Estructura Del Código Civil
Estructura Del Código Civil
Estructura Del Código Civil
1) Mensaje
2) Título preliminar
Se define las palabras de uso frecuente en las leyes; trata del parentesco y la
representación legal; define el dolo, la culpa, la fuerza mayor, la caución y las
presunciones; señala también la forma de computar los plazos. Los arts. 14 al 18
contienen las normas fundamentales de derecho internacional privado, de gran
originalidad para su época y de vigencia actual. Cada libro del CC se divide en título,
cada título en párrafos, cada párrafo en arts. y cada artículo en números o incisos.
Los arts. más breves son los 341 y 1004, mientras los más extensos son los 1526 y
1337.
3) Libros
a) Libro Primero: “De las personas” compuesto por 33 títulos y va del art. 54 al 564.
Trata de los sujetos de derecho, esto es personas naturales y jurídicas, del matrimonio,
de la filiación, de la protección a los incapaces.
b) Libro Segundo: “De los Bienes y de su dominio, posesión, uso y goce” dividido en
14 títulos y va de los art. 565 a 950. Trata de los derechos reales y personales, la
clasificación de las cosas, del derecho real de dominio, los modos de adquirirlo y sus
atributos.
c) Libro Tercero: “De la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos”.
Tiene 13 títulos, y va desde los art. 951 al 1436.
d) Libro Cuarto: “De las obligaciones en general y de los Contratos”. Compuesto por 12
títulos y va de los art. 1437 al 2524. Termina con los derechos personales, la teoría
general de las obligaciones, los contratos, la prelación de créditos y la prescripción.
* Ley 19.335 Introdujo un nuevo titulo al libro Cuarto que es el vigésimo segundo-A
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4) Título final
Cualidades:
1-Si bien una fuente importante del Código fue la legislación extranjera, el legislador no
perdió de vista las características especiales de nuestro país.
2- Fue el primer Código que recogió el principio de igualdad entre chilenos y
extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles.
3- Primer Código que regulo íntegramente a las personas jurídicas.
4- Reconoce la inviolabilidad de la propiedad y fomenta la libre circulación de los
bienes.
5- En materia sucesoria estableció el principio de la libertad restringida para testar.
6- El lenguaje del Código.
Defectos
1.-Existen contradicciones entre ciertas disposiciones como por Ej. Art. 680 y 1784
2.-Criticas científicas a algunos conceptos que utiliza por Ej. Art. 76
3.- Se critica también que se hacen sinónimos los conceptos de demente y enajenado
mental.
1. La Libertad y la Responsabilidad.
Existen otras instituciones en las cuales desde los comienzos del código ha
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existido una libertad restringida. Así ocurre por Ej.: en materia sucesoria en la cual
teniendo el testador Asignatarios forzosos solo puede disponer libremente de un cuarto
de la herencia.
Por último este pilar del Derecho Civil se manifiesta en aquel adagio
consistente en que en el Derecho Privado se puede hacer todo aquello que no se
encuentra prohibido, este principio no es absoluto ya que siempre tiene que respetarse el
orden público, las buenas costumbres y los derechos adquiridos por terceros.
2. La Familia:
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determinados artículos se encarga de mostrarnos cual es el concepto de familia al que
aspira el legislador, así ocurre por ej. En las siguientes disposiciones:
1. Art. 42: Define que debemos entender por parientes de una persona. (art. 28:
consanguíneos y 31: afines).
3. La propiedad:
Otro efecto que produce el principio de la libre circulación de los bienes está en el
art. 1317 c.c., en virtud del cual ningún coasignatario o comunero es obligado a
permanecer en la indivisión, es decir, si dos o más personas son dueñas de una misa
cosa, son comuneros y ellos pueden pedir siempre la liquidación o partición de la
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comunidad. Hay una excepción solamente llamada “Pacto de Indivisión”, en que los
comuneros pueden acordar mantener una cosa en comunidad por el plazo de 5 años.
1. Autonomía de la Voluntad:
2. La Buena Fe:
a) Estar de buena fe: Es una actitud mental que consiste en ignorar que se está
perjudicando un interés ajeno o no tener conciencia de que se está obrando contra
Derecho. Art.706 inc. 1(manifestación de buena fe)
El legislador parte del supuesto de que las personas están y actúan de buena fe en
sus relaciones jurídicas. A raíz de lo anterior el art. 707 señala que la buena fe se
presume, salvo los casos en que la ley establezca la presunción contraria. En todos los
demás casos la mala fe deberá probarse.
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obstante existen personas que no son aptas para expresar su intención, ya sea porque la
voluntad de estas personas no se encuentra madura o porque no pueden expresar dicha
voluntad.
A este grupo de personas la ley los denomina incapaces, los que pueden ser
absolutos o relativos.
Son incapaces absolutos el demente, el impúber y los sordomudos que no pueden
darse a entender claramente.
Los incapaces relativos son el menor adulto y el disipador que se halle en
interdicción de administrar sus bienes. Esta enumeración esta en el art. 1447.
A estas personas incapaces la ley las protege impidiéndoles actuar por si solas en
el Derecho. De este modo los absolutamente incapaces deberán actuar por intermedio de
sus representantes. Los incapaces relativos podrán celebrar actos o contratos ya sea
debidamente representado o bien con la autorización de sus representantes.
Todo acto Jurídico debe tener una razón o causa que lo determine de manera tal
que estaremos frente a un enriquecimiento sin causa cuando este adolezca de un motivo
valido para celebrarse. También es necesario que este enriquecimiento vaya
acompañado de un empobrecimiento correlativo en el patrimonio de otra persona.
Ejemplo: Pago de lo no debido. Art. 2295 (no hay causa)
Existen algunos casos en que la ley confiere una acción particular porque para que
quien ha sufrido el empobrecimiento, pueda exigir la reparación del mismo. En todo
caso existe una acción subsidiaria de carácter general aplicable en todos los casos que se
llama Actio In Rem Verso.
5. La igualdad:
Ha sido recogida de modo expreso en nuestro código civil. Así ocurre por ejemplo
con el artículo 55, el cual señala que son personas todos los individuos de la especie
humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. También el artículo 57, al
disponer que la ley no reconoce diferencias entre chilenos y extranjeros en cuanto a la
adquisición y goce de los derechos civiles que regla este código.
6. La Publicidad
El legislador persigue que todos los actos e instituciones que forman nuestro
ordenamiento jurídico puedan ser efectivamente conocidos por todas las personas. Este
principio se manifiesta en una serie de instituciones:
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d) La Hipoteca: para su constitución se exige la inscripción del título en el
conservador de bienes raíces art. 2410.
Consecuencias:
1. Principio de legalidad:
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la derogación tacita puede producirse solo entre normas de igual jerarquía.
La jurisprudencia ha estimado que la vía para corregir estos conflictos entre la
constitución y la norma de grado inferior es mediante el ejercicio del recurso de
inaplicabilidad.
2. Medios técnicos:
La constitución del 80 esta concebida de manera tal de poder defender de forma
efectiva las garantías constitucionales, estableciéndose una garantía constitucional
llamada recurso de protección art. 20 cuya finalidad es que todas las personas puedan
recurrir a los tribunales de justicia para que estos dispongan los medios idóneos para
reestablecer el imperio del derecho. Esto ha tenido un problema serio, ya que los
particulares y los abogados intentan interponer el recurso de protección para defender
todos los derechos. A esto se le llama propietarización del derecho y consiste en que se
intentan reconducir todos los conflictos como si fueran relativos al derecho de
propiedad. Esto se funda en la existencia de las cosas corporales, aquellas que tiene un
ser real y que pueden ser percibidas por los sentidos, y las cosas incorporales esto es
aquellas que consisten en meros derechos. El art. 583 c.c. señala, que sobre las cosas
incorporales hay también una especie de propiedad.
4.- Autonomía privada uno de los principios fundamentales del derecho privado
esta reconocido en la constitución:
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desarrollar cualquier actividad económica y el segundo garantiza la libertad de adquirir
toda clase de bienes.
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CAPITULO II: “TEORIA GENERAL DE LA LEY”
Existen dos grandes tipos de fuentes del derecho, que son las llamadas fuentes
materiales y formales.
Las fuentes formales del derecho: son aquellos medios a través de los cuales
el ordenamiento jurídico se expresa, es decir, la forma a través de la cual la norma se
hace vinculante y sancionada. Ej.: Ley, constitución.
Con la dictación del código francés en 1804 la ley pasa a ser la fuente principal
y preponderante del derecho, e incluso tenía una preponderancia ante la constitución,
pero con la nueva constitución si se puede recurrir directamente a esta.
Conceptos de ley:
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Defensa a las críticas.
No está destinada a los Filósofos del Derecho sino que este concepto tiene por
objeto que ello pueda ser comprendido por todos los ciudadanos, por eso se dice que es de
carácter descriptivo.
Características:
Formación de la ley:
Capitulo V de la Constitución. Art. 65 y sgtes.
Etapas:
3. La aprobación: Habrá que estarse al tipo de ley de que se trate por cuanto de ello
dependerá el quórum requerido para su aprobación.
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veto y su consecuencia es que el proyecto de ley debe ser devuelto a la cámara de origen
con el señalamiento de las observaciones que haya efectuado el Presidente para su
discusión.
6. La Publicación: Acto Jurídico en virtud del cual se posibilita a los ciudadanos tomar
conocimiento de la ley. Debe efectuarse dentro de los 5 días sgtes. A aquel en el cual haya
quedado completamente tramitado el decreto promulgatorio de la ley. (Art. 72
Constitución)
Clasificación de la ley:
I. De acuerdo a su quórum:
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1) Imperativa
2) Prohibitiva
3) Permisiva.
En el caso de las leyes imperativas: si el acto que se ejecuta no cumple con las
exigencias o requisitos impuestos por el legislador, el acto adolecerá de nulidad la que
podrá ser absoluta o relativa.
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En el caso de las leyes permisivas: como se confiere una facultad, si un tercero
perturba o restringe ese derecho, el titular del mismo podrá solicitar que dicho derecho
le sea reconocido por una sentencia judicial y/o que se indemnicen los perjuicios que se
le hayan irrogado o causado.
1. Decretos con fuerza de ley: Son decretos dictados por el Presidente de la República
sobre materias propias de la ley, y en virtud de una delegación expresa, que para tales
efectos le haya otorgado el poder legislativo (art. 64 de la Constitución). El decreto con
fuerza de ley puede modificar o derogar una ley simple y a su vez no puede ser
modificado o derogado por un simple decreto.
Se tramita de acuerdo a las mismas etapas que el proceso formación de la ley, la
materia sobre la cual se puede dictar un DFL es restringida, no procede respecto de
ciertas instituciones y la delegación tiene un plazo de un año.
Están sujetos a la toma de razón de la contraloría la cual podrá objetar un DFL
cuando contravenga el marco de la ley delegatoria o bien cuando sean contrarios al texto
de la Constitución.
El tribunal constitucional puede actuar a posteriori cuando sea requerido dentro
de los tres días siguientes a la fecha de publicación del DFL.
Los DFL se contemplan en la Constitución de 1980 y no en la de 1925, por ello
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hasta la vigencia de la Constitución del 80 se discutía acerca su validez, dicha discusión
se originaba en el principio de que en el derecho público solo puede hacerse aquello que
este expresamente permitido por la ley.
4.Contratos Leyes: Son una creación doctrinaria y corresponden a una figura mixta, ya
que por una parte se trata de un contrato celebrado entre un particular y el Estado,
actuando también como particular; y por otro lado estamos en presencia de una ley en la
cual se recoge el consentimiento contractual, estos contratos tuvieron su auge con la
dictación del decreto 600, el cual se denomina “Estatuto de Inversión Extranjera” el
cual, con el objeto de incentivar esta inversión garantiza al inversionista extranjero que
los acuerdos por él alcanzado con el Estado, no serán modificados sino por los mismos
trámites por los que se modificaría una ley.
La potestad reglamentaria.
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b. Simples Decretos: Aquellos que se refieren a un hecho o persona determinada o
puntual y pueden ser dictados ya sea por el Presidente de la República o por el Ministro
del ramo y en este último caso se deberá utilizar la expresión “Por orden del Presidente
de la República” Ej.: Aquellos en los que se nombra a una persona para ejercer un cargo
en la administración del Estado.
La ley es una norma de inferior jerarquía que la Constitución y por lo tanto está
subordinada a ella. Por esto, el ordenamiento jurídico establece una serie de
mecanismos cuya finalidad es velar por la constitucionalidad de la ley.
La inconstitucionalidad de una ley puede ser de forma o fondo. Será de forma
cuando no se hayan cumplido las etapas establecidas por la constitución para la
formación de la ley. La inconstitucionalidad será de fondo cuando la ley regule una
materia contradiciendo a la carta fundamental.
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que en la aplicación posterior de la ley surja una inconstitucionalidad. Paro estos efectos
el art. 93 nº 6 de la Constitución regula el Recurso de Inaplicabilidad por
Inconstitucionalidad de la ley.
Clases de Sentencia:
(Art.158 C.P.C.)
Estructura de la Sentencia:
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3. Parte Resolutiva: Aquella que contiene la decisión del asunto controvertido
Semejanzas:
Diferencias:
1- La primera consiste en que las sentencias pronunciadas por los tribunales superiores
de justicia no son obligatorias para los jueces de la instancia. Esto significa que los
magistrados no están obligados a seguir una determinada interpretación de un precepto
legal efectuada por la Corte Suprema. No obstante, en la práctica, si tienen importancia
los fallos de los tribunales superiores ya que ellos de algún modo le sirven al juez para
comprender de mejor manera la ley.
2- La segunda consecuencia consiste en que las sentencias obligan solo a las partes que
han intervenido en el juicio en que ella haya sido dictada. No se puede oponer una
sentencia judicial a un tercero ajeno a esa relación procesal.
Esto no es absoluto, ya que hay ciertas materias en las cuales el fallo que se
pronuncie por un tribunal será oponible a todos, es decir en ciertos casos el fallo
producirá efectos respecto de terceros.
Esto significa que esa sentencia produce efectos Erga Omnes, esto ocurre
generalmente respecto de las sentencias constitutivas que son aquellas que crean una
nueva situación jurídica. Ej.: art. 315 c.c. → dice relación con la sentencia que declara
verdadera o falsa la maternidad o paternidad, otro ejemplo es el art. 1246→dice relación
con aquellos fallos que, frente a una solicitud de un acreedor hereditario, declaran que
una persona tiene la calidad de heredero.
Cosa juzgada:
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Es la fuerza de la sentencia que permite instar al cumplimiento de lo resuelto e
impide que vuelva a discutirse lo resuelto en virtud de ella.
Para hablar de cosa juzgada se requiere que la sentencia este firme y ejecutoriada
en los términos del art. 174 CPC
De la definición de cosa juzgada se desprende que ella produce un doble efecto:
1- Positivo: El que genera la acción de cosa juzgada. En virtud de esta acción él que ha
obtenido un resultado favorable en el juicio puede exigir el cumplimiento de lo fallado.
Los requisitos para que proceda la cosa juzgada son 3 y se llaman “Triple
Identidad de Cosa Juzgada”:
1. La identidad legal de parte: Que los litigantes sean los mismos. No se trata de una
identidad física sino que jurídica.
Puede ocurrir que “A”interponga una demanda contra “B” para obtener la
restitución de una suma de dinero. Se dicta sentencia. “A” ganó y va a iniciar el
cumplimiento de la sentencia, pero no puede demandar a “C” porque no hay identidad
legal de parte. En el caso que “B” muera puede iniciarse el juicio contra su heredero por
que hay identidad jurídica.
La cosa juzgada material es aquella que impide que un determinado asunto vuelva a ser
conocido por cualquier otro tribunal.
La cosa juzgada formal es aquella que impide que el asunto vuelva a ser conocido en un
juicio de igual naturaleza, pero ello no es obstáculo para que dicha materia sea tratada
en un procedimiento de naturaleza distinta al anterior. Por ejemplo: El Código Civil le
concede al poseedor de una casa las acciones posesorias, las que son de muy rápida y
breve tramitación.
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Es la repetición de una determinada conducta realizada por la generalidad de los
miembros de un grupo social de manera constante y uniforme y con la convicción de
estar cumpliendo con un imperativo jurídico.
Requisitos:
1- En cuanto a su origen:
La costumbre emana de un cierto grupo social.
La ley emana de un acto del poder legislativo.
2- En cuanto a su vigencia:
La ley la pierde cuando es derogada, en términos generales, la costumbre pierde
vigencia cuando le falta algún requisito
Clasificación:
1. Según el territorio en que se aplica:
Puede ser:
a) General: caso en el cual rige en todo el territorio de un Estado. Ej.: art. 1938 inc.1 y
1944 inc. 1.
b) Local: caso en el que se observa la costumbre en un lugar determinado. Ej.: art.
1986.
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3- Según su relación con la ley
a) Secundum Legem
b) Praeter Legem
c) Contra Legem
Está en el art. 2 del Código Civil, en virtud del cual la costumbre carece de la
fuerza obligatoria de la ley, pero esto no ocurre siempre, ya que la costumbre tendrá la
fuerza obligatoria de la ley, cuando esta se remita a aquella. Por eso en el derecho civil
tiene validez solo la costumbre Secundum Legem (Art. 608, 1188, 1198, 1546, 1563,
1823, 1940, 1944,2117)
El art. 2 no se aplica a otras ramas del Derecho. Así en el derecho comercial,
atendido a la rapidez de las transacciones mercantiles, conforme al art. 4 del Código
Comercio, tiene validez la costumbre en silencio de ley.
En el Derecho Internacional Público es la fuente más importante.
En el derecho penal la costumbre no tiene ninguna validez en ninguna de sus
formas, atendido el principio de legalidad “No hay delito ni pena sin ley” (art. 19 inciso
3 de la Constitución)
Prueba de la costumbre:
En nuestro código civil no existe una norma o grupo de normas que dispongan
de la forma en que deba acreditarse la costumbre. No obstante ello se entiende que la
costumbre corresponde a un conjunto de hechos y por lo tanto ella se probara o
acreditara conforme a las reglas generales en materia probatoria. Arts.1698 c.c. y 341
C.P.C.
La diferencia entre estos artículos es que el 341 no hace referencia al juramento
deferido y agrega como diligencia de prueba el informe de peritos.
En derecho comercial no ocurre esto, ya que en el código de comercio el
legislador señala expresamente los medios de prueba de los que pueden valerse las
partes para acreditar la costumbre. Art. 5 código de comercio.
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juicio en que debe rendirse la prueba.
En la base de todos los efectos que pueda producir un hecho o acto jurídico se
encuentra siempre la ley, sin perjuicio de esto, debemos distinguir algunos efectos
jurídicos establecidos por el legislador sin consultar la voluntad o intención de los
individuos.
Así por ejemplo en el momento en que nace una persona se producen efectos
jurídicos establecidos por la ley sin que el legislador haya consultado a los padres.
En cambio, existe otra serie o conjunto de actos en que los efectos que de ellos
se siguen si fueron queridos por la voluntad de las partes. A ellos se les llama “Actos
Jurídicos Propiamente Tales” y de ellos se sigue además que la voluntad de las partes es
generadora, al igual que la ley, de derechos y obligaciones.
El principio fundamental es el de la “Autonomía de la Voluntad” en el sentido
que a los particulares les está permitido hacer todo aquello que no está expresamente
prohibido (art. 1545 del código civil en el sentido que todo contrato legalmente
celebrado es una ley para las partes contratantes)
En consecuencia, respecto de quienes concurren a la convención, el contrato
tiene la fuerza de una ley, sin prejuicio que el acto jurídico es diferente a una ley, tanto
en su origen, en la forma en que uno y otro producen sus efectos y en la forma de
extinción de uno y otro.
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