Caso Sobornos
Caso Sobornos
Caso Sobornos
EL CASO SOBORNOS
El ocaso del garantismo penal
Murillo Editores
2020
Dedicado a mis padres
Alfonso
INTRODUCCION
Un querido amigo el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. D. Eugenio Raúl Zaffaroni,
notable y enciclopédico jurista, criminólogo y penalista, dice en el
prólogo de la obra Justicia a la Carta:1
1
De Sojo Emanuel. Coordinador. Justicia a la Carta. El Poder Judicial en la era macrista, Editorial de la UNLP,
CLACSO. Buenos Aires, 2020, p. 11 y ss.
1
efecto, aplicada esta prudente advertencia al caso, se verifica que no
son todos los jueces los que se enmarcan en este desvío profesional, ni
mucho menos. Algunos se resisten abiertamente; otros lo hacen en
silencio, porque están atemorizados, puesto que, por primera vez en
nuestra Patria, se persigue a jueces por el contenido de sus sentencias y
se los coacciona con denuncias ante un órgano administrador que no
administra, pero que tiene capacidad para coaccionar.
2
Informe de la misión al Perú del Relator Especial encargado de la cuestión de la independencia de los
jueces y abogados, 19 de febrero de 1998, E/CN.4/1998/39Add.1, párr. 114. Ob. cit. p. 189.
2
designados jueces temporales y uno de ellos fue el juez ponente3
durante la sustanciación de la etapa de juicio en que se desatendió la
inviolabilidad del derecho a la defensa que es una de las garantías
fundamentales del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 75 de la
Const.) y del derecho al debido proceso (art. 76 de la Const., art. 8 del
Pacto de San José) en un Estado que se proclama como Constitucional
de Derechos y Justicia.
4
coercitivas - es decir, de garantías- que permitan el control y la
neutralización del poder y del derecho ilegítimo”.5
Lo afirmado por el profesor Ferrajoli tiene pleno y penoso cumplimento
en el caso SOBORNOS en el que los jueces llegaron a una condena de
OCHO AÑOS, apartándose del título de imputación de la Fiscalía General
del Estado, pues la acusación fue por autoría mediata a través de un
aparato organizada de poder o por dominio de organización, y los jueces
vulnerando el principio de congruencia al que se refirió la Corte IDH en
Fermín Ramírez vs Guatemala 6,condenaron por un delito de infracción
de deber al Presidente Rafael Correa Delgado como autor mediato
mediante instigación por el delito de cohecho propio agravado (art. 287
del CP de 1971, derogado, aplicando la agravante del art. 30 de dicho
código). El delito de infracción de deber no fue el objeto jurídico de la
acusación, sino que fue sacado como as de la manga por los jueces de
la sentencia al momento de suscribiría, en la que calificaron como
autócrata al justiciable y llegaron a la estulticia de afirmar que la
defensa no había debatido el delito de infracción de deber, por falta de
tecnicismo jurídico.
Yo he respondido en defensa propia que soy un estudioso de la obra
ecuménica del Prof. Claus Roxin a quien cito desde la 1ra edición de mi
Manual de Derecho Penal7 así como en las ediciones posteriores8 y en
otras publicaciones, como Derecho Penal. Parte General 9, y
Fundamentos de Derecho Penal10, en las que abordo el tema de la
Autoría Mediata a través de aparatos organizados de poder. Para este
último tema es central leer, estudiar y aplicar correctamente lo que
propone el profesor Roxin en Autoría y Dominio del Hecho en Derecho
Penal. 11
Sobre autoría mediata por dominio de organización o a través de
aparatos organizados de poder me refiero en publicaciones mías desde
5
FERRAJOLI Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, Madrid , 1995, p. 851-852.
6
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia de 20 de
junio de 2005. (Fondo, Reparaciones y Costas). En http://www.alfonsozambrano.com
7
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Manual de Derecho Penal, Editorial offset Graba, Guayaquil, 1984.
8
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Manual de Derecho Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, 4ta ed.
Quito, 2026.
9
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Derecho Penal. Parte General, Murillo Editores, Guayaquil 2017.
10
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Fundamentos del Derecho Penal, Editorial Ibáñez, Bogotá- Colombia, 2020.
11
ROXIN CLAUS, Teoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal. 9na traducción al español. Marcial Pons,
España, 2016.
5
el año 201112 y vamos a vamos a exponer algunas ideas para demostrar
el equívoco de la FGE que por un mal asesoramiento planteo una
acusación y una teoría del caso desestimada por el Tribunal del juicio y
de la sentencia del primer nivel.
Las sentencias son fraudulentas
Porque han sido forjadas a base de falacias argumentativas,
apartándose de los hechos probados, que son dolosamente
interpretados distorsionando sus contenidos fácticos.
Los jueces en incumplimiento de las funciones inherentes al ejercicio del
cargo, afirman hechos y hacen inferencias fácticas que no guardan
coherencia con lo que han dicho en sus testimonios Pamela Martinez,
Conciencao Santos y Pedro Verduga, como es demostrable de la lectura
de su contenido. La señora Pamela Martínez JAMAS recibió el encargo de
armar una estructura para recibir sobornos, no solicitó dineros a
ODEBRECHT por encargo o disposición del presidente Correa, ni le
solicito un millón de dólares al empresario Pedro Verduga por orden o
disposición de Rafael Correa Delgado. Conciencao Santos y Pedro
Verduga JAMAS han expresado que el Presidente Rafael Correa les
hubiese pedido, solicitado o exigido dinero a través de Pamela Martínez.
La FGE desconoce que el profesor Claus Roxin afirma que el mejor fiscal
no es el que acusa sino el que busca la verdad y el profesor Edmundo
Duran Díaz notable jurista ecuatoriano que honro el cargo de Fiscal
General, decía lo que no está probado en el proceso, legalmente no
existe.
Se inventan en las sentencias hechos inexistes, que se suman a los
anteriores pues se llega a la barbarie de sostener que el Presidente
Rafael Correa le encargó la redacción de decretos de emergencia al
doctor Alexis Mera Giler los cuales son inexistentes, como igualmente es
falsos que el doctor Mera Giler que era el Secretario Jurídico, hubiese
redactado borradores de contratos para favorecer a los empresarios.
La lectura de las sentencias que están subidas en formato digital en mi
página en www.alfonsozambrano.com prueba y demuestra la falta de
motivación coherente con la realidad probatoria, que señala el art. 76 n
7 letra l de la Constitución. No se explica la pertinencia de su aplicación
a los antecedentes de hecho, de las normas y principios jurídicos en que
se funda, porque los hechos probados hacen insostenible la supuesta
12
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Delincuencia Organizada Trasnacional, Edilexa SA, Lima, 2011.
6
motivación de la sentencia, pues infieren lo contrario de lo que se afirma
en los testimonios referidos.
Hay violaciones a la tutela judicial efectiva, al debido proceso por
afectación, de la competencia de jueces encargados, del derecho penal
de acto porque se juzgó por la calidad de Presidente y sin prueba de la
existencia del delito de cohecho que no se le puede imputar
objetivamente a Rafael Correa Delgado, en cuyo perjuicio se violo
grosera y vergonzosamente el derecho de defensa, pues los jueces se
resistieron a la practica de la prueba anunciada oportunamente y
aceptada.
Se vulneró el derecho a la defensa pues Rafael Correa hizo
oportunamente anuncios probatorios, estos fueron aceptados y no
practicados. Se violaron Art. 75. 76 n 7 de Constitución y art. 8.2 de
Pacto. Hay que recordar como precedentes de Corte Constitucional el
Caso Carminiani vs. Juez de Duran de Mayo de 2009, y de Corte IDH
Fermín Ramírez vs. Guatemala del 2005. Esto lo desarrollamos en el
libro.
Las pruebas anunciadas y calificadas como procedentes eran
importantes para ejercer el derecho al contradictorio, a la oralidad y a
que se cumpla con la inmediación de los jueces para una valoración
racional de la prueba. La prueba no se practicó y esto es causa de
nulidad del proceso, razón por la que propusimos la excepción procesal
penal perentoria de nulidad del proceso conforme es analizado
posteriormente.
Como consecuencia del estudio y análisis crítico que realizamos del
proceso SOBORNOS, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia de la
Corte Nacional, de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, llegamos a la conclusión inequívoca de que el
proceso contra el presidente Rafael Correa Delgado se convirtió en
maquinaria de demolición de las garantías de un Estado Constitucional
de Derechos y Justicia, y del debido proceso, en la que se destruyeron
bibliotecas enteras. En este proceso pasó lo que ocurre cuando un
elefante furioso ingresa a una tienda de cristalería, en que destruye
todo. El Lawfare o guerra judicial se hizo presente participando la
Fiscalía General del Estado, jueces titulares y temporales, y medios de
comunicación para consolidar un proceso de criminalización mediático al
que se sumo también el Fake news aunque se afirma que la propaganda
7
mentirosa y el forjamientos de noticias falsas se utilizaron ya hace 2000
años en la antigua Roma.
Sobre el Lawfare dice el profesor Maximiliano Rusconi de la UBA
en publicación de INFOBAE 13
Lawfare, la guerra jurídica contra la oposición
“En los últimos meses, particularmente en nuestra región, se viene
hablando de un concepto hasta hace poco tiempo absolutamente
desconocido por la mayoría: Lawfare. Aparentemente con Lawfare, uno
se refiere a una Guerra jurídica, con un término en inglés que, según
parece, aún no es reconocido en el Diccionario oficial del idioma, una
mezcla de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), que pretende
referirse a un uso del sistema judicial con la intención de dañar a un
oponente.
Lawfare significaría la utilización de la ley y de los
procedimientos jurídicos como arma de guerra: elegido un sector,
por ejemplo político, como enemigo, la ley y los procedimientos
judiciales son utilizados por los agentes públicos como una
forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como
enemigos.
En los últimos días, desde un sector del Poder Judicial en materia penal
federal se facilitó una supuesta estadística que incluso cualificaba las
bajas del enemigo (prisiones preventivas, es decir encarcelamiento de
inocentes):
Claro que para que el concepto de Lawfare posea vigencia práctica se
requieren tres protagonistas: el amigo oficialista que detenta el poder,
el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial y, por último,
quienes conducen el emprendimiento bélico a favor del poder de turno,
quienes ofrecen el alejamiento judicial de las normas como proyectiles
(algunos miembros del sistema judicial).
No hace falta que, desde el Estado de derecho, se explique a los
ciudadanos que semejante concepto describe un escenario lamentable.
Ello es ya conocido por todos. Pero sí es necesario recordar que incluso
la Guerra (seguramente en sí misma, ya, un crimen) está sometida a
reglas. Incluso el enemigo tiene un estatus normativo que hay
que respetar.
13
Publicación de 7 de diciembre de 2017
8
Por supuesto que no es posible ocultar que hablar de enemigo en una
democracia tiene efectos nocivos crecientes que culminan en la
desaparición de las condiciones básicas necesarias para la vida
comunitaria.
Desde este ángulo me animo a decir que el concepto de Lawfare
describe algo peor que la propia guerra. La guerra es una cosa y otra
es el crimen de guerra que se produce cuando se violan normas
como las contenidas en el art. 8 del estatuto de Roma o los
Convenios de Ginebra de 1949. Ejemplo, incluso en el contexto de
una guerra, se define como crimen el someter a tortura o a otros actos
inhumanos, incluyendo experimentos biológicos o destruir bienes y
apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares.
14
Publicado en Página 12. Del 17 de septiembre del 2020. El Mundo, Opinión.
10
A simple vista, esta teoría brinda una sistémica fórmula jurídica para
salirle al paso a cualquier dictadura. También, un flaco favor para el
entonces Fiscal General de Hessen. Quienes ejercieron terror y violencia
contra millones de deportados en los campos de concentración se
cobijaron en la “banalidad del mal” para descargar sus acciones –como
funcionarios que simplemente cumplían órdenes– en aquel que había de
suicidarse dos décadas antes en un búnker de Berlín. Como bien lo
profundiza el trabajo doctoral de Rebecca Wittmann (Beyond Justice:
The Auschwitz Trial), los miembros de las SS sabían lo que estaban
haciendo, infligieron dolor y muerte de forma consciente y voluntaria;
no hubo por ende ninguna desobediencia ni represalias. Las SS no eran
simples partícipes, instrumentos o mandados del Führer, sino
voluntarios y entusiastas asesinos que ejercieron crueldad sobre sus
víctimas.
11
ejerza neutralizando la voluntad de quien debe ejecutar el delito. La
fórmula de una autoría mediata que subestima y relega las
acciones de los subordinados a meras intervenciones ejecutivas
puede contribuir a palpables actos de impunidad, así como a
tamañas injusticias.
12
Jorge Vicente Paladines es profesor de la Universidad Central del
Ecuador
15
Domingo 8 de noviembre de 2020.
13
grabado de manera ilegal a los abogados defensores en un caso de
narcotráfico.
Al mismo tiempo, planteó que el tipo penal del prevaricato debe ser
manejado con “tremendo cuidado” porque a pesar de que tiene una pena
muy baja tiene para cualquier juez un efecto “altísimamente
estigmatizante”.
14
“El texto opera como un semáforo de detección estrictamente técnico
jurídico penal de las amenazas judiciales, o sea producidas por jueces, a
la legalidad y al Estado de Derecho”, resumió el camarista Alejandro
Slokar.
16
https://www.celag.org/lawfare-en-ecuador-eeuu-y-el-caso-sobornos/
15
A partir de la Presidencia de Lenín Moreno, en Ecuador se generó una
fuerte reversión de procesos políticos y económicos, articulada en torno a
la restauración de medidas neoliberales que requirieron de la
persecución judicial del enemigo político como medio para extirpar la
experiencia del correísmo en el país. En un conteo superficial, destacan
al menos 30 funcionarios/as y exfuncionarios/as vinculados al correísmo
con procesos judiciales. La causa más reciente y con mayor cobertura de
prensa es el Caso Sobornos, que acusa de corrupción al expresidente
Rafael Correa y varios de sus funcionarios. Correa fue recientemente
sentenciado a 8 años de prisión y 25 años de prohibición para participar
en actividades políticas.
Intervención en Ecuavisa
16
1.- La FGE acusa a Rafael Correa Delgado como autor mediato por
dominio de organización (hombre de atrás) mediante suposiciones, sin
pruebas y con manifiesta falta de objetividad e imparcialidad.
2.-El objeto de este proceso es delito de cohecho entre empresarios
(extraneus) y funcionarios públicos (intraneus) que habrían sobornado
un pago para obtener contratos.
3.- La Teoría del Caso de la Fiscalía General del Estado es que Rafael
Correa Delgado es autor mediato por dominio de organización. Esta
teoría de Claus Roxin requiere:1) Poder de mando y claro que Correa
tenia poder de mando porque fue Presidente de la Republica, pero no
para cometer delitos. 2) Que haya autores fungibles o intercambiables y
esto pasaba en el nacionalsocialismo alemán en que disparaba el
capitán, el teniente o el sargento. Esto pasó con los centinelas del muro
de Berlín que son juzgados a partir de 1994. Rafael Correa como
Presidente nombraba ministros, secretarios, y los podía cambiar. Esto
no es delito. 3) Una estructura de poder organizado, que como dice
Roxin se organiza al margen del Estado de Derecho y como una
estructura criminal. Paso con el nacionalsocialismo alemán que dictó
incluso leyes de exterminio. Así trata Claus Roxin el caso Eichmann
ahorcado en Jerusalén en 1962; se aplicó en el caso de los centinelas
del muro de Berlin en 1994, y en la primera sentencia contra Fujimori
que había dictado Decretos de emergencia para combatir al terrorismo.
Rafael Correa Delgado no dicto ningún decreto para favorecer a los
contratistas en este proceso. 4) Alta predisposición de los intervinientes
para cometer delitos.
4.- Soy estudioso de la obra del profesor Claus Roxin y lo cito desde
1984 hasta el 2020, en mis libros sobre Teoría del Delito y Derecho
Penal. Hay que leer las p. 113. p. 238 y p. 244 del libro Autoría y
dominio del hecho en derecho penal (Marcial Pons 2016. Traducción de
9na edición). Rafael Correa era líder de una estructura de poder político,
no de una organización criminal. Esa estructura de poder político llevo a
la presidencia a Lenin Moreno.
5.-El Art. 28 del Còdigo Orgánico de la Funcion Judicial dice que para
administrar justicia hay que: acudir a las fuentes del derecho, a la
doctrina y a la jurisprudencia. Recordé en la entrevista que el profesor
Roxin dice: el mejor fiscal no es el que acusa sino el que busca la
verdad.
17
6.- Rafael Correa no se apartó de su rol como Presidente por lo que
debe aplicarse la teoría de los roles de Gunther Jakobs, pues su
conducta es neutra y funciona la prohibición de regreso para no
imputarle objetivamente un delito.
7.- La Fiscalía General del Estado hizo algunas afirmaciones sin sustento
probatorio alguno, aseverando incluso que Rafael Correa había recibido
6 mil dólares que provenían de los sobornos de ODEBRECHT. Este
préstamo provenía del Fondo de Solidaridad que existió hasta el año
2015.
Afirmó que se habían entregado contratos con sobreprecios del doble.
Esto no está probado. No existe una pericia ni un informe de
Contraloría. También recordé al Fiscal General Edmundo Duran Diaz,
que decia que lo que no está probado legalmente en el proceso no
existe.
8.- Testigo estrella de la Fiscalía General del Estado fue Concienciao
Santos. La Fiscalía y la Procuraduría General del Estado sostuvieron
equivocadamente que no se podia imputar en este proceso al
cancervero de la corrupcion de ODEBRECHT, porque habia sido
condenado en Brasil por los sobornos de los años 2013 y 2014
entregados en Ecuador y que habia que respetar el Non bis in ídem.
Esto era falso pues el Acuerdo de delación premiada no habia sido sido
leído, ya que en la pagina 3 se dice porque delitos fue condenado en
Brasil y no constan los sobornos 2013- 2014 en Ecuador. La impunidad
sigue y Ecuador no consigue ni un dólar de reparación, antes por el
contrario, esta demandado por ODEBRECHT.
9. – Las declaraciones de Pamela Martínez y Laura Terán no pueden ser
admitidas por si solas como pruebas porque son coacusadas, y se
negaron al interrogatorio de las partes (derecho al contradictorio).
Francisco Muñoz Conde dice en una de sus obras que carecen de valor
en España y así lo reconoce el TCE17. Tambien la Corte IDH en Zegarra
Marín vs Perú18 observa falta de pruebas para condenar y la no fiabilidad
de declaraciones de coacusados.
La entrevista esta subida en YouTube el martes 10 de marzo del 2020.
Algunos tips a tomar en consideracion
17
MUÑOZ CONDE Francisco, La búsqueda de la verdad en el proceso penal, Hammurabi. 3ra ed. 2011.
18
Corte IDH, Zegarra Marín vs Perú, Sentencia de 15 de febrero de 2017. Seriec 331.
18
De la obra del profesor Muñoz Conde citamos: En STC el 29/7/98 se
refiere a la valoración de la declaración de un coimputado y en el caso
analizado “los coacusados una vez que vieron que contra ellos si había
pruebas abrumadoras de su participación, decidieron implicar a los más
altos cargos”.19
Recuerda Muñoz Conde, que cuatro magistrados del Tribunal
sostuvieron que dichas declaraciones “no son suficientes para desvirtuar
la presunción de inocencia, ya que no fueron realizadas
espontáneamente, que revelan el explicable interés de los otros
acusados en inculpar a unas personas cuya relevancia política podría
facilitar la concesión de un indulto en caso de condena “.
Las dificultades que depara la valoración de las declaraciones de los
coacusados no son más que el reflejo de las mismas dificultades que
tiene la doctrina procesal para conceptuarlas jurídicamente. En realidad
la mayoría de los autores consideran que las declaraciones de los
coimputados o coacusados no son prueba o que en todo caso no pueden
ser consideradas al mismo nivel que la prueba testifical “. 20
“Es un hecho ya de antiguo conocido que el acusado en un proceso
penal tiende a evadir su propia responsabilidad o por lo menos a
reducirla hasta límites más soportables echándole la culpa a otros
acusados, o implicando a otros en las culpas propias “. 21
Recuerda que el Supremo Tribunal Constitucional (STC, 49/1998) ha
dicho que la declaración incriminatoria del coimputado carece de
consistencia plena como prueba de cargo cuando siendo única... no
resulta mínimamente corroborada por otras pruebas en contra del
recurrente.22
Dice Francisco Muñoz Conde “personalmente, creo que darle valor
probatorio a la declaración del coimputado en sí misma supone abrir la
puerta al derecho fundamental a la presunción de inocencia y a prácticas
que pueden convertir al proceso penal en una auténtica fuente de
chantajes, acuerdos interesados entre algunos acusados y la policía y el
ministerio público con consiguientes retiradas de la acusación contra
unos para conseguir la incriminación y condena de otros. Nada, bueno
para el Estado de Derecho. Por todo ello reiteramos que la declaración
19
MUÑOZ CONDE Francisco, ob. cit. p. 75.
20
MUÑOZ CONDE Francisco, ob. cit. p. 76-77.
21
MUÑOZ CONDE Francisco, ob. cit. p. 81.
22
MUÑOZ CONDE Francisco, ob. cit. p. 84.
19
del coimputado no es en sí misma considerada una verdadera y
auténtica prueba de cargo”. 23
Claus Roxin en Autoria y dominio del hecho en derecho penal, se refiere
a autoría por dominio de organización y autoría por delitos de infracción
de deber24. Bern Shunemann se refiere a Delitos especiales de garante,
en los cuales el dominio de protección sobre la vulnerabilidad del bien
jurídico, o el dominio de supervisión o vigilancia de una fuente de
peligro, fundamentan el injusto. Esto lo desarrollamos en esta obra mas
adelante. 25
Hay que tomar en cuenta la teoría de la imputación objetiva fruto del
funcionalismo normativo (Miguel Polaino y José Caro John), así como el
principio de confianza y teoría de los roles (Jakobs).
Luis Greco dice que una persona no debe responder por su función o por
el cargo que ocupa, y que debe ser apreciada su conducta de acuerdo
con la teoria de la imputacion objetiva del resultado. Esta es abordada
tambien por el autor en este estudio.
Hay que recordar el principio de congruencia y el principio iura novit
curia, para examinar la actitud del Tribunal al cambiar la acusación de la
Fiscalía General del Estado a una forma de autoría que no fue acusada,
pues condena a Rafael Correa por autoría mediata por instigacion para
cometer un delito de infraccion de deber, misma que no fue discutida o
debatida y sobre la que no se presentaron pruebas. Esta actitud de los
jueces viola el derecho a la defensa prevista en la Constitución y el
Pacto de San Josè que forma parte del denominado bloque de
constitucionalidad.
Ej. Se acusa por hipótesis A y se condena por hipótesis B.
El objeto jurídico de la audiencia de juicio era la acusación de la Fiscalía,
y el Tribunal de sentencia al apartarse de la misma violó el principio de
congruencia, conforme lo expresa la Corte IDH en Fermín Ramírez vs
Guatemala (2005).
En abierto desprecio a una motivación creíble se llega a la barbaridad de
hacer cita de autores sin trascribir la cita, ni mencionar título de la obra,
23
MUÑOZ CONDE Francisco, ob. cit. 88.
24
ROXIN Claus, Autoría y dominio del hecho en derecho penal, ob. cit. p. 720 a 742.
25
En nuestra página web, en www.alfonsozambrano.com hay un link o carpeta que se refiere a Delitos de
infracción de deber con importantes trabajos de Claus Roxin, Bern Shunemann, Urs Kindhauser, Ramiro
Salinas, Cuello Contreras, entre otros, incluyendo uno mío.
20
numero de edición, editorial que publica y página de dónde se extrae la
cita. Hay normas Apa, Vancouver, Harvard, etc. para hacer citas, y que
se pueda constatar la veracidad de la misma. Es vergonzoso que no se
pueda verificar la autenticidad de la cita. No podemos averiguar si es
cierta o mentirosa. Por eso la argumentación es falaz.
Una prueba de la fundamentación mentirosa: referencia al caso
MENSALAO de Brasil. (2005- 2013). Sobre esto hay cuestionamientos
de Claus Roxin por citar y resolver de acuerdo con Teoría por dominio
del hecho sin conocerla. Lo mismo dice Luis Greco criticando conducta
de jueces que citan doctrina sin haberla estudiado ni conocerla. Los
jueces de Ecuador en caso SOBORNOS se inventaron que Luis Greco ha
sugerido en caso Mensalao, delitos de infracción de deber sin que se
deba responder por el cargo o sitio que ocupa.
El presidente Rafael Correa no se apartó de su rol propio ni era garante
de la probidad de la señora Pamela Martínez, pues cada quien responde
por lo que hace y por lo que deja de hacer. No impedir un
acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo
equivale a ocasionarlo, es un concepto normativo que debe ser
estudiado caso a caso.
El Presidente no tiene que responder por todos los delitos que se
cometan. Por ejemplo por el peculado de un ministro, por el asesinato
de un policía, o por los delitos de la señora Martínez (tráfico de
influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos). Rafael Correa
Delgado le hizo encargos por el principio de confianza, que ella vulnero
apartándose de su rol.
Sobre la valoración racional de la prueba
El proceso penal es el único camino para llegar a la verdad de los
hechos. De llegar a la verdad material (histórica) para que se convierta
en verdad procesal. No se trata de que el juez este convencido en su
intimidad o subjetividad sino que los hechos sean probados. Para esto
se requiere que la prueba por ejemplo de testigos sea contrastada con
las demás pruebas testimoniales, materiales (documentales) y
periciales. Es decir las pruebas tienen que estar relacionadas entre sí y
corroboradas de manera inequívoca. Solo así puede decir el juez que
tiene la certeza de la existencia de la hipótesis. No existe juez infalible.
Pero el juez que va a resolver debe tener la certeza de que si existieron
21
lo hechos26. La inmediación es otro criterio para la valoración racional de
la prueba, pero no basta que el juez este físicamente presente. Su tarea
es organizar la práctica de la prueba y garantizar el derecho de los
sujetos procesales para que se cumpla efectivamente con el derecho al
contradictorio. Si un procesado se niega a responder a un interrogatorio
de los otros sujetos procesales aunque con razón suficiente por la
garantía constitucional de no incriminación y el derecho a guardar
silencio, hace uso de sus garantías. Pero esto no quiere decir que lo que
si aceptó declarar, sea prueba suficiente de la hipótesis esto es de la
verdad de los hechos. El juez y el Tribunal cuando fuese del caso deben
valorar la credibilidad, confiabilidad y la corroboración de ese medio de
prueba.
26
COIP. Art. 453.- “La prueba tiene por finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y
circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad penal de la persona procesada”.
22
conclusiones. Es difícil llegar a revisar el contenido de una declaración
para corroborar las conclusiones del juez, salvo que haya un registro en
audio y video de tal acto procesal. Esto lo prevé también el COIP en el
arts. 561. Las cuestiones de percepción también pueden controlarse con
estos registros para afirmar por ejemplo, que lo que dice el juez que dijo
el testigo no es cierto y en verdad dijo otra cosa.
23
se traduce en los recursos que son resueltos por otro juez o tribunal. La
inmediación no impide que el juez de alzada examine la resolución
impugnada, partiendo de un criterio importante que es la valoración
racional de la prueba por el juez de origen mediante una adecuada y
suficiente motivación.
Concepción racional
Para decir que algo está probado es qué hay un nivel de corroboración
suficiente, que requiere de determinados estándares.
¿Cuándo es suficiente?
En este esquema, hay que ver si se cumplen los estándares para afirmar
que la hipótesis (de culpabilidad) está probada. Decir que algo está
probado es decir qué hay corroboración suficiente. Decir que un hecho
está probado requiere aquí motivación suficiente que surge del acervo
probatorio, lo cual permite impugnar la decisión para ante un juez
superior. Hay que trabajar con el razonamiento probatorio.
Hay que empezar por trabajar con la prueba. ¿Cuál es el objetivo de la
prueba en el proceso judicial? La averiguación de la verdad, aunque se
afirme que no hay verdad absoluta (Jordi Ferrer Beltrán).
Conforme vamos a verificar en el caso SOBORNOS se forjaron
sentencias fraudulentas mediante falacias argumentativas, manipulando
24
pruebas de las que se hicieron inferencias fácticas que no corresponden
al contenido material de las pruebas, para condenar a Rafael Correa
por:
1. Cobro de SEIS MIL DOLARES.
2. Declaración de Conciecao Santos.
3. Declaración de Pedro Verduga.
4. Declaración de Pamela Martínez.
5. Siglas o identificación de SP (Señor Presidente).
La ineficiencia de los recursos
En este proceso contra el Presidente Rafael Correa se violaron los
derechos del justiciable, pues se inobservó el respeto al garantismo
constitucional y al garantismo penal pues el derecho de defensa previsto
in extenso en los artículos 75 y 76 de la Constitución de Ecuador fue
arrasado al no practicarse la prueba que en ejercicio de su defensa
están consagrados en la Constitución, en el Código Orgánico Integral
Penal y en el Pacto de San José (art. 8).
Los jueces temporales al conocer tanto el recurso de apelación como el
de casación fueron advertidos de esta causa de nulidad del proceso y
simplemente la ignoraron con abierto desprecio a las garantías del
debido proceso, repitiendo la muletilla de que no hay causa de nulidad
procesal que declarar.
En la sentencia de la Corte IDH, Zegarra Marín vs Perú27 hay una
expresa referencia los recursos para garantizar los derechos del
justiciable, que no fueron observados por los jueces ecuatorianos al
conocer y resolver la apelación y la casación del Presidente Rafael
Correa Delgado.
Páginas 49-50 de la sentencia de la Corte IDH:
…171. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas que tiene
toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal. En razón de lo anterior, la Corte ha sido
enfática al señalar que el derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal proteger el derecho de
defensa, puesto que otorga la oportunidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una
decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un procedimiento viciado y que contenga errores o
malas interpretaciones que ocasionarían un perjuicio indebido a los intereses del justiciable, lo que supone
que el recurso deba ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Este
27
Corte IDH, Zegarra Marín vs Perú. Sentencia de 15 de febrero de 2017.
25
derecho permite corregir errores o injusticias que puedan haberse cometido en las decisiones de primera
instancia, por lo que genera una doble conformidad judicial, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional
del Estado y brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En concordancia con lo anterior,
a efectos que exista una doble conformidad judicial, la Corte ha indicado que lo importante es que el recurso
garantice la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida.
172. Además, el Tribunal ha sostenido que el artículo 8.2 (h) de la Convención se refiere a un recurso
ordinario accesible y eficaz, es decir que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este
derecho. En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y
no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios
sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue
concebido. “Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los
Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para
que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea
[…]. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los
aspectos impugnados de la sentencia condenatoria”.
173. Además “en la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben
asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria respete las garantías procesales mínimas que,
bajo el artículo 8 de la Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los agravios planteados
por el recurrente […]”
28
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal, Tomo III,
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2014.
26
nos debe servir la criminología cautelar como mecanismo de
contención.29
Dice el profesor Zaffaroni en una de sus obras; “Lo que sucede es que
así como hay empresas de infraestructura vial, energética, etc., que
requieren un trabajo que exceden uno o dos mandatos, debemos ser
conscientes de que la tarea de convertir la criminología cautelar en
criminología de Estado también es una empresa de infraestructura
social, y si en otras materias se han llevado a cabo obras de esa
naturaleza, no hay razón de dudar de la posibilidad de ésta. Por eso hay
que destacar que la criminología cautelar debe cuidarse y no aconsejar
suicidios políticos, pero debe tener como objetivo impulsar y demandar
fuertemente de los políticos su instalación como criminología de
Estado”.30
Para lograr este objetivo sugiere una adecuada institucionalización de un
órgano técnico de la violencia social. Debe haber un órgano técnico
encargado de controlar la violencia con capacidad “para monitorear el
conjunto de agencias del sistema penal y de investigar y orientar a ese
conjunto como también de enfrentar la criminología mediática con datos
ciertos y con tácticas técnicamente planificadas conforme al saber
comunicacional”31. Nadie está en condiciones de confrontar seriamente
los datos de esa criminología mediática que construye la realidad según
su conveniencia coyuntural y mutable. El estado y la sociedad están
indefensos frente a la criminología mediática. Como nadie mide el efecto
reproductor de la criminología mediática, no se sabe hasta qué punto
reproduce el delito o incrementa la conflictividad social.
El profesor Zaffaroni afirma que se dispone de los conocimientos
técnicos para llevar a efecto diagnósticos, pronósticos, detectar las
situaciones y fuentes de riesgo y llevar a cabo una labor de prevención
en serio. “En ningún país pobre se invierte dinero en investigación
criminológica de campo, por lo que no se dispone de datos serios sobre
la violencia criminal. En estas condiciones es imposible confrontar la
realidad con los distorsionados datos de la criminología mediática”. 32
Al referirse a la criminología cautelar y contención jurídica, expresa:
“Cuando el sistema penal esta mínimamente equilibrado y se encuentra
29
Sugerimos revisar de Eugenio Raúl ZAFFARONI, La palabra de los muertos. Conferencias de criminología
cautelar, Ediar, Buenos Aires, 2011.
30
ZAFFARONI Eugenio Raúl, La cuestión criminal, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá 2013, p. 324.
31
ZAFFARONI Eugenio Raúl. La cuestión criminal, ob. cit. p. 325.
32
ZAFFARONI Eugenio Raúl. La cuestión criminal, ob. cit. p. 325.
27
en el marco de un discreto Estado de Derecho, en su interior existe un
poder de contención a cargo de las agencias jurídicas (jueces, fiscales,
abogados, auxiliares) de cuyo entrenamiento se ocupan las agencias de
reproducción ideológica (las facultades de derecho, las universidades).
La criminología mediática tiende a debilitar el Estado de Derecho,
extorsionando a las agencias jurídicas con la publicidad calumniosa que
les imputa encubrimiento de los chivos expiatorios, a lo que suele
sumarse el poder político cuando en su camino a la autodestrucción,
procura desviar hacia los jueces, la publicidad extorsiva. Tanto la
publicidad como los políticos asustados se aprovechan de la indefensión
de los operadores jurídicos, y esto se debe a su falta de medios y de
entrenamiento comunicacional.
La agresión mediática y política muchas veces condiciona acciones
lesivas de la autonomía de los jueces y pronuncia sentencias por su
cuenta”. 33
No hay fórmulas mágicas pero “la criminología mediática tiene reflejos
ágiles para percibir el cambio de humor social y estimularlo, quitar de su
mira al juez que quiere controlar el poder punitivo (hasta entonces
estigmatizado como garantista) y disparar sin piedad al condescendiente
hasta convertirlo en chivo expiatorio de la atrocidad que ella mismo
impulsó. Estas consideraciones – y muchas otras indican la necesidad de
incorporar al horizonte de proyección de la criminología cautelar tanto el
perfeccionamiento institucional del poder jurídico, así como también el
análisis crítico de los discursos jurídicos para detectar los elementos
inhibidores de la función contentora o que sean parte de una técnica de
neutralización de valores”.34
Debemos evitar caer en las redes de la criminología mediática que
termina por secuestrar el pleno ejercicio de una verdadera democracia
en un Estado de derecho.
Agregamos de nuestra propia cosecha que el caso SOBORNOS fue
sometido a un proceso de criminalización mediática y mediatizada en el
que se coludieron en connubio ilícito y en un bien organizado y
estructurado Lawfare, la Fiscalía General del Estado, jueces y sectores
de medios de comunicación. Claro que no faltaron quienes aplaudieron
como carroñeros de la justicia su cadáver insepulto.
33
ZAFFARONI Eugenio Raúl, La cuestión criminal, ob. cit. p. 343.
34
ZAFFARONI Eugenio Raúl, La cuestión criminal, ob. cit. p. 345.
28
Valoración criminológica del caso
¿Como se inició el proceso? Por la noticia criminis proporcionada por un
oficial de policía (Fausto Fuentes). Aquí volvió a funcionar lo que
habíamos estudiado y comentado desde hace 40 años en el ámbito de la
criminología crítica con los trabajos y publicaciones de Lolita Aniyar35,
Rosa del Olmo36 y Emiro Saldoval Huertas37, debiendo recordar la obra
cimera y fundacional del profesor Alessandro Baratta38 con quienes
estudiamos los filtros de selectividad del sistema penal constituidos por
la policía, los jueces y el sistema penitenciario, a los que debemos
agregar hoy a los fiscales. Recordamos dos publicaciones nuestras.39
35
ANIYAR de CASTRO Lolita, Criminología y orden social: Criminología como legitimación y criminología de la
liberación, Maracaibo, Universidad del Zulia, Venezuela, 1977.
36
DEL OLMO Rosa, América Latina y su Criminología, Siglo XXl editores, primera edición, México 1981.
37
SANDOVAL HUERTAS Emiro, Sistema penal y criminología crítica, Editorial Temis, Bogotá, 1985.
38
BARATTA Alessandro, Criminología crítica y crítica del derecho penal, Siglo XXI, México, 1986.
39
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Temas de Criminología, Offset Graba, Guayaquil, 1986. ZAMBRANO
PASQUEL Alfonso, Temas de Derecho Penal y Criminología, Offset Graba, Guayaquil, 1988.
29
(quienes dejan de ser criminalizados). Así funciona la selectividad del
sistema penal y así funcionó en el caso SOBORNOS.
El profesor Baratta dice en su obra ecuménica:
“Las teorías criminológicas de la reacción social y las que se comprenden
en el movimiento de la criminología crítica —como se verá— han
desplazado el foco del análisis del fenómeno criminal desde el sujeto
criminalizado hacia el sistema penal y hacia los procesos de
criminalización que de él forman parte y, más en general, hacia todo el
sistema de la reacción social ante la desviación”. 40
40
BARATTA Alessandro, en ob. Cit. p. 44.
41
BARATTA Alessandro, ob. cit. p. 84.
30
ampliación del objeto de estudio desde el comportamiento criminal a los
procesos e instancias de criminalización “. 42
En defensa propia
Agregamos de nuestra propia cosecha que no se trata de utilizar el
lawfare para legitimar la corrupción, pues en once países se tramitan
causas a raíz de los delitos cometidos por Odebrecht, una de las
mayores empresas del continente. Son múltiples las intervenciones
escritas y en mi cuenta en YouTube en que he sugerido que se procese
penalmente en Ecuador a los directivos de ODEBRECHT incluyendo a
Norberto Odebrechet y no solo a Concienciao Santos que han gozado de
impunidad hasta hoy en Ecuador. USA consiguió en diciembre del 2016
un acuerdo de reparación por dos mil seiscientos millones de dólares por
42
BERGALLI Roberto, Sentido y contenido de la Sociología del Control Penal para América Latina. 1er
Seminario de Criminología Critica, Medellín, Colombia, 1984, p. 186.
31
parte de Odebrecht, en el llamado Acuerdo de Cooperación relacionado
con los Sobornos pagados por la empresa en toda la región, salvo Chile.
En una publicación reciente decimos:
“El Quinto Jinete del Apocalipsis es la gran peste de las dos primeras
décadas del siglo 21 constituida por la corrupción. Esa es la gran
impronta del presente siglo, y es lo que explica el porqué de estos
comentarios.
Aunque se trate de una concurso de delitos de vieja y de reciente data
como la asociación ilícita, el soborno (cohecho, coima), peculado,
concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos (blanqueo de
capitales), que hoy forman parte de un cíclope que es la delincuencia
organizada, seguramente el momento clave o culminante de este
proceso de criminalidad se produce cuando se crea una estructura de
poder gigante y trasnacional manejada por mafias modernas como la
FIFA u ODEBRECHT. Estas mafias modernas encontraron la mejor
manera de manejar estos gigantescos procesos de corrupción que han
salpicado al mundo entero (FIFA) y a la América Hispanohablante
(ODEBRECHT) capacitando al mejor sicario que resultó ser el dinero,
tratando de hacer perder el rastro de la corrupción o pago de sobornos,
mediante el lavado de activos o blanqueo de capitales, lo que ha puesto
en actualidad la utilización de los paraísos fiscales y las compañías o
sociedades offshore. Hay que reconocer que Chile no consta en la lista
de sobornos pagados por Odebrechet, según el Acuerdo de Cooperación
suscrito con el Departamento de Justicia de USA (2016) que determina
el pago de una multa o compensación por 2 mil seis cientos millones de
dólares…”43
43
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Lavado de Activos, Ediciones Jurídicas de Santiago, Chile, 2020, p. 13.
32
mágica para descartar la única manera de resolver la búsqueda de la
verdad en un proceso penal y conseguir realmente la justicia. La
corrupción no tiene ideología de izquierda o de derecha, está al margen
de cualquier etiqueta ideológica.
Por las razones expuestas este libro sobre el caso Sobornos es un
estudio crítico sobre el antigarantismo penal y sobre la maquinaria de
demolición de las garantías de un Estado constitucional de derechos y
justicia, en el que se irrespeta el derecho al debido proceso para
criminalizar y condenar a Rafael Correa Delgado. Este discurso crítico se
construye con el amparo de la doctrina, y de la jurisprudencia de la
Corte Nacional, de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
33