DERECHO ROMANO II Tema #11 La Sucesiòn Testamentaria

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DERECHO ROMANO II

TEMA Nº 11

LA SUCESIÒN TESTAMENTARIA

Tiene lugar cuando una persona por medio de un testamento designa a otra u
otras para que la sucedan, realizando un acto con determinadas solemnidades.

TESTAMENTO: Es el acto solemne de última voluntad en vida de una persona,


por medio del cual, se nombra a otras personas como: Herederos, legatarios,
tutores y manumisión de esclavos.

CARACTERES DE LOS TESTAMENTOS

1.- Es un acto civil reservado a los ciudadanos romanos.

2.- Es un acto unilateral.

3.- Es un acto personalísimo (no puede realizarse por mandato).

4.- Es un acto solemne (cumplir formalidades).

5.- Es un acto revocable (en vida las veces que se desee).

6.- Exige como requisito esencial la institución del heredero.

FORMAS DE TESTAMENTOS

1.- De Derecho Civil: Solo tenía dos formas de otorgar testamento.

A.- In Calatis Comitiis (solo en tiempo de paz): Se realizaba en presencia de los


comicios curiados convocados para tal fin y del pontífice máximo, ante el cual el
paterfamilias declaraba solemnemente a quien elegía como heredero.

B.- In Procinctu (durante la guerra): Se hacía delante del ejército y antes del
combate, mediante el cual, el paterfamilias soldado declaraba su voluntad de
nombrar su heredero ante sus compañeros de armas que representaban la
asamblea del pueblo.

No podían testar en esta forma los mayores de 45 años, porque al cumplir esa
edad dejaban de formar parte del ejército.

C.- La Mancipatio (venta de su patrimonio): Se realizaba debido a que los


comicios se reunían solo dos veces por año, ni lo hubiera hecho en In Procinctu y
ante el peligro de una muerte inminente, entonces se realizaba con un amigo
(familiae emptor) ante 5 testigos y un libripens, para satisfacer esa necesidad.

D.- La Nuncupatio: El testador ante 5 testigos mostraba las tablillas que


contenían el nombre del heredero y las demás disposiciones testamentarias,
manifestando verbalmente que esa era su voluntad.

La Mancipatio y La Nuncupatio fueron unas formas de testar per aes et libram.

2.- De Derecho Pretoriano:

A.- Testamento Pretoriano: El pretor admitió la validez del testamento escrito


sobre tablillas enceradas firmadas por el testador y selladas por 7 testigos y se
oponía como excepción de dolo a la acción de petición de herencia que
promovieran los herederos ab-intestato.

3.- De Derecho Imperial:

A.- Testamento Tripertitum: Escrito por el testador o por un escribano en su


nombre, sobre papiro o pergamino que se presentaba a 7 testigos para que junto
con el testador lo firmaran y luego de cerrado cada testigo le colocada en la parte
exterior su sello y su nombre al lado del sello.

4.- De Derecho Justinianeo:

A.- Testamento Privado: Podía ser escrito u oral y para su validez se exigía:

- Siete testigos púberes masculinos y voluntarios.

- Si era oral, debía pronunciar sus disposiciones sin interrupciones en presencia


de los testigos y en un idioma que lo conocieran.

- Si era escrito, podía ser allògrafo (no escrito de puño y letra) u ológrafo (escrito
de puño y letra).

- La firma de los 7 testigos, aunque no la del testador.

B.- Testamento público: Podía ser de dos clases: Testamentum apud acta
conditium: Cuando el testador declaraba su voluntad ante la autoridad judicial, que
hacía redactar un acta donde se expresaba la manifestado por el testador.

Principi Oblatum: Cuando se redactaba por escrito y se entregaba al Emperador


para su custodia en sus archivos.
5.- Testamentos especiales:

A.- Testamento Militar: Bajo el poder del emperador Julio Cesar, permitió que se
realizase confiando su voluntad a un compañero de armas, escribiéndola con su
sangre sobre su escudo o trazarse sobre la tierra con la punta de la espada.

B.- Testamento en Tiempo de Peste: No requería la simultaneidad de la


presencia de los testigos en el momento de su otorgamiento.

C.- Testamento Rural: Otorgado fuera de los centros urbanos, solo requería la
presencia de 5 testigos, pero se exigía que uno de ellos supiera escribir y firmar.

D.- Testamento del Ciego: Debía ser dictado por éste y leído en su presencia,
ante 7 testigos por el tabularius de la ciudad en que se otorgaba, quienes a su vez
debían firmarlo.

E.- Testamento del Sordo-mudo: Requería una declaración escrita de puño y


letra del testador.

F.- Testamento del Analfabeta: Requería la presencia de 8 testigos.

CAPACIDAD PARA DISPONER DE LOS BIENES POR TESTAMENTO

Tiene Dos manifestaciones:

1.- La Capacidad de Derecho: En el derecho romano la tenían las personas que


gozaban de los tres status: Libertatis, Civitatis y Familiae (Libres, Ciudadanos
romanos y Sui Iuris).

2.- La Capacidad de Hecho: Debían poder ejercer las capacidades de derecho


para el otorgamiento de testamentos y conservarla hasta el momento de su
muerte

LA INSTITUCIÒN DEL HEREDERO.

Constituye la parte esencial del testamento, por lo cual si esta llega a ser nula
también lo será el testamento en su totalidad, debía estar inserta tal disposición en
el comienzo del testamento.

CAPACIDAD PARA SER HEREDERO.

La institución del heredero es válida si el instituido tiene capacidad para ello, es


decir: Ser libre, ciudadano romano y sui iuris, para el momento de la confección
del testamento, para cuando se abra la sucesión y para cuando se adquiera la
herencia.

SUSTITUCIONES DE HEREDEROS.

Son las instituciones de herederos de segundo orden, condicionales o accesorias,


en el derecho romano existieron 4 clases:

1.- La Vulgar: Cuando el testador después de instituido un heredero designaba a


otro para el caso en que el principal o primero no lo sucediera.

2.- La Reciproca o Mutua: Cuando el testador después de haber instituido varios


herederos en el mismo grado, los sustituía entre ellos, de manera que si uno
faltaba los otros fueran llamados a recoger su parte en la misma proporción.

3.- La Pupilar: Cuando el Paterfamilias designaba también en su testamento al


heredero del hijo bajo su patria potestad, si este moria siendo impúber.

4.- La Cuasi-Pupilar o Ejemplar: Cuando cualquier ascendiente paterno o materno


que hiciere su testamento, podía al mismo tiempo hacer el testamento del
descendiente que se hallara en estado de locura, con tal que le dejara por lo
menos la cuarta legitima (la cuarta parte).

LOS CODICILOS.

Eran documentos que contenían una o más disposiciones testamentarias, excepto


la institución de heredero o la desheredación. Consistían en actos de última
voluntad que, originariamente no estaban sometidos a las solemnidades del
testamento (sellos, testigos, etc.), pudiendo incluso revestir la forma de carta. Con
posterioridad, algunas formalidades propias del testamento fueron extendidas a
los codicilos, por ejemplo la presencia de siete testigos, que Justiniano redujo al
número de cinco.

Tipos de codicilo

1.- Codicilo ab intestato: Es aquél redactado en ausencia de testamento y puede


contener sólo fideicomisos, esto es, aquéllas cargas cuya ejecución se impone a
los herederos ab intestato.

2.- Codicilo testamentario:

Puede ser confirmado o no confirmado.


Codicilo confirmado: Es aquél cuya existencia se ratifica en un testamento, no sólo
se pueden ratificar disposiciones fideicomisarias, sino también legados,
manumisiones, etc., excepto, naturalmente, la institución de heredero.

Codicilo no confirmado: Es aquél que, no obstante la existencia del testamento, el


testador no ratificó en él lo escrito en el codicilo. Estos sólo pueden contener
disposiciones fideicomisarias.

EL LEGADO.

Legado es una liberalidad hecha en un testamento y que se deja a cargo del


heredero. 

Para la validez de un legado son necesarias dos condiciones:

1.- Es necesario que se haga en un testamento.

2.- Es necesario que quede a cargo del heredero instituido.

De ahí resulta que el legado debía ir después de la institución de heredero.

Formas de los Legados

En el Derecho Antiguo: se distinguían cuatro formas de legados: 

a.- El legado per vindicationem.

b.- El legado per praeceptionem.

c.- El legado per damnationem.

d.- El legado sinendi modo.

LEGADO PER VINDICATIONEM (transmitía directamente la propiedad): Es el


legado por el cual el testador transfería directamente al legatario la propiedad
quiritaria de la cosa legada, o un derecho real civil (usufructo o servidumbres).

LEGADO PER PRAECEPTIONEM (retirar previamente): Es el legado por el cual


el testador autorizaba a uno de sus herederos para tomar, antes de la partición, un
bien determinado de la sucesión.

LEGADO PER DAMNATIONEM (el heredero esta obligado a dar): Es un legado


por el cual el testador dejaba a cargo del heredero la obligación de realizar
determinada prestación en favor del legatario. 
LEGADO SINENDI MODO (permitir de esa manera): Es un legado por el cual el
testador ordenaba a su heredero que dejara que el legatario tomara determinado
objeto.

LAS DONACIONES MORTIS CAUSA.

Las donaciones mortis causa, semejantes al legado, son aquéllas que realizadas


por el donante previendo su fallecimiento, sólo tenían pleno efecto a su muerte,
siempre que el donatario le sobreviviese.

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