Derecho Mercantil Internacional
Derecho Mercantil Internacional
Derecho Mercantil Internacional
El DMI es un corpus iuris que regula las relaciones de comercio internacional, es decir
cuándo una relación de comercio internacional cuando un bien, servicio o capital
cruzan frontera. Un comerciante colombiano vende un container de café dirigido hacia
España. Un comerciante colombiano compra un container de China.
La historia del derecho mercantil internacional nos dice que el comercio surgió entre
culturas mas o menos organizadas desde el cuento político, el mar mediterráneo es
muy importante para la historia del comercio. El comercio inicio cuando nace el
trueque, aunque es una actividad de supervivencia. El trueque no es eficiente desde el
punto de vista económico. La ley de la Isla de Rodas es una ley para los navegantes.
Imperio Tahuantisuyo.
La edad mediaval es la etapa mas importante del derecho comercial, los comerciantes
de esta época transportaban productos de las especies que eran fundamentales para la
economía, por en ese tiempo no había neveras, luego estos comerciantes van a hacer
rutas mas grandes de comercio, estos comerciantes en algún momento le quitan el
poder a los nobles y es lo que se conoce como las revoluciones burguesas. En la
medida que estos comerciantes tienen mas poder, estos van a necesitar leyes, el
problema que se tenia era las normas reales, provenientes de la monarquia, y el
derecho romano el cual nunca desapareció. En la Roma de oriente va a durar mil años
mas después de la caída del imperio romano, cae a manos de los turcos, el imperio
romano dura hasta el siglo 15. En la Roma de oriente, Justiniano el cual desarrolla una
compilación jurídica, todo el derecho romano lo compila en el corpus iuris civile. El
derecho romano es básicamente un derecho civil muy atado a la tierra, los
comerciantes no encontraban en el derecho civil respuestas a sus litigios.
Los comerciantes cuando tenían un pleito no había normas que los regulara, y en este
caso los comerciantes de edad media, encuentran como la primera fuente del derecho
a la costumbre, la cual se la conoce como la lex mercatoria (ley de los
comerciantes) en el comercio la costumbre mercantil hace fuente importante del
derecho, este concepto se mantiene hasta nuestros días.
1. Tratado de 1951, crea la comunidad económica del carbón y el acero, los países
miembros compartan mercado de carbón y acero.
2. En 1957, los tratados de Roma, son tratados que forman la comunidad económica
europea la cual amplia la idea de la CECA, permite libre transito de personas,
mercancías y capitales. Entre los 6 países las personas de los mismos pueden
transitar sin visa por esos países, de igual manera la mercancía y una circulación
libre de capitales. La otra comunicad económica que se forma es el Euratom la cual
consiste en el manejo de la energía atómica, busca establecer entre los seis países
el mercado de la energía nuclear entre estados.
3. Estas comunidades le dan soporte a lo que va a ser más adelante la Unión Europea
(actualmente hay 27 países en el tratado).
Los organismos comunitarios crean organismos que crean normas, son tratados duros
que van a tener una institucionalidad de por medio, van a tener una corte de justicia
con un tribunal que se encarga de dirimir los litigios que se encargan de mirar el
cumplimiento de las normas comunitarias. Este organismo comunitario va a tener
organismos capaces de crear normas, surgen las normas secundarias que las expiden
los órganos creados por esos tratados. En la CECA vamos a tener tres organismos
importantes: 1. La autoridad de la CECA que es un organismo supranacional el cual
hacia las veces de poder ejecutivo 2. Va a tener una asamblea que representa el poder
legislativo, un miembro por cada país designado por el parlamento 3. Consejo de
ministros que esta formado por un ministro de cada uno de la seis países, el consejo de
ministro va a ser el que pueda expedir normas, el objetivo es que este consejo de
ministros sea un organismo técnico, el deficit de democracia de la Unión Europea, este
deficit va a ser usado para criticar el organismo 4. El tribunal de las comunidades
económicas, este tribunal de justicia va a juzgar el incumplimiento de los estados, no
solo los tratados iniciales sino también las normas secundarias, esto da un carácter
dinámico, tienen la capacidad de adecuarse a nuevas realidades, las normas
comunitarias en Europa van a tener reglamentos, directivas y decisiones, el
consejo de ministros puede expedir:
- Primacia: Las normas de derecho comunitario priman sobre las normas de derecho
interno, es decir que cuando se tenga una contradicción entre una norma interna y
comunitaria prima siempre. Hay países que han incorporado este tema en sus
constituciones como el caso de Irlanda que en su constitución coloco la primacía del
derecho comunitario al derecho interno,
- Aplicabilidad directa: Cuando tenemos un tratado internacional como hacemos
para que un tratado internacional se incorpore a un estado, se debe hacer es
suscribirlo con la firma y la ratificación el cual se ratifica con el consagro a través de
una ley para el caso Colombiano, de igual manera se hace el control de
constitucionalidad que es previo y obligatorio. Este tema es complejo, con el derecho
comunitario ocurre que el consejo de ministros expide normas, los tratados
fundacionales van a seguir las reglas clásicas del derecho internacional por lo tanto
tienen que ser suscritos y ratificados a la forma tradicional como es el caso
colombiano. Las normas de derecho secundario que expiden los organismos
comunitarios no requieren ratificación y esto se llama aplicabilidad directa.
- Efecto directo: Es un principio importante porque le va a dar la posibilidad que se
tome las normas comunitarias y que los jueces nacionales este obligados a cumplir
las normas comunitarias. En los sistemas comunitarios vamos a tener un tribunal
comunitario, pero además los jueces nacionales también hacen parte del sistema y
están obligados a aplicar las normas de derecho primario y secundario, por ejemplo
se puede aplicar normas comunitarias mas no normas internas. Los jueces hoy en
día están sometidos a unas dimensiones que tienen que aplicar las Constitución,
Leyes, Normas de derecho internacional pero adicionalmente Reglamentos -
Directivas - Decisiones.
- Posibilidad de alegación: Si los jueces están obligados a resolver con normas
comunitarias, las partes tienen el derecho a alegar las normas comunitarias ante los
jueces.
- Responsabilidad: Surge de una decisión del tribunal de justicia, del caso
Francovich y Bonifaci, en este litigio se determino que los estados son responsables
por el incumplimiento de las normas comunitarias tanto civilmente y penalmente.
Estos principios no los tiene el derecho internacional clásico. Estos seis países que
arrancan con el proceso comunitario van a tener adhesiones, pero tienen que ser
democráticos, España no se involucra en esto porque no es un país democrático.
El proyecto comunista fracaso y en la década de los 90, los Rusos tratan de colocar
una estabilidad al interior de Rusia, cuando eso sucede, esos países influenciado por la
unión soviética aprovechan para declarar sus independencias. Yugoslavia no tenia
entidad nacional, y la unión sovietica cuando se retira, esas etnias de Yugoslavia
declaran la guerra y se declara en 1990 la guerra de los Balcanes, en esta guerra
Yugoslavia desaparece como país.
Los europeos recibieron emigrantes sirios y esto cae muy mal en sectores importantes
de Europa,
La Unión Europea de 1950 hasta los años 1990, vamos a tener las tres comunidades:
La segunda base se implementa donde se trata de fortalecer los lasos políticos, una
integración política por vía democrática, por vía de derechos humanos. La tercera fase
es la política exterior y la materia de seguridad.
El TUE nos dice que hay un tribunal de justicia y el TFUE nos dice como funciona ese
tribunal, por eso se llama tratado de funcionamiento. Estos dos tratados forman el
derecho primario (porque son tratados base).
Surgen el tratado Shengen, nos dice que ciertos países van a ser reconocidos de
ingresar sin visa de los países que han ratificado el tratado Shengen.
Reino Unido va a salir de la Unión Europea por temas económicos, muchos migrantes
van a tratar de llegar a Reino Unido, la juventud británica va a empezar a mirar que los
migrantes empiezan a tener ubicaciones económicas. Se empieza a sentir odio por los
migrantes. El Reino Unido debe ser para los británicos y no para los migrantes dicen
partidos políticos, entonces dicen que los responsables es la Unión Europea, Reino
Unido sale de la Unión Europea. Establecieron un tratado bilateral para tener beneficios
económicos, la sociedad perdió en lo político.
La UE hoy en día tiene unas instituciones políticas, la más importante el parlamento
europeo, se elige cada 5 años en elecciones europeas y tiene 751 legisladores.
El parlamento solo es elegido por voto popular, el parlamento europeo puede expedir
normas junto con el consejo, para la creación de un reglamento se tiene dos
procedimientos:
El consejo Europeo, es la unión o el conjunto de los ejecutivos, esta integrado por los
poderes ejecutivos de cada país. El consejo Europeo es un órgano de la unión europea
que esta integrado por el jefe de estado o gobierno de cada país, la nación decide a
quién envía, si al jefe de estado o jefe de gobierno. En este consejo toman decisiones
en manera política a través de declaraciones.
Uno de los tratados, que es el tratado de Lisboa decidió incorporar al sistema de la UE,
incorpora la carta europea de los derechos humanos, por lo tanto el tribunal de justicia
de UE, también emite jurisprudencia de derechos humanos. Este tribunal tiene dos
instancias.
3. Tribunal de justicia.
4. Tribunal general.
Esta integrado por un magistrado de cada país, no todos los asuntos se resuelven en
sala plena, hay asuntos que se resuelven en salas de tres a cinco jueces, tiene la figura
de los abogados generales los cuales son los consejeros del tribunal. El tribunal les
consulta los casos a estos abogados antes de decidir. Los magistrados y los jueces
tienen un periodo de 6 años, prorrogables a otros 6 años.
Dentro del derecho las figuras son muy parecidas Ejm: En Europa la palabra
recurso tiende mas a llamarlo acción, no confundir con recurso de reposición y
apelación.
Cuando el TJUE entra a tomar una decisión contra un estado se puede sancionar
al estado por violar cualquiera de las 3 normas anteriores. Eso hace que el tribunal
de justicia de la Unión Europea se termine pronunciando sobre la carta europea de
DDHH (esta tiene su propio juez que es el tribunal europeo de DDHH).
Aquí se puede demandar las mismas normas, este recurso se parece a una
demanda de inconstitucionalidad, este recurso pretende declarar nula una norma
de derecho secundario por vulnerar una norma de derecho primario incluyendo el
TUE- TJUE - CEDH. Los jueces internos no pueden hacerle control de legalidad a
las normas comunitarias, es el propio tribunal (TJUE) es que él que le va a hacer
control de legalidad a las normas de derecho secundario.
Acto aclarado: Cuando hay una norma que va a aplicar, pero el tribunal ya tiene
una sentencia la cual debe aplicarla.
Comunidad Andina
Antes de la colonia habían grupos indigenas diversos con reyes, caciques, que se
enfrentaban entre grupos, y se marcaban tres grupos importantes: Aztecas - Mayas -
Incas de los que eran llamados imperios.
Los incas se originan en Cusco y forman una familia real, forman un imperio de
alianzas políticas y con guerras dominaron gran parte de America del Sur, a los incas
también les llamaban Quechuas. Para comunicarse usaban el idioma del Quechua, que
se expande por el sur occidente colombiano, hasta el norte de Argentina.
Tienen una red de caminos por todo el imperio, una vez llegan a conquistarnos en
Portugal se permite que la elite brasileña tuviera el poder mientras que los españoles
no aceptaban esto de buena manera, querían que sus instituciones y organismos sean
dirigidos por personas españoles de nacimiento.
En cierto tiempo, Bolivar buscaba formar la gran Colombia, que eran una unión entre
países como Ecuador, Perú y Colombia pero al final dicha idea fracaso y los países se
dividen. Chile entro en su momento, pero con el golpe de estado que se produjo, Chile
dejo de pertenecer a la CAN
Nuestros países de America Latina tienen muchas cosas en común, pero no quieren
entregar su poder de forma eficaz, es por ese motivo que la CAN en comparación a la
UE es débil.
En el año de 2005 se crea la MercoSur, que es una comunidad con los países del sur
que tiene como idea unir a la CAN y ambos entrar como observadores a las otras
comunidades.
El país de Venezuela sale de la CAN debido a los tratados de libre comercio, salió
porque Venezuela no quiso firmarlos. Venezuela pasa a la comunidad de MercoSur, ya
que en ese momento los países eran de izquierda. Venezuela es rechazado de la
comunidad de MercoSur porque no respeta los derechos y esto genera la gran crisis
económica venezolana.
La CAN no tiene un nivel de desarrollo como tienen la UE, no tenemos una moneda
común, un libre tránsito de mercancías, en la CAN no se exige pasaporte, se entra con
la tarjeta andina de migración. Ecuador va a tener un elemento que cambia el
panorama de lo que es la CAN, Ecuador tenia una moneda que era el sucre y cayo en
crisis y acoge el dólar como moneda que fortalece la economía ecuatoriana. Perú creo
el nuevo sol pero a la par del dólar, tienen una economía semidolarizada, Bolivar
maneja pesos bolivianos y Colombia tiene su peso colombiano normal. Nuestro países
no han tenido la voluntad política para impulsar el proceso de integración.
Normas de derecho comunitario:
Normas secundarias: Son las decisiones del CAMRE (consejo andino de ministros de
relaciones exteriores) erga omnes, las decisiones de la comisión de la CAN son erga
omnes, resoluciones de la secretaria general de la CAN ínter partes, complementos de
complementación industrial ínter partes.
Del órgano 1 a 3 no tienen sede donde funcionan, los organismos 4-5-6 sí tienen sede.
Acción de nulidad: Esta en el artículo 17 del tratado del tribunal, el objeto es que
busca plantear que se declare la nulidad de una decisión comunitaria secundaria por
violar una norma primaria, se demanda del CAMRE por vulnerar un tratado fundacional,
pueden demandar titulares activos que son los países miembros, CAMRE, comisión,
secretaria general, las personas naturales y jurídicas que demuestren y acrediten
interés. Esta acción tiene caducidad de dos años. Se debe demostrar que hay una
evidente vulneración de norma jurídica superior, requiere petición de la parte, perjuicios
reparables, pagar caución que decrete medida cautelar. La sentencia 2 AN de 2005
(AN significa acción de nulidad). Las restricciones al comercio en la CAN, hay un
programa que es la liberación de comercio, si un producto ya transita libremente por la
CAN no se le puede imponer restricciones que evite esa circulación libre, las medidas
restrictivas como aranceles se colocan pero no pueden gravar algo que no estaba
gravado. Nunca las medidas pueden ir a restringir al comercio. El articulo 73 del
articulo de Cartagena establece las excepciones a las restricciones a las importaciones
de otro país. El termino es de dos años.
El procedimiento:
Inicio del proceso: Puede ser a oficio: La misma secretaria general arrancara proceso
judicial de incumplimiento a través de la nota de observaciones que es una resolución
de la secretaria general donde da inicio a la fase prejudicial de oficio.
A petición de parte: Inicia con una reclamación por un Estado o un particular, inicia
con la identificación del reclamante, invocando el artículo. 24 para los Estados y el
artículo. 25 para los particulares del tratado de creación, debo mencionar las medidas o
los hechos que configuran el incumplimiento, identificación de las normas, razones de
derecho, decir si el cumplimiento es flagrante o no, (la flagrancia tiene que ver con que
el incumplimiento es grotesco y evidente o si este es reiterado.) Y finalmente donde yo
puedo recibir notificaciones, y para los particulares es necesario acreditar el interés.
Cuando yo hago la reclamación a petición de parte esta debe ser admitida por la
secretaria general, también se puede inadmitir y en caso de que esto se de se darán 15
días para corregir, la secretaria para admitir o inadmitir tiene 5 días.
2) Comunicación.
3) Fase de contestación.
Ese término es mínimo de 10 días hábiles, los días hábiles se cuentan por el país al
que le están contando esos días, al país que le hicieron el requerimiento, 10 días há-
biles mínimo y máximo 60 días, la secretaria establece cuantos días va a otorgar, pero
si el cumplimiento es flagrante va a dar máximo 20 días, los Estados pueden pedir
ampliación del termino pero solamente hasta esos máximos, el Estado en ese término
va a contestar esto puede ser discutir los hechos, puede discutir las normas.
4) Reuniones.
5) Dictamen.
La demanda se presenta:
El Estado tiene 40 días para contestar la demanda contados con las reglas del país al
que le corre termino, la contestación es igual que la contestación interna, los requisitos
son exposición de hechos, excepciones de mérito y previas, pruebas, el Estado puede
allanarse etc. Si no se contesta la demanda no genera indicio.
Otra fase es la audiencia de alegatos de las partes, los alegatos son un análisis
probatorio que hacen las partes. La audiencia de alegatos se desarrolla en la ciudad de
Quito, la audiencia funciona que el presidente del tribunal habla con las partes y les va
a consultar el tiempo que van a usar, el presidente modula el tiempo de las partes, el
presidente dirige las intervenciones, el secretario del tribunal interviene primero que
hace unos relatos del caso, la parte demandada va de primero y luego el demandante,
estas intervenciones son descubiertas, una vez se cierra audiencia se levanta un acta.
Las partes pueden presentar ampliación de sus alegatos por escrito en los ocho días
siguientes a la realización de la audiencia. Esto no es obligatorio, es un tema
voluntario, es un tema de ampliación, mas no de sustitución de los alegatos. El escrito
no es más importante, forma aun todo con lo que se dijo en la audiencia de alegatos.
Terminados los ocho días el escrito entra al despacho del magistrado ponente para que
proyecte el proceso y mirar lo aprueban o no. Se permite que los magistrados pueda
sacar el voto o aclararlo. El TJCA dará 90 días al Estado para que cumpla el fallo, si no
cumple el Estado se puede llevar a cabo el procedimiento sumario de desacato de
sentencia. Tienen 40 días para que se pronuncien y califique, si el TJCA mira que esto
va para sanción la secretaria tiene 30 días para imponer sanción.
Interpretación prejudicial: Uno de los grandes problemas que tiene el derecho es el
de la interpretación, cada juez tiene una interpretación diferente, siempre que un juez
no cumpla el derecho comunitario me voy en acción de cumplimiento, cada juez tiene
una interpretación diferente. Cuando un juez nacional va a aplicar derecho comunitario
tiene la obligación de pedir interpretación prejudicial al derecho andino. Solo es un
proceso para los jueces, el TJCA andino profiere una sentencia diciendo al juez cuál es
la norma comunitaria que debe aplicar.
El TJCA dice cuál es la norma aplicable y como se debe aplicar. El TJCA no falla de
fondo porque le corresponde al juez local, no va a valorar pruebas y no interpreta el
derecho local.
El juez nacional hace la solicitud al tribunal de la IP, es una solicitud donde se explican
los hechos, la posición de las partes, se le puede formular preguntas, el TJCA recibe,
cumples los requisitos y dicta sentencia.
La decisión 486 de la CAN nos habla acerca de la propiedad industrial: Tiene que ver
con temas comerciales con el uso de la propiedad intelectual dirigida al comercio.
1. Propiedad industrial. Decisión 486 de 2000, lo primero que se protege son las
marcas, una marca es una representación gráfica, una figura tridemnecional que
identifica a un producto, el nombre identifica a un establecimiento de comercio y la
marca a un producto en concreto. La marca se protege con el registro, no con el
uso, el nombre comercial se protege con el registro. Una marca se registra en la
superintendencia de industria y comercio, la marca se protege por el término de 10
años susceptible de ser renovada. Si no renuevo el registro de la marca esta
disponible para que otra persona la registre. Se debe identificar muy bien el signo
distintivo, en este caso la SIC actúa administrativamente. Hay una infracción al
signo distintivo cuando alguien mas usurpa el signo distintivo y utiliza el mismo
signo o uno que genera riesgo de asimilación o confusión.
Confusión: Los dos signos distintivos son parecidos y el consumidor creería que esta
comprando en el mismo producto.
Asociación: Es cuando el consumidor sabe que se trata de otro producto distinto pero
lo asocia del original, me aprovecho de la fama que tiene la marca para sacar
dividendos.
Cualquier usurpación de la marca se la puede sacar del mercado, el titular puede exigir
que no se permita la exteriorización de la misma.
Secreto empresarial:
Las medidas físicas: Es guardar la formula en una caja secreta y contratar vigilantes y
demás.
La importancia del secreto empresarial es protegerlo.
Si puede haber imitación del secreto y si no hay prueba en que hay una relación entre
el secreto de A y B no hay infracción al secreto empresarial.
Estos organismos no tienen la posibilidad de crear derecho se rigen solo por el tratado
que aceptaron.
Es un organismo con corte neoliberal, esta se dedica a algo muy específico que es
promoción del comercio y temas ARANCELARIOS, esta surge para resolver un
problema que es una amenaza global ya que hay gobiernos que cuando no simpatizan
con otro estado utilizan medidas arancelarias para atacarlo lo cual afecta mucho a los
comerciantes ya que termina siendo víctima de las disputas políticas entre los estados,
entonces la idea de la organización mundial del comercio es establecer un marco en
que los estados puedan fijar aranceles, es fijar unos límites arancelarios para que los
estados no los puedan pasar y eso le da seguridad a los arancelarios para poder
invertir.
El segundo tema es que muchas veces los estados imponen barreras arancelarios por
que tienen barreras internas un ejemplo es el gobierno de Santos que subió los
aranceles a la papa, esto provoco que los compradores la compraran al mercado
interno y provoco que estos subieran los precios. Entonces Bélgica demando a
Colombia por las medidas arancelarias a la OMC para que Colombia bajara las
medidas arancelarias.
Un arancel es un cobro que hace el estado para poder importar o exportar un producto,
China, Cuba hacen parte del la OMC. La OMC tiene 164 miembros, tiene tendencias
neoliberales, tienen su sede en Ginebra Suiza.
Ejemplo de lo que hace la OMC: Los acuerdos GATT van tomando lineas de
productos y establecen valores arancelarios, en cuanto a aranceles la OMC creo lo que
se conoce como el arancel consolidado que es un arancel que tiene una tarifa que ha
sido fijada por la OMC donde solo la pueden subir por cosas muy concretas, si no hay
una justificación clara no pueden bajar el arancel consolidado. Los principios mas
importantes de GATT:
Litigios ante la OMC, trata de litigios entre partes estatales, sujetos de derecho
internacional público, los organismos internacionales se diseñan para los estados. No
hay forma de que los particulares puedan litigar. Los litigios son de un estado contra
otro estado.
El litigio empieza cuando un estado ha infringido los acuerdos GATT, cuando se han
violado los principios, cuando un estado ha tomado las medidas donping, el estado
demandante presenta su demanda ante la OMC, inicia:
4. Etapa de consultas: Dura 60 días, la convoca la OMC a los estados para llegar a
un acuerdo, generalmente se queda en esta etapa, los estados más fuertes
económicamente tienen la posibilidad de imponerle su propuesta a las naciones
menos desarrolladas. Vencido esos 60 días viene,
5. Etapa de grupo especial: Tiene 45 días para constituir un grupo especial, el grupo
especial es un grupo de funcionarios de la OMC, puede variar su número y ese
grupo especial hará las veces de juez pero no toman la decisión, las partes
presentan sus alegaciones por escrito, el grupo especial da un tiempo para hacerlo
dependiendo para la complejidad del caso. Presentadas las alegaciones por escrito
se convoca a primera audiencia donde se escucha los argumentos de las partes y
se puede pedir que se escuche expertos, lo estados pueden pedir que se convoque
a expertos que son personas que conocen de derecho internacional, el experto se
puede pronunciar sobre temas jurídicos, incluso dar la opinión de cual puede ser la
decisión. En la segunda audiencia se la convoca con el fin de escuchar a los
expertos.
6. Etapa de informe provisional: Es una primera decisión, se sabe si va a ganar o se
va a perder, ese informe provisional es una especie de sentencia, los estados
pueden pedir el reexamen, que es parecido a un recurso donde se le dice al grupo
especial que esta equivocado por tal motivo… por lo tanto se solicita que vuelva a
analizar la decisión.
7. Etapa de informe definitivo: Es la sentencia que quedo, luego de mirar la
decisión, y revaluarla, ese informe definitivo se lo pasa al consejo general que para
esto se va a llamar el órgano de solución de diferencias de la OMC, el consejo
general solo lo puede hacer es rechazar el informe por unanimidad donde votan
todos, incluyendo las partes del litigio, por eso es imposible que no se rechaza el
informe definitivo, el consejo general tiene 60 días para rechazarlo.
8. El informe definitivo se convierte en resolución.
9. Apelación: Se puede interponer, las apelación va contra la resolución y la OMC
tiene el organismo de permanente de apelaciones, esta conformado por 7 juristas
de países miembros de la OMC, para cada apelación el director de la OMC nombra
a 3 abogados, esos abogados se los nombra cada 4 años, este órgano escucha a
las dos partes, y tiene 60 días para realizar un informe de apelación donde se
puede modificar, cambiar o rechazar la resolución. Se crea el informe y se lo envía
al consejo general que se llamara órgano de solución de diferencias que lo podrá
rechazar en los 30 días siguientes, si no lo rechaza se convierte en la resolución
definitiva.
Una vez la resolución se profiere el estado tiene 60 días para cumplir, si no lo hace en
el caso de renuencia se le puede pedir a la OMC que se impongan medidas de torsión
que consiste en que otros estados impongan barreras arancelarias al estado infractor.
El estado que perdió puede pedir un arbitraje internacional para que le fije como
cumplir el fallo.
La ONU entre sus múltiples estrategias para mantener la paz mundial es impulsar el
intercambio comercial bajo el principio de paz a través del comercio. Se crea la
comisión de la ONU para el derecho mercantil tiene como función:
- Cada uno de los países tienen normas diferentes y esto dificulta el comercio, normas
unificadas es que todos los países tengan las mismas normas.
CNDUMI: UNCITRAL. Qué es la comisión de las naciones unidas para el derecho
mercantil internacional.
Resulta que la ONU entre sus múltiples estrategias para mantener la paz mundial una
de sus estrategias va a ser impulsar el intercambio comercial en ese principio de paz a
través del comercio.
Uno de los principales problemas es que los países tienen normas diferentes y eso
dificulta el comercio, entonces el objetivo es tratar de que los estados tengan normas
armonizadas o unificadas en torno al derecho mercantil internacional eso nos lleva al
problema de explicar que son normas armonizadas o unificadas en el derecho
mercantil.
Unificadas: Que todos los países tengan las mismas normas, que todos los estados
utilicen el mismo marco jurídico para regular una determinada situación.
La CNDUMI está conformado por delegados de los estados que se reúnen una vez al
año alternando en New York, en un inicio cuando nació tenía 29 miembros ósea 29
comisionados en 1973 la asamblea de la ONU decidió ampliarlo a 364 miembros, y en
2002 a 605 comisionados eso hasta hoy en día.
Los comisionados los designan los estados miembros de la ONU y cada estado tiene
un número de miembros que puede nombrar, normalmente son nombrados
académicos y litigantes que conozcan mucho del derecho mercantil internacional, los
comisionados suelen también invitar externos.
La CNDUMI tiene unas técnicas para lograr unificar el derecho internacional y estas
pueden ser técnicas legislativas o contractuales.
Técnicas legislativas: Convenciones las cuales permiten que los estados unifiquen
sus normas, primero se requiere que el grupo de trabajo produzca la convención luego
los estados suscriban y tercero que los estados ratifiquen y cuarto el depositario de la
convención y de las ratificaciones va a ser la misma CNDUMI estas convenciones van
a ser a su vez soft law.
Instrumento que permite a los estados reconocen laudos arbitrales reconocidos en otro
país, cuando ese laudo se lo trae a Colombia se debe aplixar exe quatur y se aplicara
la convención de New York de 1958 lo q hace es que todos los países que son
firmantes de la misma apliquen las mismas causales para reconocer una comisión
extranjera.
Hay también una convención de New York de 2005 sobre comercio electrónico la cual
ha sido ratificada por pocos estados los cuales no son gigantes tecnológicos, esta
comisión dice cosas q los estados tienen en sus órganos internos y por ello no es muy
útil.
La siguiente técnica de la CNUDMI son las leyes modelo las cuales son proyectos de
ley, ese proyecto de ley modelo se pone a disposición de los estados, la CNUDMI no
tiene potestad legislativa, entonces la CNUDMI crea este proyecto y lo pone a
disposición de los estados y ellos lo pueden adoptar SI QUIEREN a través de sus
congresos, pero si no es vinculante.
Estas leyes no unifican, sino que armonizan el derecho internacional para que sea
parecido, no se lo unifica porque los estados modifican las normas. Colombia adopta
por ejemplo la ley de comercio electrónico, ley de arbitraje, y la ley 1563 del año 2012.
En las leyes modelo también hay fracasos.
Guías legislativas y recomendaciones: Este es de los 3 tal vez el menos fuerte, esta
es una estrategia para armonizar no para unificar, donde la CNUDMI da una gu ía para
dirigir a los estados, da una guía de como hacer una forma, de tal suerte que cuando el
estado va a expedir una le debe tener en cuenta esas recomendaciones.
En algún momento la CNUDMI creo una guía de mediación internacional para que los
estados tuvieran una guía al querer crear una ley de mediación internacional, cuando
las guías se implementan el estado expide una ley orientada en la guía, la diferencia de
esta con la ley modelo, es que la ley modelo me entrega la ley ya hecha.
Esta cámara tiene una corte de arbitraje internacional de las mas reconocidas del
planeta a nivel internacional se llaman cortes de arbitraje lo que aquí se conoce como
centro de arbitraje, la cámara o sus laudos arbitrales son muy importantes debido a que
parís puede establecer un mecanismo de control sobre los laudos, el los controla a
través del recurso extraordinario de anulación.
En conclusión, lo primero que hace es servir como centro de solución de diferencias
tiene un tribunal arbitral.
Por ejemplo, algunos ejemplos de costumbre internacional son los: Iconterms, y los
términos de comercio internacional debido a que uno de los problemas del comercio
internacional es el idioma.
Cada una de las siguientes siglas representa un cumulo de obligaciones.
La cámara llega a la conclusión de cuáles son los contratos que más se celebran a
nivel mundial y los regula bajo unas siglas, y todas las obligaciones se regulan por lo
que ella establece.
Las reglas USP 600 CCI tiene que ver con el mundo financiero se hacen en el negocio
del crédito documentado y sus contratos para resolver conflictos, es la forma como se
ejerce el crédito documentado.
La comuna de parís genera lasos de colaboración entre las cámaras de comercio para
prevenir los delitos transnacionales.
- Proyectos de convenciones.
- Proyectos de leyes modelo.
- Cláusulas contractuales.
- Modelos de contratos.
- Modelo de reglamento arbitral.
El Instituto Unidroit tiene funciones muy parecidas a la de la CNUDMI; lo que nos lleva
a las convenciones, leyes modelo, que los estados si quieren adoptan o no, sin
embargo hay una cuestión muy especial que no la tiene la CNUDMI y son los principios
Unidroit, estos se han convertido en una de las obras más importantes por parte del
derecho internacional y estos se han convertido en fuente de lo que es el derecho
mercantil internacional.
La primera fuente del derecho mercantil internacional es el contrato: Este lo
vamos a interpretar con base en los principios UNIDROIT; esos principios de una idea
anglosajona muy vigente en los estados unidos llamada restament que es una
estructura que hacen las barras de litigantes donde recogen toda la jurisprudencia y
definen los principios, esto se está actualizando constantemente.
Nuestra formación jurídica va a ser de corte francés y alemán, debido a que Francia -
Alemania e Italia se va a convertir en el centro de producción jurídica y por esa vía esas
obras llegan a América latina.
Los principios landon tienen ese nombre debido a que se los encargaron al profesor
lando.
Estos principios del derecho europeo son muy importantes, estos tienen su ámbito de
aplicación europeo, para países como los nuestros que no conoce mucho el derecho
europeo se vuelven soft law, los principios unidroit también son soft law pero tiene
mucha más influencia ya que tienen en cuenta la jurisprudencia colombiana.
Principio de buena fe
Entonces el para solucionarlo decide crear una diosa Fides que es la diosa de la buena
fe, es por ello que los romanos comienzan a tenerle mucho miedo a los dioses y es as í
como nace el principio del PACTA SUN SERVANDA: los contratos son para cumplirse,
eso surge por una situación religiosa, el contrato hay que cumplirlo porque sino los
dioses me van a castigar, por eso el derecho es tan formalista. Y luego esto evoluciona
ya que no solo hay que cumplir los contratos sino que al colocar a la diosa fides en el
contrato hay que cumplirlo honestamente.
Debo celebrar el contrato actuando de buena fe y es así como surge ese principio, los
contratantes deben actuar de manera muy honesta al celebrar un contrato.
Los contratantes deben actuar de manera trasparente para no enfadar a la diosa de la
fe, los romanos se van a comenzar a expandir y se van a tomar la mitad del reino
unido.
Cuando los romanos conquistan a estos pueblos se encuentran con un problema, los
españoles cuando llegaron a américa vinieron a evangelizar y obligan a aprender el
cristianismo y a aprender el español, esa forma no fue la de los romanos ya que a ellos
no les interesaba propagar su religión por el mundo.
Esto es importante debido a que cuando los romanos comiencen a hacer negocios con
otros pueblos como por ejemplo con los judíos, cada uno creía en cosas diferentes y
tenían problemas religiosos al momento de celebrar los contratos.
La iglesia en la edad media conservo los textos del derecho romano y los primeros que
los conservaron eran sacerdotes, se conserva este concepto hasta la edad media.
Napoleon da la idea de juntar todas esas ideas y se crea el código civil y en el mismo
se incorpora el concepto de la buena fe.
Buena fe subjetiva: Es una buena fe que tiene que ver con la intención de la persona,
con la finalidad, se supone que la persona tiene la idea de actuar conforme a derecho.
Es de la persona, del convencimiento. Esta se utiliza en el derecho de bienes.
Buena fe objetiva: Tiene que ver con actos positivos que despliegue la parte para
demostrar su buena fe, son conductas, hechos que desarrollan las partes, ya no es la
intensión.
Informar sobre el uso del producto. Esto lo debe probar el que lo afirma. y todo ello
configura el deber de información. Las partes deben informar lo que se conoce como
información relevante.
Deberes de la buena fe, están dentro de la buena fe objetiva que es una conducta, la
buena fe subjetiva es un pensar, la buena fe objetiva es actuar conforme a derecho,
demostrar un comportamiento conforme a la buena fe. Ese comportamiento debe ser
atado a los deberes de la buena fe.
CASO 1: Un camión que estaba asegurado contra todo riesgo se había estrellado en
una peña y luego lo que hicieron es que lo lanzaron por otro barranco para que les
cubra la pérdida total y la aseguradora se dio cuenta del fraude que querían cometer,
con pruebas como la grúa en la que lo llevaron a lanzarlo por el barranco y porque el
conductor quedo bien.
Para sacarle ese provecho a la bolsa de valores lo que hacen es tener una información
privilegiada (esto quiere decir que es tener una información que los demás actores de
mercado no tienen) y usarla en provecho propio para obtener beneficios del mercado
bursátil y no solamente atenta con este deber, sino que también es un delito, llamado
uso indebido de información privilegiada.
CASO 1: Otro ejemplo del deber de diligencia es el tema de las pir ámides que
demandaron al estado, en Pasto los jueces se declararon impedidos y la rama tuvo que
convocar a unos juzgados para que lleguen las personas que no tengan conflicto de
interés, todas las demandas fueron rechazadas ya que al momento de entregar la plata
no se informó no se asesoró no miro las garantías haciendo una operación riesgosa por
ende no es culpa del estado sino de la persona, porque falto el deber de diligencia.
Este deber se ha popularizado hace referencia a investigar quién es la contraparte de
un contrato y si el objeto sobre el cual recae el negocio es licito o no.
Cuando una persona en el marco de un contrato realiza actuaciones que alteran las
condiciones de la otra, creando, modificando o extinguiendo obligaciones luego no
podrá desconocer esos actos ni esas obligaciones (es decir que no puede echarse para
atrás y si se hace se está violando un deber de la buena fe). Ejm: Cuando se tiene un
crédito con un banco y se está pagando las cuotas mensuales por x número de años
(tener en cuenta el tema de plazos, porque hay una ley que dice las entidades del
sector financiero están obligadas a recibir pagos anticipados, esto no opera para
particulares), en esas cuotas se ha pagado adicionales y se ha hecho por 9 años y
llega un día y pide saber cuánto le hace falta para pagar y le dicen que le falta 5
millones y el banco le expide un paz y salvo, luego no puede el banco decir que fue un
error en el sistema y no es válido el paz y salvo.
La corte aclara que estos elementos de irse contra el propio acto es una violación a la
buena fe, irse contra el propio acto no es válido (se utiliza mucho en contratos), esto de
los errores en los paz y salvos le ha pasado a icetex, fondo nacional del ahorro, a todas
las entidades financieras, a todas estas se les ha ordenado que respeten sus propios
paz y salvo a partir de ahí los bancos suelen incluir una cláusula en algunas
liquidaciones y es que está sujeta a revisión o que no es la liquidación definitiva.
Estos principios subyacen a todo el derecho, si bien el derecho administrativo tiene una
formación francesa, los fundamentos, historia las instituciones, la base siempre ser á el
derecho romano (incluso el derecho penal).
Teoria de la imprevisión
“caso gas burdeus” hay un francés llamado Francois Ost, dice que porque las personas
celebramos contratos y la respuesta es porque los humanos no controlamos el futuro,
lo que se quiere es asegurar el futuro de alguna manera, las partes al celebrar el
contrato se hacen una idea del futuro, la representación es una idea Ejm: 18 – enero -
2020 aquí se hace una representación de un futuro diciendo que el 18 – enero - 2021
se va a pagar la deuda, suponiendo que las condiciones van a ser más o menos las
mismas, con base en esa representación se constituye las obligaciones.
Representarse es imaginarse.
Requisitos:
Debe ser un contrato de tracto sucesivo estos son aquellos que se proyectan en el
tiempo pjm: el contrato de arrendamiento, en el de suministro en este las obligaciones
son constantes no se agota con una sola obligación, en el de seguro o contratos de
ejecución instantánea con prestación diferida este contrato hace referencia a que
se va a diferir en el tiempo una de las prestaciones pjm: venta de una botella de agua,
pero la plata se la da después.
Tiene que existir obligaciones diferidas en el tiempo.
Si se dan todos estos elementos la persona puede solicitar que el juez le equilibre el
contrato sino es posible equilibrarse que se termine, Ejm: En un arrendamiento rebajar
el canon, esta rebaja no tiene que ser permanente, sino que pueden ser temporales.
Este fenómeno se da cuando un comerciante normal puesto en las mismas
circunstancias pudo prever el riesgo.
Los árbitros son los que van a resolver la disputa, por eso los principios unidroit son
importantes porque aquí se encuentra esta teoría de la imprevisión sino se pacta
arbitraje se debe pactar la jurisdicción aplicable, se utiliza el convenio de roma (es
principalmente europea para ellos es hard law) tomado como soft law y se aplica en la
jurisdicción del lugar donde se entrega la prestación característica del contrato pjm: en
la compraventa es la entrega entonces será en la sede del lugar de la entrega, si la
entrega iba a ser en ee.uu será la legislación de new york si es en cartagena serán los
jueces colombiano.
Según estudios adelantados por la oms, más del 99% de los contratos internacionales
tienen arbitraje son poquitos los que tienen pactado arbitraje y se vayan a jueces
domésticos (esto a nivel internacional).
Para ingresar a internet se coloca una dirección y hay diferencia entre lenguaje de
maquina y lenguaje humano, el lenguaje humano es analógico.
En la OMPI se da un registro nacional de todas las marcas para que sean protegidas
por todos los países miembros de la OMPI.
Los dominios de segundo nivel son: Edu que me indica que es educativa, y co. Que me
indica que es de Colombia
¿Como hace el juzgado para ordenar que tal o cual página se cierra, como me
obliga a cerrar dicho contrato de hosting? Existe el ICANN que queda en los
Estados Unidos y es una corporación privada a que se encarga de manejar los
nombres de dominio de la mayor parte de población en occidente, básicamente es un
registro mundial de los nombres de dominio de todo el país, del nombre y del numero
(el cual es el lenguaje de maquina).
Resulta que ICANN tiene algo que se llama la UDRP: Que es la política uniforme de
resolución de disputas. Siempre que se realiza un contrato de hosting en el contrato se
están aceptando las UDRP.
Una vez que verifiquemos todo esto se va aun arbitraje teniendo en cuenta las UDRP
en estas se han establecido 8 centros de arbitraje en el mundo para solucionar dichas
disputas uno de los mas conocidos es el de la OMPI.
En conclusión, la OMPI soluciona los problemas de los nombres de dominio. Esto tiene
posibilidades de ejecutabilidad ya que el ICANN lo cumple directamente.
Contrato de mercadería
Para hablar del contrato de mercaderías debemos entender unas nociones de lo que es
la economía, hay que partir diciendo que vivimos en la sociedad de la complejidad,
porque si puede ser que el conflicto siempre ha sido parte de la sociedad, pero en
América latina por su lado católico no ha tenido guerras, pero todos los demás si,
nuestros problemas han sido por otras cosas, los conflictos humanos siempre están
allí, puede que se varié el conflicto pero siempre esta, esto porque hasta el siglo XVIII
no había sociedad de la complejidad, pues entre menos democracia menos complejo
porque era un rey y él decía y pensaba todo, no estaban tan conectados los países,
pero esto comienza a cambiar con la conquista de América, y conquista a España,
donde aprovechan a independizarse varios países, entre ellos nosotros, entonces
surge un flujo de comercio que la humanidad nunca antes había tenido, pues solo
estaban las rutas del mediterráneo, las rutas de los vikingos, unas rutas de comercio
entorno a la costa de China y Japón y otras respecto al indico, y muy pocas rutas
terrestres, era una época donde era sálvese quien pueda, pero después con las
independencia de usa, en el siglo 19 se vuelve poderoso económicamente, aparece
Canadá y aparecemos nosotros, y a partir del siglo 20 aparece la época de la
complejidad, donde cada cosa tiene un proceso, entre más crece se va complicando,
toda cosa tiene una normatividad y eso lo hace complejo.
El comercio mundial también sufrió lo de la complejidad, porque antes solo había
compra y venta, y eso fue cambiando y hoy en día es muy complejo, no funciona como
se ve, no solo es decirle ya no vamos a venderle a usa, porque puede que ya una
empresa tenga varios negocios con ese país y ya dejarlo de hacer es complejo.
A veces uno cree que los países se mueven de otra manera, pero es más complejo de
lo que se mira.
Entonces los sujetos de derecho internacional son: Empresa con empresa, empresa-
estado, hay otros casos donde es una emanación de un estado con una empresa, hay
que saber qué estado es una nación, y tiene el estado emanaciones, Ejm: Las
universidades públicas, la alcaldía, la gobernación, entonces puede que una
emanación del estado celebre un contrato internacional con una empresa extrajera,
también hay contratos donde están estado y estado, pero estos son más raros a un.
Empresa – Empresa.
Estado – Empresa.
Emanación del estado – Empresa.
Estado – Estado.
Para que el contrato sea internacional el objeto del contrato ya sea un bien o un
servicio debe cruzar fronteras.
Resulta que aquí la cosa funciona diferente a lo que pasa al interior del país, cuando el
contrato es internacional, existe un espacio sin regulación, entonces las partes o los
empresarios son libres, no hay un supra - estado, que regule los estados, y que regule
por ende los contratos, se queda con un vacío, y por eso se aplican unas fuentes:
- El mismo contrato.
Las partes lo realizan el contrato como quieran, porque son libres, pero lo hace de
forma muy detallada, porque implica la configuración de las obligaciones, porque no
existe código de comercio internacional, al regular el contrato hay que ver todo.
- Después del contrato, aplicamos las demás fuentes, aparece la lex mercatoria, la
costumbre mercantil.
El comercio internacional está desde tiempo, existe desde que existen los estados,
entonces hay una serie de costumbres de tradiciones jurídicas, que nos obligan,
entonces lo que no se regule en el contrato nos vamos a la costumbre.
¿En esta tercera fuente aplica para los contratos de adhesión o solo los
consensuales?
Comerciante colombiano con comerciante chino puede colocar como ley aplicable la
ley de New York, no hay ningún problema, lo más común es aplicar la ley de una de las
partes, pero si es posible aplicar la de otro país, así no tengan ninguna relación con el
estado distinto al de las partes, normalmente se aplica la ley de una de las partes, pero
la de la parte más poderosa, es decir del país industrializado, y si es comerciante
pequeño pues toca aceptar las ventajas del país más industrializado, entre esas que
escoja la ley aplicable, o la ley aplicable de ese país.
Para ser comerciante fuerte tiene que vender algo muy exclusivo, es decir que solo
vende él y nadie más, o ser un país industrializado que tiene el mercado.
No siempre el que vende es la parte fuerte, también cuando por ejemplo un
comerciante colombiano le vende a usa, pues será usa comprador y será la parte fuerte
(quien tiene la plata manda).
En los contratos internacionales no solo es necesario que se fije una ley de un pa ís,
para aplicar al contrato, sino que la práctica comercial indica que también se debe
especificar la ciudad específica, y esto es porque hay países federales, en Colombia no
hay ese problema porque somos centralistas y tenemos el mismo código comercial
para todo el país, pero con usa es distinto porque cada estado tiene un código,
entonces hay que decir el país y la ciudad, por el tema de los países federales.
Conclusión
El convenio de Roma dice que las partes tienen libertad de escogencia en la ley
aplicable, pero si no la escogen, se debe buscar el país con el que haya vínculos más
estrechos y aquí hay dos posibilidades los países del mundo anglosajón van aplicar
proper law, en el civil law aplican la prestación característica.
La Convención de Viena del año 80 aparece, pues porque los países por esa libertad
que tenían al comerciar, se ve la necesidad de regular algunos aspectos, Ejm validez
de la oferta, como se hace la entrega, algunos elementos de responsabilidad civil,
entonces los estados por vía de la CNUDMI tomaron la decisión de regular la
compraventa internacional de mercaderías, no de mercancías, sino de mercaderías, y
en el año 80 se decide suscribir en el seno de la CNUDMI la Convención de Viena del
1980 para la compraventa de mercaderías,(recordar que la CNUDMI se reúne
alternando un año en Viena y otro en New York), resulta que en 1980 se reunió en
Viena y allá se suscribió esta convención, que no hay que confundir la convención de
Viena de los tratados.
La Convención de Viena del año 80 es de carácter comercial, y va ser firmada y
ratificada por la mayor parte de estados de la tierra, incluida Colombia, que la suscribió
y la ratifico.
Esta es una convención soft law, que quiere decir que es una convención blanda, es
decir una convención que no tiene una corte que la arbitraje, no tiene juez
prestablecido, lo contrario a una convención soft law es una convención hard law, que
es dura como la convención interamericana que tiene la corte interamericana, la CAN,
que tiene el tribunal de justicia de la CAN, la Convención de Viena no tiene ningún
tribunal que la arbitraje, no tiene corte de justicia, las disputas se llevan a los jueces
locales o a los arbitrajes si se pactaron arbitrajes de cualquier parte del mundo.
No tiene un juez, ni tampoco se juzga al estado sino la cumple, está dirigida más a las
relaciones privadas.
Se dice que esta convención mueve más o menos el 80 o 85% del comercio mundial,
de las cosas que llegan a Colombia, casi todas se mueven por Convención de Viena,
es decir que el celular, el carro, el bombillo, todo lo importado, ha entrado al país por
vía de Convención Viena, ese contrato para entrar mercancías estaba gobernado por
convención de Viena.
En el art 1.1 literal b-. Entonces el primer requisito es que sean empresas que tengan
sus establecimientos en lugares distintos. Aquí es importante destacar que en los
estados federales las normas que operan son las normas federales.
Además, debe aplicarse la convención por la vía directa o también se puede aplicar por
la vía indirecta: La vía directa es el art 1.1 letra a: Tenemos un contrato entre 2 países
distintos los cuales son miembros de la convención de Viena, un ejemplo de ello es un
comerciante colombiano y uno de países bajos, en este caso las fuentes son:
1. Contrato.
2. Convención de Viena.
3. Lex mercatoria.
4. Principios generales Unidroit.
5. Ley aplicable escogida por las partes (Convención de Roma).
La vía indirecta se presenta cuando tenemos un estado que no es miembro y un estado
que si es miembro de la convención de Viena y esos dos estados celebran un contrato
de venta internacional de mercaderías. Se requiere que los estados hayan escogido
como ley aplicable la ley del estado que si es miembro de la Convención de Viena para
darle aplicación a la misma.
Requisitos de aplicación por la vía directa o indirecta, pero existen unos requisitos de
aplicación.
5. Barcos y aviones.
6. Venta de electricidad.
Estos son unilaterales, solo una de las partes tiene obligación. La compraventa
tradicionalmente en el derecho internacional es consensual, salvo que se trate de
bienes inmuebles caso en el cual se debe acudir a la escritura pública. Sin embargo, la
Convención fue respetuosa del ordenamiento jurídico de los países, la Convención en
el artículo 86 decidió establecer que si algún país tuviera solemnidad para la
celebración de un contrato esta debía acatarse, pero esto es muy excepcional ya que
los países mantienen la idea de que la solemnidad es consensual. Un ejemplo es la
compraventa de vehículos.
El artículo 29 nos indica que, si las partes pueden volver solemne el contrato, en este
se puede plantear que el contrato no puede modificarse o terminarse si no hay mutuo
acuerdo, las partes pueden plantear una solemnidad para la modificación o extinción
del contrato.
Si las 2 partes en un contrato dejan por sentado que la modificación del contrato se
hará por escrito en principio se dice lo que las partes han dicho, si eso se genera no
pueden las partes luego alegar la cláusula.
Cuál es la teoría del negocio jurídico: Es una manifestación de la voluntad que crea
modifica o extingue obligaciones jurídicas patrimoniales. El negocio a su vez puede ser
unilateral, plurilateral y bilateral. Esta clasificación si depende del número de personas
que participen un ejemplo de unilateral es el testamento, lo contenido en títulos valores,
los cuasi contratos.
El articulo 7.1 y 7.2 son muy importantes. La primera fuentes es contrato, convención,
lex mercatoria, principios y ley aplicable.
tiempo).
Art. 7.1 Dice cómo se debe aplicar la convención,
Hoy en día, la oferta se usa por medios digitales a través de la firma electrónica y
digital.
La corte suprema de Justicia sentó una regla que cuando estamos ante el problemas
de las cosas de genero y cuerpos cierto, el genero no perece, cuando hay cuerpo cierto
que es único en el universo y por lo tanto el contrato no se va a poder cumplir, la corte
analizo la compraventa de cosas de genero hizo una pauta que se puede hacer
contratos con cosas de genero, pero la corte dice que un contrato que establezca solo
el genero no se puede cumplir, así sea la venta de una cosa de genero debe
delimitarse ese genero al menos por su cantidad.
La oferta y aceptación se manejan por este medio y no hay que dejarla de lado, la
oferta es válida cuando llega al correo del destinatario y la aceptación es válida cuando
al buzón del oferente llega.
La primera clausula siempre es el objeto, y hay que hacerlo súper preciso; cuando uno
redacta un contrato tiene que partir por una base y es que no solo hay que redactarlo
para entenderlo uno, sino redactarlo para que un tercero que es el juez ajeno a el
contrato lo entienda, un contrato tiene que ser evidente, claro, a veces redundante en la
redacción del contrato.
12. Sistema de crédito documentario, Como forma de pago, esta es una figura
que viene desde la edad media que es donde aparecen los títulos valores,
Ejm: Tenemos un vendedor colombiano ubicado en Cartagena, y un
comprador de usa en Miami, allí el comprador como sabe que si paga el
vendedor le va enviar la mercancía, entonces el comprador hará un crédito con
un banco en el que le dirá usted va retener ese dinero, y se lo da si solo el
vendedor presenta unos documentos donde conste que va entregar la
cantidad de x de pulpa de fruta, en Miami, entonces para que al vendedor le
paguen debe enviar esa mercancía, que ira por barco, entonces la
transportadora le entrega un documento al vendedor que es un conocimiento
de embarque (bl: bill of landing), donde dice que fue lo que envió y que se
recoge en Miami, entonces el vendedor va al banco y el banco debe verificar
que ese BL coincida con lo que el comprador le había dicho, si el bl está bien
el banco le pasa la plata al vendedor, pero claro está que el banco cobra por
esa operación
13. Cheque, Es un título valor, que tiene una característica, donde es un título
valor que está en desuso, se pierde porque se presta para fraudes, las
personas no utilizan ya casi los medios físicos, y lo otro porque los pagos
electrónicos son más rápidos y económicos, funcionaba era que se realizaba
el cheque y se lo envía por correo, para que en el país que se recibe vaya esa
persona a cobrar el cheque en un banco sucursal del banco que se envía,
Ejm: Se envía desde bancolombia un cheque entonces en el país por eje usa
deben buscar una sucursal de bancolombia, para reclamar el cheque.
14. Se usa mas hoy en día, pero entre comerciantes que se tienen confianza, este
utiliza el mecanismo swift, que es un sistema internacional de comunicaciones
entre los bancos, y funciona con internet, todos los bancos tienen este sistema
swift para realizar transferencias, que es un código único de cada banco. en
europa tiene el sistema iban que solo es un código europeo para que se haga
entre ellos, pero de Colombia a España por ejemplo utilizamos es el swift, el
iban solo es para europeos y contratos europeos, hay figuras de triangulación
para evitar impuestos fuertes
En la cláusula del precio, también se pacta la entrega, es decir que se debe pactar
el ddp que quiere decir inconterms, que debe estar certificado por cámara de comercio
de parís, y pues inconterms son términos de comercio internacional, se pacta de esta
manera porque es más fácil que le digo puerto de destino, es decir ddp, y esto es
porque la dian necesita ver a quien le cobra el arancel.
inconterms 2020 están vigentes por 10 años, y son varias siglas, y en total hay 11
inconterms, que están divididos en 4 grupos, en el grupo e solo hay 1, en el grupo f hay
3, en el grupo c hay 4 y en el grupo d hay 3, la diferencia entre estos es donde va la
mercancía.
en la izquierda está el negocio del vendedor, la planta de creación de pulpa de fruta del
vendedor, ese vendedor para poder llegar al negocio del comprador que está en la
derecha, la empresa del comerciante gringo que quiere recibir la fruta, debe hacer todo
el camino de la imagen que se llama la maniobra de comercio internacional, entonces
el vendedor lo que hace es que coge su mercancía, la monta en un camión (es verde
en la imagen) y lo va llevar a la compañía de transporte, que hará el transporte
internacional, esa compañía de transporte internacional tiene que hacer los trámites de
aduana, o contratamos a una empresa que haga los tramites de aduana de
exportación, el estado col cobra por exportar, una vez hecho la aduana de exportación,
se puede hacer la maniobra de carga de la mercancía al barco en el puerto de
embarque, luego esa mercancía viaja y llega al puerto de destino, allá en miami, allá
toca hacer la maniobra de descarga, una vez se hace esta hay que hacer la aduana de
importación, hecha esta toma la mercancía una compañía de transporte y la lleva en
carro hasta el local del comprador.
Los incoterms para todo tipo de transporte son: ExW. - C que es libre transportista, C
que es el transporte pagado a.
Los incoterms para transporte marítimo.
Este incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que
no sean sus instalaciones.
Este incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para
mercancías en contenedores ya que la responsabilidad se transmite cuando la
mercancía se carga a bordo del buque (la mercancía está físicamente tocando el suelo
del buque), pero los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal por
tanto, si la mercancía sufriera algún daño mientras está en el contenedor sería muy
difícil establecer cuando sucedió.
La novedad de este incoterm en la versión 2020 hace referencia las coberturas del
seguro que debe contratar el vendedor apuntando que deben ser las mismas que las
proporcionadas por las Cláusulas C de las Institute Cargo Clauses, es decir el seguro
debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino. Es un incoterm que solo se utiliza para
el transporte marítimo. Es un incoterm muy utilizado ya que determina el valor en
aduana.
La novedad en este incoterm respecto a los incoterms de 2010 reside de nuevo en las
coberturas del seguro, en este caso, el seguro además de obligatorio debe contener las
mismas coberturas que las proporcionadas por las Cláusulas A de las Institute Cargo
Clause, la mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista en destino.
Este incoterm es justo el opuesto a EXW, el vendedor asume todos los gastos y
riesgos.
Glosario: Pais de origen el del exportador, el país del destino el del importador.
Los inconterms 2020 se pueden clasificar según: Prevalece el tipo de transporte.
Para cualquier modo de transporte se utiliza los inconterms: EXW (En fábrica).
Franco transportista (FCA). Transporte pagado hasta (CPT). Transporte y seguros
pagados hasta (CIP). Entrega en lugar (DPA). Entrega en lugar descargada (DPU).
Entregada derechos pagados (DDP).
Para
transporte marítimo se utiliza los incortems: FAS franco al costado del buque.
Franco a bordo (FOB). Coste y flete (CFR). Coste, seguro y flete (CIF).
Transporte principal: Cuando intervienen varios transportistas el que se coloca en llevar
la carga debe descargar y cargar la mercancía.
- Indicar el inconterm.
- Indicar el puerto de entrega (llegada).
- Indicar la versión.
Inconterms 2020
Los Inconterms de la familia CPT se usa para cualquier transporte, CIP también se usa
para cualquier medio de transporte.
Inconterms clase C.
Son muy utilizados esta clase. Los inconterms de la clase F el comprador paga el
transporte y asume el riesgo, si él compra el seguro es el comprador. esta incompleta
la clase.
CFR Cost and Freight/ Coste y flete.
·El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto
de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y
generalmente los gastos de descarga.
·El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el
destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a
bordo, por lo que aunque no es obligatorio, suele contratar seguro.
La novedad en este incoterm respecto a los incoterms de 2010 reside de nuevo en las
coberturas del seguro, en este caso, el seguro además de obligatorio debe contener las
mismas coberturas que las proporcionadas por las Cláusulas A de las Institute Cargo
Clause, la mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista en destino.
CPT: Esta clase de inconterms significa transporte pagado hasta, es un inconterms que
se utiliza para transporte multimodal, es decir no solamente es para transporte marítimo
sino para camiones, aviones, etc. Se los puede sacar los inconterms desde varios
lugares, podemos encontrarnos con transportes de cargas como de camiones. En esta
clase no hay puerto, el vendedor en el CPT carga mercancía, paga aduna de
exportación y ese camión lleva la mercancía hasta el lugar de destino que puede ser la
misma sede del comprador. El transporte principal que pasa frontera lo paga el
vendedor, el riesgo se traslada desde el momento en que se carga el transporte
principal. En el momento en que se carga el camión que cruce frontera se traslada el
riesgo al comprador, el riesgo se asume en el momento en que la mercancía queda
cargada en el transporte principal, quien descarga en el lugar de destino la hace el
comprador.
CIF: Es el mismo CPT con seguro, transporte y seguro pagado hasta, tiene la misma
dinámica pero la diferencia es que el vendedor paga un seguro que proteja el riesgo
que asume el comprador con la entrega de la mercancía, el seguro es por 110% de la
mercancía que cubre al comprador. Si la mercancía se pierde el seguro le paga al
comprador la mercancía. Esta modalidad es para transporte marítimo. En el CIF si hay
varios transporte, si hay varios transportes, normalmente las empresas de transporte
multimodal ofrecen seguros que ofrecen toda la mercancía por todos los transportes
que se ofrecen, solo se contrata a un solo operador de transporte. En los CIF la
escogencia del transporte principal la hace el vendedor pero el riesgo lo asume el
comprador, la póliza debe cubrir el 110% del coste total de la operación. Cubre el
seguro desde que la mercancía queda cargada en el transporte principal hasta que es
descargada.
Inconterms clase D
Son los inconterms que implican mayor obligación para el vendedor, tienen la mayor
carga, la mercancía se entrega en el país del comprador, el vendedor asume los costos
para levar la mercancía para al país del comprador, esta clase son para transporte
multimodal:
DDP: Entregado con derechos pagados. Es el mas completo para el vendedor, tiene
que hacer mas cosas, es entregado con derechos de pagos de aduana de importación.
El vendedor carga mercancía, transporte interno, aduana de exportación, carga en
transporte principal, paga transporte principal que lo hace el vendedor, descarga en el
puerto de destino, paga el transporte interno, paga aduana de importación, lleva la
mercancía a lugar de destino y se hace la entrega, no tiene que descargar la
mercancía, la descarga la hace el comprador.
Si no se pacta un medio de
transporte, la mercancía
debe recogerse en el
establecimiento del
vendedor, es decir una
especie de EXW Ex work.
La obligación más importante del comprador es el pago del precio que pacto con el
vendedor. En derecho comercial internacional y derecho financiero hay retos, el pago
del precio se establece en una divisa fuerte como dólares y euros.
El pago del precio se lo debe hacer, en el caso que las partes desconfíen de la
contraparte, por en el comercio internacional existe el riesgo de contraparte que es la
desconfianza entre una parte tiene con otra. El riesgo de contraparte también existe en
el derecho nacional.
En el comercio internacional la situación no puede ser tal hostil porque hay que tratar
de prevenir que las partes terminen enfrentadas a litigios, hay que prever los litigios, la
C.V. establece una figura que no es propia del derecho nacional que es la figura del
incumplimiento esencial, se rompe la dinámica del comportamiento nacional del
internacional.
Incumplimiento esencial
internacional: Es un
concepto propio del
derecho mercantil, articulo
25 de la C.Viena. Deja claro
que es incumplimiento
esencial, es un
incumplimiento fuerte.
El incumplimiento esencial
es cuando se priva
sustancialmente de lo que
tenia derecho una parte a
recibir del contrato.
La cláusula del incumplimiento esencial es cuando hay un perjuicio grave, hay una
privación sustancial del contrato, cuando no recibo sustancialmente de lo que debe
haber recibido se da el incumplimiento esencial y por lo tanto la resolución del contrato.
El demandado tiene que demostrar que el incumplimiento se dio por una situación
imprevista, fue una situación mayor, en ese caso hay una causal de exclusión de
incumplimiento esencial, la fuerza mayor requiere que no sea prevista, y ademas que
otro comerciante en las mismas condiciones tampoco lo hay podido proveer. La
pandemia de Covid 19 es una fuerza mayor que pueden excluir los incumplimientos.
El comerciante Canadiense puede rehusar ese incumplimiento con otro escrito diciendo
que no incumplieron el contrato, en este caso puede surgir:
Si no hay acuerdo entre las partes se debe acudir al arbitraje a la cámara de comercio
internacional. Antes de acudir a arbitraje se debe hacer la notificación de
incumplimiento esencial. El 27 de la convención dice que la notificación se puede hacer
por distintos medios. Un requisito de procedibilidad es una situación procesal que
ejercen las partes, por lo tanto la notificación de incumplimiento esencial es una tema
sustancial, la resolución no se activa si no se hace la notificación de incumplimiento del
contrato.
Las acciones de las partes en caso de incumplimiento (Art. 45 C.V.) acción que tendría
el comprador si el vendedor no despacha la mercancía, este articulo nos dice que
podemos ejercer las acciones que otorga la convención del articulo 46 a 52 de la
convención de Viena, se exige indemnización por perjuicios y daños causados.
Los comerciantes lo que hacen es llevar esa disputa a la solución que es el arbitraje
que es un invento desde la edad media, es la mejor manera para resolver conflictos. El
estado moderno no da respuesta a los conflictos internacionales por su carácter
territorial, el estado moderno se apuntala en el principio básico de la territorialidad.
Siempre el estado va a tener influencia en resolver conflictos nacionales, por lo tanto
sus jueces resuelven conflictos nacionales.
Un conflicto internacional se acude al arbitraje, es una institución que tiene una visión y
es una figura de las elites mercantiles, es la clase alta del derecho como son las
empresas con capacidad de pagar el arbitraje, los estados hacen esfuerzo importantes
para que ese arbitraje internacional se popularise, es decir reducir los costos.
La división interna del arbitraje: El pacto arbitral deroga competencia, desplaza a los
jueces nacionales para que no conozcan del asunto, un pacto arbitral es un problema
de competencia.
El acuerdo de arbitraje (Art. 69 Ley 1563) históricamente el arbitraje surge del pacto
arbitral. El principio de habitación gira de la autonomía de la voluntad, los árbitros solo
son competentes para conocer de la competencia si fueron habilitados por las partes.
Los árbitros se habilitan a través del pacto arbitral. El acto arbitral puede ser:
El pacto arbitral
El tramite del arbitraje va a concluir con un laudo arbitral, la ley lo define al laudo como
la sentencia que se profiere en un arbitraje, al final se expide un documento llamado
laudo firmado por los autos.
El objeto del litigio es el contrato que se firmo, donde las partes establecen sus
obligaciones y ese contrato se debate en el arbitraje, si le propongo a los árbitros la
nulidad o inexistencia del contrato, le planteo a los árbitros que ese contrato no existe.
Si la persona gana y en el laudo se ordena la inexistencia del contrato, se declara nulo
el contrato de compraventa de suministro que las partes celebraron. Si dijéramos que el
pacto arbitral es parte integrante del contrato objeto de disputa se tendría el problema
que el laudo que declara la nulidad del contrato, declara la nulidad del pacto arbitral,
por ese motivo el pacto arbitral es el que da competencia a los árbitros y por lo tanto
debe ser autónomo e independiente. Esa inexistencia o nulidad no compromete al
laudo arbitral, el pacto se mantiene vivo así se hay declarado la nulidad de
compraventa. Los árbitros tienen un momento en que ellos dicen que son competentes.
Se puede demandar el pacto arbitral frente a los jueces ordinarios si el pacto es nulo,
también se los puede hacer frente a los árbitros, en caso de que sea así se cae el
arbitraje. Los problemas de pacto arbitral se los puede discutir en el recurso de
anulación.
En materia de arbitraje, el artículo 69 1563 de 2012 establece los elementos que debe
tener el pacto arbitral para que sea valido. En Colombia el pacto arbitral debe contar
por escrito, se debe entender acuerdo por escrito. Colombia admite el arbitraje arbitral y
electrónico, digital, etc.
Si una empresa de Jamaica presta dinero a una empresa Colombiana, ese contrato de
mutuo implica pago de intereses, entonces si hay incumplimiento, se hizo un pacto
arbitral, ese pacto arbitral es un contrato autónomo, independiente. El pacto arbitral que
se sigue en Colombia es que este es un contrato principal.
El fenómeno del depacage es una teoría francesa que es acogida por Colombia, donde
se considera que un contrato puede estar sometido a varias leyes, un mismo contrato
sometido a varias leyes y jurisdicciones, en el caso de que no se pacte las leyes, la ley
aplicable es donde se ejecuta el contrato, si el contrato se aplica en varios países se
entiende que hay varias leyes aplicables.
Cuando las partes son personas jurídicas el tema de la capacidad es que tienen
nacionalidad, una multinacional tiene domicilio, en las personas jurídicas se aplica con
el domicilio principal en el país y se constituye conforme a la ley de ese país.
La convención de New York también pretende analizar la Ley propiamente del pacto
arbitral, aquí se maneja el consentimiento, objeto y causa para mirar si son legales, se
busca en una determinada ley.
La ley aplicable al pacto arbitral es la ley fijada por las partes en el mismo pacto, en
principio; si las partes guardan silencio se aplicara la ley de la sede del arbitraje, que se
conoce como la lex arbitri. La ley del pacto normalmente no coincide con la ley de
capacidad.
Los contratos solo tienen efectos entre las partes, el pacto arbitral solo cobija a las
partes que lo han suscrito, por excepción puede extender a partes no asignatarias.
Existen varias posibilidades: Los árbitros tienen competencia para incluso terceros, otra
teoría es que es posible citar a terceros, pero estos miran si aceptan o no el pacto
arbitral, la aceptación puede ser expresa o tacita, en caso de que el tercero es
convocado pero el abogado participa del litigio pero sin oponer resistencia a la
competencia del tribunal.