Resumen Evolución Histórica Del Contrato

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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONTRATO

RESEÑA HISTÓRICA:

1. EPÓCA PRIMITIVA.- La contratación fue Rudimentaria, recién aparece cuando el


hombre se interrelaciona y después coadyuva con la aparición de la escritura, sobre
todo para dejar constancia del acuerdo

· En la época todavía no aparecía el trueque, porque para que exista trueque debia
haber interés económico y en esta epoca no había interés económico.
· La contratación servía para la satisfacción propia de sus necesidades.

En esta época el contrato carecía de connotación económica, no tenía una finalidad


creditistica debido a que en muchos casos la contratación significaba una alianza
para los contratantes, parecido al parentesco. En esta etapa la forma también tiene
un papel importante por cuanto los aspectos ceremoniosos acompañados de la
mística y la religión le dan connotación al contrato.

DERECHO ROMANO.- Aparece el primer antecedente de los contratos, que son


los “Contractus”, que equivale al verbo “contraere”, que significaba formar o
completar un negocio (es decir lo adquirido en un negocio).

 En Roma no había una definición absoluta de los contratos.

- Ulpiano, señaló que el Contrato es el acuerdo nacido de un Acto Jurídico, pero no


con tanta solvencia porque el acto jurídico no existió como disciplina autínoma en el
Derecho Romano porque el Derecho romano era formalista.
- Gayo, definía al Contrato como sinónimo de un “Asunto Concluído”.
- Justiniano, en las famosas “Institutas” define al Contrato o al vocablo Contractus
como aquella convención destinada a crear obligaciones.

 Cada uno definía a su manera, en Roma no hubo uniformidad respecto a la


definición de contratos.

 Tanto Ulpiano, Gayo, Justiniano relacionan al contrato con el aspecto


obligacional.

 Los jurisconsultos romanos omiten “la Voluntad”.

DERECHO CANÓNICO.- Se caracterizó por el individualismo, el fornalismo y la


técnica jurídica, y su principal virtud es la introducción de “la moral” en la
contratación. El derecho Canónico en cuanto a la contratación aportó aspectos
jurídicos importantes como la buena fe contractual o bona fides, uqe se debe
desarrollar en la formación y ejecución de los contratos.

· Su principal aporte es la “Buena fe” o “Bonafides (la gente debe actuar


decentemente y con moral en la contratación).”
Artículo 1362.- Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las
reglas de la buena fe y común intención de las partes.

 Buena Fe (Art. 194º, 168º, Art 197º del C.C.)

 La buena fe se presume, la mala fe se prueba.

· El segundo aporte del Derecho canónico fue la “causa o finalidad”, que significa el
motivo que tiene la persona para celebrar un contrato debe ser conforme a la Ley,
por cianto se supone que hay un objetivo justo y razonable. Ej. Artículo 170º del
C.C, que se refiere a la finalidad.

El último aporte del Derecho canónico es la “Teoría del Abuso del Derecho”, que
vendría ser el uso desmedido y perjudicial del ejercicio de un derecho, este
establece los límites y restricciones que viene encaminado con la decencia o moral.
Ej. Artículo II del C.C., la ley no ampara el abuso del derecho.
"Artículo II.- La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al
demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las
medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso."
LA ESCOLÁSTICA TARDÌA.- Corresponde a la Edad Media donde aparece el
comercio en masa y trae consigo el “tráfico mercantil”, creando un sistema jurídico
moderno, siendo el principal instrumento dinamizador el contrato o los contratos.
Aparece la voluntad de manera notoria en la contratación, liberando de trabas
formales, se rompe el esquema del derecho natural de Aristóteles y Santo Tomás
de Aquino, para establecer contratos ágiles.

· Da lugar a una voluntad más dinámica, a una contratación más fluida. Es el despegue
del sistema jurídico moderno producto del tráfico comercial y de una sociedad
emergente.

5. DERECHO MODERNO.- Se inició con el Código Civil francés de 1804 (Código


Napoleónico), donde sus grandes mentores fueron Domat y Pothier (los creadores
del Acto Jurídico); Se estableció normativamente en un código sustantivo como fue
el código civil frances, la definición del contrato pero en aquél entonces con el
nombre de “convención” que a la postre daría lugar a los contratos.

En el código civil francés se recoge la voluntad como fuente principalísima de las


convenciones e incluso se señaló que las convemciones podrían regular y resolver
cualquier relación jurídica, sin embargo posteriormente a dicho código, se demostró
que no era así, es decir las convenciones eran insuficientes y esto trajo consigo la
aparición del “Acto Jurídico.”

 El Acto Jurídico surge posteriormente al Código Civil francés.

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