Temario Puesto de Oficial III Oj
Temario Puesto de Oficial III Oj
Temario Puesto de Oficial III Oj
a. DEFINICIÓN DE DERECHO:
La palabra Derecho deriva de la voz latina directum, que significa lo que esta conforme a la regla,
a la ley, a la norma. Villoro Toranzo, nos dice lo que se desvía ni a un lado ni otro. Álvaro D´ors,
refiriéndose a la significación de este término, señala que aunque la rectitud se entiende como
propia del derecho, en oposición a lo torcido (tort, entuerto), esta asociación se afirma
definitivamente cuando la palabra vulgar directum suplanta a la antigua latina, de origen
desconocido ius, fenómeno que, a su juicio, se produjo por la influencia judeo-cristiana.
- Es un conjunto de normas bilaterales y coercitivas que regulan la conducta de las personas en la
sociedad.
Es un conjunto de normas bilaterales y coercitivas que regulan la conducta de las personas en la
sociedad.
-- Conjunto de normas dictas por autoridad legítima con el objeto de regular la conducta de los
hombres y crear instituciones sociales y políticas necesarias para su vida
---Un conjunto de fenómenos sociales entre los que existen unos elementos comunes, el tratarse
de normas de conducta obligatorias en una comunidad respaldada por mecanismos de coacción
socialmente organizados. (Angel Latorre).
----Un conjunto de reglas de conducta social cuyo cumplimiento es exigido por el estado y que
tienen una sanción política cuando dejan de ser cumplidas (Maximo Pacheco).
b. DERECHO OBJETIVO:
El derecho objetivo es la norma que da la facultad y el subjetivo es la facultad concedida por la
norma. Ambos son herencia del derecho romano.
Derecho Objetivo: es el conjunto de normas imperativo-atributivas, leyes fundamentos,
reglamentos, código penal, derecho romano, código civil
Derecho Objetivo es el conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres en sociedad.
Norma o con conjunto de normas que por una parte otorgan derechos o facultades y por la otra,
correlativamente, establecen o imponen obligaciones. Conjunto de normas que regulan la
conducta de los hombres, con el objeto de establecer un ordenamiento justo de convivencia
humana.
c. DERECHO SUBJETIVO:
El Derecho subjetivo: es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o
abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. La facultad, la
potestad, pretensión o autorización que conforme a la norma jurídica tiene un sujeto frente a otro y
otros sujetos, ya sea para desarrollar su propia actividad o determinar la de aquéllos. Facultad que
tiene el sujeto, bajo la protección de la ley, de realizar determinados actos libremente y con la
exclusión de los demás. Facultad que tiene el sujeto de realizar o no realizar determinada forma
de conducta protegido por la ley.
Clasificación De Los Derecho Subjetivos:
Derechos a La Propia Conducta y a La Conducta Ajena: Los derechos a la propia conducta son
aquellos en que la facultad concedida por la ley se refiere a la actividad, a la conducta del sujeto
activo, a su propio hacer. Si el derecho a la propio conducta es de hacer algo, llámese facultas
agendi; si de omitirlo, facultas omittendi, y si de exigir algo a otra persona, facultas exigendi. Como
ejemplo de la primera facultad tenemos el derecho del propietario de un bien de aprovecharse de
sus frutos; de la segunda, la de omitir el uso de su bien; y de la tercera, de exigir al depositario que
entregue la cosa que le ha sido dada en depósito.
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Derechos Relativos y Derecho Absolutos: Esta clasificación se basa en la naturaleza de la
prestación y del sujeto pasivo. En los derechos relativos la facultad es correlativa de deberes
especiales de sujetos determinados. En ellos la obligación como expresa García Maynez, incube a
uno o varios sujetos individualmente determinados, como ocurre en los Derechos Personales o De
Crédito (los contratos en su gran variedad). En los derechos absolutos, la facultad es correlativa
de una obligación general de respeto; se ejercen ordinariamente sobre un bien o cosa
determinada, su sujeto pasivo es la generalidad de personas, a las que se impone una prestación
negativa, es decir, un no hacer o una abstención. Valen, como se dice, erga omnes (frente a todos
lo hombres). Así se observa en los derechos reales.
Los derecho relativos y absolutos se diferencian en que en los primeros la prestación o
cumplimiento del deber jurídico corresponde a uno o varios sujetos pasivos individualmente
determinados; mientras que en los segundos la prestación es negativa, es un abstención u
omisión y corresponde a todas las personas, a la colectividad, a u sujeto pasivo universal.
Derechos Subjetivos Públicos y Derechos Subjetivos Privados: Se basa en la personalidad
del sujeto titular de cada derecho, poniendo frente a sí al sujeto pasivo y al sujeto activo. Cuando
en la relación jurídica ambos sujetos son particulares, estamos frente a los derechos subjetivos
privados, pero cuando en dicha relación interviene el Estado, sea como ente soberano, persona
jurídica de derecho público o autoridad que se impone legítimamente a los súbditos y demás
personas sometidas a él permanente o temporalmente, entonces estamos frente a los derechos
subjetivos públicos. Si una persona solicita a un ministerio una licencia o una concesión; o una
comunidad solicita al ministerio de Educación la creación de una escuela, o al Ministerio de Salud
Pública un centro de Salud, en esos casos el Estado es sujeto pasivo y los particulares son el
sujeto activo. Pero el Estado puede también exigir a los particulares el cumplimiento de una
obligación, como cuando les exige el pago de impuestos o dicta una sentencia, en cuyos casos le
corresponde la función de sujeto activo y a los particulares de sujeto pasivo. Derechos Subjetivo
Públicos son las facultades que los particulares tienen frente al Estado.
Jellinek clasifica los derechos subjetivos públicos en: Derechos de libertad, Derechos que se
traducen en la facultad de pedir; Derechos de Acción y Derechos políticos. Ahora bien, los
derechos subjetivos privados, como queda explicado en párrafos anteriores, son los que se
derivan de las relaciones que se establecen entre particulares, sean personas individuales o
jurídicas, y aun interviniendo el Estado, como cuando éste compra vehículos para uso oficial a una
empresa privada, o arrienda un inmueble para alojar oficinas públicas, la relación jurídica que se
establece es particular, y los derechos derivados de ella a favor del Estado y de los particulares
son privados. Los derechos subjetivos privados, para Roguin, pueden ser derechos patrimoniales,
que tienen un valor económico y por tal razón pueden formar parte del patrimonio de las personas;
y los derechos extramatrimoniales, que como su nombre lo indica, carecen de valor económico o
de estimación pecuniaria, razón por lo cual no pueden formar parte del patrimonio de las personas.
Los derechos patrimoniales, a su vez, se subclasifican en: Derechos reales y Derechos personales
o de crédito. Como ejemplo de derechos reales pueden citarse la propiedad el derecho real por
excelencia, el usufructo, el uso, la habitación, el arrendamiento, la hipoteca, la prenda, etc.; y de
los derechos personales o de crédito, los contratos, en su gran variedad y naturaleza. Los
derechos extramatrimoniales se subclasifican en: Derechos intelectuales, que comprenden todas
las creaciones del intelecto o del espíritu de la persona, que poseen, sin lugar a dudas un valor
económico, como una obra literaria, artística o científica. Los derechos extramatrimoniales se
subclasifican en: Derechos de la personalidad, que son los que la persona tiene sobre su
individualidad física y síquica, como el derecho a la vida, a la integridad física, al trabajo, al honor,
al prestigio, etc.; y Derechos de familia, comprendiéndose dentro de éstos a los que tienen su
origen en el matrimonio, concretamente, los meramente afectivos, pues dentro de los derechos de
familia hay algunos que pueden estimarse económicamente, como los alimentos, las donaciones,
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los bienes de los menores de edad, que en rigor científico, son derechos de contenido económico,
aunque se regulan dentro de la familia.
García Maynez, al referirse a los derechos subjetivos privados, señala que si división en reales y
personales, no es del todo rigurosa pues no se puede establecer una separación precisa y
absoluta entre unos y otros, tomando en cuenta que lo primeros recaen sobre las cosas y los
segundos sobre las personas. Para este autor todos los derechos subjetivos son personales, pues
en todos ellos se da la bilateralidad, en todos existe un sujeto activo y sujeto pasivo. Agrega que
en los derechos personales o de crédito el sujeto pasivo está individualmente determinado y
representado por una o varias personas identificadas o identificables, por lo que puede señalarse
con suma facilidad a quien corresponde cumplir el deber jurídico u obligación. De acuerdo con las
ideas de García Maynez el Derecho real, es la facultad correlativa de un deber general de respeto,
que una persona tiene de obtener directamente de una cosa todas o parte de las ventajas que
ésta es susceptible de producir; y el Derecho personal o de crédito como la facultad que una
persona llamada acreedor tiene de exigir de otra la llamada deudor, la entrega de una cosa o una
abstención.
Expresadas en otros términos las definiciones anteriores, podemos decir que el Derecho real es el
vínculo jurídico, en virtud del cual el sujeto activo (derechohabiente, pretensor o acreedor), tiene la
facultad de aprovecharse de las ventajas que un bien puede producir, y de exigir que el sujeto
pasivo (deudor y obligado), que en este caso es indeterminado y constituido por la generalidad de
las personas, se abstenga, no le impida el ejercicio de su derecho. Digamos Con Roguin, que
dentro de los derechos subjetivos privados extramatrimoniales, se comprenden los derechos de la
personalidad, que son los que posee una persona sobre su individualidad física y psíquica, como
el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la libertad, etc. Los derechos de familia,
quien según el citado jurista, derivan de las relaciones familiares, que tienen su fundamento en el
matrimonio, organizadas por normas de orden público, no pudiéndose ceder ni renunciar, como el
derecho de fidelidad, el de marido a fijar el domicilio conyugal, la patria potestad, el de la mujer a
usar el apellido del marido, etc.
Los derecho intelectuales los define Abelardo Torre como la facultad reconocida a una persona
(autor en sentido amplio), para disponer de una creación determinada, no sólo en el aspecto
intelectual propiamente dicho 8pudiendo sólo el reformarla, etc.), sino también en el aspecto
patrimonial para beneficiarse con el producto de su explotación económica. Otros tratadistas creen
que estos derechos son los que corresponden a los autores, inventores y fabricantes sobre sus
obras, inventos o marcas de fábrica, para evitar que sean reproducidos, apropiados o falsificados.
Derechos Independientes y Derechos Dependientes: Los derechos independientes son
autónomos, tienen validez propia, no se basan o encuentran condicionados por una obligación o
deber jurídico de su titular, como expresa García Maynez, tal sería, por ejemplo, el derecho a
aprovecharnos o a disponer de los bienes de nuestra propiedad, que no exigen el cumplimiento de
un deber jurídico y obligación. Los derechos dependientes, como su nombre lo indica, se basan o
dependen de deberes jurídicos y obligaciones de su titular.
Los romanos llamaban Jus a lo que consideraban lícito, tal como era declarado por las leyes, las
costumbres o los magistrados. Lo contrario de jus, era injurio, lo ilícito, lo que ocasiona daño a
otros. El jurisconsulto Celso definió el jus (Derecho) diciendo que era el arte de lo bueno y de lo
equitativo, o sea el modo de alcanzar la realización de la justicia.
A partir del siglo IV de la era cristiana comenzó a utilizarse la palabra directium (participio pasado
de dirigere, guiar, conducir), para indicar el conjunto de normas religiosas que orientaban la vida
humana por el camino de lo recto. De modo que la palabra derecho procede de directium, vocablo
latino que en sentido figurado, significaba lo que está conforma a la regla, a la ley; es decir, lo que
no se desvía a un lado ni a otro. Lo contrario es el entuerto (originalmente lo torcido), que significa
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lo opuesto al derecho. En inglés se dice right, en alemán Rect, en holandés reght, en francés droit,
en italiano diritto, en portugués directo, en rumano dreptu, etc.
El derecho está íntimamente vinculado al Estado cuando es preciso éste obliga a que se respeten
las normas jurídicas poniendo en juego su aparato coercitivo, aplicando determinadas sanciones
contra los infractores de estas normas. En la vida de la sociedad, el derecho se manifiesta bajo la
forma de reglas de conducta que han sido establecidas por el Estado o bien sancionadas por éste
como reglas (normas) obligatorias para todos y cuya infracción trae consigo la aplicación al
infractor de una u otras medidas de coerción estatal. El derecho deviene, entonces, en un conjunto
de normas bilaterales y coercitivas que regulan la conducta de las personas en la sociedad. Felipe
López Rosado, autor mexicano, define el derecho como el conjunto de normas dictada por
autoridad legitima con el objeto de regular la conducta de los hombre y crear instituciones sociales
y políticas necesarias para su vida. Angel Latorre con el término derecho designamos un conjunto
de fenómenos sociales entre los que existen unos elementos comunes el tratarse de normas de
conducta obligatoria en una comunidad y respaldada por un mecanismo de coacción socialmente
organizado.
Guillermo García Máynez dice que el derecho es un conjunto de reglas de conducta social cuyo
cumplimiento es exigido por el Estado y que tienen una sanción política cuando dejan de ser
cumplidas. El jurista Chileno Máximo Pacheco opina que esta regulación externa de la conducta
de los hombres tendiente a establecer un ordenamiento justo de la convivencia humana, es lo que
se denomina derecho. N.G. Alexandrov, autor soviético, por su parte, expone que el derecho es un
conjunto de reglas de conducta (normas) que: Expresan la voluntad de la clase que ostenta el
poder, voluntad determinada en última instancia por las condiciones de vida material de esta clase.
Son promulgadas o sancionadas (aprobadas) por el Estado. En caso de necesidad, se cortan las
infracciones con medidas de coerción estatal. Regulan las relaciones sociales a fin de consolidar y
desarrollar el orden social que conviene a la clase que detenta el poder. Giorgio del Vecchio,
célebre jurista italiano, define el derecho como la coordinación objetiva de las acciones posibles
entre varios sujetos, según un principio ético que las determina, excluyendo todo impedimento.
El Dr. Rafael Rojina Villegas nos dice que el derecho es una actitud normativa teleológicamente
consciente de sinergia social integral que se manifiesta en normas heterónomas bilaterales,
externas y coercibles.
Las principales acepciones de la palabra derecho son: derecho objetivo, derecho subjetivo,
derecho vigente, derecho positivo y derecho natural.
Derecho Objetivo: es el conjunto de normas imperativo-atributivas. Consta fundamentalmente de
constituciones, códigos, leyes y reglamentos. Es esta la acepción en la que se toma el derecho
cuando se dice código civil, código penal, derecho romano, facultad de derecho, etc.
Derecho Subjetivo: es la facultad o autorización que se desprende las normas jurídicas. De una
manera más precisa podemos afirmar que es la posibilidad de hacer u omitir lícitamente algo. El
derecho subjetivo necesita del derecho objetivo.
Derecho Vigente: es el conjunto de normas imperativo-atributivas que en una época y en un lugar
determinado la autoridad política declara obligatorias. Es el derecho establecido por el Estado,
incluye las normas legales, la costumbre y la jurisprudencia, reconocidas como obligatorias por el
poder público.
Derecho Positivo: Significa el derecho que efectivamente se cumple y se aplica. Hay casos de
normas que están vigentes pero que no son positivas y también pueden presentarse normas que
no positivas pero que carecen de vigencia.
Derecho Natural: Con este nombre se conoce el derecho ideal, aun derecho justo, intrínsecamente
válido. Las positivas niegan su existencia, los iusnaturalistas admiten, defienden y sostienen su
existencia.
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Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo: A estas normas consideradas individualmente o en su
conjunto, se les da el nombre de Derecho Objetivo, de este derecho se derivan facultades o
potestades para hacer o no hacer algo a las que se les da el nombre de Derecho Subjetivo. El
derecho subjetivo es pues una facultad, una potestad, una posibilidad o pretensión. La
constitución del derecho en estas dos categorías, derecho objetivo y derecho subjetivo, es
herencia del derecho romano. Este dualismo tradicional de derecho, ha llevado a algunos a creer
que se trata de dos derechos distintos, creencia errónea, pues el derecho es uno y no puede
fraccionarse, si se fraccionara perdería su unidad y con ello su esencia. Tanto el derecho objetivo
como el subjetivo son manifestaciones de esa unidad indestructible que se llama Derecho, por
tanto se implican y complementan.
El sociólogo y jurista Gruvitch compara esta unidad infraccionable con una lente cóncavoconvexa,
en la que su superficie convexa representa el derecho objetivo y la concavidad del derecho
subjetivo. También podemos representar el derecho por una moneda de veinticinco centavos, en
la que una de sus caras sea el derecho objetivo y la otra el derecho subjetivo. Todos los artículos
de la parte dogmática y orgánica de nuestra constitución política y demás leyes ordinarias
constituyen derecho objetivo en cuando son normas jurídicas, de ellas se derivan facultades que
constituyen derechos subjetivos porque facultan a los habitantes para hacer o no hacer algo,
protegidos precisamente por la norma respectiva. Las normas de nuestros códigos, leyes y
reglamentos son derecho objetivo; la jurisprudencia y la costumbre aceptada por la ley también lo
son.
d. DERECHO VIGENTE:
Conjunto de normas que en una época la autoridad declara obligatorias.
Del lat. Vigens de vigere, tener vigor, fuerza o sea que es el derecho actual que tiene fuerza. Es el
derecho reconocido por el Estado, que este ha declarado obligatorio, después de que se han
cumplido ciertas formalidades o requisitos contemplados en la constitución y leyes de cada país.
En contraposición al derecho natural que es intrínsicamente valido, que vale por si mismo, por su
esencia.
Se llama derecho vigente extrínsecamente valido porque su validez proviene del cumplimiento de
requisitos determinados en las leyes. Orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo-
atributivas que en una cierta época y en un país determinado la autoridad política declara
obligatorias.
e. DERECHO POSITIVO:
El derecho que efectivamente se cumple y se aplica.
Ius Positivum, Aritoletes en su ética a Nicomaco, ha sido establecido por el hombre y se basa en la
autoridad de los textos. Alude a un derecho puesto, creado o establecido por actos humanos en
una determinada comunidad. Es un derecho real, existente y valido. Significa derecho existente y
real, seguido por súbditos y aplicado por funcionarios. El derecho que se cumple, sea o no vigente.
Es el conjunto de normas bilaterales que efectivamente rigen en la vida de una comunidad en
cierto momento de su historia.
Conjunto de normas de conducta, vigente o no, que en un determinado momento histórico
observan los miembros de una comunidad por estar convencidos de su fuerza obligatoria.
f. DERECHO NATURAL:
Derecho ideal, intrínsicamente valido.
Sócrates, manifestación de la voluntad divina y Aristóteles sentimiento subjetivo de lo justo y lo
injusto.
En Roma el ius Naturale era un conjunto de principios incitos en la naturaleza por tanto superiores
al hombre.
Escuela Teológica: Manifestación de la voluntad divina, como la misma ley natural, generadora de
la ley humana, las cuales han sido reveladas por Dios.
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Escuela Racionalista: La primera fundador Hugo Grocio considera la razón como la generadora
del derecho natural. Segunda Enmanuel Kant es un conjunto de principios inmutables, absolutos,
perfectos e invariables, derivados de la razón humana, que rigen la conducta del hombre de
acuerdo con el imperativo categórico, obra de tal manera que la norma de tus actos pueda valer
como principio de conducta o legislación universal.
Modernamente se considera la regulación justa de cualquier situación concreta, presente o
venidera, admitiendo la variedad de contenidos del mismo, en relación con las condiciones y
exigencias, sierpe nuevas, de cada situación especial. Principios primarios y secundarios, los
primeros son universales y evidentes a todo hombre con uso de razón (vivir asociado, multiplicar la
especie) los segundos son conclusiones derivadas de los principios primarios, como el derecho a
la propia vida y el respeto a al ajena, no causar daños injustos, asumir las consecuencias de
nuestros propios actos.
Características del derecho Natural: Universal: seguirá siendo el mismo a través del tiempo.
Cognoscibilidad: conciencia humana. Inmutabilidad: no cambia en el tiempo y en el espacio.
g. DIVISION DEL DERECHO:
1. Derecho Interno: Conjunto de normas que regulan los actos y relaciones jurídicas que se
realizan dentro del territorio del Estado y cuyas consecuencias no van amas allá de su territorio. –
Derecho que regula los actos jurídicos cuya validez se agoto dentro del territorio del Estados,
pudiendo llegar a tener validez en el territorio de otros Estados, mediante el cumplimiento de
ciertas formalidades o requisitos determinados en el derecho nacional. Este derecho a su vez se
divide en:
a.- Derecho público y b.- Derecho Privado.
Publico=Constitucional/Administrativo/Procesal/Penal/Del
trabajo/Agrario/Minero/Aéreo
Interno
Privado= Civil/Mercantil
Derecho
Publico= Derecho Internacional Publico
Externo
Privado= Derecho Internacional Privado
Origen De La División Del Derecho En Derecho Público y Privado: La división del Derecho en
Público y Privado tuvo su origen en el Derecho romano. Para los romanos el Derecho Público era
el concerniente a la cosa pública, o bien el que atañe a la conservación de la cosa romana.
Ulpiano, uno de los grandes jurisconsultos romanos, definía el derecho público, así: Publicum jus
est quod ad status rei romanum spectat; y el derecho privado: Privatum quod ad singolorum
utilitatem.
Los romanos pues, siguieron un criterio utilitarista al definir el derecho público y el privado. Para
ellos bastaba que se indicase la naturaleza del interés protegido, para que se supiese, de
inmediato, la naturaleza del derecho. No existe hasta el momento, a pesar de los esfuerzos
hechos por notables juristas, un criterio diferenciativo suficiente para explicar la división del
derecho en público y privado. Y sin embargo, al organizarse las ramas del derecho
autónomamente lo hicieron siguiendo el criterio del interés protegido, o sea el criterio romano. La
discusión mantenida alrededor de este problema ha llevado a autores como Radbruch a sostener
que tanto el derecho público como el privado son categorías apriorísticas del derecho; a otros
como Duguit y García Maynez, a decir que esta diferenciación obedece a necesidades prácticas y
políticas; a Gurvitch a negar que exista un criterio absoluto de diferenciación; y a Kelsen a
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proclamar que todo derecho es formulación de la voluntad del Estado y es, por ente, derecho
público.
La doctrina y los ordenamientos jurídicos positivos, aceptan la división del derecho interno y el
externo, en público y privado, atendiendo básicamente a la naturaleza de las relaciones que
regulan sus normas y el ámbito espacial de validez de los efectos de los actos jurídicos. El
maestro Trinidad García, anota: Cuando en una relación jurídica o en un hecho sujeto al derecho
aparece el Estado en su calidad de poder soberano, esto es, de entidad superior, que se impone
legítimamente a aquéllos que están bajo su autoridad, tal relación o hecho pertenece al Derecho
Público.
El derecho público se nos presenta como conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación
de los individuos frente al Estado, así como la actuación de los Estados como entidades
soberanas entre sí. El derecho público pues es el conjunto de normas jurídicas que regulan las
relaciones del Estado, como ente soberano, con los ciudadanos o con otros Estados.
Analíticamente puede decirse que el Derecho Público, comprende todas aquellas normas que
regulan las relaciones de supra o subordinación entre los particulares y el Estado, siempre que el
Estado actúe como autoridad legítima. El derecho privado es el conjunto de normas que regulan
las relaciones que se establecen entre los particulares.
a. Derecho Público: Es el que está constituido por normas que persiguen el interés público,
subordinando el interés particular al interés general. Sus relaciones son de supraordinacion.
Conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los individuos frente al estado, así
como la actuación de los estados como entidades soberanas entre sí. Siempre que el
estado, en el primer caso, actué como entidad soberana. – Conjunto de normas jurídicas
que regulan las relaciones del estado, como entre soberano, con los cuidadnos o con otros
estados. Comprende todas aquellas normas que reculan las regulaciones de supra o
subordinación entre los particulares y el estado, siempre que el estado actúe como
autoridad legítima. Ramas Del Derecho Público:
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actualmente rige en Guatemala, que posee artículos que sólo puede reformarlas una
asamblea nacional constituyente, artículos que puede reformarlas el congreso de la
república mediante consulta popular y artículos que no pueden reformarse. En cuanto a
su texto, algunas son breves, porque su contenido consta de pocos artículos y regulan
solamente materias estrictamente constitucionales (las constituciones de los países
socialistas y de algunos otros países europeos); y desarrolladas todas nuestras
constituciones, así como las de Centro América, han sido desarrolladas.
Es el conjunto de normas de derecho público que regulan la organización fundamental
del estado, las garantías individuales y sociales y los principales derechos del individuo
frente al estado.
2. Derecho Administrativo: Es la rama del derecho Público que tiene por objeto
específico la administración pública. García Maynez expresa que es la actividad a través
de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de este tienden a satisfacer los intereses
colectivos. Como complemento de lo anterior, indicamos que desde el punto de vista
formal, la actividad administrativa corresponde al organismo ejecutivo; pero desde el
punto de vista material, pueden realizarla los otros poderes del Estado, como cuando el
organismo judicial nombra empleados administrativos o el Congreso concede licencia a
uno de sus funcionarios.
La doctrina francesa tiene una concepción más limitada de actividad administrativa, al
otorgarle una gran importancia a los servicios públicos, que para ellos resume el aspecto
más importante de aquélla. El conjunto de normas que rigen la prestación los servicios
públicos y la conducta de los órganos encargados de ella, órganos que integran el poder
ejecutivo.
Es aquella rama del derecho público que regula la actividad de la administración pública
y las relaciones de esta con los particulares
3. Derecho Penal: El derecho penal, derecho criminal, derecho punitivo o derecho de
castigar, comprende todas aquellas normas jurídicas del Estado que versan sobre el
delito y las consecuencias que éste acarrea, ello es, las penas y las medidas de
seguridad. El tratadista Eugenio Cuello Calón define el Derecho Penal, como el conjunto
de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los
delincuentes, y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de
la criminalidad. Para Jiménez de Asúa el Derecho Penal es el conjunto de normas y
disposiciones jurídicas que regulan el poder sancionador y preventivo del Estado,
estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la
responsabilidad del sujeto activo, y asociando al infracción de la norma una pena
finalista o una medida de seguridad.
Dentro del contenido del Derecho penal deben estudiarse el delito y sus diversos tipos,
las características de las infracciones penales, la naturaleza de las penas, las mediadas
de seguridad y las bases de su magnitud y duración. Los elementos fundamentales de
todo concepto de derecho Penal son: delito, pena y medida de seguridad. El delito es la
acción u omisión humanas, antijurídicas, típicas, culpables y sancionadas con una pena.
Los delitos contemplados en el código Penal vigente los encontramos en su parte
especial. La pena es el sufrimiento impuesto por el Estado, en cumplimiento de una
sentencia, al culpable de una infracción penal. Castigo que impone la autoridad legítima
al que ha cometido una falta o delito. Las penas contempladas en el código penal
vigente son: muerte, prisión, arresto y multa. Accesorias: inhabilitación absoluta,
inhabilitación especial. Las medidas de seguridad son aquellas que sirven para la
prevención del delito y para la protección de la sociedad como del propio delincuente. La
reclusión de locos, sordomudos, dipsómanos o toxicómanos, confinamiento o
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confiscación de cosas peligrosas o nocivas, vigilancia por la policía y demás cuerpos de
seguridad, medidas tutelares de menores, etc.
Es el derecho que determina los delitos y las penas que a los mismos corresponden.
Delito es el hecho antisocial sancionado por las leyes penales. Pena es la sanción
generalmente establecida para castigar el delito.
4. Derecho del Trabajo: Es el conjunto de normas que regulas las relaciones entre
trabajadores y patronos, buscando la armonía entre los mismo, pero brindando a los
primeros una protección preferente.
b. Derecho Privado: Es el conjunto de normas que tienen por objeto los intereses particulares
de la persona. Las relaciones que supone este derecho son relaciones de coordinación.
Es el conjunto de normas que regulan las relaciones que se establecen entre los
particulares, es decir, entre personas que intervienen en la relación jurídica al mismo nivel.
–Regula las relaciones de los individuos en su carácter particular cuando dirimen
cuestiones de naturaleza privada.
Ramas Del Derecho Privado:
1. Derecho Civil: Se trata de la rama más importante y amplia del derecho privado. García
Maynez, citando a Claude Du Pasquier, lo define como aquel que determina las
consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana
(nacimiento, mayoría de edad, matrimonio, defunción, etc.) y la situación jurídica del ser
humano en relación con sus semejantes (capacidad y estado civil, deudas, créditos,
etc.) o en relación con la colectividad par el aprovechamiento de los bienes (propiedad,
usufructo, uso, habitación, arrendamiento, etc.) Du Pasquier llama “relación del hombre
con las cosas”, que el propio García Maynez objeta a la doctrina tradicional de los
derechos reales, pues no pueden establecerse relaciones entre el hombre y las cosas,
sino solamente entre seres humanos, y en este sentido, el hombre se relaciona con la
colectividad, para que el titular del derecho aproveche total o parcialmente sus bienes.
La definición citada contiene una virtual división del Derecho Civil en cinco partes:
Derecho de personas o de las personas, derecho familiar o de la familia, derecho de
bienes, derecho sucesorio y derecho de obligaciones o de las obligaciones y contratos.
El derecho civil es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los particulares
entre sí y de aquellos con el Estado, actuando este último sin su carácter de ente
soberano. El derecho civil es la rama del derecho privado más dinámica y de más
amplio contenido, En su gran mayoría, son de contenido económico, particulares del
derecho como el derecho del trabajo, el mercantil, el agrario, etc.
Es aquel que determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos
de la vida humana (nacimiento, matrimonio, defunción). Cinco partes. 1.- Derecho de
personas (nacimiento, domicilio, nombre, vecindad) 2.- Derecho Familiar (matrimonio,
divorcio, patria potestad, alimentos) 3.- Derecho de Bienes (concepto de bien,
propiedad, posesión, uso) 4.- Derecho sucesorio (sucesión testamentaria e intestada) 5.-
Derecho de obligaciones y contratos.
Es el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, la familia, los bienes, la
propiedad y demás derechos reales, las sucesiones, las obligaciones y los contratos, así
como también todas aquellas instituciones que con tan importantes temas se relacionan.
2. Derecho Mercantil: Es la rama del derecho privado que estudia los preceptos que
regulan el comercio y las actividades asimiladas a él y las relaciones jurídicas que se
derivan de esas normas. Algunos autores llaman a esta rama derecho comercial, entre
ellos el propio Rocco. Otros autores consideran a este derecho como el conjunto de
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normas que se aplican a los actos de comercio, sin consideración a las personas que los
realizan. El derecho mercantil constituye un complejo de normas dirigidas a los
comerciantes y a las actividades que realizan. Pero si bien este es un objeto
fundamental, no escapan a su regulación estas mismas actividades aunque no las
realicen comerciantes. Su contenido lo integran los actos de comercio, el comerciante y
sus obligaciones, las obligaciones y contratos mercantiles, los diversos tipos de
sociedades, los instrumentos negociables, la actividad bancaria y de seguros y en
general el desarrollo del comercio.
Es el que estudia los preceptos que regulan el comercio y las actividades asimiladas al y
las relaciones jurídicas que se derivan de esas normas.
2. Derecho Externo o Internacional: Comprende las normas reguladoras de actos y regulaciones
que, no obstante realizarse dentro del ámbito territorial de un Estado, producen efectos en otro y
otros Estados, relaciones jurídicas entre los mismo o conflictos de aplicación entre sus
legislaciones.
Origen en Roma para ambos. El público era concerniente a la cosa pública o bien el que atañe a la
conservación de la cosa romana. Privado era el relativo al interés de los particulares. Romanos
siguieron el criterio utilitarista al definir ambos conceptos, la naturaleza del interés protegido.
Este derecho se divide en:
a. Derecho Internacional Público: Conjunto de normas que rigen las relaciones de los
estados entre si y señalan sus derechos y deberes recíprocos. Las fuentes de este derecho
son los acuerdos o convenios internacionales y la costumbre.
Algunos tratadistas llaman a este derecho, derecho interestatal, por regular las relaciones
entre dos o más Estados. Por esta razón se le define como el conjunto de normas que rigen
las relaciones de los Estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. Para
otros internacionalistas es la disciplina jurídica en que intervienen dos o más Estados
soberanos, aunque hoy se admite que hay organizaciones que no son Estados y aun
individuos que pueden ser sujetos de derecho internacional. Históricamente se ha
considerado como el más remoto antecedente del derecho internacional el Jus Gentium
(Derecho de gentes) de los romanos. Modernamente, sin embargo, este criterio no es
aceptado, precisamente porque entre los romanos el Jus Gentium regulaba las relaciones
entre los hombres sin distinción de nacionalidad.
En el campo del derecho internacional público es de gran trascendencia jurídica la regla
pacta sunt servanda que significa que los pactos o acuerdos legalmente celebrados, deben
observarse rigurosamente. A este derecho se le ha hecho la observación de que caree de
órganos coactivos o autoridades internacionales que garanticen el cumplimiento de los
pactos, crítica que, desde el punto de vista estrictamente jurídico no deja de ser verdadera.
Las fuentes del derecho internacional público son los acuerdos o convenios internacionales
y la costumbre.
b. Derecho Internacional Privado: Estudia los conflictos que se presentan cuando en una
relación jurídica interviene un elemento extranjero.
Mientras que el derecho internacional público regula las relaciones interestatales, el
derecho internacional privado, es la rama del derecho que estudia los conflictos que se
presentan cuando en una relación jurídica intervine un elemento extranjero. García Maynez,
al referirse a este derecho, anota: Conjunto de normas que nos indican cómo deben
resolverse, en materia privada, los problemas de aplicación que derivan de la pluralidad de
legislaciones. El problema de la aplicación de varios ordenamientos jurídicos autónomos a
la solución de problemas en que se ven implicados elementos personales, reales,
extranjeros, es lo que en otros términos se llama extraterritorialidad de la ley. El derecho
internacional privado resuelve problemas como el siguiente: Un guatemalteco reside en
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Madrid desde hace muchos años y tiene sus bienes y demás intereses económicos en
Guatemala.
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Ley en sentido Formal y Material: La ley en sentido formal se refiere aquella que ha
sido dictada por el organismo legislativo del Estado. En sentido material o sustancial son
las leyes que contienen normas generales, abstractas y permanentes dirigidas a regular
un número indefinido de cosas, así sean dictadas por el organismo legislativo, el
organismo ejecutivo o una comparación municipal.
Ley strictu sensu y Ley Latu Sensu: La ley en sentido estricto se refiere
exclusivamente a las elaboradas por el poder legislativo, en la forma establecida por la
constitución y las leyes respectivas; mientras que la ley en sentido amplio comprende
las normas de derecho consuetudinarias y jurisprudenciales.
Recopilación y Codificación De Las Leyes: las leyes deben exponerse o presentarse
siguiendo criterios lógicos, científicos y técnicos para facilitar su interpretación y
aplicación. Pueden ordenarse en forma de recopilación ó código, en este caso deben
seguirse criterios cronológicos, de materia, distributivos, numéricos, etc.
b. Costumbre: Repetición y uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de
que ello obedece a una necesidad jurídica. Conjunto de normas derivadas de la
repetición más o menos constante de actos uniformes. Voluntad popular expresada a
través del tiempo. ELEMENTOS: a.- Objetivo: Repetición constante y uniforme de una
norma de conducta, de una práctica por todos los miembros de la comunidad. b.-
Subjetiva: El convencimiento o convicción de que esa práctica o norma de conducta
tiene fuerza obligatoria porque obedece a una necesidad jurídica.CARACTERISTICA:
Para que una costumbre represente una voluntad colectiva y espontánea debe ser
general, constante, uniforme y duradera.
c. Jurisprudencia: Significa conocimiento del derecho. Conjunto de principios y doctrinas
contenidos en las decisiones de los tribunales.
d. Doctrina: Teorías y estudios científicos contenidos en los libros, monografías, revistas,
que contribuyen a la interpretación del derecho positivo y que guian las reformas
legislativas y son pautan para la aplicación del derecho. Tiene las siguientes finalidades,
a.- Científica, b.- practicas y c.- criticas.
e. Principios Generales Del Derecho: Los fundamentos mismos del sistema juridico.
Estos principios tienen también el carácter supletorio y son un medio para colmar
algunas lagunas del derecho y de permitir el recto entendimiento de sus normas.
FUENTES DEL DERECHO:
1.- HISTORICAS: Ley de indias, derecho Justiniano, 10 mandamientos
2.- REALES: Necesidades materiales, sociales, económicas que dan cambios en la ley
3.- FORMALES: formas de manifestación derecho y puede ser:
a.- Ley b.- Jurisprudencia c.- Costumbre y d.- Doctrina otros autores incluyen a la
equidad=justicia y Principios generales del derecho.
LEY: importante fuente del derecho escrito. Es la norma escrita. Ley viene de legere que quiere
decir leer, ligare=ligar.
ULTRAACTIVIDAD DE LA LEY PENAL: Mantiene su actividad y su efecto como ley, ante la ley
anterior.
La ley es una norma escrita de observancia general y obligatoria, abstracta (no dice para quien
es), sus efectos son para el futuro, es elaborada concientemente y deliberadamente. Y hay un
organismo competente para ello.
ES: 1.- General 2,- Obligatoria 3.- Abstracta 4.- Para el futuro 5.- Consciente y
deliberadamente 6.- Organismo y órgano competente. 7.- Origen público 8.- No tiene
retroactividad.
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JURISPRUDENCIA (también llamada doctrina legal) Solo la tiene la corte suprema de justicia y la
corte de constitucionalidad en las desiciones de su conveniencia.
ORDEN DE LAS LEYES: TRIANGULO
1.- Constitución (la emite la asamblea nacional constituyente) y leyes Constitucionales (ley de
amparo, libre emisión de pensamiento) las emite el congreso
2.- Leyes Ordinarias y Códigos (Las emite el congreso y el ejecutivo)
3.- Reglamentos las emite Presidente y ministros.
PROCESO LEGISLATIVO
1.- Iniciativa ley 2.- Admisión 3.- Discusión 4.- Aprobación
5.- Sanción (veto) 6.- Promulgación 7.- Publicación
Iniciación vigencia: 1.- Sincrónico: Entra en vigor en todo el territorio el mismo DIA
2.- Sucesivo: Va entrando en vigor paulatinamente dependiendo del tamaño
del territorio debido a la comunicación.
COSTUMBRE: 1.- Objetivo: La inveterata/consueudo. La repetición de la práctica. Todo el tiempo
ha sido igual.
2.- Subjetivo: La opinio juris/necesitates o animos: La idea clara de que esa
costumbre se cumple porque si no hay una sanción.
JURISPRUDENCIA: Ciencia del derecho. Decisión de los tribunales. Se publica en la gaceta de
los tribunales.
DOCTRINA JURIDICA: Fuente indirecta. Opinión de varios autores es una opinión coincidente útil
para el derecho internacional.
EQUIDAD: Fuente formal del derecho, justicia del caso concreto
PRINCIPIOS GENEREALES DEL DERECHO: La norma del derecho, vivir honestamente, no
hagas a otro lo que no quieres que te hagan etc.,
“OJO” Leer de la pág. 131 a la 150 Fundamentos de Derecho de Melvin.
3. LAS NORMAS:
En sentido amplio es toda regla de conducta obligatoria o no; en sentido estricto es aquella regla
de conducta que impone deberes o confiere derechos.
Las normas se diferencian de las leyes naturales principalmente por:
a. Las leyes naturales tienen un fin teórico, las normas un fin práctico.
b. Las leyes naturales necesitan se confirmadas por la misma realidad. Las normas en cambio
están destinadas a los hombres, que son libres para decidir entre un comportamiento y
otro.
c. Como las leyes naturales explican relaciones necesarias entre fenómenos de la naturaleza,
su característica es la necesidad de tales relaciones. En el terreno de las normas no existe
esa necesidad porque es incompatible con su naturaleza.
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Diferencia entre Moral y Derecho:
La teoría del pensador alemán Enmanuel Kant sostiene la necesidad de establecer una
separación absoluta entre la moral y el derecho, lo que se justifica, porque en al época en que se
elaboró era necesario reconocer ciertas garantías al individuo frente al poder absoluto del Estado.
Ahora se ha llegado a la conclusión de que esa teoría tuvo un gran valor en su tiempo, pero que
en la actualidad sólo tiene un valor histórico.
Al amparo de las nuevas ideas surgió una corriente que ya no piensa que la moral y el derecho
deban estar absolutamente separados.
Ahora bien, entre las normas morales y las normas jurídicas existen importantes diferencias,
siendo ellas las siguientes:
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g. Desde el punto de vista de su jerarquía:
1. Constitucionales: son las que tienen su origen en el poder constituyente y son
normas supremas y el punto de partida del sistema jurídico del Estado.
2. Ordinarias: son las que le siguen el rango y son normas de aplicación general,
subordinadas a las normas constitucionales, generalmente tienen su origen en el
poder legislativo ordinario.
3. Reglamentarias: son las que desarrollan las normas ordinarias para facilitar su
aplicación y son mandamientos de autoridad administrativa.
4. Individualizadas: son las que se basan en las normas anteriores y lógicamente están
subordinadas a ellas.
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Individualizadas se basan en las normas anteriores, están subordinas a ellas.
Perfectas establecen una sanción idónea para suprimir la infracción, castigando con la nulidad la
inexistencia del acto
Mas perfectas imponer un castigo, exigiendo además una reparación pecuniaria del daño
Menos que perfectas son aquellas cuya sanción no anula el acto violatorio, pero establecen penas
para quien ha causado daño
Imperfectas carecen de sanción.
Positivas se denominan permisivas y atribuyen a una persona la facultad de hacer o de omitir algo.
Negativas llamadas prohibitivas, prohíben determinado comportamiento y asea de acción o de
omisión
Primarias tienen sentido pleno por ellas mismas
Taxativas son las que mandan independientemente de la voluntad de aquellos a quienes obliga
Dispositivas son las que pueden dejar de aplicarse por voluntad de las partes es decir, valen solo
mientras las partes así lo quieran.
b. JERARQUÍA DE LAS NORMAS:
Cuando empleamos el término ley incluimos en él las leyes constitucionales, las leyes ordinarias,
los códigos, los reglamentos y los tratados y convenciones internacionales.
En consecuencia nos encontramos con normas que tienen diversa formalidad y que guardan
diferente jerarquía, esto es, que no tiene el mismo rango y por lo tanto están supraordinadas o
subordinadas unas con respecto a otras.
Las leyes fundamentales o constitucionales ocupan el rango superior en la escala jerárquica y
dentro de ellas destaca la constitución o carta fundamental. Las leyes ordinarias constituyen
normas jurídicas subordinadas a la constitución. Los códigos ocupan lugar similar. No hay entre
éstos y las leyes ordinarias ninguna diferencia profunda, sino más que de extensión de la materia
que regulan. Mientras que los códigos responden a una reglamentación de conjunto como el
código civil, el código de comercia, las leyes ordinarias se refieren a materias más limitadas, como
la ley de bancos, la ley del impuesto sobre la renta.
Los reglamentos son normas jurídicas de inferior rango, son mandamientos de autoridad
administrativa, desarrollan y facilitan la aplicación de las leyes ordinarias, son leyes en sentido
materia, no formal. Las leyes ordinarias no pueden contrariar las disposiciones de la constitución,
los reglamentos no pueden contrariar lo establecido en las leyes ordinarias.
Los tratados y convenciones internacionales están generalmente subordinados a la constitución,
por lo que les corresponde el mismo rango o jerarquía que las leyes ordinarias.
Es práctica internacional reconocida que los tratados y convenios internacionales están al abrigo
de cambios violentos en el gobierno de los Estados signatarios de manera que su validez y
respeto se imponen a pesar d las variables circunstancias y condiciones fácticas del poder.
La jerarquía de las leyes se pueden representar gráficamente así:
1. Constitución y leyes constitucionales.
2. Códigos, leyes ordinarias y tratados y convenciones internacionales.
3. Reglamentos.
En la pirámide legislativa la cúspide corresponde a la constitución y a las leyes constitucionales
por ser las de rango más alto, y el espacio que ocupan es más reducido porque su número es muy
limitado.
Las leyes ordinarias, los códigos y los tratados y convenciones internacionales están en la
siguiente escala por su inferior jerarquía y ocupan más espacio porque son numerosas. Los
reglamentos ocupan la parte inferior de la pirámide por ser normas de poca jerarquía y el espacio
que abarcan es mayor porque son o pueden ser numerosas, más que las leyes ordinarias, puesto
que una sola ley puede ser motivo de varios reglamentos.
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1. Constitucionales: Son las normas de más alto nivel o rango, las normas de mayor
jerarquía dentro del sistema jurídico del Estado. Todas las demás normas están
subordinadas a ellas. Las normas constitucionales se encuentran en el vértice de la
pirámide jurídica y se regulan y desarrollan en un texto o documento llamado constitución,
carta fundamental o carta magna. Actualmente entre nosotros rige la constitución
promulgada el 31 de mayo de 1985 que subrogó a la de 1965.
2. Ordinarias: Son normas dictadas por el poder legislativo ordinario, que aplican o
desarrollan las normas constitucionales, por lo que se encuentran condicionadas por éstas.
Las normas de los códigos civil, penal, de comercio etc. Son de carácter ordinario.
3. Reglamentarias: Son normas que desarrollan y complementan a las ordinarias, siendo
éstas condicionales de los reglamentos. La facultad de dictar reglamentos corresponde al
organismo ejecutivo, regulada constitucionalmente. El gran número de reglamentos que
regulan a las leyes ordinarias nos demuestran su necesidad.
4. Especiales: Son normas que se dictan para resolver casos concretos o específicos. Su
fundamento se encuentra en la constitución de la república y leyes ordinarias. Un decreto
de expropiación o una sentencia de un tribunal, contienen normas de esta naturaleza.
Son aquellos elementos constantes y necesarios que intervienen en toda relación jurídica
1.- Supuesto Jurídico, 2.- Consecuencias de derecho 3.- Sujeto o Persona.
4.- Cópula “debe ser” 5.- Objetos de derecho 6.- Relaciones jurídicas
Supuesto Jurídico: Es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las
consecuencias del derecho. Se realiza a través de hechos y actos jurídicos. Hecho jurídico todos
aquellos acontecimientos naturales o del hombre que sin interrvenir su voluntad para producir
consecuencias de derecho se originan estos. Acto jurídico, es una manifestación de la volunta que
tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones (contratos,
testamento)
Consecuencia Jurídica: Consiste en el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de
relaciones jurídicas de derechos y obligaciones.
Objeto del derecho: es la conducta humana, pero no toda conducto, sino solo aquellos tipos de
comportamiento interhumano que tienen relevancia jurídica.
Objetos en cuatro categorías: Los bienes/Hechos jurídicos/Los valores adscritos a la personalidad
humana.Los valores institucionales y el estado y sus múltiples manifestaciones
(moneda,documentos,acto)
García: Categorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resulta imposible entender un orden
jurídico cualquiera. Fin del derecho o realización valores jurídicos: la justicia, la paz, la seguridad
jurídica, el bien común y el progreso social.
Rojina: Aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación
jurídica. Stammler introdujo el concepto de CFJ
Preciado: CJF formales y Reales, los primeros aquellos que constituyen elementos de la
estructura lógica de la norma (conceptos de relación, supuesto y consecuencia jurídica, derechos
subjetivos, deber jurídico y sanción). Los segundos aquellos elementos igualmente esenciales que
constituyen el contenido permanente de la propia norma jurídica (persona, autoridad, sociedad,
coerción, fines jurídicos).
La teoría fundamental del derecho se ocupa de los CJF. Axiología jurídica los valores del derech.
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CLASIFICACION: 1.- CJF: Los que aplican a todas las ramas del derecho o que son comunes a
todo ordenamiento jurídico (persona, relación jurídica y consecuencia jurídicos, derecho subjetivo,
deber jurídico y sanción) 2.-CONCEPTOS JURIDICOS PARTICULARES, CONTINGENTES O
HISTORICOS: Son los que no se aplican a todas las ramas del derecho o que no son comunes a
todo ordenamiento jurídico, sino solo a uno de ellos. (Matrimonio-derecho civil, delito-derecho
penal etc)
Stammler: 1. sujeto y objeto derivados de la voluntad; 2. relación jurídica y fundamento o causa de
esta relación, derivados de la vinculatoriedad; 3. soberanía jurídica y sujeción al derecho,
derivados de la autarquía; 4.juridicidad y antijuridicidad, derivados de la inviolabilidad.
Rojina:1. Supuestos jurídicos; 2. Consecuencias de derecho 3. Copula o deber ser; 4. Sujetos de
derecho o personas jurídicas; 5. Objetos de derecho o formas de conducta jurídicamente
reguladas y 6. Relaciones jurídicas.
García: 1. Supuestos de derecho; 2. Consecuencias jurídicas; 3. Sujetos de derecho o pers. Jurid.
Otro: 1. SJ, 2. CDDo CJ, 3. Sujeto derecho, 4. Objeto Derecho, 5. Relación Jurídica, 6. Derecho
subjetivo, 7. Deber Jurídico, 8. Sanción, 9. Coacción.
Clasificación de los Conceptos Jurídicos Fundamentales:
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propiamente dicha, que entraña la realización de determinados actos por los órganos
específicos del Estado, para lograr el cumplimiento de la sanción impuesta.
Rogina y Villegas coacción; se presenta simple como la aplicación efectiva que hace un
órgano del Estado, generalmente jurisdiccional, para referir la sanción contenida en la
norma, a una persona determinada.
SANCION: (Maynez) Consecuencia jurídica que el cumplimiento de un deber produce en la
relación con el obligado, como toda consecuencia de derecho, la sanción se encuentra
condicionada por la realización de un supuesto. (Bascuñan) La consecuencia jurídica que el
incumplimiento de un deber produce con relación al obligado.
COACCION: (Maynez) La aplicación forzada de la sanción, (Mouchet) son las que
constituyen la ultima etapa en el cumplimiento coactivo del derecho, y las que o
caracterizan como un ordenamiento obligatorio. Definiendo la coacción como la ejecución
forzada de la sanción.
SANCION Y COACCION COMO CONSECUENCIAS JURIDICAS:
La realización de la hipótesis jurídica produce necesariamente consecuencias jurídicas,
siendo las principales (derechos subjetivos y deberes jurídicos), si estos son realizados
concluye el proceso de la realización de la norma, el ordenamiento jurídico no habrá sufrido
alteración alguna, el supuesto o hipótesis de la norma es supuesto fundamental o primario.
Si el deber jurídico derivado de la realización de la hipótesis no se cumple, surgen otras
consecuencias –sanción y coacción- condicionadas por otro supuesto, que es la obligación
del sujeto pasivo u obligado de cumplir el deber jurídico, ese supuesto es la inobservancia
de la obligación que le da carácter de secundario. Se llama norma sancionadora a la que
contiene la sanción, y sancionada a la que esta garantizada por la sanción contenida en la
otra norma. La norma sancionada es una norma primaria y la sancionadora secundaria. La
relación es SI es A, DEBE ser B; si no es, debe ser C. Si no son ninguna de las anteriores
puede ser mixta, carecen sanción Derecho Internac.
CLASIFICACION DE LAS SANCIONES:
Sanciones penales, administrativas, civiles etc. Otra forma puede ser Normas
sancionadoras generales, es decir aplicable a toda clase de preceptos, independientemente
de su materia ej. La nulidad o la multa.
==Desde el punto de vista de la relación entre el deber jurídico y la sanción:
1.- Relaciones de Coincidencia: Existe coincidencia entre el contenido de la sanción y el
deber jurídico primario o coincidente. A.- Cumplimiento Forzoso: Obtener
coercitivamente la observancia de la norma infringida. Maynez: Consiste en exigir
oficialmente y de manera perentoria, la observancia de la norma incumplida, apercibiendo al
sancionado de que si no cumple, se le aplicara la sanción d modo violento.
2.- Relaciones de no coincidencia: Algunas veces no puede exigirse a quien no ha cumplido
el deber jurídico que realice coactivamente tal deber, la sanción en este caso tiende a
obtener una prestación económica. Esta se llama A.- indemnización la cual consiste en
obtener del sancionado una prestación económica equivalente al deber jurídico primario.
B.- Castigo: Puede ocurrir que no se logre de parte de quien ha incumplido su obligación,
el cumplimiento forzoso de la misma, ni el pago de indemnización, siendo una amenaza a la
sociedad, en tal caso se le impone al infractor una sanción, que no se refiere
exclusivamente a las de carácter penal, sino una nulidad.
3.- Formas Mixtas de sanciones: no son más que la combinación de las anteriores.
A.- Cumplimiento + Indemnización: daños y perjuicios a su acreedor por no cumplir con
una obligación pactada.
B.- Cumplimiento + Castigo: al celebrarse contrato las partes pactan alguna pena para el
incumplimiento
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C.- Indemnización + Castigo: además de la pena un pago de cierta cantidad en concepto
de daños y perjuic,
D.- Cumplimiento + Indemnización + Castigo: El cobro judicial de una letra de cambio, el
cual entraña el cumplimiento forzoso, pago de intereses como indemnización y de costas
como castigo.
LA PENA:
Sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecución de una sentencia, al culpable de una
infracción penal. –Florian- La pena no es sino el tratamiento al cual es sometido por el
Estado, con fines de defensa social, quien quiera que haya cometido un delito y aparezca
como socialmente peligroso. Su finalidad es represiva, la medidas de seguridad son de
carácter preventivo, aplicable a sujetos que aun no han delinquido, o bien a quienes ya lo
han hecho, se consideran socialmente peligrosos y en sentencia se les deja, además
sujetos a ella
La pena siempre es aflictiva, implica sufrimiento, la medida de seguridad no conlleva este
sufrimiento.
Las penas de acuerdo al Art. 41 al 61 Código penal son: Principales y accesorias (ver
código).
c. Acción: Es la facultad de poner en movimiento un órgano jurisdiccional, es el arranque.
Tiene su naturaleza jurídica en el derecho de petición. Es a través de la acción que se hace
valer ese derecho de petición. Es el instrumento por medio del cual se exige un derecho de
petición. Clases de acción:
- Civil
- Penal
- Pública
- Pública a instancia de particular.
Teorías De La Acción:
- Teoría de la acción como un derecho abstracto.
- Como un derecho concreto de obrar.
- Como un derecho Autónomo.
d. Petición: Es el derecho que tiene todo ciudadano de acudir ante cualquier autoridad a
plantear una solicitud, dependiendo del asunto el que quiera resolver, pero en lo judicial la
forma de plantear esa solicitud es a través de la acción procesal.
e. Pretensión: Es el objeto principal en un proceso, es lo que reclama el actor al demandado,
lo que quiere el actor. La pretensión es la que interpone el actor en su demanda, es la
hipótesis que se plantea al juez y se discute en el proceso y tiene las siguientes
características:
- Es una declaración de voluntad
- Debe ser clara y precisa
- Debe de narrarse en los hechos
- Debe de ser probada porque la exige y
- Se resuelve en sentencia.
Clasificación De Las Pretensiones:
- Cautelares
- De conocimiento y
- Ejecutivas.
f. Sujetos Del Derecho:
PERSONAS: Se da el nombre de persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes.
Ser capaz de ser titular de derechos y sujeto de obligaciones.
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PERSONALIDAD JURIDICA: La aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos y
obligaciones.
DIVISION: Las personas jurídicas se dividen en: FISICAS (sujeto jurídico individual, al
hombre en tanto que tal) Y COLECTIVAS (nombre a las asociaciones e instituciones
dotadas de personalidad jurídica, también se llaman personas morales, ficticias, sociales).
La personalidad civil comienza en el nacimiento y termina con la muerte. Siempre que
nazca en condiciones de viabilidad. TEORIAS: 1.- Nacimiento; 2.- Concepción; 3.-
Viabilidad; 4.- Ecléctica.
Viabilidad, condiciones que el ser humano tenga para vivir independientemente fuera del
claustro materno.
Las personas jurídicas individuales se dividen en hombres/mujeres, mayores/menores de
edad, capaz/incapaces, nacionales/extranjeros.
Se puede definir a las PJ colectivas como las instituciones formadas para la consecución de
un fin y reconocidas por la ordenación jurídica como sujetos de derecho.
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD JURIDICA:
Cualidades inherentes a la personalidad jurídica y tales atributos son los siguientes:
Nombre: Es la expresión o denominación con la que se identifica a una persona en la vida
jurídica y social.
Capacidad jurídica: A la aptitud del individuo para ser sujeto de derechos y obligaciones, y
la aptitud de ejercer por si mismo estos derechos o contraer obligaciones, capacidad de
goce y de ejercicio (18 años).
Estado Civil: Conjunto de condiciones y circunstancias a las que el derecho atribuye
consecuencias jurídicas.
Se divide; Menores y mayores de edad, padres e hijos, solteros, casados y viudos,
nacionales y extranjeros.
Domicilio: Lugar en el que se reside habitualmente la persona con el propósito de
establecerse allí o que la ley le señal, y al que el derecho reconoce consecuencia jurídica.
Dom voluntario, Dom legal y Dom convencional.
Patrimonio: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero.
Supuestos Jurídicos: Se realizan a través de hechos y actos jurídicos. En la norma hay
supuestos no hechos ni actos jurídicos.
Persona deriba del termino Personare, su sentido originario latino era mascara. La careta
que cubria al actor de la obra para que su voz resonara mas. Personas individuales, fisicas
o naturales. PJ colect, o sociales o morale
ELEMENTOS PARA EXISTENCIA PJCOLECTIVA
Personales: Dos o mas personas que formen el ente de carácter abstracto
Formales: Para constituirse necesitan de un documento en que conste su constitución,
puede ser escritura publ
Patrimoniales: Capital, bienes,
Nombre o razon social: Para distinguirse de otras entidades semejantes
Fines: Pueden proponerse fines economicos, sociales, deportivos, culturales
Domicilio: Lugar o sitio de sede
Nacionalidad: Debe tener una nacionalidad.
Clasificacion de las personas Fisicas, individuales
1.- Punto de vista de factores naturales independientes de la voluntad del individuo:
Nacidos/por nacer; Varones/mujeres; mayores/ menores de edad; capaces/incapaces.
2.- Punto de vista de la leyes civiles o de derecho privado: Domiciliados/no domiciliados;
presentes/ausentes
3.- Punto vista leyes constitucionales o derecho publico: Nacionales/extranjeros.
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Clasificiacion personas Juridicas Colectivas:
1.- Desde punto de su fusión: Derecho publico o publicas: Estado, municipalidades,
mandato o disposc. Ley
2.- De derecho Privado: Iniciativa de los particulares, beneficio particular, sociedades
mercantiles
3.- Desde Punto de Vista Estructural: A.- Corporaciones: se rigen por si mismas con
voluntad propia. B.- Fundaciones: masas de capital que se rigen por si mismas. C.
Sociedades civiles: No lucrativas, soc. deportivas., culturales D. Sociedades Mercantiles:
agrupaciones de personas indiv. Con personalidad jurid.
4.- Pto Vista Disposiciones Codigo Civil: Estado, municipalidades, iglesias, U san carlos,.
Fundaciones. Asociaciones sin lucro, patronatos, et. Sociedades consorcios y otras
lucrativas.
“OJO”
- Leer de la pág. 123 a la 137 del libro Teoría General del Proceso.
- De la página 47 a la 78 Fundamentos de Derecho II.
-sistemático: Las normas guardan intima relación, enlace o vinculación lógica, científica y
técnica, sin embargo la oscuridad obliga a
consultar el texto completo de la ley de la cual forman parte.
-Axiológico: La esencia misma de la norma, cada norma debe contribuir en la medida y el
sitio que le corresponde a la realización de
valores que son propios del derecho, entre ellos la justicia y la equidad.
3.- INTERPRETACION LEGISLATIVA O AUTENTICA: Realiza el legislador por medio de una ley
interpretativa, que obviamente, tiene el carácter de secundaria. Interpretación obligatoria para
todos, desde luego que se hace a través de una ley.
4.- INTERPRETACION USUAL, CORRIENTE U ORDINARIA: la que realiza cualquier persona,
bastara que sepa leer escribir, sin que tenga necesariamente conocimientos jurídicos.
B.- Desde el punto de vista de su extensión y alcance:
1.- DECLARATIVA O ESTRICTA: Presenta o expresa el texto o contenido de la ley en términos,
sencillos, claros y concisos.
2.- EXTENSIVA: El interprete de mayor alcance o cobertura de ley, amplia su ámbito de
aplicación, en virtud de que el legislador redujo ese alcance, dijo menos de los debió decir.
3.- RESTRICTIVA: El intérprete o exegeta reduce la extensión o alcance de la ley, por cuanto el
legislador se excedió en el contenido del texto al redactar la ley.
ESCUELAS Y METODOS DE INTERPRETACION:
1. METODO EXEGETICO: Históricamente considerado, es el más antiguo, paso de la fase no
escrita a la escrita. Recibe el nombre de tradicional, histórico o exegético, sus características A. Se
fundamenta exclusivamente en el texto de la ley. B. Busca dentro del texto de la ley la voluntad del
legislador. C. Al considerarse la voluntad del legislado como el sentido de la ley, otorga escasa
importancia a la doctrina, al mismo derecho.
2. METODO DE LA LIBRE INVESTIGACION CIENTIFICA: Geny, defendiendo las fuentes
formales del derecho considerando como tales a la ley, la jurisprudencia y la doctrina. El objeto es
descubrir el pensamiento de su autor, su voluntad; pero la interpretación debe hacerse conforme a
las circunstancias prevalecientes en el momento de su elaboración. No es suficiente lo que dice la
ley, investigar la historia y lógica de la ley.
3. ESCUELA DEL DERECHO LIBRE: Maynez a.- no aceptación de la suficiencia absoluta de la
ley. b.- por esta insuficiencia de los textos, el juez o juzgador debe realizar una labor personal y
creadora. c.- Por tal razón, la labor del juez debe aproximarse cada vez más a la actividad
legislativa. d.- El derecho libre es independiente del Estado, pero da generalmente origen a este.
Las recomendaciones de esta son. 1. La función de aplicar leyes a casos concretos es exclusiva
del Estado. 2. En los casos en que el texto de la ley es univoco y su aplicación no le da el derecho
libre, el juez debe resolver con apego a al norma legislativa. 3. El juez debe prescindir de la ley,
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cuando esta no le ofrece una solución indubitable. 4.- en los casos difíciles, debe actuar
discrecionalmente. Se aplica la ley pero si es insuficiente hay que hacerla por parte del juez.
4.- TESIS DE RADBRUCH: Posición contraria al método tradicional el objeto de la interpretación
es encontrar la voluntad o el pensamiento del legislador, es decir, busca en la interpretación un
elemento subjetivo. Radbruch piensa, contrariamente, el objeto de la interpretación es encontrar el
sentido objetivo, valido de la norma. No puede residir en la voluntad o el pensamiento legislativo,
la voluntad es el resultado o fin de la interpretación y no medio para alcanzar esta labor. La
voluntad de la ley no del legislador.
5.- TESIS DE HANS KELSEN: Tesis moderna y original, fundada en el orden jerárquico de las
normas jurídicas, es deducir de la norma general contendía en la ley, al aplicarse a un caso
concreto, la norma especial de la sentencia o resolución administrativa.
El mejor método de interpretación es el ecléctico o pluralista, que utilice todas las interpretaciones
y elementos de estas, que ayuden al juez o juzgador a encontrar el verdadero sentido o
significado, alcance y valor de la ley, en beneficio de una pronta, cumplida y justa aplicación de ley
INTEGRACION DE LA LEY
INSUFICIENCIA DE LA LEY
Las leyes son obra humana, por consiguiente no son perfectas aunque tengan la pretensión de
serlo. Siempre existen en ellas imperfecciones o insuficiencias llamadas lagunas o ausencia de la
norma aplicable al caso concreto que el juez tiene bajo su conocimiento. Algunos autores llaman
impropiamente a las lagunas casos no previstos en la ley.
CORRIENTES:
A.- Teoría del Realismo Jurídico: Que afirma la existencia de las lagunas de la ley, originadas en
las limitaciones naturales de la inteligencia humana y la riqueza creadora de la vida, siempre
aparecerán en la vida caos imprevistos que hagan patente la insuficiencia de la ley.
B.- Teoría Pragmática: Que ratifica la existencia de las lagunas en la ley, pero advierte que debe
procederse como sino las hubiera.
C.- Teoría Ecléctica: (Maynez) el derecho no tiene lagunas, que estas son normales en la ley.
Pero, al mismo tiempo, indica que el derecho y la ley no son términos sinónimos, porque el
primero es más amplio que la segunda pues incluye los principios generales del derecho.
Otros autores estiman que el ordenamiento jurídico es pleno, completo que no contiene lagunas,
que todo esta regulado en el derecho, se denomina Plenitud del ordenamiento jurídico a estas
posiciones entre ellas:
1.- Teoría del Empirismo: Zitelmann, niega la existencia de las lagunas de la ley, partiendo del
principio que todo lo que no esta prohibido esta jurídicamente permitido.
2.- Teoría Pura del Derecho: Kelsen, el derecho no tiene lagunas. La laguna no es más que la
diferencia del derecho positivo y un orden tenido por mejor y más justo. Llamadas lagunas
técnicas que se dan cuando el legislador ha omitido reglamentar algo que era indispensable para
hacer posible la aplicación de un precepto.
LAGUNAS DE LA LEY:
Pacheco: las hipótesis no previstas por el legislador, es decir, a aquellos espacios vacíos que este
ha dejado en la ley por olvido, imprevisión, imposibilidad de imaginarles, habiendo debido
regularlos.
Laguna es la no percepción, por parte del legislador, de uno o varios casos en el texto de la ley,
cualquiera que sea la causa, y que obliga al juez o juzgador a buscarle una solución (llenarla o
colmarla), de acuerdo al procedimiento que la propia ley le señala, sin omitir los recursos que la
lógica y la axiología pone a su alcance, poniendo en conocimiento de sus superiores y del propio
legislador para que se enmiende esta incorrecc
Pacheco señala los siguientes casos: 1.- Falta de Ley: el legislador no puede prever todas las
situaciones y conductas posibles, ya que el progreso social y la tecnología plantean
27
ininterrumpidamente nuevas hipótesis. 2.- Leyes en Blanco: son normas meramente declarativas
que, no obstante estar contempladas en el texto de una ley, no se cumplen o no tienen posibilidad
de cumplirse por circunstancias especiales. 3.- Insuficiencia de la Ley: Cuando el caso de
que el juzgador conoce no esta contemplado con exactitud en la norma jurídica., o sea que esta
no se adapta adecuadamente al caso, pero si puede tener semejanza a otra que si esta
contemplada. 4.- Ley Injusta: se trata de una omisión de la ley o del legislador que elabora una ley
o una norma que no realiza el valor justicia, que debe inspirar y orientar el ordenamiento jurídico.
METODOS DE INTEGRACION DE LA LEY
1. LA ANALOGIA:
Puede ser considerado desde el punto de vista lógico y valorativo. lógico no es más que un
razonamiento, que supone la identidad parcial entre dos o más objetos; es por ello un
razonamiento que va de lo particular análogo o de lo singular a lo singular análogo. Desde aquí
que dos cosas sean análogas cuando tienen algunas notas comunes, e idénticas cuando todas
sus notas coinciden. EN el campo del derecho, la analogía puede ser: Analogía de supuestos y
analogía de consecuencias, efectos o disposiciones. Si los supuestos de dos normas jurídicas
poseen elementos comunes, cabe afirmar que son análogos, existiendo entonces analogías de
supuestos jurídicos. Si los elementos comunes o análogos existen en las consecuencias, la
analogía es de consecuencias o dispociciones. De aquí dos situaciones jurídicas son análogas
cuando entre ellas existe una identidad parcial o, lo que es lo mismo, cuando presentan ciertos
elementos comunes.
Primera situación (prevista por la norma) x-y-z …..k son, debe ser p
Segunda situación (no prevista) x-y-z ….l por analogía decimos que debe ser p.
Maynez: atribuir a situaciones parcialmente idénticas (una prevista y otra no prevista en la ley) las
consecuencias jurídicas que señala la regla al caso previsto.
Se dice valorativo o axiológico, pues supone la relación comparativa de dos casos o situaciones,
una prevista y la otra no, el juez debe recurrir ante todo, a los argumentos lógicos, que implican la
formulación de juicios valorativos.
2.- LA COSTUMBRE COMO METODO DE INTEGRACION DE LA LEY:
Se refiere a la costumbre praeter legem o costumbre supletoria, que sirve para resolver las
situaciones no previstas en la ley, para llenar sus lagunas, por lo tanto no se opone a ella sino que
la complementa y la secundum legem. No así la contralegem la derogatoria.
3.- LA EQUIDAD Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO:
La esencia de lo equitativo, igualdad, para Aristóteles era la prudente adaptación de la ley
general, a fin de aplicarla al caso concreto. La equidad era una forma de la justicia. La equidad en
el sentido rectificador e integrador.
Principios Generales de Derecho: es uno de los más controvertidos en la doctrina jurídica. La
Escuela Positivista: cree que estos principios son aquellos que históricamente y en forma
contingente han inspirado u orientado una legislación determinada. No son algo que exista fuera
del derecho escrito, sino dentro del mismo, porque derivan de las normas establecidas. La
Escuela Jusnaturalista: Posición opuesta a la positivista, sostiene la existencia de principios
universales, absolutos y alternos, como el derecho natural mismo, que es ideal y justo y que debe
inspirar al derecho. Derecho natural una manifestación de la voluntad divina, esta fuente es a la
que el legislador tenia la intención de referirse, cuando señala los principios generales del derecho
como medio para suplir las inevitables diferencias de sus prescripciones positivas. La Teoría
Romanista: En los países cuyos ordenamientos jurídicos tienen influencia del derecho romano
existe una tradición fundada en un conjunto de aptitudes profundamente arraigadas y
condicionadas históricamente acerca de la función del derecho en la sociedad.
1. Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo
suyo
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2. En la duda prevalece la equidad 5. En caso de duda hay que absolver al reo.
3. hay que respetar los pactos 6. Los contratos son ley para los contratantes
4. nadie puede dar lo que no tiene 7. Corresponde probar al que afirma y no al que
niega
TESIS DE BONNECASE
Conceptos de situación jurídica abstracta (expectativa) y de situación jurídica concreta
(derecho adquirido). Abstracta en forma teórica (testamento cuando no se ha muerto); Es la
manera de ser eventual o teórica de cada uno en relación con una ley determinada. Concreta
(cuando ya murió); es la manera de ser derivada de un acto o de un hecho jurídico, que pone en
juego, en provecho o a cargo de una persona, las reglas de una institución jurídica, e ipso facto le
confiere las ventajas y obligaciones inherentes al funcionamiento de esta institución.
CONFLICTO EN EL ESPACIO:
Se refiere a los derechos internos y externos. Efectos jurídicos que deben realizarse en el
territorio de otro, pueden poner en contacto a varias legislaciones autónomas e incluso provocar
conflicto entre ellas. No son sino la posibilidad de validez extraterritorial de las normas jurídicas de
29
un Estado en otro territorio. Se contraen al establecer el carácter territorial y extraterritorial de una
norma.
CONFLICTOS DE LEYES Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
NIBOYET: 1. Problemas de Nacionalidad; 2.- Problemas de la condición de los extranjeros; 3.-
Conflictos de leyes en el espacio. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une al
individuo con un Estado, de donde resulta que, fundados en este vinculo, unos individuos son
nacionales y otros extranjeros. El segundo problema es determinar los derechos de los nacionales
y extranjeros.
TEORIA DE LOS ESTATUTOS:
Maynez: se reduce a la determinación de la autoridad territorial o extraterritorial de las diversas
normas tres tipos de soluciones 1.- Territorialidad absoluta; 2. Extraterritorialidad absoluta y 3.-
Territorialidad y extraterritorialidad combinadas.
La primera las leyes de cada Estado deben aplicarse de manera exclusiva en este territorio a
todas las personas que se encuentren en el, nacionales o extranjeros. Esto es imposible porque
siempre se producen hechos o actos que vinculan a varias legislaciones. Bartola distinguió las
leyes relativas a las cosas (circa rem) y las relativas a las personas (circa Personam) derivo la
distinción de los estatutos reales, personales y mixtos. Los estatutos personales: siguen al sujeto
por todas partes, son por ello, extraterritoriales, mientras que los estatutos reales: rigen dentro del
territorio de cada Estado, y son, por lo tanto, territoriales. La escuela Francesa cree que todos los
estatutos (leyes) son reales, o sea que rigen en el territorio de un estado, y que la
extraterritorialidad de la ley es una excepción impuesta por el comercio jurídico internacional. Esta
doctrina de origen a otra Escuela llamada de la cortesía internacional, quienes también creen que
la aplicación de la extraterritorialidad de la ley es una excepción, pero no fundada en obligaciones
del comercio jurídico internacional sino en la cortesía internacional, fundada en el interés bien
entendido de cada estado, en la reprocidad existente entre ellos (Escuela Holandesa)
DOCTRINA DE PILLET: Objeto social. Tiene como fundamento el respeto a la soberanía de los
diversos Estados. Normas jurídicas obligatorias para todos los Estados, no siendo ni cortesía ni
comercio internacional. Para encontrar esa compatibilidad debe determinarse el objeto social que
persiguen las normas jurídicas. Siendo estas generales y permanentes. Son generales porque
rigen todas las relaciones jurídicas contempladas en las mismas y que tienen vigencia dentro del
territorio del Estado. Permanentes porque se aplican a las personas en forma ininterrumpidas.
30
de superior jerarquía de la república. Art. 74 LOJ. La función jurisdiccional no puede
delegarse por uno jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de
su potestad. Art. 113 LOJ.
c. Competencia: Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de
la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos
que conozca puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio.
Art. 62 LOJ
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- por territorio.
Otras son:
- Por razón de grado o funcional: depende de la organización judicial con varias
instancias. Podríamos hablar de Primera Instancia y Segunda Instancia.
- Competencia por razón de turno: quiere decir que a jueces de la misma competencia
se les fija determinados días para la recepción de las causas nuevas a fin de hacer
una distribución equitativa del trabajo entre los mismos.
“OJO” Leer Artículos del 7 al 24 del CPCYM.
c. El Proceso: Es una serie de etapas ordenadas y concatenadas que nos sirven para la
obtención de un Fin. El proceso es el todo y su Fin es la sentencia. El proceso debe
imaginarse como el recorrido en donde cada una de las estaciones es una etapa en el
proceso. Por ejemplo: la primera estación es la demanda y el arranque es la acción
procesal, cuando empieza a caminar, da inicio el proceso, el emplazamiento, actitudes del
demandado, la apertura, prueba, vista y sentencia. Cuando se han pasado y cumplido con
todas las etapas del Proceso, lo único que le pone fina en forma normal a ese Proceso, es
la sentencia. Cualquier otra forma que le ponga fin al proceso que no sea la sentencia y que
no pase por las etapas, es una forma anormal de ponerle fin al proceso.
En el proceso hay situaciones en que no pasa el proceso por cada una de sus etapas. Por
ejemplo: cuando se da un allanamiento, allanarse es aceptar la pretensión del actor, desde
el momento en que surge esta figura procesal, vuela el tren hasta la sentencia y termina el
proceso. Para que el allanamiento sea una forma anormal de ponerle fin al proceso, tiene
que ser total. Las formas anormales de ponerle fin al proceso son: Allanamiento, la
caducidad, la prescripción, el pago, el desistimiento, etc. En el proceso no se pueden
adelantar etapas, que aún no se han dado ni se puede regresar a etapas que ya han
pasado, eso violenta el DEBIDO PROCESO.
El principio procesal que se denomina PRECLUSIÓN, quiere decir que no se puede ir a una
etapa hacia delante que no ha sucedido y después pretender regresar ala anterior la que ya
ha pasado.
d. Procedimiento: Es la forma en que se desarrolla el proceso. El proceso es el todo, es la
serie de etapas ordenadas hasta llegar al fin, y Procedimiento es la forma en que se
desarrolla el Proceso. Por ejemplo: la forma en que se presenta la demanda, los requisitos
de la demanda, el emplazamiento, notificación, la forma en que se articulan posiciones.
Procedimiento es la forma y Proceso es el todo. Procedimiento es simplemente la forma en
que se desarrolla el proceso.
e. Principios Procesales: Por principio se entiende el elemento fundamental de una cosa. Lo
que se fundamenta en doctrina y en principios procesales, tiene su base en el principio de
juricidad. Los principios generales comunes a todos los procesos, son los criterios
informados para cualquier proceso, entre estos encontramos:
- Dualidad de las partes: permite que cualquiera de ellas este integrada por varias
personas, dando lugar a un supuesto de pluralidad de partes.
- Principio de Contradicción o de Audiencia: Se trata que nadie puede ser condenado,
sin ser oído, vencido en juicio.
- Principio de Igualdad de Armas: Garantiza que las partes en el proceso, en igualdad
de condiciones, dispongan de los medios para la defensa de sus respectivas
posiciones, implica que las partes del proceso dispongan de los mismos derechos,
oportunidades y cargas a defender sus posturas.
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- Principio quien instruye no puede juzgar su fundamento: El juzgador debe de gozar
en su juicio de total imparcialidad evitando que el juez que emita la sentencia no
tenga ni perjuicio de haber tenido contacto con el futuro objeto del proceso.
- Principio del procedimiento: forma de la actividad jurisdiccional en cuanto a aquellos
aspectos externos del proceso tales como la iniciación, instrucción, desenvolvimiento
y finalización del mismo.
- Principio de oralidad y principio de escritura: no todo es oral y no todo es escrito,
existe una analogía de ambos.
- La oralidad: consiste en que prevalecen los actos orales sobre los escritos.
- Principio de Inmediación: Exigiendo al juez la asistencia a la práctica de todos los
medios probatorios y que haya entrado por lo tanto en relación directa con las partes
y con todas las evidencias y objetos del juicio. Debe existir una relación Juez y
Partes, para que se dé la inmediación.
- Principio de Concentración: Lo entendemos como reunir en un solo acto y en una
sola vista.
- Principio de Celeridad: Seguir constante y en pocos actos las audiencias o
diligencias necesarias, evita la tardanza, haciendo más rápido la tramitación de los
procesos, agilizando el trabajo, ahorro de tiempo sin sacrificar la tutela judicial
efectiva.
- Principio de publicidad: Las actuaciones judiciales son de carácter público. Las
excepciones al principio de publicidad en el proceso son por motivos de moralidad,
decoro, o el pudor de launa de las partes o que afecten el orden público o de
seguridad estatal.
- Principio de Preclusión: hace que los procesos una vez puestos en movimiento
lleguen a su final, sin regresar a etapas procesales ya fenecidas.
Otros principios procesales son:
- Principio dispositivo: Según este principio, son las partes las que tienen la actividad
procesal; acciones, excepciones, pretensiones, recusaciones, impugnaciones, etc.
- Impulso Procesal: Es al Juez que le corresponde después de haberse presentado la
demanda, calificar si llena los requisitos y emitir una resolución dándole trámite y dar
el impuso procesal hacia la siguiente etapa; que en este caso será emplazar al
demandado. Es el juez el llamado a resolver el momento procesal que corresponde
dentro del proceso, llevándolo hasta el final que es la Sentencia.
- Principio de Legalidad: todo acto o resolución debe estar fundamentado en leyes.
Quiere decir que para toda situación dentro del proceso debe existir una norma.
- Principio de Juridicidad: Todo acto o resolución debe estar fundamentada en ley y en
los principios generales del derecho, teorías y doctrinas aceptadas y reconocidas por
nuestra legislación.
Las Excepciones Previas o Dilatorias, son aquellas que dilatan o depuran el
proceso; las Excepciones Perentorias son las que destruyen las pretensión del
actor; las Excepciones Mixtas las que la ley regula como previas o dilatorias y
tienen un efecto perentorio, son aquellas que siendo previas o dilatorias, tienen un
efecto perentorio.
- Principio de Concentración: Concentrar es reunir en un lugar a personas o cosas, en
un proceso resulta reunir la mayor cantidad de etapas procesales en una sola. Todas
esas etapas que se dan en el Juicio Ordinario, en el Juicio oral se concentran en una
audiencia. Juicio Ordinario: Demanda, emplazamiento, excepciones, actitudes del
demandado, apertura a prueba, vista, auto para mejor fallar y sentencia. Para cada
una de esas etapas, existe un plazo legal. Juicio Oral se concentra en una sola
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audiencia las siguientes etapas: conciliación, ratificación de la demanda o ampliación
de la misma, contestación negativa de la demanda, interposición de excepciones,
actitudes del demando y la prueba. Luego se dicta sentencia.
- Principio de Judicación: Es darle validez a los actos procesales con la presencia del
juez. Judicatura es igual a ser Juez. Si yo digo: me dieron una judicatura, quiero decir
que me nombraron Juez. El Juez es el titular de la jurisdicción.
- Principio de Inmediación: La inmediación se refiere a las partes no al juez, el juez
verifica que las partes estén presentes. La Judicación y la inmediación van
íntimamente ligados en un proceso, derivado de esos dos principios procesales se
dará la relación procesal Juez y Partes. La inmediación es la relación procesal que
se da entre el Juez y las partes.
- Principio de celeridad: Este principio lo que pretende es que el proceso sea rápido,
no importando si es un Juicio Ordinario, si es un juicio Oral o si es un Juicio Sumario.
Lo que quiere decir es que el juez resuelva rápido.
- Principio de Economía Procesal: lo que busca es que el proceso sea más barato,
que las partes sufran el menor desgaste económico en el proceso. Va a determinar
al final del proceso la condena en costas procesales.
- Principio de oralidad: quiere decir que hay más actos orales que escritos.
- Principio de escritura: quiere decir que prevalecen los actos escritos sobre los orales.
f. Sujetos Procesales: Tienen capacidad procesal para litigar las personas que tengan el
libre ejercicio de sus derechos. Regulado en el Código Civil en los artículos del 8 al 11.
Además de la capacidad relativa, existe la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. En
la capacidad de ejercicio las personas pueden hacer valer sus derechos civiles por sí
mismos, en cambio en la capacidad de goce, se ejercitan esos derechos por medio de un
representante legal, por ejemplo los declarados en estado de interdicción y son aquellas
personas que aún siendo mayores de edad, por algún problema pierden su capacidad al ser
declarados en estado de interdicción. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus
derechos, no podrán actuar en juicio, sino representadas, asistidas o autorizadas conforme
a las normas que regulen su capacidad. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no
tengan personalidad jurídica, pueden ser demandas por medio de sus presidentes,
directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellos.
El estado actuará por medio de la Procuraduría General de la Nación, ya que el abogado
del estado es el Procurador General de la Nación. Los representantes deberán justificar su
personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación.
Cuando sean varios los demandados o demandadas que representen un mismo derecho,
están obligados a unificar su personería.
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reclama el Actor al Demandado, es lo que pretende el actor. Es el problema que se quiere
resolver y se puede resolver en forma voluntaria o acudiendo ante un órgano jurisdiccional.
Art. 51 CPCYM “La persona que pretenda hacer efectivo un derecho, o que se declare que
le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este Código. Para imponer
una demanda o contra demanda, es necesario tener interés en la misma.
* Características De La Pretensión Procesal: La pretensión procesal es la que interpone el
actor en su demanda, es la hipótesis, que se plantea al juez y se discute en el proceso, y
tiene las siguientes características:
- Es una declaración de voluntad.
- Debe de ser clara y precisa.
- Debe de narrarse en los hechos.
- Debe de ser probada por quien la exige y
- Se resuelve en la sentencia.
* Clasificación De Las Pretensiones:
- Cautelares.
- De conocimiento y
- Ejecutivas.
j. Emplazamiento: Emplazar es el llamado que hace el juez a las partes, cuando convoca a juicio
para que estás tomen una actitud frente a la demanda. Es el llamado que hace el juez a un sujeto
procesal llamado demandado, para que se apersone a un juicio y tome alguna actitud frente a la
demanda. El emplazamiento: es el vocatio que hace el juez, es el llamamiento que hace el juez a
un sujeto procesal, diciéndole que queda vinculado a un juicio, o es también decirle a un sujeto
procesal que ha sido demandado y que debe de tomar una actitud frente a la demanda en el plazo
de nueves días, a partir de la notificación. LEER Art. 111 y 112 del CPCYM.
K. Prueba: La prueba es el medio por el cual las partes demuestran sus afirmaciones y tratan de
convencer al juez de ellas. La demanda es la petición de sentencia y está es la resolución sobre
aquélla, la condición fundamental para que la sentencia estime fundada la demanda, es
precisamente la prueba. Derecho Probatorio, se entiende como la disciplina que estudia las
normas que regulan la actividad probatoria y demostrativa en el proceso. Por la prueba penal se
pretende la investigación, la búsqueda de hechos desconocidos, por la prueba civil el juez no
investiga, sino que trata de verificar la exactitud o inexactitud de las afirmaciones de las partes
respecto de los hechos que son controvertidos. Se habla de prueba en varios sentidos:
- Como Medio o instrumento.
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- Fuentes de prueba, es decir hablar de testigos.
- De reconocimiento judicial.
- De documentos, medios de prueba.
- Como procedimiento o sea el período probatorio y
- Resultados es decir cuando algo ha quedado suficientemente acreditado o demostrado.
La Prueba como instrumento es: aquel medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo;
como procedimiento: es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la
convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las
partes en el proceso.
* Objeto De La Prueba: Es objeto de prueba los juicios de hecho:
- Solo los hechos controvertidos son objeto de prueba.
- No necesitan prueba los hechos presumidos.
- Están fuera de la prueba los hechos evidentes.
- No es motivo de prueba los hechos notorios.
Los juicios de derecho no son objeto de prueba, el derecho se prueba en los siguientes casos:
- Existencia o inexistencia de las leyes.
- La Costumbre.
- El derecho extranjero.
* Pruebas Pertinentes y Admisibles: Son pruebas pertinentes aquellas que versan sobre las
proposiciones y hechos que son objeto de demostración e impertinentes aquellas que por el
contrario no versan sobre el objeto de la demostración. Son pruebas admisibles, aquellas idóneas
para acreditar un hecho e inadmisibles, las que no son idóneas para acreditar el hecho.
* Clasificación De La Prueba:
a. Pruebas Directas Por Percepción: El juez constata por sí mismo el hecho sujeto a litigio,
por ejemplo el reconocimiento judicial.
b. Pruebas Por Representación: El juez a través de documentos y personas, puede
constatar un hecho pasado en el presente. Se clasifica en:
- Prueba por representación a través de documentos, nos referimos a la prueba
documental.
- Prueba por representación a través de personas ligadas al proceso, nos referimos a
la declaración de parte.
- Prueba por representación a través de terceros o personas no ligadas al proceso,
nos referimos a la declaración de testigos.
c. Prueba Por Inducción o Deducción: el juez llega a comprobar los hechos sujetos a litigio,
nos referimos en especial a la prueba de presunciones.
* La Prueba De Derecho: Iura Novit Curia se refiere a que el tribunal conoce el derecho.
* La Prueba De Los Hechos: Son objeto de prueba los hechos articulados, es decir solo los hechos
aportados por las partes. Estos hechos aportados por las partes, no todos deben probarse, siendo
excepciones:
- Hechos Admitidos: Los hechos que no son impugnados por el contrario y estos
quedarán fuera del contradictorio y por consiguiente fuera de la prueba.
- Hechos Presuntos Por La Ley: Cuando la ley presume la verdad de un hecho.
- Hechos Evidentes: El hecho discutible sea un hecho evidente.
- Hechos Normales: Aquel hecho ocurrido como naturalmente debe suceder.
- Hechos Notorios: En el antiguo derecho existía el aforismo notoria non egent
probatione. Significa que los hechos notorios no deben probarse y un hecho notorio
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es el que entra naturalmente en el conocimiento en la cultura o en la información
normal de los individuos con relación a un lugar, a un círculo social y aun momento
determinado, cuando ocurre la decisión. Los hechos que deben ser probados en el
proceso son los articulados o formulados por las partes y que sean contradictorios,
quedan fuera de la prueba aquellos hechos contradictorios evidentes, notorios,
normales o presumidos por la ley.
1. Declaración De Las Partes: Es una manifestación verbal o escrita que las partes hacen
dentro del proceso, es un medio de prueba privilegiado. La persona que pregunta se llama
articulante y la que responde absolvente. El papel en donde van las preguntas se llama
Pliego de Posiciones.
2. Confesión: Es el reconocimiento que una persona realiza contra sí misma, acerca de la
verdad de un hecho, que es objeto de comprobación.
3. Declaración De Testigos: Es la declaración de una persona que no es parte del juicio pero
que tiene conocimiento de los hechos controvertidos. Tachas Son los hechos y
circunstancias que concurren, sea en las personas de los testigos o en sus declaraciones y
por las cuales estas últimas pierden eficacia probatoria.
4. Reconocimiento Judicial: También llamado inspección ocular. Es un medio de prueba
directo que consiste en la observación o comprobación de un hecho, por el mismo juez que
ha de resolver el conflicto. Doctrinariamente se le conoce como una prueba privilegiada.
5. Documentos: Son el objeto material o toda incorporación de un pensamiento expresado
por escrito, que sirve dentro del proceso. Documento es toda representación material
destinada e idónea a reproducir una determinada manifestación de pensamiento. El criterio
de la persona de quien procede, según ésta, los documento pueden ser:
- Públicos: Los que proceden de notarios, empleados y funcionarios públicos
competentes y que están extendidos con las solemnidades requeridas por la ley.
- Privados: Son todos los demás, de manera que si no pertenecen a una categoría,
corresponde a la otra.
6. Presunciones: Operación lógica mediante la cual partiendo de un hecho conocido se llega
a la aceptación como existencia de otro desconocido o incierto. Las presunciones legales
pueden ser:
- Juri et de jure: suposición legal que no admite prueba en contrario.
- Juris tantum: Presunción que si admite prueba en contrario, es aquella presunción
establecida en la ley que pude ser destruida por prueba en contra.
7. Dictamen De Expertos: Prueba suministrada por terceros a encargo judicial, fundado en
conocimientos científicos, artísticos o prácticos para deducciones de hechos sometidos al
proceso.
8. Medios Científicos: Se apoyan estrictamente en la ciencia y se ponen al servicio del
Derecho y la justicia.
l. Vista: Es un momento procesal en la cual podrán alegar de palabra o por escrito los abogados
de las partes y estás si así lo quisieren. La Vista es presentar los alegatos finales. La vista puede
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ser pública si lo solicitare una de las partes, en donde los alegatos tendrán que presentarse en
forma oral, si no es pública los alegatos podrán presentarse por escrito. Leer Art. 196 CPCYM.
m. Auto Para Mejor Fallar: En este auto lo que hace el juez es pedir que se practiquen toda clase
de diligencias que sean necesarias para que él pueda dictar una sentencia más justa y ecuánime,
congruente con lo que quiere decir Mejor Fallar. Esta clase de resolución no admite recurso alguno
y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el Tribunal les
conceda. Esta diligencia se realiza en un plazo no mayor de 15 días. Leer Art. 197 CPCYM.
1. La Enmienda: Es cuando el mismo juez revisa su resolución. Art. 67 LOJ “Los jueces
tendrán facultad para enmendar el procedimiento, en cualquier estado del proceso, cuando
se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes.
Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial, cuando se violen
garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La
enmienda está sujeta a las siguientes limitaciones:
a. El juez deberá precisar razonadamente el error.
b. El auto deberá señalar, en forma concreta, las resoluciones y diligencias que sean
afectadas por la enmienda y se pondrá razón al margen de las mismas para hacer
constar que han quedado sin validez.
c. No afectara a las pruebas válidamente recibidas.
d. No afectará a las actuaciones independientes, que no tengan relación con el acto o
resolución que motivó la enmienda del procedimiento. El auto que disponga la enmienda
del procedimiento es apelable en toda clase de juicios.
Recurso quiere decir acudir a un juez superior para que revise una resolución que dictó un Juez
inferior, con el objeto de que confirme, modifique o revoque dicha resolución.
2. La Apelación: El derecho de apelación surge como un derecho que se pude hacer valer, en
contra de la sentencia injusta. El poder de pronunciar una nueva decisión sobre la misma
controversia ya decidida por el Juez Inferior. Se dirige en contra de la sentencia injusta, va
dirigida con el objeto de que el juez superior revise lo que se juzgó en primer grado. Solo va
a apelar la persona que considere que la sentencia no fue apegada a Derecho y que le sea
contraria a sus intereses. Art. 602 del CPCYM “Salvo disposición en contrario, únicamente
son apelables los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y la
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sentencias definitivas dictadas en Primera Instancia, así como los autos que pongan fin a
los incidentes que se tramitan en cuerda separada. La resoluciones que no sean de mera
tramitación dictadas en los asuntos de Jurisdicción Voluntaria son apelables…” El plazo
para interponer la apelación es de tres días y deberá hacerse por escrito.
La apelación se considera solo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido
expresamente impugnado. El Tribunal superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar
la resolución en la parte que no es objeto del Recurso, salvo que la variación en la parte
que comprenda el Recurso, requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la
resolución apelable.
Al admitir para su trámite la apelación el Juez, previa notificación a las partes enviará los
autos originales al superior, con hoja de remisión. El Tribunal de Segunda Instancia
señalará el plazo de 6 días, si se trataré de sentencia y de tres días en los demás casos,
para que el apelante haga uso del recurso. Recibida la prueba o transcurridos en su caso
los términos señalados en el Art. 606 el Tribunal de oficio, señalará día y hora para la vista.
La vista será pública si una de las partes así lo solicitare.
Efectuada la vista o vencido el plazo para el auto para mejor fallar, se dictará la sentencia
conforme a lo dispuesto en la Ley del Organismo Judicial que es de 15 días.
La Apelación tiene por objeto, confirmar, revocar o modificar la resolución dictada en
primera instancia y en caso de revocación o modificación se hará el pronunciamiento que
en Derecho corresponda. Lo resuelto debe de certificarse por el secretario del tribunal y la
certificación remitirse con los autos al juzgado de su origen.
* Los Remedios Procesales: En el remedio procesal no existe doble instancia, ya que aquí el juez
emite una resolución, y si la parte no está de acuerdo con ella, la impugna, se presenta ante el
juez que dictó la resolución, el mismo conoce de la impugnación y él resuelve.
No hay doble instancia, ya que la impugnación no se elevó al Juez superior para que conozca. El
mismo Juez que dictó la resolución conoce la impugnación y él resuelve. Remedios Procesales
son los siguientes: Nulidad, Aclaración y Ampliación, Revocatoria y Reposición.
1. La Nulidad: Art. 613 al 618 CPCYM. Nulidad Por Vicio De Procedimiento: es la que procede
cuando en la resolución se ha violentado el debido proceso. Quiere decir que no se haya
respetado la forma del proceso, recordemos que proceso es el todo. Nulidad De
Resolución: procede cuando el juez haya dictado una resolución no fundada en derecho,
que se hayan violentado aspectos de fondo, que no haya respetado la normativa en el
proceso.
Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la
ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Se supone
consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los tres días de
conocida la infracción, la que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta
se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia, y a partir de la notificación en los
demás casos. Se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el
procedimiento, se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva, es apelable ante la
Sala respectiva, o en su caso, ante la Corte Suprema de Justicia.
Si la nulidad fuere declarada por vicio de procedimiento. Las actuaciones e repondrán
desde que se incurrió en nulidad. Cuando por violación a la ley se declare la nulidad de una
resolución, el tribunal dictará la que corresponde.
Nulidad de notificación: procede cuando una notificación se haya hecho mal. Quiere decir
que la notificación no se realizó de la forma que estipula la ley. Art. 77 CPCYM.
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2. Aclaración y Ampliación: También son remedios procesales, ambas se interponen ante el
juez que dictó la resolución. Art. 596 al 597 CPCYM. La aclaración, procede cuando una
resolución sus términos no sean claros, sean ambiguos o contradictorios, y la ampliación,
procede cuando se hubieren omitido resolver alguno de los puntos sobre que versare el
proceso.
La aclaración y ampliación se interpone dentro de las 48 horas, contados desde el momento
de la última notificación. Se dará audiencia a la otra parte por dos días y con la contestación
o sin ella se resolverá lo que proceda. La resolución que se dicta es un Auto, por lo que el
plazo para resolver es de tres días. Se interpone ante el juez que dictó la resolución dentro
del plazo de 48 horas, se corre audiencia a la otra parte por el plazo de dos días y se
resuelve en tres días.
La Casación: La casación lo que pretende es casar la primera instancia con la segunda instancia.
Esto quiere decir que ésta institución va a verificar, que tanto en la primera como en la segunda
instancia se hayan respetado cuestiones de Fondo y de Forma.
La Casación de Fondo, es cuando en la sentencia o autor recurrido contenga violación, aplicación
indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. También cuando la
apreciación de las pruebas haya tenido error de derecho o error de hecho.
La Casación Forma, es cuando se ha quebrantado substancialmente el procedimiento. Art. 619 al
635 del CPCYM.
La casación solo procede en contra de las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no
consentida expresamente por las partes. Se interpone por escrito dentro del plazo de 15 días,
contados desde la última notificación de la resolución respectiva. Recibido por el Tribunal el escrito
en que se interpone el recurso, pedirá los autos originales y si hallare el recurso arreglado a la ley,
señalará día y hora para la vista. En caso contrario, lo rechazará de plano sin más trámite.
El día de la vista pueden concurrir las partes y sus abogados y estos alegar de palabra o por
escrito. La vista será pública cuando lo pida cualquiera de los interesados o así lo disponga la
Corte Suprema.
Si el recurso es de fondo y el tribunal lo estimare procedente, casará la resolución impugnada y
fallará conforma a la ley.
Si el recurso se interpone por quebrantamiento substancial del procedimiento, declarada la
infracción por el tribunal, casará la resolución y anulará para que se sustancien y resuelvan con
arreglo a la ley, imputando las costas y reposición de los autos al juez o tribunal que dio motivo al
recurso.
Contra la sentencia de casación solo proceden los recursos de aclaración y ampliación.
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10. ATRIBUCIONES DE LOS AUXILIARES JUDICIALES:
1. SECRETARIOS: Artículo 24. RIJyT Secretario. El administrador o secretario, es el
gerente del despacho judicial, a quien le corresponde:
a. Verificar la funcionalidad de las unidades de asistencia judicial;
b. Decidir todo lo relativo al personal, en cuanto a permisos, sustitución, licencias y todo
aquello que sea inherente al manejo del recurso humano del despacho judicial y en su caso
comunicarlo a donde corresponda.
c. Mantener el suministro de insumos necesarios en el despacho judicial;
d. Coordinar con los administradores de otros despachos judiciales o autoridades de la
circunscripción territorial y servicios comunes, el buen desempeño de las funciones en
conjunto, para evitar dilaciones innecesarias.
e. Compilar la estadística judicial y llevar el control de los registros informáticos internos.
f. Ser el órgano personal de comunicación con las demás instancias del sector judicial;
g. Coordinar aquellas acciones que permitan el buen desenvolvimiento de Ia función
jurisdiccional y gestión del despacho; y,
h. Otras que la ley le asigne.
Derecho Constitucional: Es la rama del Derecho Público que estudia la estructura del Estado
dentro del marco de la Constitución, la situación del individuo frente al Poder del Estado, la
organización y funcionamiento de ese Poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones
políticas que constituyen el soporte de la vida estatal.
Es la rama del derecho público interno, que estudia las normas e instituciones relativas a la
organización y ejercicio del poder del estado y a los derechos y libertades básicas del individuo y
de sus grupos en una estructura social.
Constitucionalismo: Es el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una
constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los
actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario.
Constitución: Es la ley fundamental de la organización de un Estado. Es el conjunto de normas
fundamentales para la organización del Estado, que regula el funcionamiento del órgano del Poder
Público, y que establece los principios básicos para el ejercicio de los derechos y la garantía de las
libertades dentro del Estado.
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b. Tipos De Constitución:
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- Alemanes: Con su constitución de Weima junto con la constitución mexicana de
Querétaro, se crean los derechos sociales. Se protege la igualdad y decae la
defensa privada.
- Franceses: Protección a ciertas garantías como la seguridad, igualdad, libertad y
fraternidad, así como la intervención del estado en la vida personal o privada.
1. Época Independiente:
- Constitución de Bayona: Promulgada en el año 1808, aquí le quitan el trono a
Fernando Octavo y coloca a José Bonaparte. Lo importante de esta constitución es
que tiene tendencia francesa y se da el recurso de reposición.
- Constitución Política de la monarquía española: Promulgada el 19 de marzo de
1812, trato de detener todas influencias pre independientes españolas.
2. Independiente:
- Documentos Bases Constitucionales: 27 de diciembre de 1823.
- Constitución de la república federal centroamericana: nace a través de que la
república centro americana, se divide de México, nace por influencia de la
independencia de E.E.U.U. y revolución francesa. Abolió la esclavitud y tuvo vigencia
hasta 1839.
- Constitución Política de la República de Guatemala 11 de octubre de 1825 y sufre
una reforma en 1835.
- Diciembre de 1839 se crean 3 decretos: Dcto. 65 Ley constitutiva del poder ejecutivo,
Dcto. 73 Ley constitutiva del Organismo Judicial y Dcto. 76 Declaración de Derechos
del estado y sus habitantes.
- 1851 Acta Constitutiva de la República de Guatemala, tiene como finalidad organizar
de una mejor forma el estado de Guatemala y darle una mejor estabilidad al
gobierno.
- 11 de diciembre de 1879 se promulga, nace a base a la pugna existente entre
conservadores y liberales. Gana el liberal, sufre varias reformas 1885, 87, 97, 1903,
y 1921.
- 1921 Nace la Constitución Política de Centroamérica, sufre reformas en 1927, 1935,
1961. Es abolida totalmente por el Dcto. 18 de la junta revolucionaria de gobierno de
fecha 28 de Noviembre de 1944.
- 1945 se emite la primera constitución política de la República de Guatemala de corte
moderna porque se establecieron garantías individuales, inherentes a la persona.
- 1945 es abolida por la de 1956 de corte contra revolucionario.
- 1956 es abolida por la de 1965.
- 1985 constitución vigente con una reforma de decreto 18-93.
1. Supremacía Constitucional: Art. 204 CPRG La CPRG es el texto supremo del ordenamiento
jurídico guatemalteco. Tiene tres consecuencias:
- No existe otro poder superior al que le dio origen (poder constituyente)
- Las disposiciones de la constitución, tendrán vigencia sobre el resto de normas
jurídicas, tanto anteriores como posteriores.
- Toda ley o acto que sea contraria a la constitución son nulos de pleno derecho (Ipso
Jure), es decir no nacen a la vida jurídica.
2. Imperatividad: Art. 153 y 154 CPRG se debe de cumplir con lo que establece la ley.
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3. Legitimidad: Significa que, para que un texto constitucional sea respetado debe de tener un
respaldo popular, que haya nacido bajo el respaldo de la población.
4. Control: Es necesario garantizar la efectividad.
5. Limitación: Art. 1 CPRG
6. Razonabilidad: Establece la forma, limitación. Las leyes pueden restringir el ejercicio
abusivo de los derechos.
7. Funcionalidad:
8. Estabilidad: Busca garantizar la estabilidad de los derechos constitucionales.
1. Estructura De La Constitución:
Está conformada de dos partes:
- Dogmatica o material: (primaria) Es el conjunto de derechos, principios inherentes a
cada persona.
- Orgánica o Formal: (secundaria) conjunto de normas que regula, como se conforma
el estado.
Se divide en 8 títulos:
- Título I (La Persona Humana, Fines y Deberes del Estado).
- Título II (Derechos Humanos)
- Título III (El Estado)
- Título IV (Poder Público)
- Título V (Estructura y Organización del Estado)
- Título VI (Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional)
- Título VII (Reformas a la Constitución) y
- Título VIII (Disposiciones Transitorias y Finales)
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2. Garantías Constitucionales:
- Amparo Art. 265 CPRG y 8 LAEPYC: Conocido con el nombre de juicio de garantías
o de defensa constitucional, es la Institución que tiene su ámbito dentro de las
normas de derecho político o constitucional. Es una garantía contra la arbitrariedad,
cuando hay un atropello por parte de la autoridad, cualquiera que esta sea, porque
ha actuado fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas, generalmente
vulnerando los principios establecidos en la constitución. Es una garantía contra
arbitrariedad, protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus
derechos o restaura el imperio o vigencia de los mismos, cuando la violación hubiere
ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que
los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una
amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes
garantizan. Sus efectos son que dejará en suspenso lo reclamado por el amparista o
se declarará restablecida la situación jurídica afectada; se fijará un plazo para que
cese la demora si ésta fuere de mero retardo en resolver o practicar determinada
diligencia o ejecutar algo que se ordenó de antemano.
“Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de
violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la
violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y
procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad
lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la
constitución y las leyes garantizan”.
- Exhibición Personal Art. 263 CPRG y Art. 82 LAEPYC: “Quien se encuentre
ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su
libertad individual amenazado de la perdida de ella o sufriere vejámenes, aún cuando
su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata
exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o
garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que
estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente
recluida, esta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez
o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar
donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la
exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado”.
- Constitucionalidad de leyes. Art. 266 CPRG (Inconstitucionalidad de leyes). “En
casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en
cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes
podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o
parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto”.
La constitucionalidad de leyes es una Garantía de la supremacía constitucional,
asegurada mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones
generales. Se trata de mantener y sostener la supremacía de la Constitución, el
respeto que debe existir entre los órganos del estado. Art. 44 CPRG “Serán nulas
ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que
disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. La
acción de inconstitucionalidad está comprendida entre los llamados medios
reparadores, pues tiende a restablecer el Estado de Derecho quebrantado cuando se
desconocen los preceptos constitucionales. Puede iniciar una acción de
inconstitucionalidad contra una ley, reglamento o disposición gubernativa de carácter
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general: La junta directiva del colegio de abogados, a través de su presidente; La
procuraduría General de la Nación, a través de su titular; y el Procurador de los
derechos humanos, en asuntos o materias de su competencia. Cualquier persona,
con el auxilio de tres abogados colegiados activos. Art. 134 LAEPYC.
3. Derechos Humanos:
Son los atributos inherentes a la persona, desde que nace hasta que muere. Facultad que la
normativa atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad,
a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su
desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de
los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el
aparato coactivo del estado en caso de infracción.
- Derechos Sociales: Son los que se reconocen a los individuos como miembros de
una comunidad política. Son todos aquellos en los que la constitución reconoce a las
persona como miembros de la sociedad y a la vez es el conjunto de obligaciones que
la Constitución impone al estado con el fin de proteger a los diferentes sectores de la
población. Familia, cultura, deportes, trabajo, salud, educación etc. Art. 47 al 134
Capítulo II “Derechos Sociales” del Título II de la CPRG.
1. Protección a la familia Art. 47.
2. Derecho a la Cultura Art. 57
3. Derecho a la educación Art. 71
4. Derecho a la salud Art. 93
5. Derecho al trabajo Art. 101
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5. Regulación Constitucional del Organismo Judicial: Leer del Art. 203 al 213 CPRG.
7. Comisión y Procurador De Los Derechos Humanos: Leer del Art. 273 al 275 CPRG.
b) PERSONA:
- Concepto: Se deriva del latín per y sono-as-are= sonar fuerte, resonar. Es un ente
susceptible (capaz) de adquirir derechos y contraer obligaciones.
CLASIFICACION DE LA PERSONA:
1.- Persona jurídica Individual 2.- Persona jurídica Colectiva
- Personalidad: Es la investidura jurídica que permite a la persona ser titular de
derechos y obligaciones.
- Teorías: que explican el origen de la personalidad:
1. Concepción: La persona adquiere personalidad cuando es concebida, es decir
desde la concepción, desde antes de nacer. Art. 3 CPRG.
2. Nacimiento: No solo tiene que ser concebido sino que es necesario que nazca.
3. Viabilidad: Critica dos anteriores, no solo que se den los dos hechos anteriores
sino además que el recién nacido tenga condiciones para que siga viviendo por sí
misma.
4. Ecléctica: Une las tres anteriores. Se reconoce la personalidad desde el momento
de la concepción, pero es necesario que nazca y con condiciones de viabilidad.
Art. 1 CC.
- Atributos:
1. Nombre: Es el modo de identificarnos e individualizarnos en nuestras relaciones
sociales. Art. 4 CC. Establece los componentes del nombre que son:
a. Nombre Propio: Es el nombre de pila como llamaban los cristianos cuando los
bautizaban, es selectivo. El cambio de nombre se puede hacer solo con
autorización judicial Art. 6 CC. El nombre comercial tiene connotación jurídica y
es el que pertenece a una persona jurídica colectiva.
b. Apellido (s): No es selectivo, únicamente en el caso de que no tenga padres
eligen el que la institución desee. Sirve para definir la filiación, que es el vínculo
que une a un menor con sus progenitores.
2. Capacidad: Es la aptitud o idoneidad que nos permite ser titular (adquirir) de
derechos y obligaciones. Se adquiere desde el momento del nacimiento. Clases
de capacidad:
a. Capacidad de Goce: (Jurídica) Se adquiere desde el nacimiento, es la que
nos permite ser titular de derechos y obligaciones.
b. Capacidad de Ejercicio: (de obrar) Art. 8 C.C. Espera el acaecimiento de un
hecho legal. Se adquiere por la mayoría de edad. Es la que nos permite adquirir
derechos u obligaciones por nosotros mismos.
51
c. Capacidad Relativa: La que la ley establece como excepción de adquirir
capacidad para algunos actos que la misma ley permite. Como por ejemplo: a los
14 años en algunos actos determinados por la ley, como trabajar, contraer
matrimonio las mujeres. A los 16 años pueden declarar en juicio.
3. Domicilio (Vecindad, Residencia): Art. 32 y 33 C.C. Art. 23 CPRG. Es la
circunscripción departamental en donde la persona tiene establecida su
residencia. Es el lugar donde se reside o la persona permanece más tiempo.
Restringen el concepto de domicilio:
a. Vecindad: Es la circunscripción municipal, donde la persona reside o vive. Art.
41 CC.
b. Residencia: Es el lugar donde la persona permanece más tiempo y tiene
establecido sus relaciones sociales y familiares. Es el área geográfica.
Puedo ser vecino de un lugar pero tener mi residencia en un lugar diferente. La
residencia es importante para establecer el domicilio, es decir determina mi
domicilio no la vecindad.
Clases de domicilio:
- Voluntario o real: Art. 32 y 33 CC. Art. 26 CPRG. Libre locomoción, podemos
decidir voluntariamente donde vivir a través de la residencia.
- Legal necesario o impuesto: Art. 36 y 37 CC. La ley nos dice o nos fija un
domicilio, nos lo impone.
- Contractual, electivo o especial: Art. 40 CC. A través de un contrato fijamos
nuestro domicilio y allí debemos cumplir nuestras obligaciones.
- Múltiple: Art. 34 C.C. Cuando se tienen varios domicilios.
4. Estado Civil: Es la condición o situación en que se encuentra una persona con
relación a su familia y al Estado. Estado Familiar (casado-soltero, padre-hijo, tutor
etc.) Ante Sociedad (Guatemalteco, extranjero, jubilado etc.)
5. Patrimonio: Conjunto de derechos subjetivos (de derechos y deberes u
obligaciones) de contenido económico inherentes a la persona y que constituyen
una universalidad jurídica.
c) PERSONA JURÍDICA:
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5. Patrimonio: Lo constituyen todos los bienes, derechos y obligaciones que le
pertenecen a la persona jurídica colectiva.
d) FAMILIA: Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones derivadas del
matrimonio o de las convivencias estables y del parentesco. La base central de la familia es
el matrimonio. El derecho de familia contiene:
- El matrimonio.
- La Unión de hecho
- Parentesco
- Filiación
- Patria Potestad
- Derecho de alimentos
- Tutela
- Adopción
- Patrimonio familiar.
- Matrimonio: Art. 78 CC. “Es una institución social por la que un hombre y una mujer
se unen legalmente, con ánimo de permanencia, y con el fin de vivir juntos, procrear,
alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí”. Los fines del matrimonio son:
1. Permanencia
2. Vivir juntos
3. Procrear
4. Educar y alimentar a sus hijos
5. Auxiliarse entre sí.
Auxiliares que pueden autorizar el matrimonio: Art. 92 CC. Y 49 CPRG
1. Alcaldes
2. Concejales
3. Notarios hábiles para el ejercicio de su profesión (colegiado activo)
4. Ministros de culto.
Formalidades:
1. Bajo juramento.
2. Legalmente identificables.
3. Declaración en acta: nombres, apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u
oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y abuelos, ausencia de
parentesco, no tener impedimento legal, régimen económico, etc.
Matrimonios Especiales:
1. Matrimonio en artículo de muerte: Art. 105 CC. El funcionario puede autorizar
el matrimonio sin llenar todas las formalidades de la ceremonia. Solo debe
observar que no haya ningún impedimento absoluto, que no sean familiares,
consanguíneos, que no sean casados, familiares por afinidad.
2. Matrimonio de los militares: Art. 107 CC. Lo autoriza el jefe de destacamento o
de la zona militar. Prestando sus servicios lo realiza el jefe de destacamento.
3. Matrimonio por poder: Art. 85 CC. O mandato puede ser general o especial,
para este caso es en mandato especial.
4. Matrimonio fuera del país: Art. 86 CC. Puede tener efectos en nuestro país, se
puede registrar en el país aunque haya llevado otras formalidades. El código le
reconoce su vigencia.
Regímenes Matrimoniales:
1. Separación absoluta Art. 123 CC.
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2. Comunidad absoluta Art. 122 CC.
3. Comunidad de gananciales Art. 124 CC.
- Unión De Hecho: Es una institución social de carácter especial que permite legalizar
la convivencia de un hombre y una mujer, siempre y cuando está se haya realizado
de forma constante, estable, pública (relaciones sociales y la familia, que se hayan
relacionado como pareja unida) y por más de tres años, cumpliendo con los fines del
matrimonio.
Clases de Unión de Hecho:
1. Voluntaria Art. 173 CC: Las dos personas que ya conviven están de acuerdo en
unirse, ellos mismos deciden legalizar su unión. Quienes pueden legalizar esta
unión son los alcaldes y notarios. El notario por medio de un acta notarial o
escritura pública. Art. 174 CC.
2. Contenciosa o Judicial Art. 178 CC: Aquí no hay voluntad, una de las partes no
está de acuerdo, es en contra de su voluntad el juez es el que autoriza para que
se legalice la unión. Se subdivide en:
- Unilateral: Solo una de las personas es la interesada.
- Post-Mortem: Después de muerto, una de las partes ya murió. Y quién puede
solicitar esta unión es: El supérstite: El sobreviviente de la unión. Los hijos estos
con el único fin de poder declarar la filiación (paternidad) si los hijos no son
reconocidos, para luego solicitar la sucesión. Tiempo para solicitar esta unión,
para los hijos no hay un plazo, el supérstite lo debe solicitar después de tres años
de cesión.
54
2. El hijo nacido dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del
matrimonio”.
Clases de filiación:
1. Por naturaleza
2. Por adopción
3. Derivado de la incemnización artificial
e) ADOPCIÓN: Es el acto jurídico de asistencia social por el que el adoptante toma como hijo
propio a un menor que es hijo de otra persona. Art. 228 CC.
g) ALIMENTOS: Es un derecho reconocido por la ley que permite a una persona (alimentista)
obtener de otra (alimentante) lo necesario para poder subsistir de forma integral, la cual se
deriva de la filiación y el parentesco. Comprende: Sustento, habitación, vestido, asistencia
médica, educación e instrucción. Para que se de este derecho es necesario que exista:
Filiación o bien estado de necesidad. Tienen obligación a prestarse alimentos:
- Los cónyuges
- Ascendientes o descendientes (hasta el cuarto grado)
- Hermanos.
Se extingue la obligación de dar alimentos: Art. 289 y 290 CC.
- Por la muerte del alimentista
- Al llegar a la mayoría de edad el alimentista
- Con relación a los cónyuges, al contraer nuevo matrimonio.
- El menor que contrae matrimonio sin autorización o con autorización de los padres.
h) AUSENCIA: Es la declaración judicial o notaria por medio de la cual se establece que una
persona se encuentra desaparecida de su domicilio o bien fuera de la república y cuyo
paradero se ignora. Art. 42 CC. Clases de Ausencia:
- Ausencia Simple o Voluntaria: la persona sale de su residencia, fuera del territorio de
Guatemala.
- Ausencia Calificada: (muerte presunta) Es la declaración judicial por medio de la cual
se establece presumiblemente que la persona desaparecida ha fallecido por el
transcurso del tiempo o del acaecimiento de hechos de la naturaleza. Los requisitos
para que ésta se dé son: haber declarado la ausencia simple y que hayan
transcurrido 5 años desde esa declaración Art. 63 CC.
i) TUTELA: Es la institución por medio de la cual una persona, pariente o no, adquiere la
representación y administración de los bienes de otra que no tiene padres, o estos han sido
privados de ejercer la patria potestad.
Clases De Tutela:
- Especial: Se refiere a que cuando existe conflictos entre padres e hijos, mientras se
resuelve, se les nombra un tutor especial, que ejerza sobre los hijos. Art. 268 CC.
- Testamentaria: Es la que se establece a través e testamento, de quien ejerza sobre
sus hijos la tutela. Es una disposición para después de la muerte. Art. 297 CC.
- Legítima: Es aquella que surge derivada del parentesco, porque hay vínculo entre el
que ejerce la tutela y el pupilo, va a existir un orden para otorgarla:
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1. Abuelo paterno
2. Abuelo materno
3. Abuela paterna
4. Abuela materna y
5. Hermanos.
j) PATRIMONIO FAMILIAR: Es la institución jurídica social por la cual se destina uno o más
bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Art. 352 CC.
k) REGISTRO CIVIL: Es la institución pública encargada de hacer constar todos los actos
concernientes al estado civil de las personas. Art. 369 CC.
m) BIENES:
- Concepto: Son todas aquellas cosas que son o pueden ser objeto de apropiación
Art. 442 del CC. Son todas las cosas susceptibles de apropiación y de valoración
económica que forman parte del patrimonio activo de la persona.
- Clases:
1. Muebles: Es aquel que puede ser trasladado de un lugar a otro sin menoscabo de
su integridad. Art. 451 CC.
2. Inmuebles: Son los que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin
menoscabo y perjuicio de su integridad. Art. 445, 446 y 455 CC.
3. Fungibles: Son los que son sustituidos por otros de la misma cantidad, calidad y
especie. Art. 454 CC. Que sean exactamente igual al momento de su restitución.
Son bienes muebles.
4. No fungibles: Son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma
calidad, cantidad y especie. Estos son bienes sui generis (únicos en su especie).
Pueden ser tanto muebles como inmuebles.
5. Mostrencos Art. 596 CC. Son aquellos bienes que se encuentran abandonados y
que se desconoce su dueño y su propietario. Son bienes inmuebles.
6. Vacantes: Son aquellos bienes, que pertenecieron a una persona y que esta no
tiene quien le suceda (quien herede sus bienes), por lo tanto se consideran
vacantes. No hay quienes tengan dominio o propiedad sobre ellos, pero la ley lo
llega a determinar. Estos son bienes muebles o inmuebles.
7. Fuera del Comercio: Por su naturaleza o disposición de la ley están excluidos del
comercio. Art. 444 CC.
8. Dentro del Comercio:
9. Consumibles: Son aquellos que con su primer uso desaparece. Son bienes
muebles.
10. No Consumibles: Son aquellos que no obstante de su primer uso no desaparece.
Son bienes muebles o inmuebles.
11. Genéricos: Son aquellos que representan una especie. Son bienes muebles o
inmuebles.
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12. Individualizados: Son aquellos que pertenecen a una determinada especie pero
que pueden ser individualizados o singularizados, que pertenecen a un término
genérico pero que se particularizan. Son bienes inmuebles.
13. De Dominio Privado: Son aquellos que pertenecen a los particulares. Son
muebles e inmuebles.
14. De Dominio Público: Son aquellos que pertenecen al Estado. Son muebles e
inmuebles.
15. Corporales: Son aquellos bienes materiales que pueden ser apreciados a través
de los sentidos. Son muebles o inmuebles.
16. Incorporales: Son aquellos bienes inmateriales. Son muebles.
17. Divisibles: Son aquellos que aceptan fraccionamiento, sin que se perjudique su
integridad o su naturaleza. Son muebles o inmuebles.
18. Indivisibles: Son aquellos que no permiten su fraccionamiento y que ello perjudica
su integridad o su naturaleza.
19. Principales: Son aquellos que no necesitan ser complementados y que por lo
tanto son perfectos. Son muebles o inmuebles.
20. Accesorios: Son aquellos que no pueden subsistir por sí mismos, porque forman
parte o complementan a otro. Son muebles o inmuebles.
n) PROPIEDAD:
- Usufructo: Es un derecho real limitado de goce que recae sobre un bien ajeno y que
supone las más amplias facultades de disfrute (gozar el bien) del mismo, sin alterar
su sustancia (conservar el bien). Los sujetos del usufructo son: el Usufructuario y el
nudo propietario. Art. 703 CC. Tiene las facultades de goce, disfrute y disposición.
- Uso: Derecho real limitado de goce, que atribuye a su titular la facultad de usar o
utilizar un bien ajeno y de aprovechar sus frutos, pero únicamente aquellos que
alcancen para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Tiene las facultades de
goce, disfrute y disposición. Art. 745 CC.
- Habitación: Derecho real limitado de goce que atribuye a su titular la facultad de
vivir gratuitamente en una casa de habitación y usar de ella las habitaciones
necesarias para sí o su familia. Art. 746 CC. Tiene las facultades de goce, disfrute y
disposición.
- Servidumbre: Es un derecho real limitado de goce, que recae sobre un bien
inmueble ajeno y atribuye a su titular alguna facultad de servirse de una parte del
mismo bien. Es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de
distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Art. 752 CC. Hay un predio
Dominante que es el bien inmueble que se beneficia de la servidumbre y predio
Sirviente que es el que soporta o sobre el cual está constituida la servidumbre. Las
Clases de Servidumbre que hay son:
1. Continuas: Son incesantes, es decir que se usan siempre. Son aquellas cuyo
uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del
hombre (No ejercer el derecho de servidumbre por acto del hombre, sino por otra
forma, por ejemplo: el acueducto). Art. 754 CC.
2. Discontinuas: Son aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre.
(Ejercer el derecho de servidumbre por el acto del hombre, por ejemplo: en la de
paso).
3. Aparentes: Son las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos
para su uso y aprovechamiento. Ejemplo: las de paso. Art. 754 CC.
4. No Aparentes: Son las que no presentan singo exterior de su existencia.
Ejemplo: la de acueducto.
5. Legales o forzosas: Son las que la ley otorga cierta voluntad de las personas
para constituirla, pero si no hay voluntad la ley la obliga. Art. 758 CC.
6. Voluntarias: Es cuando se ponen de acuerdo los titulares de los predios para
constituirla. Art. 757 CC.
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O) DERECHOS REALES DE GARANTÍA:
- Concepto: Son aquellos derechos que se dan para garantizar una obligación que ya
existe entre las personas. Con estos derechos desaparece la situación de poder
usar, gozar, disponer y disfrutar un bien que ni es propio ni ajeno. Tiene por objeto
garantizar, existe una relación tipo crediticia entre dos personas. Lo que se busca es
que un bien garantice una obligación de tipo crediticia que se tiene.
- Hipoteca: Es un derecho real que grava un bien inmueble, para garantizar el
cumplimiento de una obligación. Art. 822 CC. Es un derecho real de garantía que
recae sobre bienes inmuebles, que atribuye a su titular la facultad de obtener el pago
de una obligación a través de la venta del mismo, sin importar quien sea su poseedor
o propietario. Los sujetos de la relación hipotecaria son: El Acreedor Hipotecario y el
Deudor, Hipotecante no deudor y Tercero adquiriente del bien hipotecado.
- Prenda: Es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el
cumplimiento de una obligación. Art. 880 CC. Es un derecho real de garantía, que
recae sobre bienes muebles y que exige el desplazamiento de la posesión,
facultando a su titular para enajenar el bien mueble pignorado, si existe
incumplimiento de la obligación garantizada, cobrándose con dicho valor. Las clases
de prenda que existen son:
1. Prenda sobre facturas.
2. Prenda agraria, ganadera o industrial.
3. Prenda de existencia: Se refiere a bienes fungibles, pudiendo el acreedor
consumirlos sustituyéndolos después de la misma cantidad y especie.
4. De bienes por existir.
5. Prenda abierta: significa que yo doy uno o varios bienes muebles de garantía no
estableciendo cuanto se va a estar dando por el bien, hasta llegar al saldo total
establecido.
6. Prenda de valores: se da para las acciones que circulan en las bolsas de valores
o sociedades constituidas.
p) SUCESIÓN HEREDITARIA:
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1. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a
la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente
de hecho, o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá no obstante la
gracia acordad al criminal o la prescripción de la pena.
2. El heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor
de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando
sobre ella no se hubiere procedido de oficio. Si los homicidas fueren ascendientes
o descendientes, cónyuge, o conviviente de hecho, o hermanos del heredero,
cesará en éste la obligación de denunciar.
3. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia, de un delito que merezca
por lo menos la pena de un año de prisión.
4. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante.
5. El pariente del autor de la herencia si, habiendo estado éste demente y
abandonado no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público, si
hubiere podido hacerlo.
6. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los
haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos.
7. El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o
revocarlo.
8. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que
tuviere hecho o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Y
9. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos, para impedir el otorgamiento
del testamento, o para conseguir que se teste as u favor o a favor de otra
persona”. Art. 924 CC.
Art. 926 CC. “Son incapaces para suceder por testamento:
1. Los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador.
2. Los médicos o cirujanos que hubieren asistido al testador en su última
enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador.
3. El notario que autoriza el testamento y sus parientes, y los testigos
instrumentales.
4. El tutor, el protutor y los parientes de ellos si no se hubieren aprobado las cuentas
de la tutela, a no ser que fueren parientes del pupilo. Y
5. Las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad”.
- Representación Hereditaria: Es el derecho que tienen los descendientes de una
persona para heredar en lugar de ella, si hubiere muerto antes que su causante o
bien cuando el heredero a renunciado a la herencia o la ha perdido por. En estos
casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al
repudiante o al excluido. Art. 929 CC.
q) SUCESIÓN TESTAMENTARIA:
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- Testamento: Es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una
persona dispone de todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte. Art.
935 CC.
- Forma De Testamentos: En cuanto a su forma son: Art. 954 CC.
1. Testamentos Comunes: Exige los requisitos o solemnidades generales y puede
ser utilizado por cualquiera que tenga capacidad para testar. Estos están a
disposición de cualquiera y en cualquier circunstancia, salvo algún supuesto.
Entre estos tenemos:
- Testamento Común Abierto: Es el testamento otorgado ante Notario y
testigos, manifestando la voluntad testamentaria. Es en forma abierta, porque el
notario y los testigos quedan enterados. En este el testador manifiesta
públicamente su voluntad testamentaria. Se caracteriza por la intervención de
notario, al cual se le manifiesta la voluntad testamentaria, que es reducida a
escrito por el notario. Concurren a su otorgamiento dos testigos.
- Testamento Común Cerrado: En este, el testador, sin revelar su última
voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta al notario
que ha de autorizar el acto. Es de contenido secreto y otorgamiento público. Se
materializa en un documento escrito que contiene la última voluntad, elaborado
sin intervención de fedatario. Este es prohibido para los ciegos y para los que no
pueden leer y escribir.
2. Testamentos Especiales: Son los que se otorgan en los casos especiales, que la
misma ley establece y solo pueden ser utilizados cuando concurran las
particulares circunstancias objetivas que les sirven de presupuesto:
- El militar.
- Marítimo.
- Testamento en lugar incomunicado.
- Testamento del preso.
- Testamento otorgado en el extranjero.
- Testamento del ciego.
- Testamento del sordo.
- Revocación: Todo testamento queda revocado, por el otorgamiento de otro
posterior, pudiendo el testador de manera expresa, dejar vigente todo o parte del
testamento anterior. Art. 983 CC.
- Nulidad: Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las
solemnidades esenciales que la ley establece. Art. 977 CC.
- Falsedad: Si el testamento posterior fuere declarado nulo o falso subsistirá el
anterior. Art. 981 CC. Cuando se ha otorgado un testamento dando expresamente
por causa la muerte del heredero instituido en el anterior, valdrá éste y se tendrá por
no otorgado aquél si resulta falsa la noticia de la muerte. Art. 984 CC.
- Caducidad De Las Disposiciones Testamentarias: Caduca la disposición
testamentaria en que se deja algo bajo condición, si el heredero o el legatario a que
se refiere, muere antes de que se verifique. Art. 988 CC. No caduca la disposición
testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el
heredero instituido muera antes que él, o no quiera, o no pueda aceptar la herencia.
Art. 989 CC. No caduca la herencia ni el legado que se deja desde día cierto o
desde tiempo determinado aún cuando el heredero o el legatario mueran antes de
haber llegado el día o vencido el tiempo que fijó el testador. Art. 990 CC. En todos
los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pasará la
herencia a los herederos legales. Art. 992 CC.
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- Herencia Condicional: Se refiere a aquellas disposiciones testamentarias que se
otorgan bajo una condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un
acontecimiento futuro e incierto. Art. 993 CC.
La condición de no enajenar o no gravar los bienes, sólo será válida hasta la mayoría
de edad y cinco años más de los herederos o legatarios. Art. 994 CC.
Se tendrá por no puesta la condición de no casarse; pero será válida la que se dirija
a impedir el matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al
causahabiente, el usufructo, uso o habitación, o una pensión personal, por el tiempo
que permanezca soltero. Art. 995 CC.
- Herencia a Término: Se refiere a la designación de día o tiempo en que haya de
comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero o legatario y será hasta que
llegue el termino señalado, o cuando éste concluya, que será llamado el suceso
legítimo. Es cuando el testador instituye heredero o legatario hasta cierto día o
tiempo determinado. Art. 998 y 1000 del CC.
- Legados: Es cuando el testador dispone de una cosa o de una cantidad, o del todo o
de una parte de sus bienes, a título de legado, a favor de una o más personas
individuales o jurídicas. El Legatario es la persona a quien se da algo por testamento,
conforme a lo anterior. Art. 1002 y 1003 del CC. El legado se trata de una
disposición mortis causa por la cual el testador deja en concreto alguno de sus
bienes o derechos a una persona, que lo recibe a título particular. Las Clases del
Legados que establece el CC son:
1. Legado en cosa ajena.
2. Legados genéricos.
3. Legado de crédito, de perdón o liberación.
4. Legados remuneratorios.
5. Legado de pensión o renta vitalicia.
6. Legados alternativos.
7. De Universalidad.
8. De cosa ganancial.
9. Legado de dinero.
10. Legado de cosa gravada.
- Aceptación y Renuncia De La Herencia: La aceptación de la herencia puede ser
expresa o tácita. Art. 1026 CC. Expresa manifestándolo al juez o pidiendo la
posesión de los bienes, o bien usando el título de calidad de heredero en instrumento
público. Tácitamente, entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos
para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Arts. 1027 y 1028 CC. La
aceptación de la herencia no puede hacerse condicional ni parcialmente. Art. 1030
CC. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del
testador si el heredero se encuentra en el territorio de la república y de 1 año si está
en el extranjero. Si nadie acepta o reclama, se declara vacante. El término para
renunciar a la herencia es el mismo que el de la aceptación. Art. 1031 y 1034 CC. La
renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de escritura
pública.
- Albaceas: Albacea o ejecutor testamentario, es la persona a quien el testador
encarga el cumplimiento de su voluntad. Art. 1041 CC. Puede haber también
albacea judicial, por nombramiento del juez. Art. 1042 CC.
Para ser albacea se necesita haber cumplido dieciocho años de edad, poder
legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no
estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, aunque se
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halle con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de
sus parientes. Art. 1048 CC. El plazo del albaceazgo será, cuando no se ha fijado
plazo por el testador deberá cumplirse dentro de un año contado desde su
aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o
nulidad del testamento o de laguna de sus disposiciones. Art. 1058 CC.
r) SUCESIÓN INTESTADA:
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s) REGISTRO DE LA PROPIEDAD:
- Concepto: Es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y
cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales
sobre bienes inmuebles y muebles identificables, con excepción de las garantías
mobiliarias que se constituyan de conformidad con la ley de Garantías Mobiliarias.
Art. 1124 CC.
- Clasificación:
1. Personal: En estos registros, se inscriben personas individuales o jurídicas, con el
fin de publicar su situación jurídica, dentro de esta clase de registros, en nuestro
país, operan entre otros El Registro Nacional De Las Personas; El Registro De
Personas Jurídicas y el Registro de Ciudadanos. Art. 1125 CC. “En el Registro se
inscribirán:…No. 12 La declaratoria judicial de interdicción y cualquiera sentencia
firme por la que se modifique la capacidad civil de las personas propietarias de
derechos sujetos a inscripción o la libre disposición de bienes…”.
2. Real: En estos registros se inscriben bienes ya sean muebles o inmuebles, así
como el dominio sobre ellos y los actos y contratos, que se otorguen con relación
a dicho dominio; y la constitución, liberación y cancelación, de otros derechos
reales que afecten a los mismos tales como: prendas, hipotecas, servidumbres,
usufructos, dependiendo la naturaleza de los bienes. Art. 1125 CC. “En el registro
se inscribirán: 1º. Los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los
derechos reales impuestos sobre los mismos; 2º. Los títulos traslativos de
dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o
extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca,
servidumbre, y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles; y los
contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos…4º.
Los actos y contratos que transmitan en fideicomiso los bienes inmuebles o
derechos reales sobre los mismos; 5º. Las capitulaciones matrimoniales, si
afectaren bienes inmuebles o derechos reales;…10º. La prenda común, la prenda
agraria, ganadera, industrial o comercial…”.
- Sistemas Registrales Al hablar de Sistemas Registrales, se refiere a cómo van a
llevarse los registros:
1. Sistema Folio Real:
Se le asigna un folio a cada bien, y todo lo que se relaciona a ese bien, se va a inscribir, anotar en
ese folio. Al hablar de folio real, se refiere a bienes inmuebles. Si en ese folio ya no alcanza
inscribir todo lo relacionado a ese bien, se abre otro libro con otro folio y se realiza una anotación
que se remite a otro libro y folio, y a ese nuevo libro y folio se le coloca de que libro y folio viene.
2. Sistema Folio Personal:
Se refiere a asignar un folio a una persona, y todo lo relacionado a esa persona se inscribe en ese
folio. Por ejemplo en el RENAP lleva un folio por cada persona, si nace, fue adoptado, si se casa,
si se divorcia, si es declarado en estado de interdicción, allí va todo lo relacionado a esa persona
en el mismo folio.
Se caracteriza porque los bienes que adquieren las personas irían en ese mismo folio.
La muerte es lo único, que no va en ese mismo folio, va en otro libro y folio.
3. Sistema De Inscripción:
Consiste en hacer un resumen del acto, contrato o derecho que se va a registrar para realizar la
inscripción. Solo se va a resumir a copiar lo más importante. Es el que tiene nuestro Registro de
Propiedad en Guatemala.
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4. Sistema De Transcripción:
Se va a transcribir el acto o contrato completo al realizar la inscripción.
5. Sistema Declarativo:
Consiste en que un negocio jurídico nace a la vida jurídica fuera del registro, surte efectos legales
fuera del registro, es válido fuera del registro.
No es necesario registrar el acto o contrato, el negocio subsiste aunque no esté registrado. Hay
dos tipos:
a. Voluntario: El contrato, acto o derecho nace a la vida jurídica extra registralmente, fuera del
registro, no es necesario registrarlo para que surta efectos, para hacerlo valer ante terceros
no es necesario registrarlo, si quiero lo registro sino no, la ley lo protege, la ley da facultad
de hacerlo valer ante terceros aunque no lo registre. Si quiero que tenga validez se registra.
Este para hacerlo valer ante terceros no es necesario registrarlo. Ejemplo: El nombre
comercial de una empresa que se registra en el registro de propiedad intelectual, si quiero
lo registró sino no, igual desde que lo uso la ley lo protege, aunque no lo registre solo
porque ya lo estoy usando, lo puedo hacer valer ante terceros, no es necesario registrarlo.
Una obra literaria igual.
b. Obligatorio: Para hacerlo valer ante terceros tengo que registrarlo, si quiero lo registro sino
no, pero para hacerlo valer ante terceros tengo que registrarlo. Nace también fuera del
registro, pero para que se haga valer ante terceros, tengo que registrarlo. Tiene validez
aunque no se registre, pero es obligatorio que se haga, para que nazca a la vida jurídica.
Los contratos nacen a la vida jurídica sin necesidad de ser registrado. Este para hacerlo
valer ante terceros es necesario registrarlo.
Por ejemplo: Un contrato de Compraventa, es declarativo obligatorio, porque nace a la vida
jurídica fuera del registro, pero para hacerlo valer tengo que registrarlo.
Todo acto o negocio, si nace a la vida fuera del registro es declarativo, si quiero hacerlo
valer ante terceros, tengo que registrarlo y se convierte en declarativo obligatorio. Una
escritura de constitución de sociedad, un mandato, un acta de matrimonio.
6. Sistema Constitutivo:
Un negocio jurídico no nace a la vida jurídica, no surte efectos legales hasta que se registra. Nace
a la vida jurídica, surte efectos legales hasta que se registra.
Consiste en que nace a la vida jurídica hasta que se registre, hasta este momento surte sus
efectos jurídicos. En Guatemala no hay sistemas constitutivos, todos nacen a la vida jurídica fuera
del registro.
7. Sistema Convalidante:
Significa que con la inscripción, se está convalidando el negocio jurídico, lo da por cierto, lo
acepta, lo da por legal. Al momento de realizar la inscripción convalida el negocio jurídico que está
realizando, le da validez y nadie puede redargüirlo de nulidad, nadie puede atacarlo. Iure et de
Iure no acepta prueba en contrario, no puede ser atacado de nulidad media vez lo inscribió, lo
convalida, media vez se inscribió lo da por cierto.
8. Sistema No Convalidante:
Solo realiza la inscripción, más no está convalidando el negocio jurídico y es objeto de nulidad.
Iuris Tantum si admite prueba en contrario y si puede ser redargüido de nulidad.
Art. 1146 del Cod.Civ.
Quien ejecute un contrato que aparezca con derecho a ello, aunque el contrato sea nulo el
negocio jurídico subsiste, el que aparece en registro es el que tiene derecho. Cuando hablamos de
terceros se refiere a la persona que está reclamando un derecho.
No convalida actos o contratos nulos, no obstante que haya un tercero registral, no invalidará el
acto contra este, siempre y cuando haya actuado de buena fe.
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A viene y vende a B y C (Este es un acto nulo), viene C y registra, inscribe el contrato, su
derecho. A es el titular, C es el tercero registral y B se pone a reclamar él es el tercero. Este
contrato es válido y no lo pueden declarar nulo, pero si fuere un contrato que lo declarara nulo, no
se invalidará en cuanto a tercero. Aunque el contrato de A con C se declare nulo, no se invalidará
este acto, porque es el tercero registral de buena fe.
9. Sistema Con Archivo De Documentos:
Al presentar la documentación al registro, se adjunta una copia y se queda en el registro. Ejemplo:
Registro de LA propiedad.
10. Sistema Sin Archivo De Documentos:
Únicamente se presenta el original, el registro verifica, hace anotaciones y devuelve el original.
Ejemplo: RENAP, el Registro de Mandatos.
11. Sistema De Publicidad Completa:
Cualquier persona puede tener acceso de lo que conste en el registro. La publicidad puede ser:
- Material: Se refiere al acceso de libros, al registro en sí. Se tiene acceso directo al
registro, revisar directamente el registro.
- Formal: Obtener copia o certificación del registro.
12. Sistema De Publicidad Incompleta:
Solo el titular tiene acceso a lo que consta en el registro o con autorización de él.
13. Sistema Causal:
Es el que al momento de hacer el registro o inscripción, se indica cuál es el motivo por el que se
está sustituyendo al titular. Cuál es la causa por la cual se está sustituyendo al titular al momento
de realizar la inscripción. Ejemplo: por compraventa que se hizo al señor, por resolución judicial,
por donación que se realizó a…. etc.
14. Sistema Abstracto:
No se menciona el motivo por el cual se está sustituyendo al titular, únicamente se menciona el
derecho, quien es el titular del derecho. Ejemplo: Registro Fiscal de Vehículos.
SISTEMAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
1. Sistema Alemán:
- Es un registro constitutivo, porque tiene que presentarse al registro para su validez,
hasta que se inscriba el negocio nace a la vida jurídica.
- Es abstracto: no se especifica porque se está sustituyendo al titular, únicamente se hace
la anotación del nuevo titular.
- Folio Real: Se le asigna un folio a cada bien.
- Prioridad por hora: se toma en cuenta la hora en que se está presentando el documento,
incluso los minutos y segundos.
- Permite Publicidad, permite consultas.
- Legalidad: facultad del registrador de revisar la documentación que se le presente y de
rechazarla si no cumple con algunos de los requisitos.
- De Tracto Sucesivo: Las inscripciones tienen que llevar un orden cronológico, tienen que
ir en forma continua.
- Relación con el catastro: Lo mismo que aparece en el registro, tiene que aparecer en el
catastro. Se hace la relación con catastro, para que no haya traslapo de bienes.
- Exacto: Lo que consta en el registro se considera válido, cierto.
2. Sistema Francés:
- Es declarativo: nace a la vida jurídica fuera del registro y únicamente se inscribe para
hacerlo valer ante terceros.
- Causal: Al momento de inscribir se menciona porque se está sustituyendo al titular.
- No Convalidante: porque no convalida actos o contratos nulos, es Iuris tantum, puede
ser redargüido de nulidad.
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- Ficheros:
a. Real: por bienes.
b. Personal: por personas
- Publicidad incompleta: solo al interesado o al que él autorice, se le da la información.
- Tiene relación con Catastro: se trata de mantener una relación con catastro para que no
se dé el traslapo de bienes.
- Tracto Sucesivo.
- Prioridad es por día: se toma en cuenta lo que va ingresando por día.
Si el documento se presenta el mismo día, valdrá el que fue autorizado primero. Ejemplo:
A le vende a B, C y D los tres vienen y lo presentan el mismo día al registro el 09/07/2011.
El documento de B fue autorizado el 02/03/2011, el de C el 01/03/2009 y D el 05/06/2011. En este
caso el que vale es el que fue autorizado primero, es decir el de C.
- Principio de Transcripción: se transcribe todo el documento al momento de su
inscripción.
3. Sistema Español:
- Declarativo: nace a la vida jurídica fuera del registro.
- No tiene relación con catastro.
- Fe pública.
- Convalidante.
- Folio Real.
4. Sistema Australiano o Sistema Torrens:
- Constitutivo: tiene que presentarse al registro para su validez. Tiene relación con el
Convalidante, porque al momento de realizar la inscripción, va a convalidar el negocio
jurídico. Se tiene que inscribir, registrar para que nazca a la vida jurídica.
- Legitimador: al darle el título a una persona, lo está legitimando.
- Convalidante.
- Calificación minuciosa de documentos, se refiere a la legitimación.
- Inmatriculación: Es el primer acceso que tiene un inmueble al registro, por primera vez
se va a inscribir en el registro, por primera vez se la va a dar un número de folio y libro.
Es la titulación supletoria. Una desmembración no es Inmatriculación porque ya existe
en el registro.
- Con cada enajenación, siempre vuelve al estado cada vez que se haga.
El ESTADO extiende título a A, quien se lo vende a B y quien se lo debe regresar al Estado. Viene
el estado y le extiende un nuevo título a B.
5. Sistema Guatemalteco:
- Sistema de Inscripción. Art. 1131 y 1132 del CC.
- Declarativo (obligatorio) Art. 1125 y 1148 CC.
- Fe pública. Art. 1225 y 1129 CC.
- Publicidad Completa. Art. 1222, 1124.
- Causal. Art. 1131, 1136 y 1137 CC.
- Legalidad. Art. 1128 CC.
- Tracto Sucesivo. Art. 1130 y 1134 CC.
- Prioridad (por hora) Art. 1141 y 1142 CC.
- No Convalidante. Art. 1146 CC.
- Relación con catastro. Art. 40 Cod.Not.
- Con Archivo de documentos. Art. 1132 CC.
- Folio Real. Art. 1134 y 1221 CC.
- Principio de inscripción. Art. 1125 y 1124 CC.
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- Se admite oposición. Art. 1235, 1247, 1146 y 1147 CC.
- Principio de especialidad Art. 1131 CC.
- Rogación Art. 1127 y 1130 CC.
- Principios Registrales:
1. Publicidad: Todo lo que obre en un registro es público, toda persona tiene derecho de
conocer lo que conste en los registros, salvo excepciones referidas a asuntos militares,
diplomáticos. Con la ley de acceso a la información, viene a recalcar este principio, que
todo lo que obre en un registro es público. Hay una publicidad Completa, es aquella en la
que, aquella información que obre en un registro, cualquier persona puede tener acceso a
esa información e Incompleta que solo las personas interesadas pueden conocer o los
autorizados por ellas. Ejemplo: La información del RENAP es incompleta.
2. Prioridad o Prelación: Consiste en primero en tiempo, primero en derecho. El que primero
presente su solicitud, es el que tiene el derecho al registro. Quien primero presente su
solicitud es el que tiene derecho al registro, porque esta solicitud se la pueden rechazar y si
hay una segunda solicitud que no es rechazada y la aceptan, la primera no vale sino la
segunda, porque es la primera que va a obrar en el registro.
Por Ejemplo: A es propietario de un inmueble y se lo vende a B (lunes) C (martes) D
(miércoles) E (jueves), E va al registro y el inscribe su derecho, el es el que tiene derecho
al registro porque fue el primero que llego.
E inscribe su derecho a las 10:00
C a las 10:02
B a las 10:03 y
D a las 10:05
C, B y D llegan al registro el mismo día que E, en diferentes horarios. Por día y por hora E
es el que tiene el derecho al registro pero si este no cumple con algún requisito y le
rechazan la inscripción, el derecho pasa al segundo en tiempo, que sería C. Al que le
rechazan puede pedir una inscripción provisional, para subsanar el error.
3. Fe Pública: Todos los registradores tienen fe pública, es un principio registral, el registrador
da fe de lo que conste en el registro.
Clases De Fe Pública:
- Notarial
- Administrativa
- Judicial
- Registral
- Inmaterial: es una excepción a que la fe no tiene que constar por escrito. Es la fe que
tienen los jueces en un reconocimiento judicial.
Fe Pública: es la creencia de algo por todos, como cierto y valido. Es la certeza jurídica que
todos tienen en un acto. Todas las demás personas creen y confían que algo es cierto. Lo
que el registrador registra se tiene como cierto, valido. El registrador tiene fe pública. Lo que
obre en el registro es cierto, es válido.
4. Legalidad: La facultad que tiene el registrador de calificar la documentación que se le
presente para determinar si procede la inscripción o no. El Registrador del Registro de la
Propiedad es el que tiene esta facultad. Lo que el registro revisa en base a este principio
es:
- Timbres
- Impuestos
- Firma del notario
- Sello del notario
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- Autorización judicial (necesidad)
- Testimonio escritura pública
- Capacidad
- Gravamen
- Hoja de protocolo.
A le vende a B: todo está bien en la escritura, después de vender A lo hipoteca y lo inscribe en el
registro, antes de que B haya ido a inscribir su derecho. Cuando viene B y lo va a registrar ya hay
hipoteca, pero como no consta en la escritura no se registra, porque no consta la hipoteca en la
escritura de la compraventa que se hizo. Cuando B lo compro no tenía hipoteca, luego A lo
hipoteco lo inscribió, y cuando B viene y quiere inscribir se lo rechazan porque no consta en la
escritura que hay hipoteca, este rechazo se realiza en base al principio de Legalidad.
5. Inscripción: Consiste en atraer los actos o contratos nacidos extra registralmente hacia el
registro para su inscripción y darle seguridad y certeza jurídica. Actos o contratos nacidos
fuera del registro y se atraen al registro. Ejemplo: Contrato de Compraventa o
arrendamiento.
6. Especialidad o De Determinación: Consiste en determinar o describir lo que se está
registrando. Determinar de la mejor forma posible la inscripción. Ejemplo: Especificar las
colindancias, medidas, del bien que se está inscribiendo.
7. Tracto Sucesivo: Es realizar las inscripciones en forma cronológica. Conforme se vallan
presentando las solicitudes, así se van realizando las inscripciones. Llevan un orden
cronológico las inscripciones. Este orden es sobre el mismo bien.
8. Legitimación: Es el derecho de la persona que aparece en el registro con derecho. Es la
facultad que tiene la persona de realizar algo. La legitimación la tiene la persona que
aparece en el registro con derecho. Tiene que ver con la falta de personalidad, falta de
personería, falta de capacidad legal. Quien aparece en el registro con derecho, a él es el
que le corresponde la legitimación.
9. No Convalidante: Significa que no va a convalidar un negocio que sea nulo y va a ser nulo,
porque el que venda un inmueble no está legitimado para hacerlo.
10. Rogación: Las inscripciones las hacen a petición de parte. El registrador no va a realizar
una inscripción de oficio. Modificar, anotar, inscribir, todo esto se va a hacer a solicitud de
parte.
A es el propietario de un inmueble, el es el titular en el registro, él es el que tiene legitimación,
viene y se lo vende a B. A lo hipoteca y lo registra, pero B no lo ha inscrito. Aparentemente A
estaba legitimado para hipotecarlo pero legalmente no. Hay que ver qué clase de legitimación
tenía para hacerlo.
- Inscripción Registral:
1. General: Se refiere a la inscripción, anotación, y cancelación de los actos y contratos
relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles
identificables, con excepción de garantías mobiliarias y a todo lo establecido en el
Art. 1125 del CC.
2. Especial: Art. 1185 Se refiere a los registros que llevará el registro de la propiedad
por separado en libros especiales para tal efecto de: prenda agraria, de testamentos
y donaciones por causa de muerte, de propiedad horizontal, de fábricas
inmovilizadas, de buques y aeronaves, canales, muelles, ferrocarriles y otras obras
públicas de índole semejante, de minas e hidrocarburos, de muebles identificables y
otros que establezcan las leyes especiales. También se llevará de prenda común, de
prenda ganadera, industrial y comercial.
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- Registros y Registradores:
1. Establecimiento e Inspección de registros: Existe un Registro General De La
Propiedad en la zona central con sede en la ciudad capital y un segundo registro
ubicado en Quetzaltenango que se denomina actualmente Segundo Registro De La
Propiedad, además existen oficinas regionales en diferentes lugares de la República
con el objeto de facilitar a los interesados el ingreso y retiro de sus documentos
inscribibles en el interior de la República. El segundo registro y sus oficinas
regionales están bajo el control y vigilancia del Registro Central. Art. 1216 CC.
La inspección de cada registro la tendrá a su cargo el Juez de Primera Instancia de
lo Civil, designado anualmente por la Corte Suprema de Justicia, si fueren varios los
jueces del departamento en que tenga su sede el respectivo registro. Art. 1217 CC.
Los jueces de Primera Instancia visitarán el registro de su jurisdicción, para darse
cuenta de la marcha de la oficina, del estado en que se encuentren los libros y
archivos del mismo registro y de la actividad y competencia del personal. Extenderá
acta en que haga constar sus observaciones y si el despacho se encuentra al día o si
sufre retraso, enviando copia de la misma acta a la Corte Suprema de Justicia para
que si fuere del caso, dicte las medidas que estime convenientes. Art. 1218 CC.
- Libros: En los registros es obligatorio llevar los siguientes libros principales: Art. 1220
CC.
1. De entrega de documentos.
2. De inscripciones.
3. De cuadros estadísticos y
4. De índices por orden alfabético de apellidos de los propietarios y poseedores de
inmuebles.
El registrador llevará, asimismo, los libros que sean necesarios para las inscripciones
especiales y los demás que determine el reglamento del registro. Art. 1221 CC. Estos
otros libros especiales que establece el Reglamento del Registro de la Propiedad en su
Artículo 3 son:
1. De prenda: común, agraria, ganadera, agrícola-industrial y de bienes muebles.
2. De propiedad horizontal.
3. De inscripciones especiales.
4. De vehículos motorizados.
5. De naves y aeronaves.
6. De minas.
7. De concesiones otorgadas por el Estado para la explotación de cualquier recurso
natural renovable o no renovable.
8. De avisos notariales de testamentos y donaciones por causa de muerte.
9. Libro de entre de documentos y
10. Cualquier otro que sea necesario para el buen funcionamiento de la institución.
Los libros de los registros serán públicos, no se sacarán por ningún motivo de la oficina
del registro donde se mantendrán con todas las precauciones necesarias para su
conservación y seguridad. Las diligencias judiciales y extrajudiciales que exijan la
exhibición de dichos libros, se practicarán precisamente en la misma oficina. Art. 1222
CC.
- Registradores: Cada registro estará a cargo de un Registrador propietario, nombrado
por el Presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo a través del Ministerio
de Gobernación. Su permuta, traslado o cesación serán acordados en la misma forma.
Art. 1225 Cada registro podrá contar con uno o varios registradores auxiliares,
designados por el registrador propietario bajo su responsabilidad, quienes firmarán las
71
razones, documentos, asientos, inscripciones, anotaciones y cancelaciones que
determine dicho funcionario.
El Registrador: Es la persona investida de fe pública, encargada de un registro que
realiza las inscripciones, anotaciones, modificaciones y cancelaciones, un registro
siempre va a estar a cargo de un registrador y de éste deviene la responsabilidad del
registro.
El Registro cuenta con un registrador:
1. Propietario: nombrado por el presidente, mediante acuerdo gubernativo, a través del
Ministerio de Gobernación.
2. Auxiliares
3. Sustituto
4. Notario.
Esta responsabilidad el registrador la garantiza con hipoteca o con fianza de mil a diez mil
quetzales.
Art. 1229 CC. Esta fianza se cancelará hasta un año después que haya cesado el cargo del
registrador.
Art. 1231 y 1232 del CC. Se refiere a enviar un informe de inscripciones que registra. Se envía al
Ministerio de Gobernación, pero el que fiscaliza los registros es el juez de Primera Instancia.
Art. 1233 CC. El registrador puede adquirir bienes inmuebles o enajenar bienes inmuebles, igual
sus parientes, pero para esto se nombrará un sustituto, él no realiza la inscripción.
Art. 1234 CC. El notario puede realizar la inscripción de un inmueble y hacer anotaciones en el
registro, cuando exista incompatibilidad con el registrador propietario y el sustituto de lo contrario
no puede.
No importa que los registradores hayan sido sancionados administrativamente, pueden ser
sancionados también penalmente.
t) DERECHO DE OBLIGACIONES:
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- Sobre el sujeto: Aquí se hace el negocio jurídico en consideración de una persona
(Intuito personae), tomando en cuenta las características de las personas, cayendo
en error por la apariencia que la misma nos dio al realizar el negocio jurídico con ella.
- Error en cuenta: aquí no hay nulidad del negocio jurídico, solo corrección. Se
refiere a dinero.
b. Dolo: Es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener
en él a alguna de las partes. Su efecto es la nulidad del negocio jurídico.
c. violencia: Existe coacción o intimidación en nuestra declaración de voluntad, la
persona no manifiesta su declaración de voluntad de manera libre y espontánea.
Para que exista violencia debe causar: Impresión profunda en el ánimo de una
persona razonable; Temor de exponer su persona o su honra, o bien la de su
cónyuge, etc. Y atenderse a la edad, al sexo, condición de la persona y demás
circunstancias que puedan influir sobre su gravedad.
d. Simulación: Significa aparentar una cosa, que en la realidad es otra distinta. Dar
apariencia a lo que es en realidad. Se puede dar en la persona o en el negocio
jurídico. Art. 1284 CC. La simulación tiene lugar:
1º. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la
apariencia de otro de distinta naturaleza.
2º. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha
pasado o no se ha convenido entre ellas y
3º. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, para
mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas.
7. Nulidad: Es dejar sin efecto un negocio jurídico. Hay dos clases de nulidad:
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a. Absoluta: Cuando el negocio jurídico no nace a la vida jurídica, es nulo de pleno
derecho. Art. 1301 CC. “Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico, cuando su
objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas, y por
la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia…”
b. Relativa: Cuando el negocio si nace a la vida jurídica pero es anulable, siempre
que la acción de nulidad se ejercite dentro de los plazos señalados en la ley. Art.
1303 CC “El negocio jurídico es anulable: 1º. Por incapacidad relativa de las partes o
de una de ellas y 2º. Por vicios del consentimiento.”
El derecho de pedir la nulidad relativa dura dos años contados desde el día en que
se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Art. 1312
CC.
Los efectos de la nulidad es que las partes deben restituirse recíprocamente lo que
han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado. Art. 1314 CC.
2. Obligaciones Alternativas: Art. 1334 CC. Son aquellas que en el acto constitutivo,
existe diversidad de prestaciones de manera que el deudor se libera cumpliendo una
de ellas.
3. Obligaciones Facultativas: Son aquellas en las que una de las partes se reserva la
facultad para que en el momento de su cumplimiento pueda modificar la obligación
prevista en el acto de constitución. Art. 1341 CC. “Es la que, no teniendo por objeto
sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por
otra”.
4. Obligaciones Mancomunadas: Art. 1347 CC. Hay mancomunidad cuando hay varios
sujetos acreedores o varios deudores en una misma obligación. Hay dos clases de
mancomunidad:
a. Mancomunidad Simple o pura (parcial): Aquí la deuda o el crédito se
consideran divididos en tantas partes como sujetos tenga la obligación. Cada deudor
paga su parte de la deuda que le toca y cada acreedor exige su parte. Hay dos
clases: Pasiva que es la de los deudores y Activa que es la de los acreedores. Art.
1348 al 1351 CC.
75
b. Mancomunidad Solidaria: Es en la que, todos o cualquiera de los acreedores
puede exigirle al o a todos los deudores el cumplimiento de la obligación. O
cualquiera de los deudores puede responder por el cumplimiento total de la
obligación, con derecho de repetir contra los demás codeudores. Hay dos clases
también: Pasiva Cualquiera de los deudores puede responder por el cumplimiento de
la obligación total. El acreedor puede exigirle a uno de ellos. Aquí el deudor que haya
respondido por la deuda tiene el derecho de exigir a los otros codeudores que le
paguen por la obligación que solo el cumplió. Activa cualquiera de los acreedores
puede exigir al deudor que le pague o cumpla hacia él la obligación total. Aquí los
acreedores pueden exigir al acreedor que haya recibido el pago de la deuda la parte
que les corresponde. Art. 1352 al 1372 CC.
76
Es la realización tardía de la prestación debida. Art. 1428 al 1432 CC. Las clases de
mora que hay son: a. Mora del Deudor (Mora debitoris) la obligación es exigible a
partir del momento que llegue el plazo del cumplimiento de la obligación. El tiempo
es el facto determinante de la mora. Mora del Acreedor: (Mora debitoris) Se da
cuando sin motivo legal no acepta la prestación que se le ofrece. O bien cuando
rehúsa realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda
cumplir su obligación Es el retraso de la realización de la prestación por causas
imputables al acreedor. Los Efectos de la Mora son: Establecer la responsabilidad
del deudor o acreedor de pagar daños y perjuicios. La Culpa: Consiste en una
acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurre por ignorancia, impericia o
negligencia, pero sin propósito de dañar. Art. 1424 CC. El Dolo Es un
incumplimiento plenamente voluntario. Aquí a diferencia de la culpa si está implícita
la voluntad de causar daño. Art. 1534 CC.
1. Disposiciones Generales:
Qué es Contrato: Es el acto por el cual dos o más personas convienen en crear,
modificar o extinguir una obligación. Art. 1517 CC.
Los que celebren un contrato, están obligados, a concluirlo y a resarcir los daños y
perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Art. 1534
CC.
Desde que se perfecciona un contrato obliga a los contratantes al cumplimiento de lo
convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al
negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y la común intención de las partes.
Art. 1519 CC.
2. Saneamiento: Es una garantía a favor del adquiriente. Hay dos clases de
saneamiento:
a. Saneamiento por vicios ocultos: Son desperfectos materiales del bien, que lo
hacen desmerecer su uso y valor y se deben de producir con intención del
enajenante. Art. 1559 CC. “El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios
o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para el uso a
que se le destina, o que disminuya este uso de tal modo que, de haberlos conocido
el adquiriente, no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido”.
78
b. Saneamiento por evicción: Es la perdida que sufre el adquiriente. Art. 1548 CC.
“Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente, por sentencia firme en virtud
de un derecho anterior a la enajenación, de todo o parte de la cosa adquirida”.
3. Formas De Los Contratos: Art. 1574 y 1575 CC.
a. Por escritura pública.
b. Por documento privado.
c. Por acta levantada ante el alcalde del lugar.
d. Por Correspondencia.
e. Verbalmente.
4. Rescisión De Los Contratos: Art. 1579 CC. “Los contratos válidamente celebrados
pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por
declaración judicial en los casos que establece este Código”. Art. 1585 CC. “La
acción para pedir la recisión dura un año, contado desde la fecha de la celebración
del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales”.
5. División De Los Contratos: Art. 1587 al 1592 del Cod.Civ. Clasificación De Los
Contratos:
a. Unilaterales: La obligación recae en una sola de las partes. Ejemplo: la oferta, la
recompensa, la donación.
b. Bilaterales: La obligación recae entre ambas partes. Ejemplo: Compraventa, la Sociedad,
Mutuo, Arrendamiento. La Sociedad Anónima es plurilateral.
c. Consensuales: Se tienen por perfeccionados con el simple consentimiento, las dos partes
están de acuerdo, hay consentimiento mutuo. Ejemplo: Mandato.
d. Reales: Se requiere para su perfección la entrega de la cosa, entregado el precio, recibida
la cosa. Ejemplo: la Compraventa.
e. Principales: Subsisten por si solos, no necesitan de otro contrato para subsistir. Ejemplo:
compraventa, mandato, promesa.
f. Accesorios: Dependen del cumplimiento de otra obligación. Ejemplo: la fianza.
g. Oneroso: Es cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos para las partes.
Ejemplo: compraventa.
h. Gratuito: El provecho es solamente de una de las partes. Ejemplo: donación.
i. Oneroso Conmutativo: Cuando se celebra el contrato, se sabe lo que se va a obtener.
Ejemplo: la compraventa al contado.
j. Aleatorio: Depende de una circunstancia incierta, no se sabe si se va a ganar o perder.
Ejemplo: los contratos de bolsas de valores, los contratos a futuro.
k. Condicionales: Dependen de un suceso incierto o ignorado por las partes.
l. Absolutos: su realización es independiente de toda condición.
6. Interpretación De Los Contratos: Art. 1593 CC. “Cuando los términos o conceptos
del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes,
se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras fueren diferentes o
contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre
aquéllas". Art. 1594 CC “Por muy generales que sean los términos en que aparezca
redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él, cosas distintas y
casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar”.
Art. 1595 CC. “Las frases y palabras que puedan interpretarse en diverso sentido,
deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato”. Art.
1599 CC. “Las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la
costumbre determinan en el lugar en que el contrato se haya otorgado”.
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- Obligaciones Provenientes De Hechos Lícitos Sin Convenio:
1. Gestión De Negocios: Es cuando una persona actúa en nombre de otra sin que lo
haya autorizado y sin que exista un vínculo para actuar en nombre de él. Cuando
una persona se encarga de los negocios de otro sin convenio y en provecho del
dueño. El gestor de negocios solo puede actuar en representación de la persona que
no se encuentra, solamente si se van a adquirir derechos a favor de esa persona, si
son obligaciones no. Art. 1605 CC.
2. Enriquecimiento Sin Causa: Art. 1616 CC. Es cuando una persona que sin causa
legítima se enriquece con perjuicio de otra. En este caso está obligada a
indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido.
3. Declaración Unilateral De La Voluntad: Aquí no existen dos partes, solo una que es
la que produce el acto y es la única que está obligada. Dentro de éstas están:
a. Oferta Al Público: Una persona se compromete a mantener el precio de
determinados productos, de manera pública, por medios de comunicación. Art. 1629
CC.
b. Promesa Pública De Recompensa: La persona que saca un anuncio por
cualquier medio de difusión una promesa al público, está obligada a mantener la
obligación (promesa). Art. 1630 CC.
c. Concurso Con Premio: Se refiere a aquellas situaciones en las que se han hecho
convocatorias para un concurso en el que se va a premiar al ganador del concurso.
Art. 1635 CC.
d. Títulos Al Portador: Se refiere a un documento que no tiene nombre.
u) CONTRATOS EN PARTICULAR:
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Es la facultad de imponer penas que tiene el Estado como único ente soberano, es el
derecho del Estado a determinar los delitos, señalar, imponer y ejecutar las penas
correspondientes o las medidas de seguridad en su caso. Jus Puniendi.
b) Ley Penal: Es la descripción de una conducta antijurídica y la descripción de las
consecuencias penales. Es una disposición por virtud de la cual el Estado crea derecho con
carácter de generalidad estableciendo penas correspondientes a los delitos. Se compone
de un supuesto de hecho y se tiene una consecuencia jurídica. Hay una descripción de un
hecho y se establece una consecuencia jurídica. Art. 1 CP. “Nadie podrá ser penado por
hechos que no estén expresamente calificados, como delitos, por ley anterior a su
perpetración; ni se impondrán otras penas que no sean la previamente establecidas en la
ley”
Formas De La Ley Penal:
- Ley Penal Formal: emana del órgano encargado de crear normas (Organismo
Legislativo).
- Ley Penal Material: Son aquellas leyes que emanan de gobiernos defactos y se
denominan decretos-leyes.
Interpretación De La Ley Penal:
1. Desde el punto de vista del intérprete:
Es decir, de quien realiza la interpretación.
a. Interpretación Auténtica: Es la que hace el propio legislador, en forma simultánea o
posteriormente a la creación de la ley; es simultánea la que hace en la propia ley, ya sea en
la exposición de motivos o en el propio cuerpo legal.
b. Interpretación Doctrinaria: Es la que hacen los juspenalistas, los doctos, los expertos. Los
especialistas en Derecho Penal, en sus tratados científicos, dictámenes científicos o
técnicos que emiten, tiene la particularidad de que no obliga a nadie a acatarla.
c. Interpretación judicial o usual: Es la que hace diariamente el juez al aplicar la ley a un
caso concreto.
2. Desde el punto de vista de los medios para realizarla: Es decir cómo puede hacerse la
interpretación:
a. Interpretación gramatical: Es la que se hace analizando el verdadero sentido de las
palabras, de acuerdo a su uso y al diccionario de la Real Academia Española. Esta
interpretación busca también la relación de las palabras con las otras palabras que forman
el texto interpretado, tomando en cuenta hasta los puntos y comas.
b. Interpretación lógica o teleológica: Constituye una interpretación más íntima y profunda
que sobrepasa la letra del texto de la ley para llegar a través de diversos procedimientos
teleológicos, racionales, sistemáticos, históricos, político sociales etc. Al conocimiento de la
ratio legis (razón legal), para la cual fue creada la ley, es decir, el fin que la ley se propone
alcanzar, lo cual es tarea del juzgador. Cuando agotada la interpretación gramatical, existen
pasajes obscuros que sean necesario aclarar, el artículo 10 de la ley del organismo judicial
presenta varias reglas atendiendo a un orden específico, desde la interpretación lógica
(teleológica), dice: El conjunto de una ley servirá para ilustrar e interpretar el contenido de
cada una de sus partes; pero los pasajes obscuros de la misma se podrán aclarar,
atendiendo al orden siguiente:
a. A la finalidad y al espíritu de la misma
b. A la historia fidedigna de su institución (interpretación histórica)
c. A las disposiciones de otras leyes sobre casos análogos (interpretación analógica) y
d. Al modo que aparezca más conforme a la equidad y a los principios generales del
Derecho (Interpretación por medios indirectos).
Extractividad de la ley penal:
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Una ley sólo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficiencia
temporal de validez. La ley penal, tiene lugar durante la época de vigencia. ¿Es posible aplicar la ley
penal fuera de la época de su vigencia? Afirmativo y esto lo encontramos en el artículo 2º. Del
Código Penal que dice: “Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de
cualquier ley posterior, se aplicará aquélla cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando
haya recaído sentencia firme y aquél se halle cumpliendo su condena”. Es posible aplicar la ley
penal fuera de la época de su vigencia, pero sólo cuando favorezca al reo.
Retroactividad de la ley penal:
El artículo 15 de nuestra constitución política establece: “La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en
materia penal cuando favorezca al reo”. Consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el
pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya
dictado sentencia.
Ultractividad de la ley penal:
En caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia
la anterior, es decir, que cuando una ley ya abrogada se lleva o utiliza para aplicarla a un caso no
nacido bajo su vigencia, estamos frente a la ultractividad.
c) TEORÍA DEL DELITO:
La teoría general del delito se ocupa de las características comunes que debe tener
cualquier hecho para ser considerado delito, sea este una estafa, un homicidio o una
malversación de caudales públicos.
Hay características que son comunes a todos los delitos y otras por las que se diferencian
los tipos delictivos unos de otros. El estudio de estas características comunes corresponde
a la teoría general del delito, a la parte general del derecho penal; el estudio de las
concretas figuras delictivas, de las particularidades específicas del hurto, de la violación, de
la estafa, etc. A la parte especial.
TEORIA DEL DELITO: Van a buscar ciertos elementos comunes dentro de un hecho para que sea
considerado delito, apoyada principalmente por el principio de legalidad.
Posee tres elementos importantes características: 1.- Tipicidad 2.- Antijuricidad 3.- Culpabilidad.
El delito tiene otros nombres: crimen, infracción penal, hecho o acto punible, conducta delictiva,
ilícito penal, hecho o acto antijurídico, hecho criminal.
Cap. II
Nuestro derecho penal es un derecho penal de acto y no de autor. Solo la conducta humana
traducida en actos externos puede ser calificada de delito y motivar una reacción penal. De la
concepción del derecho penal como derecho penal de acto se deduce que no pueden constituir
nunca delito ni el pensamiento, ni las ideas, ni siquiera la resolución de delinquir, en tanto no se
traduzcan en actos externos. Tampoco pueden constituir delitos los actos de los animales ni el
suceso puramente casuales.
FORMAS DE COMPORTAMIENTO HUMANO PENALMENTE RELEVANTES:
83
La acción y la omisión cumplen, por tanto, la función de elementos básicos de la teoría del delito
La acción positiva o acción en sentido estricto es la forma de comportamiento humana mas
importante en el derecho penal.
ACCION EN EL SENTIDO ESTRICTO:
Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad humana, solo el acto voluntario
puede ser penalmente relevante, la voluntad implica siempre una finalidad. El contenido de la
voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir un fin. La acción es ejercicio de
actividad final, esta realiza dos fases:
--Fase Interna: Esfera del pensamiento del autor, propone anticipadamente la realización de un fin.
Tiene también que considerar los efectos concomitantes que van unidos a los medios elegidos y a
la consecución del fin que se propone.
--Fase Externa: Una vez propuesto el fin, seleccionados los medios para su realización y
ponderados los efectos concomitantes, el autor procede a su realización en el mundo externo,
pone en marcha, conforme a un plan, el proceso causal, dominado por la finalidad, y procura
alcanzar la meta propuesta
SUJETO DE LA ACCION:
Solo la persona humana individual puede ser sujeto de una acción penalmente relevante. Ni los
animales ni las cosas pueden ser sujetos de acción. Tampoco pueden ser sujetos de acción
penalmente las personas jurídicas colectivas. Desde el punto de vista penal, la capacidad de
acción, de culpabilidad y de pena exige la presencia de una voluntad, entendida como facultad
psíquica de la persona individual, que no existe en la persona jurídica,
AUSENCIA DE ACCION:
Del derecho penal solo se ocupa de acciones voluntarias no habrá acción penalmente relevante
cuando falte la voluntad. Suceden tres casos:
a.- Fuerza Irresistible: numeral 9 art. 8 C.P. declara exento de responsabilidad criminal al que
obra violentando por una fuerza irresistible. La cual es un acto de fuerza proveniente del exterior
que actúa materialmente sobre el agente. Fuerza ha de ser absoluta que no deje ninguna opción
al que la sufra.
b.- Movimientos Reflejos: Como las convulsiones epilépticas o los movimientos instintivos de
defensa, no constituyen acción, ya que el movimiento no está en estos casos controlado por la
voluntad. Desde el punto de vista penal no actúa quien en una convulsión epiléptica deja caer un
valioso jarrón que tenía en ese momento en la mano.
c.- Estados de Inconsciencia: también falta la acción en los estados de inconsciencia, tales
como el sueño, el sonambulismo, la embriaguez letárgica. En estos casos los actos que se
realizan no dependen de la voluntad, no pueden considerarse acciones penales relevantes
Delito de omisión impropio o de comisión por omisión Art. 18 C.P.: ej. Denegación de Auxilio
Solo los que tengan posición de GARANTE pueden realizar los delitos por omisión impropia o
comisión por omisión.
OMISION: Hay voluntad para efectuar la acción
a.- Propia: No cumplir un deber jurídicamente estipulado Ej. Art. 156 C.P.
b.- Impropia: Una persona ocupa la posición de garante y no realiza su deber creando una
consecuencia. Ej. Madre no alimenta a su hijo (homicidio) madre= garante; Policía no cumple
deber; bombero etc.
OMISION: No realizar una acción que el sujeto está en situación (que se encuentra establecida en
ley) de poder hacer.
-omisión Propia: infracción de un deber. ej. Art. 156 C.P. Auxiliar a un menor abandonado.
-omisión con un Resultado: La omisión se concreta a un resultado Art. 445 C.P. Delito
peculado, quien consintiera que otro sustrae.
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-omisión Impropia: (comisión por omisión): La omisión es equiparada a la activa. Debe
existir una posición de GARANTE Quien tiene la obligación de cuidar o vigilar a una persona o
bien. Ej. Policía quien auxilia a las personas.
CLASES DE TIPOS:
1.- TIPO BASICO: Que va a dar origen a cualquiera de los otros tres. No hay nada que lo agrave,
ni nada que lo atenúe. Ej. Art. 123 Homicidio es la descripción de darle muerte a una persona.
Es la simple descripción de un hecho, pero no hay nada que lo convierta en grave o menos grave.
Art. 246 Hurto Art. 173 C.P. Violación
2.- TIPO CUALIFICADO: Es la agravación de la pena del tipo base o básico. Ya hay circunstancias
que agravan al tipo básico.
Art. 132 C.P. comete asesinato por:
Art. 136 C.P. aborto calificado
3.- TIPO PRIVILEGIADO: Atenuación de la pena en relación al tipo básico o base.
Ciertas circunstancias que reducen al tipo básico y baja la pena. EJ. Art. 132 Art. 127 C.P.
4.- TIPO AUTONOMO: Al tipo básico se le agregan ciertas características que lo hacen distinto al
tipo base o básico. Ej. Art 251 Robo Vrs Art. 246 Hurto. Otro Art. 203 detención ilegal vrs
Art. 201 bis tortura
DOLO:
Querer obtener un resultado típico y realizarlo. Conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de
un delito.
ELEMENTOS:
1.- ELEMENTO INTELECTUAL: Es el conocimiento de saber que una conducta a realizar es
antijurídica
2.- ELEMENTO VOLITIVO: No basta con querer realizar sino la acción de realizar (querer
realizarlo)
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CLASES:
A.- DOLO DIRECTO: El autor quiere tener un resultado y hace precisamente todo para tenerlo. El
autor quiere matar y mata. Garantiza el resultado que quiero.
B.- DOLO EVENTUAL: La persona representa el resultado con posible producción y aunque no
quiere producirlo sigue actuando. Ej. Competencia de carros callejeros, pueden causar la muerte a
cualquier persona que esté cerca, las calles no están facultadas para esas actividades lo pueden
prever y evitarlo pero lo hacen.
ELEMENTOS NEGATIVOS:
1.- Causas de Justificación o Ausencia Antijuricidad: Un hecho puede ser típico pero va a
estar permitido por la ley y lo convierte en lícito. Típico: Si se puede encuadrar. La ley permite
esa conducta.
Ej. At. 24 C.P. legitima la defensa/estado de necesidad/legitima ejercicio de un derecho.
Legitima Defensa: Art. 24 C.P. Tengo que estar consiente de que me están agrediendo. Tres
requisitos: 1. Agresión ilegitima (debe de existir una agresión en contra de ley, conducta contenida
dentro de la ley penal que este tipificada). 2. Necesidad Racional del medio empleado para
impedirla o repelerla (yo quiero evitar el daño que me van a causar yo voy a parar ese daño). 3.
Falta de provocación suficiente por parte del defensor: (si soy participe de una pelea también no
aplica, yo debo ser afectado previamente).
Art. 23 CPRG inviolabilidad de la vivienda legitima defensa privilegiada ver Art. 24 C.P.
después inciso C.
Estado de Necesidad: Art. 24 C.P. Tienen que ocurrir ciertas condiciones: 1. Salvar – persona
o a otra.
2.- Existir peligro que no es causado voluntariamente. 3. Que no exista otra opción.
Tres requisitos para que exista estado necesidad: a.- Realidad del mal que se trate de evitar; b.-
Que el mal sea mayor que el que se cause por evitarlo; y c.- Que no haya otro medio practicable y
menos perjudicial para impedirlo.
Legítimo Ejercicio de un Derecho (Deber): Ej. Policías, militares.
86
1. MIEDO INVENCIBLE: Se realiza determinado acto por temor a determinado daño
inminente Se va a determinar un acto por temor de determinado daño inminente. Ej.
Abuso físico esposo estado de ebriedad y si la esposa no tiene comida la va a matar.
2. FUERZA EXTERIOR: Causar un daño por fuerza exterior. Carro de otro me pega y yo
mato a alguien o causo daño a otro.
3. ERROR (LEGITIMA DEFENSA PUNTIVA) Creencia razonal del peligro no se sabe si
hay.
4. OBEDIENCIA DEBIDA: Realizar un acto por mandato u orden de un superior. Ej.
comandante tropa determina que estamos en guerra y que se debe destruir a un pueblo.
Arts. 156 y 5 C.P.R.G
5. OMISION JUSTIFICADA: Se omite una acción por causa legítima o insuperable.
Imputabilidad: Es la expresión del hombre en que puede ser atribuida los actos que realiza y las
consecuencias (posibilidad).
Responsabilidad: Es el deber jurídico que incumbe al individuo de dar cuenta del hecho realizado
(realización).
CAUSAS IMPUTABLES: Art. 23 C.P. No es imputable:
1.- El menor de edad. Art. 20 C.P.R.G. ley protección del niño y del adolescente.
2.- Quien en momento de la acción u omisión, no posea a causa de enfermedad mental, de
desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de
comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo
que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente.
Acto Liberae In Causa: No tenía la voluntad de causar daño si por enfermedad, tomo pastilla que
cambia el metabolismo y creo accidente.
CONSUMACION Y TENTATIVA:
CONSUMACION: Art. 13 C.P. Es realizar los elementos que tiene un tipo dentro de la ley.
CONSUMACION FORMAL: Es la plena realización del tipo de todos sus elementos.
CONSUMACION MATERIAL: Es la terminación del delito en la cual el autor no solo realiza todos
los elementos típicos sino que consigue satisfacer su intención. Casi solo delitos dolosos.
TENTATIVA: Art. 14 C.P. Por alguna causa externa que no es la voluntad de la persona no se
llega a conjugar todos los elementos. Solo en los dolosos cuenta la intención.
TENTATIVA IMPOSIBLE: Art. 15 C.P. En la doctrina también se llama tentativa inidónea. Y trata
de realizar un delito con determinados actos que no me llevan a realizar el acto. Quiero matar a
alguien con almohadazos.
OJO en los dos anteriores hay intención pero no se lleva a cabo la voluntad.
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banda roba celulares, bien jurídico = el patrimonio, siempre roban celulares a diferentes
personas.
AUTORIA Y PARTICIPACION:
Hablamos del responsable del delito.
AUTORIA: Art. 36 C.P. quien tiene el poder de la realización del delito (Autor). Clases de autoría:
1. AUTORIA DIRECTA: Autor Material: Es quien realiza el delito personalmente, quien
directamente dispara para matar a alguien.
2. AUTORIA MEDIATA o Autoría Intelectual: El autor va a realizar el delito valiéndose de otra
persona. Ej. pagar a un sicario para matar a alguien.
PARTICIPACION: Se participa dentro de un delito cuando se coopera o colabora en el hecho
delictivo sin llegar a dominarlo. Y se da por:
1.- INDUCCION: Ej. Art. 128 C.P. se coopera, Art. 190 C.P. No hay participación directa,
simplemente se coopera. Induce a una persona a cometer el delito.
2.- COMPLICES: Art. 37 C.P. son los que animan o alientan a otro a la realización de cometer el
delito.
ENCUBRIMIENOTO: Art. 474 C.P. se convierten en autores de delito, el encubrimiento es un
delito. Ha excluyendo secreto profesional, etc.
COAUTORIA: Cuando hay participación de varios sujetos en el mismo hecho. Siempre teniendo el
dominio de la acción de un mismo hecho delictivo.
PENALIDAD O PUNIBILIDAD:
PENA: mal que se debe imprimir al autor, mal necesario
Retribución por lo que cometió el delincuente del daño
Medio de defensa de la sociedad hacia el delincuente.
Las anteriores son las teorías de la pena.
CARACTERISTICAS:
1.- Castigo: sufrimiento del condenado
2.- Naturaleza Pública: Solo el estado la va a imponer
3.- Consecuencia Jurídica: Se cometió el supuesto del hecho.
4.- Personal: Se imputa al delincuente
5.- Debe Ser Determinada: Estipulada en la ley
6.- Debe Ser Proporcional: Circunstancias atenuantes y/o agravantes dependiendo de gravedad
del delito así es la pena.
7.- Flexible: Porque hay límites mayores y menores Ej. Homicidio 15-40 años.
8.- Ética y Moral: La pena la finalidad es reeducar al delincuente para el bien del mismo.
FINES DE LA PENA:
1.- Retribución 2.- Rehabilitación 3.- Prevención
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Tres términos que se pueden utilizar dentro del tema penalidad:
a.- PUNIBILIDAD: Es la determinación en la ley de la sanción penal. Ej. Art. 123 homicidio 15-40
años es un hecho abstracto establecido en la ley.
b.- PUNICION: Es imponer la ley al responsable. Ya se dio el delito se va a determinar la pena a
imponer
c.- PENA: Es la consecuencia de la comisión de un delito. Ejecución de la condena.
CLASIFICACION LEGAL DE LAS PENAS:
A.- PRINCIPALES: Art. 41 C.P. Muerte, prisión, arresto y multa. No necesita otra pena para
subsistir.
B.- ACCESORIAS: Art. 42 C.P. Necesita de una pena principal para subsistir, van a imponer junto
a una pena principal.
CONMUTA DE LAS PENAS: Beneficio que se le otorga al condenado en el cual se cambia una
pena por otra. Art. 50 y 43 C.P. cambiar pena por pago de dinero, conmutar. Arts. 27 y 51 C.P.
inconmutables
SUSTITUVOS PENALES: Son los medios que tienden a sustituir la pena de prisión.
1.- SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA: Art. 72 C.P. No va a cumplir el delincuente la
pena en algunos casos van a ser suspendidos condicionalmente la ejecución de la pena.
2.- LIBERTAD CONDICIONAL: Arts. 78 al 82 C.P. Se puede dejar al delincuente libre porque ya
empezó a cubrir su pena pero por su comportamiento queda libre pero si incumple se le retira.
3.- PERDON JUDICIAL: Art. 83 C.P. Los jueces pueden tener facultad para conceder perdón
judicial y que para ellos se deben llenar algunos requisitos de parte del delincuente. Ej. Primera
vez, gravedad delito.
CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA PENA:
Causas o circunstancias después de la comisión del delito que anulan la acción penal o la pena.
Arts. 101 al 111 C.P. y Art. 171 C.P.R.G. inciso G.
- Causas que extinguen Responsabilidad Art. 101 C.P.
- Causas que extinguen Pena Art. 102 C.P.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: Arts. 84 al 100 C.P. son aquellos medios mediante el estado trata de
obtener la adaptación de los delincuentes o prevenir el delito por tiempo indeterminado.
d) RESPONSABILIDAD PENAL:
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- Obediencia debida.
- Omisión justificada.
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e) PARTICIPACIÓN EN EL DELITO:
Son responsables penalmente del delito: los autores y los cómplices. De las faltas sólo son
responsables los autores. Art. 35 CP.
Art. 36 CP. Son autores:
1. Quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito.
2. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo.
3. Quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución,
con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer.
4. Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están
presentes en el momento de su consumación.
Art. 37 CP Son cómplices:
1. Quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito.
2. Quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito.
3. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito
y
4. Quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para
obtener la concurrencia de éstos en el delito.
f) PENAS:
91
g) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Leer Artículos 84 y 87 CP.
i) RESPONSABILIDAD CIVIL:
Toda persona responsables penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Art. 112 CP.
La responsabilidad civil comprende: Art. 119 CC.
1. La restitución
2. La reparación de los daños materiales y morales.
3. La indemnización de perjuicios.
j) DELITOS:
92
2. Delitos Contra el Honor:
- De la calumnia, la injuria y la difamación.
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- Delitos contra la economía.
- Quiebra e insolvencia punibles.
- Delitos contra la industria y comercio.
- Delitos contra el régimen tributario.
16. Juicio De Faltas: Se sancionaran como faltas, solamente los hechos que conforme al CP
no constituyan delito. Leer Art. 480 CP.
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Es la rama del derecho público que establece los principios y regulación tanto de los
órganos jurisdiccionales del Estado para la administración de justicia, como del proceso
como medio para la concreción del derecho sustancial en el caso particular.
Proceso Penal es la secuencia o serie de actos preestablecidos por la ley que se
desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de un
órgano jurisdiccional el conflicto sometido a su decisión, culminando con una sentencia
judicial.
- Principios:
1. DEBIDO PROCESO (Art. 1 y 2 CPP): Es el conjunto de disposiciones legales para
la aplicación de justicia que en forma sistematizada buscan cumplir con los
procedimientos formalidades y solemnidades para el esclarecimiento de un hecho
determinado. Que se cumplan los procedimientos tales como están establecidos en
la ley, citado, oído y vencida en juicio.
2. PUBLICIDAD (Art. 12CPP): es aquella facultad o acceso que tienen las partes de
saber lo que consta en los expedientes judiciales, el debate se externa a cualquier
persona que es una parte del proceso.
3. NOTIFICACION DE LA CAUSA (Art.. ): Para que una resolución judicial tenga efectos
previamente debe ser notificada la resolución. La razón de la aprensión, debe ser del
conocimiento de todas las partes procesales.
4. ORALIDAD: Principio que garantiza que la mayor parte del proceso penal sea de
palabra verbal.
5. JUEZ NATURAL (Art. 7 CPP): Un juez imparcial, el juez debe estar presente en todas
las diligencias del proceso penal, le debe constar en las audiencias bajo esa
imparcialidad.
6. IGUALDAD (Art. 21 CPP): Las partes procesales tienen la igualdad ante la ley, el
proceso se va aplicar bajo las mismas condiciones, no habrá discriminación.
7. OPORTUNIDAD PROVATORIA: En el proceso penal todas las partes están facultadas
para proponer u ofrecer las pruebas necesarias (solicitar diligencias de medios
probatorios) para averiguar la verdad y saber quiénes son los responsables.
8. FUNDAMENTACION DE RESOLUCIONES JUDICIALES (Art. 11BIS CPP): Silogismo
Jurídico: razonamiento fundamentar resoluciones jurídicas, en las relaciones están los
considerandos. Por lo tanto; consecuencia, resolución. Existencia de presunción…
Elementos que indican que hubo presencia en el delito toda resolución debe estar
fundamentada y justificada, clases de resoluciones: Decretos, autos y sentencias.
9. CONTROL JURISDICCIONAL DEL PROCESO: Debe estar bajo el control de un juez u
órgano jurisdiccional, juez velar porque se emita el debido proceso y de las garantías
procesales, principio de legalidad.
10. PRINCIPIO DE DEFENSA (Art. 20 CPP): Toda persona tiene derecho a defensa,
defensa material y defensa técnica.
11. PRINCIPIO DE INOCENCIA (Art. 14 CPP): Toda persona o procesado es inocente
hasta que se prueba en proceso lo contrario a través de una sentencia.
12. PROHIBICION DE OBLIGAR A DECLARA AL PROCESADO CONTRA SI (Art. 15 CPP):
Ni contra si ni contra familiares, se le debe hacer ver al procesado que puede
abstenerse de declarar.
13. UNICA PERSECUSION (Art. 17 CPP): No puede haber doble persecución, si la persona
ya fue juzgada por una causa no se le perseguirá o si ya inicio proceso.
14. RESPETO A LOS DDHH: Busca garantizar la dignidad de la persona frente a un
proceso penal, toda persona por el hecho de ser persona goza de ciertos derechos, los
DDHH deben respetarse por el estado.
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- Características:
1. Es parte de la rama del derecho público. El estado predomina sobre los particulares
sobre el interés particular.
2. El DPP es un instrumento del estado para aplicar el derecho sustantivo, en
Guatemala el derecho sustantivo es el código penal
3. Unidad del DPP: es único, que regula las conductas de las personas que intervienen
en el proceso, da las normas de cómo deben conducirse las personas dentro del
proceso. En un proceso penal existen los sujetos procesales y las partes procesales,
los sujetos son el juez, el MP, las partes procesales son el acusado y la victima. La
víctima y el acusado tiene una pretensión del proceso que conoce el juez y el MP.
Juez Aplica la ley MP investiga
Acusado o procesado Victima.
- Autonomía del DPP: consiste en que el DPP tiene sus propias normas, procedimientos,
garantías y principios esta autonomía, es una autonomía funcional porque el derecho en
si es una unidad que se va a fragmentar de acuerdo a sus ramas y el derecho PP va a
actuar a la par de la CPRG y los DDHH.
2. ACUSATORIO:
Características:
a. El proceso penal está a cargo de una asamblea popular, conocida como jurado integrado
por personas idóneas seleccionadas de la comunidad (profesionales) y quienes determinan
si la persona es culpable o no.
b. Existe la única sentencia, el que juzga es el jurado, porque el pueblo a través del jurado
juzga al culpable a la persona y por lo tanto no es apelable.
c. Acción penal pública: significa que cualquier ciudadano podrá dar inicio al proceso penal.
96
d. Existe una acusación y ante esta acusación existe el derecho de defensa.
e. Es un sistema contradictorio: porque hay 2 versiones del hecho. 2 hipótesis la del acusador
y la del defendido. Ante esta contradicción existe una resolución que resuelve la llamada
litis—controversia o litigio.
f. La valoración de la prueba es la libre convicción, consiste en que el jurado o asamblea
popular emite la sentencia de acuerdo a la convicción que se haya emitido en el juicio.
g. Es público y oral, predomina la oralidad
h. Se garantiza la libertad de la persona, la persona sujeta al proceso penal debe estar en
libertad, como última instancia irá a prisión como medida preventiva.
3. SISTEMA MIXTO:
Este tiene las características del sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, las que más
predominan son las del sistema acusatorio. El sistema mixto es el que predomina en la actualidad,
este sistema tiene 2 códigos, el 1ero es el código de Napoleón de 1808 que es el antecedente
historio del sistema mixto. Este sistema se divide en 2 etapas:
a. Sumarial: En esta etapa de investigación prevalecen las características del sistema
inquisitivo.
b. Juzgamiento: En esta prevalecen las características del sistema acusatorio, la
contradicción, oralidad y no hay privacidad.
El 2do código tiene como referencia Austria en donde se da una modificación en 1832, aquí el
proceso penal se divide en 2 etapas:
a. Instrucción: Aquí se da la investigación, prevalecen las características del inquisitivo, solo
que con la novedad de que se da el derecho de defensa.
b. Plenario: Es la forma de juzgar a la persona a través de un juzgado bajo los principios del
sistema acusatorio.
c) JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:
Jurisdicción: Facultad de administrar justicia, todos los jueces ostentan jurisdicción. Facultad que
la ley otorga para resolver conflictos sometidos a su consideración.
Competencia: Limitación a la jurisdicción, se limita al espacio en que se va a conocer, ya sea
cuantía, territorial, o materia. En este caso es materia penal.
--Como se aplica al proceso penal Art. 37 CPP. Corresponde a la jurisdicción penal el
conocimiento de los delitos y las faltas (jueces de instancia penal).
La jurisdicción es penal, pero pueden existir responsabilidades civiles tales como la reparación de
daños ocasionados por los delitos (responsabilidad privada como se conoce también) o perjuicios.
--Actor Civil es el titular de la acción civil en el mismo proceso penal, su única pretensión es la
reparación del daño causado.
Art. 40 CPP: Competencia penal== es improrrogable.
Art. 43 CPP: Tienen competencia en materia penal: (reformado Dcto. 07-2011)
a. Los jueces de paz.
b. Los jueces de primera instancia.
c. Jueces unipersonales de sentencia.
d. Tribunales de sentencia.
e. Jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo.
f. Tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo.
g. Las salas de la corte de apelaciones.
h. La corte suprema de justicia. Y
i. Los jueces de ejecución.
Art. 44 CPP: Jueces de Paz (intervención de apoyo al proceso jurisdiccional)
97
Conocerán de faltas
Conocerán de algunos delitos
o Seguridad de transito
o Delitos de multas
Puede escuchar la 1era declaración del procesado
Situaciones de emergencia
Art. 47 CPP: Jueces de Primera Instancia (de Narcoactividad y delitos contra el ambiente)
--Llevar el control jurisdiccional de la investigación (función principal) el control jurisdiccional
consiste en que toda diligencia del proceso que tenga que ver con una garantía procesal debe ser
del conocimiento del juez y debe solicitar su diligencia.
Interviene en la etapa preparatoria e intermedia (depuración del proceso penal), termina su
intervención en la etapa intermedia al depurar el proceso penal, en la apertura a juicio, calificando
el actuar del MP. El juez de paz va a apoyar al juez de 1era instancia en algunas diligencias, si el
proceso se va a debate se eleva a un juzgado de sentencia.
Si el juez del Peten, emite una orden de aprehensión y detienen a la persona en Huehuetenango,
se debe cumplir las 6 horas si es día hábil conoce el juez de 1era Instancia y si es hora o día
inhábil conoce el juez de paz, y las 24 horas para que presente su primera declaración, pero estos
juzgados no pueden resolver, debe remitir al juez de Peten quien emitió la orden de aprehensión,
aquí no hay detención ilegal.
Art. 48 CPP (Reformado Dcto. 07-2011): Tribunales de Sentencia (De Narcoactividad y delitos
contra el ambiente)
Su función es desarrollar el juicio oral o el debate, están integrados por 3 jueces no magistrados
(un juez presidente y dos vocales), conocerán como tribunal colegiado, por delitos contemplados
en el Art. 3 del Dcto. 21-2009 cuando el fiscal del MP no solicite su remisión a un tribunal o
juzgado para procesos de mayor riesgo y conocerá como Jueces unipersonales procesos de
delitos distintos a los de mayor riesgo. Toman decisiones por mayoría, por eso es impar, pueden
razonar su voto cuando no hay acuerdo, pero no pueden abstenerse a votar.
Existe un secretario quien da fe de lo que ocurre en el debate, tiene voz pero no tiene voto.
Art. 49 CPP: Salas de la Corte de Apelaciones (en materia penal):
Van a conocer de las impugnaciones de apelación (genérica Art. 404 CPP contra resoluciones de
1era instancia) y de la impugnación llamada apelación especial (contra sentencias emitidas por
tribunales de sentencia).
Art. 50 CPP: Corte Suprema de Justicia:
Existe cámara de amparo, integrada por 7 magistrados, van a interponer a los 13 magistrados el
recurso de casación para que conozcan, existe otro recurso de revisión—procede cuando una
persona ya está cumpliendo la pena y hay una prueba que nadie sabía que prueba que es
inocente y se solicita la revisión, o también de retroactividad en materia penal.
Art. 51 CPP: Jueces de Ejecución Penal
Tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relaciona. Se ejecuta la
resolución en sentencia firme, si la sentencia firme es objeto de amparo debe resolverse el amparo
para poder ejecutarlo.
98
éste código. Tendrá a su cargo el procesamiento preparatorio y la dirección de la policía
nacional civil en su función investigativa dentro del proceso penal.
3. Querellante Adhesivo Art. 116 CPP. En los delitos de acción pública, el agraviado con
capacidad civil o su representante o guardado en caso de menores o incapaces, o la
administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución
penal o adherirse a la ya iniciada por el MP
4. Agraviado: Art. 117 CPP. Se denomina agraviado:
- A la victima afectada por la comisión del delito.
- Al cónyuge a los padres y a los hijos de la víctima, y a la persona que convive con ella
ene l momento de cometerse el delito.
- A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los
socios respecto a los cometidos por quienes dirijan, administren o controlen. Y
- A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que
el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses.
5. Sindicado Art. 70 CPP. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda
persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso, y condenado a aquél
sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme.
6. Abogado Defensor Art. 92 CPP El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de
su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio a más tardar antes de que se
produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa
oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará sólo cuando no
perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La
intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y
observaciones. Art. 93 CPP Solamente los abogados colegiados activos podrán ser
defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta
disposición.
7. Tercero Civilmente Demandado Art. 135 CPP Quien ejerza la acción reparadora podrá
solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño
que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el
procedimiento como demandada.
Auxiliares en sí:
- Consultores técnicos. Art. 141 CPP El consultor técnico podrá presenciar las
operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá
dictamen; los peritos harán constar las observaciones. En los debates, podrá acompañar
a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir
sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso.
- Policía Nacional Civil.
- Traductor o intérprete.
- Peritos.
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El QA debe presentar un memorial para poder ser QA ante el juez, y se hace antes de que se
presente la acusación por parte del MP (3 o 6 meses) “ojo” antes de estos tiempos.
PARTES CIVILES:
Son aquellas personas que van a hacer valer sus pretensiones en el proceso penal. En los
procesos se busca la economía y la celeridad penal y civil. La reparación civil indemnización
del daño causado por el delito y hay que compensar o repararlo.
ACTOR CIVIL: Es la persona que pretende la reparación o indemnización de los daños, debe
solicitar su posición antes de que el MP presente la acusación, debe solicitar antes de la audiencia
para presentarse como actor civil. (Figura derogada por el Dcto. 07-2011)
TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO: Aquella persona que no cometió el delito o no participo
en la realización pero es responsable legalmente. Ej. Homicidio culposo accidente de vehículo, el
carro los papeles están a nombre de otra persona diferente al que conducía, el que aparece en los
papeles es el TCD.
e) ACTIVIDAD PROCESAL:
100
5. Careos.
6. Medios Científicos.
- Medidas de Coerción: Leer Art. 255, 257, 259, 262, 263, 264, 266, 268, 272 273, 276,
277, 279.
f) PROCEDIMIENTO COMÚN:
101
En conclusión el criterio de oportunidad consiste en la autorización judicial conforme a los casos
establecidos por la ley en la que, las partes con aceptación de la victima llegan a un acuerdo o
conciliación, reparando los daños y perjuicios cometidos sin intervención o persecución penal del
MP
B. CONVERSIÓN:
El MP: es el titular de la acción penal.
Se da cuando el MP le delega el ejercicio de la acción penal a un particular en delitos de acción
pública. (Delitos que son perseguibles de oficio por el MP).
Aquí lo único que cambia es quien ejerce la acción penal ya no es el MP, si no es un particular que
tiene interés en el proceso. Arto. 26 CPP.
Definición: Se da cuando el MP delega el ejercicio de la acción penal a un particular en delitos de
acción pública.
Procedimiento:
1. Se hace una solicitud al juez contralor: Solicitud de la persona interesada para que se
aplique la conversión dirigida al juez contralor de la acción.
2. Seguidamente se dará una audiencia para que el MP Se manifieste conforme la
solicitud.
3. El juez autoriza el ejercicio de la conversión de la acción penal.
C. MEDIACIÓN:
Es una solución alternativa al proceso.
Consiste en que las partes someten a consideración, la solución de un conflicto a un centro de
mediación autorizado por la CSJ
Estos que llevan este conflicto no son jueces son mediadores de solucionar un conflicto.
Al documento que se extiende en el centro de mediación se le llama homologación que significa
darle validez judicial a un documento que no fue emitido por el juez y ya este sirve como titulo
ejecutor, y se puede hacer valer ante un juez para que se cumpla lo que en él se estipula. Arto. 25
Quater. En los casos que menciona este Arto. Son en los que se puede hacer uso de la
mediación:
a. En delitos condicionados a instancia particular.
b. En los de acción privada
c. Así como en aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad excepto el numeral 6to.
Del Arto. 25.
D. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PERSECUCIÓN PENAL: Arto. 27 CPP.
Consiste en que el MP deja de actuar en contra de una persona condicionándolo a un período de
prueba para verificar que si esta persona no comete otro delito, período en el que debe demostrar
una conducta que no amerite la persecución penal por cometer un delito doloso. El período de
prueba no debe exceder de 5 años.
E. DESESTIMACIÓN: Arto. 310 CPP.
Sirve para depurar aquellas denuncias que no son constitutivas de delitos.
F. ARCHIVO: Arto. 327 CPP.
Se da cuando no se logra identificar o individualizar al procesado.
102
ACTOS INTRODUCTORIOS:
Formas para iniciar un proceso de acción penal pública.
a. Denuncia (noticia del crimen) b. Querella c. Prevención Policial d. De oficio.
B) QUERELLA:
A través de un memorial cumpliendo los requisitos establecidos en el Art. 302 CPP. Si existe un
efecto vinculante al querellante ya que este si queda sujeto al proceso penal, este tiene un interés
legítimo, una petición. Quien presenta se llama querellante, contra quien se llama querellado.
Necesariamente debe presentarse ante juez de 1era Instancia ramo penal.
REQUISITOS:
- Importante la residencia (en ningún otro memorial se solicita la residencia)
- Importante citarse documento con que acredita su identidad
En que tipos de acción Penal se utiliza la querella:
a. Delitos de acción penal publica a instancia de parte
b. Delitos de acción privada (salvedad que esta querella será presentada ante un tribunal de
sentencia)
Es necesario el auxilio de un abogado colegiado activo.
C) PREVENCION POLICIAL:
Es el documento que va a redactar la policía nacional civil al tener conocimiento de un hecho de
acción pública, este documento lo va a remitir al MP.
REQUISITOS O FORMALIDADES Art. 304 y 305 CPP:
- En todo tipos de acción penal
- acción penal publico de oficio
103
a. El hecho punible
b. Establecer quiénes son los presuntos responsables de ese delito (participantes)
La ley Orgánica del MP Decreto 40-94. En esa investigación existe un control jurisdiccional
realizado por un juez de 1era instancia ramo penal, quien promoverá que dicha investigación se
realice de acuerdo a la ley, que los medios de prueba obtenidos respeten la dignidad y los
derechos de las personas por Ej. En allanamientos, secuestros de bienes (todas estas diligencias
son autorizadas por el juez).
PLAZO MAXIMO PARA LA INVESTIGACION:
A. 3 meses: Cuando el sujeto investigado se encuentra en prisión preventiva.
Cuando una persona es aprehendida empiezan a correr dos plazos constitucionales 6
horas para presentarlo ante órgano jurisdiccional y 24 horas para presentar su primera
declaración. Si estos plazos no se cumplen se presenta Exhibición Personal.
B. 6 Meses: Cuando la persona goza de alguna medida sustitutiva
c. Indefinido: Cuando no hay Ninguna persona sindicada
Cumplidas las 24 hrs. el juez de primera instancia deberá dar oportunidad de oír al aprehendido,
le hará saber al sindicado de manera sencilla y practica la razón de su aprehensión. Se le da la
oportunidad a que presente declaración (que se manifiesta respecto de la imputación, el puede o
no hacer uso de su derecho), el sindicado hace su defensa material. Al momento de terminar la
declaración el MP y la defensa podrán preguntar después de su declaración. Existe la posibilidad
de que el procesado no declare y esto no perjudica la investigación. El MP pide algo en contra y la
defensa sus conclusiones y peticiones. Realizadas las peticiones el juez emite resolución, si él
considera que hay elementos razonables emite auto de prisión preventiva.
Art. 259 CPP REQUISITOS AUTO DE PRISION PREVENTIVA:
- oír al sindicado
- Hecho punible
- Motivos racionales suficientes que si participo en la comisión del delito. Esto depende del
juez.
Art. 264 CPP Sustitución: ciertas personas tienen derecho a medidas sustitutivas
Luego que el juez haya emitido el auto de prisión preventiva o medida sustitutiva, emitirá otra
resolución que se llama auto de procesamiento Art. 320 CPP.
Art. 322 CPP Efectos del auto de procesamiento:
a. Ligara el proceso a la persona contra quien se emita
b. Concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado
c. Sujetarlo, asimismo, a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive
el embargo precautorio de bienes,
d. Sujetar a la persona civilmente a las resultas del procedimiento.
A PARTIR DE CUANDO 3 O 6 MESES? A partir de la fecha de emisión del auto de
procesamiento.
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QUE ES LA ETAPA INTERMEDIA: Es la etapa donde se depura el proceso penal, es donde el
juez evalúa las conclusiones a las cuales ha llegado el MP luego de haber agotado su
investigación.
QUE TIPOS DE CONCLUSIONES PUEDE PRESENTAR EL MP:
a. La acusación
b. El Sobreseimiento
c. La Clausura Provisional
d. Archivo
105
resolverá en la misma audiencia inmediatamente la admisión de la prueba pertinente y rechazará
la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Art. 343 CPP.
Art. 344 CPP CITACION A JUICIO PARA QUE LAS PARTES SEAN NOTIFICADAS QUE EL
JUICIO VA A DEBATE. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con
el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, la misma
debe realizarse en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince días, citando a todos los
intervinientes con las prevenciones respectivas.
La etapa preparatoria o investigación es por parte del MP, para reunir los elementos de prueba
para formular la acusación.
Doctrinalmente se pone fin a la etapa investigativa con una acusación o sobreseimiento.
--acusación Art. 324 CPP
--Sobreseimiento
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Si hay adhesivo querellante y no está de acuerdo puede pedir una apelación y si no irse por la
vía civil para resarcir el daño causado hacia él.
TERCERA ETAPA:
3º. JUICIO ORAL O DEBATE:
Etapa a cargo de un tribunal de sentencia, integrado por 3 jueces (1 presidente y 2 vocales) se
auxilia por un secretario. De acuerdo a reformas del Dcto. 07-2011 El debate puede ser por Juez
Unipersonal de Sentencia, y será como Tribunal colegiado activo en los delitos de mayor riesgo
establecidos en el Art. 3 del Dcto. 21-2009.
La decisión la toman los jueces y en mayoría (2), ni tiene que ser unánime, pero el que no está de
acuerdo debe razonar su decisión.
Se rige por cierto principios: buscan establecer que es lo que va a regir a la hora de llevarse el
debate, regulados en el CPP, son ejecutados por el juez presidente.
1. PRINCIPIO DE INMEDIACION: Art. 354 CPP. (Inmediación Procesal): todas las partes
deben estar presentes en este proceso. Lo primero que hace el presidente es ver si están
presentes las partes en el proceso que se está llevando a cabo. Estas partes fueron
notificados previamente, para darle la oportunidad de estar presentes.
-Hay excepciones Ej. Si el juez se enferma de emergencia.
-Efectos cuando alguien no comparece: EL acusado tiene que estar (podrá ausentarse solo
con permiso del tribunal).
-El abogado defensor no se presenta o se va: se declara que abandono la defensa, el Colegio
de Abogados sancionara al abogado (Tribunal de Honor)
-Actor Civil y QA: Art. 354 CPP: Se va a declarar en abandono y no podrán participar del
desarrollo del debate.
2. PRINCIPIO PUBLICIDAD: Art. 356 CPP: El debate será público, toda persona que tenga
interés o no directo puede acudir a la sala (mayores de edad). Existen Excepciones Art.
356 CPP y Restricciones Art. 357 CPP
3. PRINCIPIO DISCIPLINA: Art. 358 CPP: El presidente del tribunal ejercerá el poder de
disciplina de la corte. Si expulsan al MP o Defensor: debe nombrarse a un sustituto.
Acusado: la decisión la toma el tribunal y continúa.
4. PRINCIPIO CONTINUIDAD DEL DEBATE: Art. 360 CPP: Audiencias consecutivas hasta su
conclusión. Excepción: Si hay suspensión hay un plazo máximo de 10 días para suspender
Art. 360 CPP. (Esto para resolver algún incidente planteado).
5. PRINCIPIO ORALIDAD: Art. 362 CPP: Todas las diligencias son de viva voz. Lo que ocurra
en el debate quedara plasmado en un acta para dar fe de lo ocurrido.
Art. 363 CPP: Lectura de las actas
Art. 366 CPP: El presidente dirige el debate.
INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA: Art. 348 CPP (anticipo de prueba): el tribunal podrá ordenar
adelanto de prueba siempre en 8 días del ofrecimiento de prueba, a través de un acta la cual se
lee en el debate y el anticipo de prueba siempre es ante juez (Ej. testigo esta convaleciendo a
punto de morir).
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considera: si es culpable == impone pena (auto para establecer la pena) delitos de cierta
gravedad o el MP así lo pide.
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2.- Testigos: Son personas que les consta algo (obligadamente tienen que declarar). Lo hacen
bajo juramento (delito falso testimonio)
3. Interrogatorio: (mismo orden, va iniciar quien lo haya propuesto) preguntas claras y precisas no
se permiten preguntas capciosas, imprecisas o sugestivas. –Declara. – Careo testigos.
4.- Otras Pruebas: Lectura documentos (croquis)
ART. 375 A; 380 CPP PRUEBA.
- Apertura
- Declaración del Sindicado
- Pruebas: Dentro de las pruebas se pueden dar nuevas pruebas, pero es eventual, no
siempre se va a dar.
NUEVAS PRUEBAS ART. 381 CPP
La Excepción son las nuevas pruebas, no hay ofrecimiento, ni aceptación en el diligenciamiento se
dan, en el debate. Surgen del diligenciamiento de las pruebas.
CARACTERISTICAS O REQUISITOS DE LA NUEVA PRUEBA:
1. Deben surgir de las pruebas que se están diligenciando, Ej.: Que un testigo mencione a otro
testigo que ninguno había propuesto u ofrecido.
2. La nueva prueba debe ser necesaria.
Cuando surgen nuevas pruebas, el debate se suspende en este caso por 5 días, no 10, para
preparar las nuevas pruebas y si se pasa de esos 5 días se suspende y se debe iniciar otra vez.
Es algo excepcional. Queda en el acto del debate que se suspende el debate.
Terminada la etapa de prueba inician:
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Aquí terminan las conclusiones Art. 382 CPP 4to párrafo.
AGRAVIADO: Puede ser el QA, si existe el QA, puede manifestarse, por último se le da la palabra
por última vez al sindicado para que se manifieste o si tiene algo más que agregar y luego el
tribunal declara cerrado el debate. Art. 382 Ultimo párrafo CPP.
Independientemente a qué hora se cierre el debate, las partes no pueden abandonar las
instalaciones del tribunal, los jueces deben deliberar en la sala de debate.
SENTENCIA:
DELIBERACION Art. 384 CPP.
Facultad Excepcional: Cuando sea de absoluta necesidad es eventual criterio tribunal, consiste
en que al momento de la deliberación puede ordenar la “reapertura del debate”
- Dos Supuestos: a.- Absoluta necesidad: Art. 5 CPP (averiguación de la verdad)
b.- Diligenciamiento de nuevas pruebas o ampliar las pruebas rendidas desarrollo
del debate (verificar en audiencia oral y público, audiencia no mayor de 8 días diligenciamiento de
pruebas) mismas normas para pruebas son orales y publicas==partes emiten sus conclusiones
únicamente para estas pruebas. Luego deliberaran para sentencia.
REQUISITOS FORMALES DE LA SENTENCIA: Si no cumple será posible la “impugnación” por
forma.
a. Requisitos LOJ (como se debe redactar la sentencia)
b. Art. 389 CPP (requisitos)
1. Identificación de partes
2. Enumerarse los hechos del juicio
3. Determinación de las pretensiones de las partes procesales (MP,
QA=Acción Penal/PC= Civil/DT)
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4. Justificación o razonamiento jurídico de los jueces Art. 11 bis CPP (toda
resolución debidamente razonada); (acto de valoración de las pruebas)
5. Parte resolutiva (conclusión, razonamiento jurídico)
6. Firma de jueces
Los considerandos = Premisas / Parte resolutiva = conclusión
VICIOS QUE PUEDE PRESENTAR UNA SENTENCIA Y PUEDE PROVOCAR UNA
IMPUGNACION Art. 394 CPP.
Son situaciones circunstanciales que hacen que la sentencia sea objeto de impugnación y que la
misma sea revertida por incumplimiento del debido proceso.
Condena Def. Tec. Interés
Revoque
Que se cumpla debido proceso Absolución
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