos frente a dos instituciones
jurídicas totalmente diferentes, en cuanto a los gananciales, estos hacen referencia
a aquellos bienes que recibe cada cónyuge luego de liquidada la sociedad
conyugal, es decir, a aquella parte del patrimonio que le corresponde a cada uno de
los miembros de la pareja, luego de haberse cancelado todas las deuda de las
sociedad y las recompensas. La porción conyugal en cambio, representa un valor
adicional a los gananciales que no debe confundirse con estos bajo ninguna
circunstancia y que se constituyen en todas aquellas prestaciones que recibe uno
de los cónyuges para garantizar su subsistencia, debido a sus bajos recursos. La
porción conyugal constituye por tanto un aporte patrimonial que hace el cónyuge
que más tiene a favor de quien menos tiene, o no tiene lo mínimo necesario para
sobrevivir dignamente, o para sobrevivir como lo hacía cuando aún estaba vigente
la sociedad conyugal, teniendo presente que mientras los gananciales son siempre
obligatorios, la porción conyugal es eventual y depende exclusivamente de las
condiciones económicas de quien la recibe.
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