Principales Corrientes Del Derecho

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Centro De Estudios Superiores En Ciencias Jurídicas Y

Criminológicas.

Tema:
Principales corrientes de la Filosofía Del Derecho.

Alumno:
Daniel Michael Hernández Campa

Materia:
Filosofía Del Derecho

Profesora:
Beltrán Aguirre María Del Guadalupe

Sexto Cuatrimestre.

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INTRODUCION:

En este trabajo se abordará una breve explicación de los diferentes tipos de


corrientes filosóficas que estudian el derecho con la finalidad de analizar y englobar
la filosofía del derecho. Esto se realizará mediante un conjunto de investigación
dirigida a las corrientes posteriormente mencionadas, al igual se desarrollará una
pequeña síntesis de cada una de ellas.

Se busca descubrir o conocer más información sobre las corrientes filosóficas y qué
impacto tiene o tuvo sobre el derecho, así como su importancia en el desarrollo de
dicha materia.

Por filosofía del derecho entendemos que estudia los principios y causas filosóficas
que conducen el nacimiento y aplicación del derecho.

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Principales corrientes de la Filosofía Del Derecho.

1. Iusnaturalismo

Para el iusnaturalismo el derecho deriva de la esencia del hombre. El derecho es la


suma de potestades y prerrogativas inherentes o consustanciales al ser humano. El
derecho como objeto de estudio se reduce al derecho natural o justo que
fundamenta el contenido del derecho; es decir, al derecho intrínsecamente justo,
cuya validez es objetiva o material.

Hablar de iusnaturalismo es hablar del derecho natural y de cómo debemos


contemplar la concepción del derecho positivo. Si nos referimos al derecho
natural hablamos de los principios ideales válidos, según los cuales debe de
fabricarse el derecho humano, es decir, el derecho positivo, este es una percepción
de Recaséns; estos llamados principios ideales constituyen aquello que la razón,
referida a la esencia del hombre a la llamada naturaleza humana, requiere respecto
de las relaciones entre humanos y a las relaciones en sociedad por ende debemos
entender que estos citados principios deberán de tener una validez en sí mismos.

Debemos de comprender que a los principios a que se refiere Recaséns, no son


principios puesto por el hombre, sino que son naturales con una intrínseca validez,
por lo cual no están sujetos al arbitrio humano.

2. Positivismo Jurídico

La apertura que experimentó el iusnaturalismo al desarrollarse una corriente laica o


racional permitió que de la explicación del derecho como algo de acuerdo con la
naturaleza del hombre (como ser racional) se pasara a una concepción del derecho
como producto no dé la razón del hombre sino de su voluntad. A esta doctrina se le
identifica comúnmente con el nombre de “positivismo”, o llamado por algunos
autores “iusformalismo”. Como tendencia de interpretación del derecho, se funda en
dos grandes corrientes del pensamiento que son:

- El positivismo filosófico.

- Empiriocriticismo.

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La tarea del Positivista es descubrir únicamente su objeto de estudio, de
conocimiento o investigación, haciendo a un lado otras tareas como la valoración
axiológica de esos hechos. Hans Kelsen, es el principal representante del
“iusnormativismo”.

Esta teoría concibe al Derecho como un fenómeno eminentemente normativo, pero


considerando como un resultado exclusivo de la voluntad humana. Esta situación
da origen a un problema respecto del significado del positivismo, que es una
expresión totalmente ambigua. Por ello es mejor utilizar denominaciones
específicas, algunos estudiosos agotan al positivismo jurídico dentro del
normativismo. Pero si se entiende al positivismo en sentido negativo, como: La
concepción de lo jurídico que excluye toda creencia en un realidad irrefutable
empíricamente; entonces el positivismo abarca todas las corrientes que no sean
iusnaturalistas.

Esta corriente tiene varias características, entre ellas las siguientes:

Kelsen, sostiene que la característica de la pureza es un principio de método,


que consiste en: buscar sólo un conocimiento orientado hacia el Derecho. Es
decir, liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos extraños. Añade Kelsen,
que la ciencia jurídica tradicional no satisface la exigencia metódica (pureza). ¿Por
qué afirma esto? Porque se ha confundido con la psicología, sociología, la ética y la
teoría política. Ya que los objetos de esas ciencias se relacionan estrechamente con
el Derecho. La Teoría Pura, tiene por objeto delimitar el conocimiento del Derecho
frente a la psicología, sociología, ética. Esto no lo hace por ignorancia, sino por
evitar el sincretismo metódico (mezcla de métodos), que oscurece la singularidad
de la ciencia jurídica y los límites de su objetivo. ¿En qué consiste el error de
Kelsen? En indicar que para que la ciencia del Derecho no se quede en las formas,
tiene que ocuparse de lo que ya se ocupan otras disciplinas. Para lograrlo, Kelsen
de manera explícita utiliza el principio de imputación.

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El Principio de imputación, es un principio ordenador o de conocimiento. A diferencia
del “Principio de Causalidad” que se emplea en la descripción del ser. El principio
de imputación se emplea para la descripción de un orden normativo de interacción
humana. Es decir, se utiliza en la descripción del deber ser y para distinguir al deber
ser, del mundo no normativo o de los hechos. En relación al deber ser en el ámbito
de lo jurídico, Kelsen nos dice: Que si el Derecho declara, que bajo determinadas
condiciones deben producirse determinadas consecuencias, el término deber no se
entiende en sentido usual de que algo está ordenado pero no autorizado o permitido
sino que abarca tres significados o funciones normativo-jurídico que son:

a) El ordenar

b) El facultar

c) Permitir positivamente la consecuencia

El deber ser es la relación entre el supuesto y la consecuencia normativa.

Otro concepto básico de la Teoría de la Pureza de Kelsen, es que el significado


jurídico de una conducta humana no se puede captar por los sentidos. Como
se capta el color, la dureza o el peso de un objeto. Por lo tanto el significado jurídico
objetivo de una conducta, únicamente lo proporciona la norma jurídica que
regula la conducta y no el significado subjetivo que suministra el que realiza
dicha conducta.

3. Formalismo Jurídico

En este apartado debemos comprender la teoría de la justicia, y nos referimos


particularmente a que es justo aquello que es conforme a la ley e injusto lo que se
aparta de ella.

En el formalismo jurídico nos referimos al derecho como un sistema de normas,


obra del legislador, también vemos que el derecho tiene un carácter cerrado y
permite alcanzar una solución concreta para cada caso, por lo que las normas

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creadas preexisten al juez y este tendrá por función descubrir el derecho y aplicarlo
más no a crearlo.

4. Sociologísmo jurídico.

Para los Iusrealistas el derecho no consiste exclusivamente en normas. El derecho


no se identifica con un deber ser, sino con un ser. Este ser, puede identificarse con
la norma pero también con el hecho. De este modo, podemos distinguir entre el
derecho como norma estatal y el derecho como hecho social.

El derecho no se puede reducir al Estado, sino que debe incluir a la sociedad. Los
hechos son parte esencial de esta corriente. Los hechos han servido a los autores
pertenecientes a la corriente del iusrealismo para fundar una concepción del
derecho diferente, positiva pero realista.

La suma de condiciones que delimitan el actuar del hombre, conforman una realidad
determinada, y el derecho, no la norma formal ni su contenido justo, es
precisamente la experiencia jurídica. Dicho de otra forma, el derecho es: una
experiencia de realidades relativa a la conducta humana y al cumplimiento efectivo
de las normas jurídicas en los fenómenos sociales. El derecho se alimenta de la
realidad, reconociendo la existencia de diferencias y de soluciones disímiles a casos
fácticamente similares.

La ciencia del derecho se debe ocupar fundamentalmente del ser de la conducta


humana, que es un conjunto de fenómenos o hechos eficaces o reales, y no de las
normas formales o vigentes, ni tampoco de los valores justos o naturales. Para el
iusrealismo el derecho tiene como objeto de estudio los hechos y no son las
normas ni los valores.

Es cierto que las normas jurídicas son trascendentales para conocer el derecho,
pero su importancia no radica en sí mismas por ser normas formales ni en su
contenido justo, sino en las actitudes y conductas humanas que derivan de dichas
normas y valores. Esta corriente subordina a la ciencia del derecho a una rama de
las ciencias sociales, lo cual ha constituido una de las principales críticas, por reducir
el derecho a los hechos sociales que derivan de las conductas.

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